الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المجلد 12

اشارة

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دورة)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسة طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعة الدمشقیة - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعة الدمشقیة - الشرح.

الایداع فی المکتبة الوطنیة:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشارة

الدرر الفقهیة

فی شرح

اللمعة الدمشقیة

کتاب

النکاح والطلاق

الجزء الثانی عشر

ایة الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین  ثم الصلاة والسلام علی البشیر النذیر محمد المصطفی وعلی اله الطیبین الطاهرین واللعن  علی اعدائهم اجمعین

(الفصل الثالث فی المحرمات و توابعها)

اسباب التحریم

وهی اما نسبیة او سببیة والمراد بالسبب غیر النسب من مناشئ التحریم، و هی:

المصاهرة والرضاع، و الاعتداد، و استیفاء العدد، و الکفر، و الاحرام، و اللعان.

محرمات النسب

(یحرم بالنسب تسعة الام و ان علت، و البنت و بنتها و بنت الابن فنازلا، و الأخت و بنتها فنازلا، و بنت الأخ کذلک و العمة و الخالة فصاعدا)

ص:3

قال تعالی{حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْت}(1).

و تعمیم التحریم للبنت النازلة لیس الّا لصدق عنوان البنت علیها فیشملها اطلاق الآیة الکریمة، و هکذا الحال بالنسبة إلی بقیة التعمیمات المذکورة فی بقیة الاصناف فانها لیست الّا لأجل التمسک بالاطلاق.

و من الواضح ان الحرمة ثابتة من الطرفین، فمثل الاصناف السبعة من الرجال یحرم علی النساء أیضا، فیحرم الاب و ان علا علی البنت، و الولد و ان سفل علی الام، و هکذا.

و حرمة الاصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعی بل تعم ما یحصل بالزنا أیضا، فیحرم الولد من الزنا علی الزانیة و امها و اختها و علی أم الزانی و اخته و هکذا، فان المراد من الاصناف السبعة المشار إلیها فی الآیة الکریمة هو عناوینها اللغویة و الّا فالشریعة لم تأت بمصطلح جدید فی هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هی من تولدت من مائه سواء کان ذلک بنکاح شرعی أم لا، و أم الابن هی من ولدته سواء کان ذلک بنکاح شرعی أم لا , قال تعالی {إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ}. و الشریعة لا تدخّل لها فی هذا المجال سوی انها نفت التوارث فی فرض الزنا و الّا فبقیة الاحکام تترتب تمسکا بالاطلاق بعد عدم تقیید الاصناف السبعة بما إذا کان صدقها من طریق النکاح الشرعی.

ص:4


1- النساء: 23

و أیضا لا فرق فی النسب المتولد من النکاح بین ان یکون بسبب العقد أو وطء الشبهة، تمسکا بالاطلاق .

هذا و تنقسم الحرمة إلی دائمة و مؤقتة، فالدائمة کحرمة الاصناف السبعة النسبیة مثلا، و المؤقتة کحرمة اخت الزوجة، و بنت الزوجة غیر المدخول بها، و المطلقة ثلاثا، و بنت اخ او اخت الزوجة و غیر ذلک.

حصیلة البحث:

و حرمة الاصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعی بل تعم ما یحصل بالزنا أیضا، فیحرم الولد من الزنا علی الزانیة و امها و اختها و علی أم الزانی و اخته و هکذا و لا فرق فی النسب المتولد من النکاح بین ان یکون بسبب العقد أو وطء الشبهة، کما و تنقسم الحرمة إلی دائمة و مؤقتة، فالدائمة کحرمة الاصناف السبعة النسبیة مثلا، و المؤقتة کحرمة اخت الزوجة، و بنت الزوجة غیر المدخول بها، و المطلقة ثلاثا، و بنت اخ او اخت الزوجة و غیر ذلک .

ص:5

محرمات الرضاع

(و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب)

  لا ریب فی ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النکاح فی الجملة فهو من ضروریات الدین و یدل علیه قوله تعالی {وأُمَّهاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَة}(1) و ورد فی احادیث کثیرة «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» کما فی صحیح برید العجلیّ: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب، فسّره لی- إلی أن قال- فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»(2).

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من القرابة»(3).

شروط الرضاع المحرم

لا یوجب الرضاع انتشار الحرمة الّا إذا تحققت الشروط التالیة:

 1- (بشرط کونه عن نکاح)

ص:6


1- النساء: 23
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475
3- وسائل الشیعة 14: 281 الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2

أی کون اللبن من ولادة شرعیة کما یستفاد من صحیحة عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأة اخری فهو حرام»(1)، بتقریب ان اسناد اللبن إلی الفحل و الولد یدل علی اعتبار الوطء و الحمل و الولادة. و التعبیر ب «امرأتک» یدل علی اعتبار العقد الشرعی و عدم کفایة الولادة عن زنا.

و یمکن الاستدلال له أیضا بصحیح برید العجلیّ: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما تحرم من النسب فسّره لی؟ فقال: کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخری من جاریة أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) - الخبر»(2) فخصّ أثر الرّضاع بما إذا کان من لبن فحل المرأة أی زوجها.

و یؤید لزوم کونه عن حلال ما فی الدّعائم «عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام لبن الحرام لا یحرّم الحلال, و مثل ذلک امرأة أرضعت بلبن زوجها، ثمّ أرضعت بلبن فجور، قال: و من أرضع من فجور بلبن صبیّة لم یحرم من نکاحها لأنّ اللّبن الحرام لا یحرّم الحلال» لکن الإسکافی قال: «و لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت و أهلها علی المرتضع، و کان تجنّبه أهل الزانی أحوط و أولی».

ص:7


1- وسائل الشیعة 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 4
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475

قیل: و لعلّه استند فی تفریقه بین المرضعة و صاحب اللّبن أنّ القاعدة فی الرّضاع الحرمة منه ما حرم من النّسب و فی النسب لا یثبت الأبوّة بالزّنا لقوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش و للعاهر الحجر». و أمّا الأمومة فإنّما هی بمجرّد الولادة قال تعالی {إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ}. وفیه: ان الولد تابع لابیه فی النسب ایضا والمنفی انما هو التوارث وکذلک فی الام فلا فرق بینهما وما تقدم من ادلة الرضاع قیدت حکم الرضاع بما کان عن حلال .

و اما قوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» فاجنبی عن المقام فلو زنت ذات البعل فالولد لصاحب الفراش و لا علاقة له بما نحن فیه.

و أمّا غیر الوطی فیدل علی عدم کفایته ایضا صحیح یونس بن یعقوب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن امرأة درّ لبنها من غیر ولادة فأرضعت جاریة و غلاما من ذلک اللبن هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضاع؟ قال: لا»(1) و غیره.

و قد یقال بتأثیر لبن الجاریة التی زنی بها فی الحرمة إذا جعل مولی الجاریة الذی فجر بالجاریة فی حلّ بدلیل صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة أحبّ إلیّ من لبن أمّ ولد الزّنا, و کان لا یری

ص:8


1- وسائل الشیعة 14: 302 الباب 9 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1

بأسا بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولی الجاریة الذی فجر بالجاریة فی حلّ»(1) بدلیل ذیل الصحیح «وکان لا یری باسا...» وفیه: انه ظاهر فی رفع الکراهة لا غیر.

و مثله فی الدلالة صحیح الحلبیّ: «سألته- إلی أن قال- و الزّانیة لا ترضع ولدک فإنّه لا یحلّ لک، و المجوسیّة لا ترضع لک ولدک إلّا أن تضطرّ إلیها»(2).

 و صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال: لا یصلح، و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(3).

(و ان ینبت اللّحم أو یشدّ العظم)

اقول: و الموجود فی النصوص و الفتاوی اعتبار الوصفین معا و لذا قال الشهید الثانی ان اکتفاء المصنف هنا بأحدهما  «لعلّه للتلازم عادة» و الّا فلا یکفی احدهما .

(أو یتم یوما و لیلة أو خمس عشرة رضعة، و الأقرب النشر بالعشر)

اقول: وقع الخلاف فی تحدید مقدار الرضاع الناشر للحرمة. و منشؤه اختلاف الروایات.

ص:9


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 479
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 479
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 478

و هی مع اختلافها اتفقت علی التحدید الکیفی و ان الارضاع متی ما اوجب نبات اللحم و شد العظم تحقق به نشر الحرمة , و هذا ممّا اتّفق علیه العامّة و الخاصّة.

بل یظهر منها ان المدار فی نشر الحرمة هو التحدید الکیفی، و جاء التحدید الزمانی و الکمی کطریق لإحراز ذلک کما نجد ذلک واضحا فی صحیحة علی بن رئاب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شدّ العظم. قلت: فتحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات»(1) و غیرها.

و الاختلاف فی الروایات ینحصر فی ضبط التحدید الکمی لا الکیفی، ففی بعضها اکتفی بعشر رضعات متوالیة، و فی بعضها الآخر اعتبر خمس عشرة رضعة و فی روایات اخر غیر ذلک.

اما خمس عشرة رضعة او یوم ولیلة فینحصر مستنده بموثقة زیاد بن سوقة: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضعة امرأة غیرها، فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جاریة عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتها امرأة اخری من فحل آخر عشر رضعات لم یحرم نکاحهما»(2).

ص:10


1- وسائل الشیعة 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2
2- وسائل الشیعة 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1

و هو و ان کان فی طریقه عمّار الساباطیّ و لا وثوق باخباره الّا ان الراوی عنه الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع , و ذیله «فلو أنّ- إلخ» مختلّ المعنی فلا تفرع للذیل علی الصدر, و لم یروه الکافی و الفقیه و إنّما عمل به فی المقنع علی ما فی النسخة المطبوعة و نقل صاحب الوسائل، و لکن المختلف لم ینقله بل نقل عنه ما لیس فی نسختنا، و یعارضه موثق صفوان عن حماد بن عثمان اوغیره عن عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة عشر رضعة لا تحرّم»(1).

هذا و لم یذکر المفید و الدّیلمیّ الیوم واللیلة و إنّما قال بهما ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ تبعا للشیخ مع أنّ من قال به کان علیه أن یقول بخمس عشرة لکون مدرکهما واحدا مع أنّ ابن حمزة توقّف بینه و بین العشر، و ابن زهرة تردد بینه وبین العشر، و الحلیّ قال أوّلا بالعشر و یوم و لیلة، و إن مال ثانیا إلی خمس عشرة.

و أمّا القول بالعشر فذهب إلیه العمانیّ و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی، و الحلّی اختاره أوّلا، و هو المفهوم من الکلینی فروی موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّضاع ما أدنی ما یحرّم منه؟ قال: ما أنبت اللّحم أو الدّم، ثمّ قال: تری واحدة تنبته؟فقلت: أسألک أصلحک اللّه اثنتان فقال: لا قال: فلم أزل

ص:11


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح9

أعدّ علیه حتّی بلغ عشر رضعات» و مثله خبره الاخر(1) و دلالتهما بالتقریر و السکوت.

و فی صحیحه الاخر قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّا أهل بیت کبیر- إلی- فما الذی یحرّم من الرّضاع فقال: ما أنبت اللّحم و الدّم، فقلت: و ما الذی ینبت اللّحم و الدّم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات، قلت: فهل یحرّم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، و قال: ما یحرّم من النسب فهو ما یحرّم من الرّضاع»(2) و هذا لا دلالة فیه علی العشر کما لا یخفی.

و خبر عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): «عن الغلام یرضع الرضعة و الثنتین فقال: لا یحرّم، فعددت علیه حتی أکملت عشر رضعات فقال: إذا کانت متفرقة فلا»(3) و دلالته بالمفهوم لکنه ضعیف سندا نعم رواه الشیخ بسند موثق(4).

و خبر مسعدة بن صدقة، عنه (علیه السلام): «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما اشتدّ العظم و أنبت اللّحم، و أمّا الرّضعة و الرضعتان و الثلاث حتّی بلغ عشرا إذا کنّ متفرّقات فلا

ص:12


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 438ح2و3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 439ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 439ح9
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح10

بأس»(1) و دلالته کفایة العشر ولو لم تکن متوالیة ولم یقل به احد مضافا الی ضعفه سندا.

و فی مقابلها أخبار تدلّ علی عدم الأثر فی العشر، کما فی صحیح علیّ بن رئاب، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «ما یحرّم من الرّضاع؟ قال: ما أنبت اللّحم و شدّ العظم، قلت: فیحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللّحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات»(2). و موثق عبید بن زرارة، عنه (علیه السلام): «عشر رضعات لا یحرّمن شیئا»(3). و موثق ابن بکیر، عنه (علیه السلام): «عشر رضعات لا تحرّم»(4).

و یدلّ علیه أیضا بالأولویّة موثق صفوان عن حماد بن عثمان اوغیره عن عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة عشر رضعة لا تحرّم»(5) فإذا کان الأکثر لا یؤثّر فکیف یؤثّر الأقلّ.

و فی المسألة قول ثالث للفقیه أنّه مدّة الرّضاع و لا أقلّ من سنة حیث اقتصر علی صحیح حریز، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من

ص:13


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 439ح9
2- وسائل الشیعة 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 313ح7
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 313ح8
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح9

الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت:و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّی أو ظئر تستأجر أو أمة تشتری»(1).

و صحیح العلاء بن رزین، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدی واحد سنة»(2).

و خبر عبید بن زرارة، عن زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرّضاع، فقال: لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدی واحد حولین کاملین»(3).

 و خبر عبد اللّه بن زرارة، عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان حولین کاملین»(4) و لم یرو أخبار العشر، و لا خبر خمسة عشر مرّة، و لا خبر خمسة عشر یوما، و لا أخبار کفایة الرّضعة.

و رده الشیخ فی التّهذیب بحمل أخبار الحولین علی کون الحولین ظرفا و حکم بشذوذ خبر السّنة.

قلت: اما حمل أخبار الحولین علی کون الحولین ظرفا فخلاف الظاهر و اما الحکم بشذوذ خبر السنة فهو صحیح لعدم عمل الاصحاب به عدا الفقیه.

ص:14


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477

و یدل علی هذا القول صحیح صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع عن موسی بن بکر، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت: «له إنّ بعض موالیک تزوّج إلی قوم فزعم النساء أنّ بینهما رضاعا، قال: أمّا الرّضعة و الرّضعتان و الثلاث فلیس بشی ء إلّا أن تکون ظئرا مستأجرة مقیمة علیه»(1).

و قول رابع للإسکافیّ: إجزاء رضعة واحدة، و یدلّ علیه صحیح علیّ بن مهزیار عن أبی الحسن (علیه السلام): «کتب إلیه یسأله عن الذی یحرّم من الرّضاع؟ فکتب (علیه السلام) قلیله و کثیره حرام»(2) و خبر الحسین بن علوان، عن زید بن علیّ، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام «الرّضعة الواحدة کالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا»(3) و حملهما الشیخ علی التقیّة، و قال فی الخبر الثانی «لأنَّ طریق هذا الخبر رجال العامَّة و الزَّیدیَّة و لم یروه غیرهم و ما هذا سبیله لا یجب العمل به», قلت: فلا وثوق بهما.

و قد یستدل له بمرسل ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا رواه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال الرّضاع الذی ینبت اللّحم و الدّم هو الذی یرضع حتّی یتضلّع و یمتلی ء و ینتهی نفسه»(4) .

ص:15


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 324ح43
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 316ح16
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 317ح17
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 316ح14

و فیه: أنّ إطلاقه لیس فی مقام البیان بعد احتمال کونه فی وصف الرّضعة من الرّضعات.

و قول خامس للصدوق فی هدایته و هو «خمسة عشر یوما و لیلة» و ذهب إلیه شیخه ابن الولید علی ما نقل المختلف عنه فی مقنعه، و لم نقف علی خبره سوی ما فی المختلف و الوسائل عن المقنع قال: «و روی لا یحرّم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر یوما و لیالیهنّ لیس بینهنّ رضاع» قلت: و الخبر مرسل و لا وثوق به .

و بالجملة الاقوال والأخبار کما تری و لیس کلّ خبر منها قائلاً به من العامّة، حتّی نحمله علی التقیّة فإنّهم کما یفهم من الخلاف قائلون بالخمس و الثلاث و الواحدة، ففیه بعد نقل قول العشر عن بعض منّا و الخمس عشرة و یوم و لیلة و ما شدّ العظم عن بعض منّا، و قال الشّافعیّ «لا یحرّم إلّا خمس رضعات متفرّقات» و به قال ابن الزّبیر و عائشة و فی التابعین سعید بن جبیر و طاوس، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق، و قال قوم: «قدرها ثلاث رضعات» ذهب إلیه زید بن ثابت فی الصحابة، و إلیه ذهب أبو ثور و أهل الظاهر و قال قوم: «إنّ الواحدة حتّی لو کان قطرة تنشر الحرمة، ذهب إلیه علی ما رووه علیّ (علیه السلام) و ابن عمرو ابن عبّاس و به قال فی الفقهاء مالک و الأوزاعیّ و اللّیث بن سعد و الثوریّ و أبو حنیفة و أصحابه- إلخ».

و لکن یمکن حمل ما هو غیر الحقّ منها علی التقیّة بمعنی إلقاء الاختلاف بین الشیعة للتقیّة کما ورد ذلک فی أخبار و إن کان العامّة لم یقولوا بما فیها فلا یرد ما

ص:16

قاله الشیخ فی التّهذیب: «أنّه (علیه السلام) نسب إلی غیره إثبات العشر اللّحم، و لمّا سئل عمّا عنده قال: دع ذا فلم یکن راضیا بذلک».

و علیه فنقول: الأقوی العمل بروایات العشر لأنّ اکثر الاصحاب عملوا بها و قد قالوا علیهم السّلام: خذ بما اشتهر بین أصحابک، و عدم التصریح فی أخباره یمکن ان یکون للتقیّة لا أنّ القول بالعشر تقیّة فقد عرفت عدم قائل به من العامّة، بل روت العامّة أنّ العشر کان فی القرآن ثمّ نسخ ففی المسألة الثالثة من کتاب رضاع الخلاف «روی عن عائشة کان ممّا أنزل اللّه فی القرآن أنّ عشر رضعات معلومات یحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات، و توفّی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی ممّا تقرء فی القرآن»(1) قال فی الخلاف: لا یقبل ادّعاؤها النسخ»(2) و رواه الترمذیّ وقال فی آخره: «فتوفّی (صلی الله علیه و آله) و الأمر علی ذلک» و قال: أفتی بالخمس عائشة و بعض أزواج النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و الشافعیّ و إسحاق، و مال إلیه أحمد و قال: قال بتحریم القلیل بعض الصّحابة و الثوریّ و مالک و الأوزاعیّ و ابن المبارک و وکیع و أهل الکوفة». و رواه النسائیّ مثل الخلاف «فتوفّی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی ممّا تقرء من

ص:17


1- قال الجزیری فی کتابه الفقه علی المذاهب الاربعة 4: 228: «ان الشافعیة و الحنابلة یقولون:ان الرضاع لا یحرّم الا اذا کان خمس مرات، و المالکیة و الحنفیة یقولون: ان الرضاع یحرّم مطلقا قلیلا کان او کثیرا و لو قطرة. و قد استدل الشافعیة و الحنابلة بما رواه مسلم عن عائشة قالت: کان فیما انزل اللّه فی القرآن ان عشر رضعات معلومات یحرّمن فنسخن بخمس معلومات فتوفی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و هنّ فیما یقرأ من القرآن».
2- الترمذیّ (فی 3 من أبواب رضاعه)

القرآن» و مثله أبو داود، و روی الأوّل «عن إبراهیم النخعیّ، عن شریح أنّ علیّا و ابن مسعود کانا یقولان بتحریم قلیل الرّضاع و کثیره، و لا عبرة بروایتهم. فما ثبت أنّ عترته علیهم السّلام یقولون کان (علیه السلام) یقوله، و ما قاله (علیه السلام): کانوا یقولونه، و ما یقوله کلّ منهم قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و قول اللّه تعالی، و قد عرفت أنّ الحسین بن علوان روی عن زید، عن آبائه، عنه (علیه السلام) أیضا ذلک و لا عبرة به کروایة شریح.

ثم لایخفی انه لا یمکن الترجیح بموافقة الکتاب العزیز لان قوله تعالی: {وأُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَة}(1)  لا نظر له إلی تحدید المدة. و هکذا قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(2) یثبت الحل لما عدا الامهات و الاخوات من الرضاعة من دون دلالة علی ما یتحقق به ذلک.

کما و انه مع استقرار التعارض و عدم المرجح یتساقطان و یلزم الرجوع الی الاصل بلحاظ کل اثر بخصوصه، فبالنسبة إلی صحة العقد علی من رضعت عشرا یستصحب عدم ترتب الاثر، و بالنسبة إلی جواز النظر تجری البراءة علی فرض عدم وجود عموم یصلح التمسک به.

و هنالک اخبار اخر شاذة لم یعمل بها الاصحاب مثل خبر الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لا یحرّم من الرّضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع

ص:18


1- النساء: 23
2- النساء: 24

عشر رضعات یروی الصبیّ و ینام»(1) فإنّه و إن تضمّن کفایة العشر لکنّه قیّده بما إذا کان من المجبورة أو خادم أو ظئر، وهو مع ضعفه سندا قال التّهذیب بعده: إنّه متروک الظاهر لأنّه قد حرّم من الرّضاع من لا تکون مجبورة و لا خادما و لا ظئرا بأن تکون امرأة متبرّعة فأرضعت إنسانا مقدار ما یحرّم- إلخ».

مع أنّه روی الشیخ موثقا عن الفضیل بن یسار، عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال:«لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت: و ما المجبور؟ قال:أمّ مربّیة «أو أمّ تربّی» أو ظئر تستأجر أو خادم تشتری أو ما کان مثل ذلک موقوفا علیه»(2) والظاهر أن الأصل فیهما واحدا و لیس فیه ذکر من العشر.

و یدلّ علی کون الأصل واحدا أنّ الفقیه رواه بلفظ الثانی  صحیحا عن الفضیل، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّی أو ظئر تستأجر أو أمة تشتری»(3).

2- (و ان یکون المرتضع فی الحولین) دون ولد المرضعة .

ص:19


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 315ح13
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 324ح42 هکذا فی نسختین مطبوعتین من التّهذیب بعد «عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه» «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) » لکن نقله الوسائل فی 2 من أبواب ما یحرّم بالرضاع و الوافی فی باب حدّ الرّضاع، 36 من نکاحه «عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه قال» بدون «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) »
3- الفقیه (رواه فی 12 من أخبار رضاعه 48 من أخبار نکاحه) والمعانی فی 20 من أبوابه .

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام»(1).

و صحیح الفضل بن عبد الملک، عنه (علیه السلام): «الرّضاع قبل الحولین قبل أن یفطم»(2).

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا رضاع بعد فطام و لا وصال فی صیام- إلی أن قال- فمعنی قوله: «لا رضاع بعد فطام» أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا یحرّم ذلک الرّضاع التناکح»(3) و لا یخفی ان تفسیر الحدیث کان من الکلینی و یشهد لذلک ان الصدوق رواه فی الفقیه و الامالی(4) بدون تفسیر، فیدلّ ذلک علی أنّه ما فی الکافی لیس جزءاً من الخبر بل تفسیر منه کما ان الفقیه قام بتفسیره ایضا لکن خارج الروایة.

و یستدلّ علی عدم تحریم الرّضاع بعد الحولین بصحیح علیّ بن أسباط، قال: «سأل ابن فضّال ابن بکیر فی المسجد فقال: ما تقولون فی امرأة أرضعت غلاما سنتین، ثمّ أرضعت صبیّة لها أقلّ من سنتین حتّی تمّت السنتان أ یفسد ذلک بینهما؟ قال: لا یفسد ذلک بینهما لأنّه رضاع بعد فطام. و إنّما قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا رضاع بعد فطام» أی إنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجاریة فقد خرج من حدّ اللّبن فلا یفسد بینه و بین من یشرب منه، قال: و أصحابنا یقولون: إنّه لا یفسد إلّا أن یکون

ص:20


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 443ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 443ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 443ح5
4- الفقیه ح 6 من أخبار الرضاع 48 من أبواب النکاح و الأمالی ح4 من المجلس الستّین

الصبیّ و الصبیّة یشربان شربة شربة»(1) و هو ظاهر فی اشتراط الحولین فی ولد المرضعة دون المرتضع لکن لا عبرة به بعد کونه کلام ابن بکیر نفسه مع أنّه فطحیّ , هذا و المراد من« إنّه لا یفسد إلّا أن یکون الصبیّ و الصبیّة یشربان شربة شربة » غیر واضح , کما لم یتضح ارتباطه بصدر الخبر.

ثم انه قیل: ان ظاهر صحیح الحلبی و ان کان یدل علی کون المدار علی الفطام الفعلی دون الوصول إلی سن الفطام، و هو الحولان الّا انه لا بدّ من رفع الید عن ذلک لروایة حماد بن عثمان: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولین الذی قال اللّه عز و جل»(2) حیث فسرت الفطام بالحولین دون الفطام الفعلی. و سندها و ان اشتمل علی سهل الّا ان الامر فیه سهل.

و فیه: ان خبر حماد مضافا لضعفه بسهل و لا شاهد علی وثاقته بل الشاهد قائم علی تضعیفه فضعفه النجاشی فکیف کان الامر فیه سهلا , معارض بصحیحة داود بن الحصین عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرضاع بعد الحولین قبل ان یفطم محرّم»(3) و هی تدل علی ان الرضاع بعد الحولین موجب لنشر الحرمة أیضا و بها افتی فی الفقیه(4) و مثله العمانیّ فقال: «الرّضاع الذی یحرّم عشر رضعات قبل الفطام، فمن

ص:21


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 317ح19
2- وسائل الشیعة 14: 291 الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 5
3- وسائل الشیعة 14: 292 الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 7
4- الفقیه (فی 7 من أخبار رضاعه)

شرب بعد الفطام لم یحرّم [لا یحرّم ظ] ذلک الشرب و هو صریح الإسکافیّ ایضا فقال: «إذا کان بعد الحولین و لم یتوسّط بین الرّضاعین فطام بعد الحولین حرّم». و بذلک یظهر ضعف ما احتمله الشیخ حیث قال «و یجوز ان یکون خرج مخرج التقیة لأنه مذهب لبعض العامة»(1).

نعم مع التنزل و فرض التعارض لا بدّ من التساقط فی مادة المعارضة و الرجوع إلی إطلاق الکتاب الکریم {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} کمرجع لا کمرجح وعلیه فلا یکون محرما, هذا کله فی المرتضع.

و اما ولد المرضعة فهل یشترط کونه فی الحولین؟ ظاهر الصدوق و الشیخین و القاضی و هو صریح الحلیّ عدم الاعتبار فی ولد المرضعة , لان المتبادر من الحدیث المتقدم المرتضع دون ولد المرضعة بل یمکن ان یتمسک لإثباته باطلاق صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة، فان الخارج منه هو المرتضع، حیث دلّ الدلیل الخاص علی اعتبار کونه فی الحولین، و اما ولد المرضعة فلم یدل دلیل علی خروجه منه- لانصراف الحدیث المتقدم الی المرتضع- فیبقی مشمولا له مضافا الی أصالة عدم الاشتراط.

 و ذهب الحلبیّ و ابن زهرة و ابن حمزة إلی الاعتبار فیهما و لعلّه للجمع بین ما مرّ عن الکافی و خبر علیّ بن أسباط المتقدم أو أنّ قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) «لا رضاع بعد فطام» عامّ لهما و انه یتناول ولد المرضعة.

ص:22


1- تهذیب الاحکام 7: 318

3- الارتضاع من الثدی بمصّ الصبیّ فلا یکفی غیره کما لو وجر فی حلقه، او شرب اللبن المحلوب فلا ینشر و لم یذکره المصنّف، و هو المشهور و ذلک لأن الحکم فی الادلة انیط بعنوان الارضاع و الرضاعة و نحو ذلک، و هو لا یصدق عرفا من دون الامتصاص من الثدی، و لذا لا یقال لمن شرب الحلیب المحلوب من البقرة انه ارتضع منها بخلاف ما لو امتصه من ثدیها.

و مع التنزل و التسلیم بصدقه بدون ذلک فیمکن ان یقال بانصرافه إلی النحو المتعارف منه، و فیما عداه یرجع إلی عموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(1).

نعم ظاهر الصدوق عدم الاشتراط حیث روی مرسلا «و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): و جور الصبیّ اللّبن بمنزلة الرّضاع»(2) و مثله الإسکافیّ و لعله لمثل هذا المرسل استند.

4- (و أن لا یفصل برضاع اخری)

کما فی موثق عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الغلام یرضع الرّضعة و الرّضعتین؟ فقال: لا یحرّم، فعددت علیه حتّی أکملت عشر رضعات، فقال: إذا کانت متفرّقة فلا»(3).

ص:23


1- النساء: 24
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص479؛ باب الرضاع؛ ح 23
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح10

و موثق زیاد بن سوقة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر: «لا یحرّم الرّضاع أقلّ من رضاع یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعات متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضاع امرأة أخری- الخبر»(1) فلو أرضعت الضرّتان ولدا العدد قدرا هذه و قدرا تلک لم تحرّم.

و یؤیده خبر مسعدة بن صدقة، عنه (علیه السلام) فی خبر: و أمّا الرّضعة و الرّضعتان و الثلاث حتّی بلغ عشرا إذا کنّ متفرّقات فلا بأس»(2).

و کذلک لو کان الملاک الیوم و اللیلة فلابد من اعتبار عدم الفصل برضاع آخر فی لانصراف عنوان الیوم و اللیلة إلی ذلک.

و اما لو کان کل الملاک التحدید الکیفی یعنی انبات اللحم واشتداد العظم فالظاهر عدم اعتبار ذلک لان اللازم بناء علیه نبات اللحم و اشتداد العظم، و لا یهم بعد تحققه ثبوت الفصل بأی شی ء کان لإطلاق النصوص من هذه الناحیة.

و هل یعتبر عدم الفصل بالاکل و الشرب ام لا یعتبر عدمه؟

اما فی التحدید بخمس عشرة رضعة فلا یعتبر لان موثقة زیاد قد قیدت الفاصل الذی یعتبر عدمه بالرضاع من امرأة اخری، و هذا بخلافه لو اخذنا بروایة العشر

ص:24


1- وسائل الشیعة 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 439ح9

فإنه یعتبر عدم الفصل بذلک لاعتبار التوالی فیها الذی لا یصدق مع الفصل بالاکل و الشرب.

و اما انه لا یعتبر عدم الفصل بذلک فی التحدید الکیفی فلان المعتبر فیه اشتداد العظم و نبات اللحم کیفما اتفق لفرض اطلاق الروایات من هذه الناحیة.

و اما انه یعتبر عدم الفصل بذلک فی التقدیر الزمانی فلعدم صدق عنوان الیوم و اللیلة مع الفصل المذکور.

نعم لا یضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قلیل لأنه امر متعارف فی الیوم و اللیلة و لا یضر بالصدق عرفا.

5-  (و أن یکون اللّبن لفحل واحد فلو ارضعت المرأة جماعة ذکورا و إناثا بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعض)

کما هو المشهور و یستفاد ذلک من صحیحة ابن سنان عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک امرأة أخری فهو حرام»(1) فان عنوان لبنک لا یصدق مع تعدد الفحل.

و منه یتضح الوجه فی اعتبار وحدة المرضعة، فان ظاهر کلمة «امرأتک» هو شخص امرأتک دون جنسها.

ص:25


1- وسائل الشیعة 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 4

ثم ان وحدة الفحل کما هی معتبرة لنشر الحرمة بین المرتضع و المرضعة و الفحل و ... کذلک هی معتبرة لنشر الحرمة بین المرتضعین، فلو ارتضع اثنان من مرضعة واحدة بلبن فحلین لم تنتشر الحرمة بینهما و ان انتشرت بین کل واحد منهما مع المرضعة و الفحل و ...و یدل علی ذلک صحیحة الحلبی: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یرضع من امرأة و هو غلام أ یحل له ان یتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: ان کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا یحل، فان کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلین فلا بأس بذلک»(1).

و موثق سماعة: «سألته عن رجل کان له امرأتان فولدت کلّ واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدی امرأتیه فأرضعت جاریة من عرض النّاس أ ینبغی لابنه أن یتزوّج بهذه الجاریة فقال: لا لأنّها أرضعت بلبن الشیخ»(2) و مفهومه أنّه لو أرضعت الجاریة بغیر لبن أبیه و لو کانت المرضعة أمه الرضاعیة یجوز له التزوّج بها.

و صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن امرأة أرضعت جاریة و لزوجها ابن من غیرها أ تحلّ للغلام ابن زوجها أن یتزوّج الجاریة الّتی أرضعت، فقال: للّبن للفحل»(3).

ص:26


1- وسائل الشیعة 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 440ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 440ح4

نعم یکره للرضیعین من مرضعة واحدة بلبن فحلین التزوج بینهما کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة فولدت منه جاریة ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخری فولدت منه ولدا ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما، أ یحلّ لذلک الغلام الذی أرضعته أن یتزوّج ابنة المرأة الّتی کانت تحت الرّجل قبل المرأة الأخیرة؟ فقال: ما أحبّ أن یتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه»(1).

و صحیح الحلبی «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أمّ ولد رجل أرضعت صبیّا و له ابنة من غیرها أ یحلّ لذلک الصبیّ هذه الابنة؟ فقال: ما أحبّ أن یتزوّج ابنة رجل قد رضع من لبن ولده»(2).

هذا و قد یتوهم تعارضها مع خبر محمّد بن عبیدة الهمدانیّ بدلالته علی انتشار الحرمة بین الرضیعین من مرضعة واحدة بلبن فحلین ففیه: «قال الرّضا (علیه السلام):ما یقول أصحابک فی الرضاع؟ قال: قلت: کانوا یقولون: اللّبن للفحل حتّی جاءتهم الرّوایة عنک أنّه یحرّم من الرّضاع ما یحرّم من النسب» فرجعوا إلی قولک قال: فقال لی: و ذلک أنّ أمیر المؤمنین سألنی عنها البارحة فقال لی: اشرح لی اللّبن الذی للفحل و أنا أکره الکلام فقال لی کما أنت حتّی أسألک عنها ما قلت فی رجل کانت له أمّهات أولاد شتّی فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غریبا أ لیس کلّ شی ء من ولد ذلک الرّجل من أمّهات الأولاد الشتّی محرّما علی ذلک الغلام؟

ص:27


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 440ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 441ح6

قال: قلت: بلی، قال: فقال أبو الحسن (علیه السلام): فما بال الرّضاع یحرّم من قبل الفحل و لا یحرّم من قبل الأمّهات، و إنّما الرّضاع من قبل الأمّهات، و إن کان لبن الفحل أیضا یحرّم»(1).

و هو مضافا الی ضعفه بابن عبیدة  مضطرب المتن و لم یتضمّن شیئا سوی کون اللّبن للفحل و أنّ من کان له أمّهات أولاد متعدّدة فأرضعت واحدة منهنّ غلاما یحرم جمیع بنات الرّجل من المرضعة و غیرها علی ذلک الغلام، و إنّما حصل خلط فی نقله فأیّ ارتباط لقوله: «قال فقال أبو الحسن (علیه السلام) » بقوله قبل: «ما قلت فی رجل- إلی- قلت: بلی» و أیّ تفریع هذا و أیّ معنی لقوله «و إنّما الرّضاع من قبل الأمّهات» فهل قال أحد: إنّ الفحل یرضع؟ و کیف عبّر (علیه السلام) عن المأمون بأمیر المؤمنین فی غیر مخاطبته، و محمّد بن عبیدة أو عبید لم یکن عامّیا کما یشهد له قوله «فرجعوا إلی قولک» کی یتّقی منه، ثمّ أیّ معنی لقوله: «کلّ شی ء من ولد ذلک الفحل» و کان علیه أن یقول «أ لیس کلّ واحدة من بنات ذلک الرّجل» , کما و انه لا یقوی علی معارضة ما تقدم من الصحاح المتظافرة.

و ممّا ذکرنا لک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: هذا الخبر محمول علی أنّ الرّضاع من قبل الأمّ یحرم من ینسب إلیها من جهة الولادة و إنّما لم یحرّم له من ینسب إلیها بالرّضاع للأخبار الّتی قدّمناها و لو خلّینا و ظاهر قوله (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما

ص:28


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 441ح7

یحرم من النسب» لکنّا نحرّم ذلک أیضا إلّا أنّا قد خصّصنا ذلک بالأخبار و ما عداه باق علی عمومه»(1).

و الصحیح أن یقال: إنّ مرأة أرضعت ذکرا بلبن فحل و أنثی بلبن آخر یکون حاله حال من رضع أقلّ من عشرة، فکما هو لا یقال: إنّه تخصیص من العمومات لکون شرط الرّضاع عشرة کذلک اتّحاد الفحل بالنسبة إلی الرّضعتین فلیسا شرعا أخوة من طرف الأمّ بالرّضاع و کذلک لا نقول بتقیید قوله تعالی {وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَة} فلیس إخوة أصلا بعد عدم حصول الشّرط، و بالجملة الخبر مثل سوابقه و لواحقه فی کون الأصل لبن الفحل.

و یشهد لذلک ما تقدم فی صحیح برید العجلیّ، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فقلت له: أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما- یحرم من النسب فسّر لی ذلک، فقال: کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخری من جاریة أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله)، و کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلین کانا لها واحدا بعد واحد من جاریة أو غلام فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»(2) فخصّ أثر الرّضاع بما إذا کان من لبن فحل المرأة أی زوجها.

ص:29


1- التّهذیب بعد ح 30 من أخبار باب ما یحرم من النّکاح من الرّضاع ج7، ص321
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475

هذا بالنسبة إلی الرضیعین کلّ مع الآخر، و أمّا مع صاحب اللّبن فکلّ ممّن رضع من فحل یحرم بالنسبة إلیه ولادة و رضاعا و کلاهما یحرم علی المرأة، و ولدها النّسبیّ.

(و قال الطبرسی صاحب التفسیر) مخالفا ذلک و قال: (یکون بینهم إخوة الأم و هی تحرم بالنسب) واختار انتشار الحرمة بین المرتضعین حتی مع عدم وحدة الفحل(1). و یرده ما تقدم مما عرفت.

6- وحدة المرضعة، فلو کانت لرجل واحد زوجتان اشترکتا فی ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم یکف ذلک لما تقدم من النصوص المعتبرة.

7- خلوص اللبن فلا یکفی إذا کان ممزوجا بغیره مما یسلبه اسم اللبن لان نشر الحرمة یتوقف علی صدق عنوان ارتضاع اللبن، و مع المزج الموجب لسلب الاسم لا یصدق ذلک.

حصیلة البحث:

یحرم بالرّضاع ما یحرم بالنّسب بشرط کونه عن نکاحٍ، و أن ینبت اللّحم أو یشدّ العظم أو یتمّ یوماً و لیلةً او عشر رضعات، و أن یکون المرتضع فی الحولین دون ولد المرضعة، نعم لا رضاع بعد فطام یعنی أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا یحرّم ذلک الرّضاع التناکح کما ان الرضاع بعد الحولین قبل ان یفطم

ص:30


1- مجمع البیان 2: 28

محرّم ایضا , و أن یکون الارتضاع من الثدی بمصّ الصبیّ فلا یکفی غیره کما لو وجر فی حلقه، او شرب اللبن المحلوب فلا ینشر, و ان لا تفصل بین الرضعات برضاعٍ أخری نعم لا یضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قلیل، و أن یکون اللّبن لفحلٍ واحدٍ، فلو أرضعت المرأة جماعةً بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعضٍ نعم یکره للرضیعین من مرضعة واحدة بلبن فحلین التزوج بینهما , ومن الشرائط وحدة المرضعة، فلو کانت لرجل واحد زوجتان اشترکتا فی ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم یکف ذلک و خلوص اللبن فلا یکفی إذا کان ممزوجا بغیره مما یسلبه اسم اللبن .

استحبابّ اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع

(و یستحبّ اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع، و یجوز استرضاع الذمیة عند الضرورة، و یمنعها من أکل الخنزیر و شرب الخمر، و یکره تسلیم الولد إلیها لتحمله الی منزلها و المجوسیة أشد کراهة)

أمّا العاقلة فیشهد له صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللّبن یعدی و إنّ الغلام ینزع إلی اللّبن- یعنی إلی الظئر فی الرّعونة و الحمق »(1) و غیره.

ص:31


1- الکافی ج 6، ص: 43ح8  و نزع إلیه: اشبهه. و الرعونة الحمق و الاسترخاء. (القاموس)

و أمّا المسلمة فاستدل لذلک بما فی صحیح سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تسترضعوا للصبیّ، المجوسیّة و استرضع له الیهودیّة و النصرانیّة و لا یشربن الخمر و یمنعن من ذلک»(1).

قلت: و دلالته کما تری فانه ساکت عن اختیار المسلمة وانما یدل علی کراهیة المجوسیّة و استحباب منع الیهودیّة و النصرانیّة من الخمر .

و فی صحیح الحلبیّ: «سألته عن رجل دفع ولده إلی ظئر یهودیّة أو نصرانیّة أو مجوسیّة ترضعه فی بیتها أو ترضعه فی بیته؟ قال: ترضعها لک الیهودیّة و النصرانیّة و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یحلّ مثل لحم الخنزیر و لا یذهبنّ بولدک إلی بیوتهنّ- إلی- و المجوسیّة لا ترضع لک ولدک إلّا أن تضطرّ إلیها»(2).

و أمّا العفیفة فکما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن امرأة ولدت من زنا هل یصلح أن یسترضع بلبنها، قال: لا یصلح و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(3).

نعم ترتفع الکراهیة إذا جعل مولی الجاریة، الذی فجر بالجاریة فی حلّ کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة

ص:32


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح14
2- الفقیه (فی خبره 20 من رضاعه 48 من أبواب نکاحه)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح11

أحبّ إلیّ من لبن ولد الزّنا و کان لا یری بأسا بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولی الجاریة، الذی فجر بالجاریة فی حلّ»(1).

و صحیح هشام بن سالم، و جمیل بن درّاج و سعید بن أبی خلف، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة تکون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلی لبنها، قال: مرها فتحلّلها، بطیب اللّبن»(2) و غیرهما.

و أمّا الوضیئة کما فی صحیح محمّد بن مروان، عن الباقر (علیه السلام): «استرضع لولدک بلبن الحسان و إیّاک و الصباح فإنّ اللّبن قد یعدی»(3).

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «علیکم بالوضاء من الظؤرة، فإنّ اللّبن یعدی»(4).

کراهة أن یسترضع من ولادتها عن الزنا

(و یکره أن یسترضع من ولادتها عن الزنا)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة أحبّ إلیّ من لبن ولد الزّنا»(5).

ص:33


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح12
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح13والوضاءة: الحسن و النظافة. (القاموس)
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 43ح5

و المراد به من تکوّنها من الزّنا و لو لم یکن لبنها من الزّنا فإنّه یکره کما یکره اللّبن الحاصل من الزّنا کما تقدم فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه الکاظم (علیه السلام): «سألته عن امرأة ولدت من زنا هل یصلح أن یسترضع بلبنها؟ قال: لا یصلح و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(1).

حصیلة البحث:

یستحبّ اختیار العاقلة العفیفة الوضیئة للرّضاع، و یجوز استرضاع الیهودیّة و النصرانیة و یمنعهما من أکل الخنزیر و شرب الخمر، و یکره تسلیم الولد إلیها لتحمله إلی منزلها و المجوسیّة أشدّ کراهةً إلّا أن یضطرّ إلیها، و یکره أن یسترضع من ولادتها عن زنیً و لا  ابنتها الّتی ولدت من الزّنا نعم ترتفع الکراهیة إذا جعل مولی الجاریة الذی فجر بالجاریة فی حلّ .

و إذا کملت الشرائط صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا

(و إذا کملت الشرائط)

یعنی إذا ارضعت امرأة ولد غیرها- ضمن الشروط المتقدمة- ترتبت علی ذلک حرمة النکاح فی الجملة و بالشکل التالی:

ص:34


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح11

1- (صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا و إخوتهما أعماما و أخوالا و أولادهما اخوة و آبائهما أجدادا)

و هکذا تصیر المرضعة جدة لأبناء الرضیع و صاحب اللبن جدا لأبناء الرضیع وذلک لان الآیة الکریمة و ان کانت خاصة بالامهات و الاخوات الّا ان ذلک لا یقتضی قصر الحرمة علیهما بعد استفادة عموم التنزیل من الروایات المتقدمة.

و الضابط الکلی: ان کل عنوان نسبی من العناوین السبعة المتقدمة إذا حصل مثله فی الرضاع یکون موجبا للتحریم کالحاصل بالولادة، و اما إذا لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین فلا یکون موجبا لانتشار التحریم- الا فی الاستثناء الآتی- و ان حصل بسببه عنوان خاص لو کان حاصلا بالولادة لکان ملازما مع أحد تلک العناوین، کما لو ارضعت امرأة أحد اخوین فانها تحرم علیه لصیرورتها اما له و لا تحرم علی الاخ الآخر لأنها تصیر بالرضاع أم اخیه، و هی لیست من المحرمات بعنوانها فی باب النسب و انما تحرم فیه لکونها إما امّا نسبیة أو زوجة الأب. بدلیل أن ذلک هو المستفاد من قوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، فان ظاهره النظر إلی العناوین الثابت تحریمها فی الشریعة، و لیست هی الّا السبعة دون ما یلازمها.

ثم انه مع التنزل و فرض اجمال دلیل التنزیل من هذه الناحیة و احتمال ارادة عموم المنزلة منه یلزم الرجوع إلی الأصل المستفاد من قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ

ص:35

ذٰلِکُم}(1) کما تقتضیه القاعدة فی مورد تردد المخصص المنفصل بین الاقل و الاکثر، و النتیجة واحدة علی کلا التقدیرین.

و دعوی استفادة عموم المنزلة من دلیل التنزیل بدعوی ظهور الأحادیث فی افادة عموم المنزلة، و اخری إلی ان حرمة زواج ابی المرتضع بأولاد المرضعة بنکتة «ان ولدها صارت بمنزلة ولدک»، کما دلت علیه صحیحة أیوب بن نوح وهی لا تتم الّا بناء علی عموم المنزلة(2).

ففیه: اما الاول فلما تقدم من عدم ظهور الاخبار بذلک.

و اما الثانی فلان ثبوت حرمة الزواج فی المورد المذکور و تنزیل اولاد المرضعة منزلة اولاد ابی المرتضع لا یدل علی ارادة عموم المنزلة من مثل قوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بل القدر المتیقن منه انه الحاق فی الحکم دلّ علیه هذا الدلیل الخاص لا انه الحاق فی الموضوع.

ثم ان الثمرة فی هذا الخلاف کبیرة، فعلی الرأی الاول تنحصر دائرة انتشار الحرمة بالمرتضع و فروعه من جهة و المرضعة و صاحب اللبن و اصولهما و فروعهما و من کان فی طبقتهما من جهة اخری، و لا یتعدی الی ما سوی ذلک لان العناوین السبعة لا تتحقق الا فیما ذکر، بخلافه بناء علی عموم المنزلة، فان

ص:36


1- النساء: 24
2- الحدائق الناضرة 23: 386- 387

الحرمة تتعدی إلی اصول المرتضع و من کان فی طبقته من جهة و المرضعة و صاحب اللبن و اصولهما و فروعهما و من کان فی طبقتهما من جهة اخری.

2- (فلا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و کذا فی أولاد المرضعة ولادة) لا رضاعا.

اقول: تفریع عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولادهما علی صیرورة المرضعة أمّاً و الفحل أباً فی غیر محلّه بل هما استثناءان من الضابط الکلی المتقدم وهو انه تحرم علی ابی الرضیع بنات المرضعة النسبیات دون الرضاعیات , و تحرم أیضا بنات صاحب اللبن النسبیات و الرضاعیات.

اما انه تحرم علی ابی المرتضع بنات المرضعة بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلک- حیث لا یصرن بالاضافة إلیه الّا اخوات لولده، و اخت الولد لیست من المحرمات بعنوانها فی باب النسب و انما تحرم اما لکونها بنتا أو ربیبة- فلصحیحة ایوب بن نوح: «کتب علی بن شعیب إلی ابی الحسن (علیه السلام): امرأة ارضعت بعض ولدی هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها؟ فکتب (علیه السلام): لا یجوز ذلک لک لان ولدها صارت بمنزلة ولدک»(1).

ص:37


1- وسائل الشیعة 14: 306 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1 عن الفقیه و رواه التّهذیب فی 32 من أخبار باب ما یحرم من النکاح من رضاعه. و إسناده محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أیّوب، لکنّ الظاهر وهمه، فإنّما یروی عن عبد اللّه بن جعفر، محمّد بن یحیی «کما فی الکافی فی روایته لصحیح عبد اللّه بن جعفر آخر باب نوادر من الرّضاع، 91 منه»  و حملنا أبا الحسن (علیه السلام) فی الأخیر علی الکاظم (علیه السلام) لأنّ علیّ بن شعیب روی عن الصّادق (علیه السلام) فی فضل زیارة أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی التّهذیب فلا بدّ أنّ أبا الحسن فی خبره هذا هو (علیه السلام) و محمّد بن أحمد بن یحیی أقدم من عبد اللّه بن جعفر فالمشیخة یروی عن عبد اللّه بن جعفر، عن أبیه، عنه و یروی، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبیه، عن محمّد بن یحیی عنه.

و اما قصر الحکم علی بنات المرضعة من النسب دون الرضاع فلظهور کلمة «الولد» فی صحیحة ابن نوح فی ذلک، و مثلها صحیحة علیّ بن مهزیار قال: «سأل عیسی بن جعفر بن عیسی أبا جعفر الثانی: أنّ امرأة أرضعت لی صبیّا فهل یحلّ لی أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لی: ما أجود ما سألت من ههنا یؤتی أن یقول النّاس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غیره، فقلت له: إنّ الجاریة لیست ابنة المرأة الّتی أرضعت لی هی ابنة غیرها فقال: لو کنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لک منهنّ شی ء و کنّ فی موضع بناتک»(1).

و صحیح عبد اللّه بن جعفر قال: کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام) امرأة أرضعت ولد الرّجل هل یحلّ لذلک الرّجل أن یتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع (علیه السلام): لا تحلّ له»(2), و فی غیره یتمسک باصالة الحل المستفادة من قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} .

ص:38


1- الکافی (روی فی 8 من أخبار باب صفة لبن الفحل، 89 من نکاحه )
2- الکافی (فی آخر باب نوادر من الرّضاع، 91 منه)

و صحیح برید العجلی عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی { و هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً} فقال: إنّ اللّه خلق آدم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجری بذلک الضلع سبب و نسب، ثمّ زوّجها إیّاه فجری بسبب ذلک بینهما صهر و ذلک قوله تعالی «نَسَباً وَ صِهْراً» فالنسب یا أخا بنی عجل ما کان بسبب الرّجال و الصهر ما کان بسبب النّساء، فقلت: أ رأیت قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فسّر لی ذلک، فقال: کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخری من جاریة أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله)، و کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلین کانالها واحدا بعد واحد من جاریة أو غلام فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا و لیس هو نسب رضاع من ناحیة لبن الفحولة فیحرّم»(1) فقوله (علیه السلام) « إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا » صریح فی ذکرنا.

و بالجملة فهذه صحاح اربعة عن الباقر والکاظم و الجواد و العسکریّ علیهم السّلام فی ذلک و مورد الثانیة والثالثة عدم جواز تزوّج أبی المرتضع ببنات المرضعة نسبا و مورد الأوّل عدم جواز تزوّجه ببنت صاحب اللّبن ولا شمول لها لبنات المرضعة من  الرضاع، و ظاهر الکافی و الفقیه عملهما بها لروایتهما لها بدون طعن .

ص:39


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 442ح9

خلافا للشیخ فی نهایته فقال «وکذلک یحرم جمیع إخوة المرتضع علی هذا البعل و علی جمیع أولاده من جهة الولادة و الرّضاع، و لا یحرّم علی الصبیّ من ینتسب إلی امّه المرضعة من جهة الرّضاع- إلخ»(1) و تبعه ابن حمزة فقال: «و یحرّم أولاد الفحل علی أبی الصبیّ و إخوته المنتسبة إلی أبیه نسبا و رضاعا، و یحرّم أولاد والد الصبیّ علی الفحل و أولاده نسبا- إلخ».

و فیه: ان الأخبار المتقدّمة إنّما تدلّ علی الحرمة للأب نسبا و رضاعا و للأم نسبا.

و کذلک یظهر ضعف ما زاده من حرمة إخوة المرتضع علی أولاد البعل نسبا و رضاعا، و فی أوّل «خلافه» أیضا صرّح بحرمة أخت المرتضع علی الفحل و أولاده نسبا و رضاعا و استدلّ بالاجماع وبقوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» بأنّه کما لا یجوز نکاح أخت ابنة النسبیّ کذلک الرّضاعی.

و هو کما تری فإنّ أخت الابن لیس عنوانا فی النسب و إنّما حرمتها إمّا لأنّها بنت الإنسان أو بنت زوجته و أیّ إجماع فلم نقف قبله علی فتوی.

هذا و ذهب فی المبسوط إلی جواز نکاح أب المرتضع أولاد صاحب اللّبن و المرضعة، و تبعه القاضی فقال الأوّل بعد إفتائه بأنّ بعد حصول الشرائط ینتشر الحرمة من الرّضیع إلی الأبوین و منها إلیه: «فأمّا من جهة الرّضیع إلیها فإنّما یتعلّق به وحده و بنسله دون غیره ممّن هو فی درجته من إخوته و أخواته أو أعلی منه

ص:40


1- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 46

من أمّهاته و جدّاته و أخواله و خالاته، أو آبائه و أجداده و أعمامه و عمّاته، فالحکم فی من عداه و عدا ما یتناسل منه بمنزلة ما لم یکن هناک رضاع، فیحلّ للفحل نکاح أخت هذا المولود و نکاح أمّهاته و جدّاته، و إن کان لهذا المولود المرتضع أخ حلّ له نکاح هذه المرضعة و نکاح أمّهاتها و أخواتها لأنّه لا رضاع هناک. و روی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعة و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع إخوته و أخواته و أنّهم صاروا بمنزلة الإخوة و الأخوات، و خالف جمیعهم فی ذلک».

اقول: و فیه ما تقدم, کما و ان ما قاله «و روی أصحابنا- إلخ» أنّ روایاتهم کما عرفت أنّ أولاد الفحل یحرمون علی أب المرتضع کما یحرمون علی المرتضع نفسه دون إخوته و أخواته.

و قال الثانی: «و کذلک یتزوّج الرّجل بنات المرأة الّتی أرضعت ولده و بناتهنّ أیضا لأنّهنّ لم یرضعن ابنه و لا بینه و بینهنّ قرابة من إرضاع و غیره و إنّما یحرم نکاحهنّ علی المرتضع».

هذا و لم یذکره الصّدوق فی مقنعه و هدایته، و لا نقل عن أبیه کما لم ینقل عن العمانیّ و الإسکافی و المرتضی و لم یذکره المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهرة.

نعم هو المفهوم من الحلیّ حیث قال فی جملة کلامه: «و الحرمة الّتی انتشرت منهما إلیه وقفت علیه و علی نسله دون من هو فی طبقته من إخوانه و أخواته أو

ص:41

أعلی منه من آبائه و أمّهاته فیجوز للفحل أن یتزوّج بأمّ هذا المرتضع و بأخته و بجدّته و یجوز لوالد هذا المرتضع أن یتزوّج بالّتی أرضعته لأنّه لا نسب بینهما و لا رضاع- إلی- ما قاله کلام المبسوط و أنکر منه نکاح الفحل بأخت المرتضع و جدّته، قال: لأنّا فی النسب لا نجوّز أن یتزوّج الإنسان بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته».

قلت: أمّا ما قاله فی أخت المرتضع فقد عرفت الجواب عنه فی قول الخلاف به، و أمّا ما قاله فی جدّته و هو زیادة منه، فیقال له: أین أمّ امرأته، فأمّ المرتضع امرأة أبیه النسبیّ لا امرأة أبیه الرّضاعیّ، و إنّما لا یصحّ نکاح أمّ المرأة بأنّه إذا تزوّج امرأة یحرم علیه أمّها رضاعا کما یحرم علیه أمّها نسبا لا ما قال، و بالجملة کلامه لیس بصحیح، و کیف کان فهو تبع «الخلاف» فی حرمة أخت المرتضع علی الفحل، و فی غیرها تبع المبسوط .

و اما نسبة الجواهر إلیه و إلی الخلاف من حرمة نکاح أب المرتضع فوهم، نعم افتی بذلک ابن حمزة فقال «و یجوز للفحل التزوّج بأمّ الصبیّ و جدّاته و لوالد الصبیّ التزوّج بالمرضعة و بأمّها و بجدّاتها».

و بالجملة الأخبار الثلاثة و إن کانت صحیحة إلّا أنّها خارجة عن قاعدة «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» کما عرفت و لم یعمل بها أکثر القدماء سوی ما تقدم من ظاهر الکافی و الفقیه، و من عمل بها من النهایة و ابن حمزة، و المبسوط صرّح بخلاف ما فیها، و الخلاف أیضا لم یعمل بها، و الاقوی هو الاقتصار علی موردها.

ص:42

(و کذا رضاعا علی قول الطبرسی)

و یردّه أنّ مورد حرمة ولد المرضعة فی صحیح عبد اللّه بن جعفر و صحیح أیّوب بن نوح المتقدّمین ولدها النبسیّ بخلاف الفحل لدلالة الأخبار علی أنّ اللّبن للفحل.

ان قلت: لم لا نتمسک باطلاق دلیل تنزیل الرضاع منزلة النسب لإثبات تنزیل بنات المرضعة رضاعا منزلة بناتها نسبا فیحرم الجمیع علی ابی المرتضع.

قلت: المفروض فی المقام کون بنات المرضعة بنات رضاعیة لها من لبن فحل آخر غیر الذی ارتضع الرضیع من لبنه, و إلّا حرمن أیضا کما تأتی الاشارة إلیه, و شرط التنزیل و تحقق الاخوة الرضاعیة بین المرتضعین و من ثمّ الحرمة هو وحدة الفحل کما یأتی . و اذا لم تکن حرمة بینهما فلا تسری الحرمة الی ابی المرتضع، فان الروایة سؤالا و جوابا ناظرة الی اولاد المرضعة الذین یحرمون علی المرتضع و ان مثل هؤلاء الاولاد هل یحرمون علی ابی المرتضع بعد ما حرموا علی ابنه؟ و اما اولادها الذین لا یحرمون علی المرتضع فعدم حرمتهم علی ابی المرتضع مما لا تأمل فیه و لا یخطر ببال السائل السؤا ل عن حکمهم بالاضافة الیه و هم خارجون عن مفروض الروایة و داخلون فی عمومات الحل.

و اما انه یحرم علی ابی المرتضع بنات صاحب اللبن و هو ما یعبر عنه فی لسان الفقهاء بجملة: لا ینکح ابو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا- بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلک کما تقدم بیانه فلصحیحة علی بن مهزیار:

ص:43

«سأل عیسی بن جعفر بن عیسی أبا جعفر الثانی (علیه السلام): ان امرأة ارضعت لی صبیا فهل یحل لی ان اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لی: ما اجود ما سألت، من هاهنا یؤتی ان یقول الناس: حرمت علیه امرأته، من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیره»(1)  فقلت له: «الجاریة لیست ابنة المرأة التی ارضعت لی هی ابنة غیرها فقال: «لو کنّ عشرا متفرقات ما حلّ لک شی ء منهن و کنّ فی موضع بناتک»(2).

و اما التعمیم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أیضا فلفرض وحدة الفحل هنا فیقوم الرضاع مقام النسب.

3- یحرم الرضیع علی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و علی أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

اما حرمة الرضیع علی بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا فلأنهن اخوات من الاب و الام او من الاب فقط، و الاخوات هن من العناوین المحرّمة بالنسب فتحرم فی الرضاع أیضا.

ص:44


1- ای من هاهنا یأتی الجهل علی الناس حیث یقولون: ان لبن الفحل یحرّم زوجة الفحل علیه، و لکنه اشتباه، فان لبن الفحل لا یوجب ذلک بل یوجب ما ذکرت و هو حرمة بنت صاحب اللبن علی ابی المرتضع. هکذا فسّر فی الوافی 21: 247 العبارة المذکورة. و فسّرها الحرّ فی هامش وسائله بشکل آخر فراجع. و الأمر سهل بعد عدم توقف الاستدلال بالصحیحة علی فهم المراد من الجملة المذکورة.
2- وسائل الشیعة 14: 296 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 10

و اما حرمة من ینتسب إلی المرضعة بالبنوة ولادة فلکونهم اخوة من الام فیحرمون.

و اما عدم حرمة من ینتسب إلی المرضعة بالبنوة رضاعا فلعدم اتحاد الفحل الذی هو شرط فی انتشار الحرمة.

جواز ان ینکح اخوة المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا

4- (و ینکح اخوة المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا و قیل: بالمنع)

و بعبارة اخری وقع الخلاف فی جواز زواج اولاد ابی المرتضع الذین لم یرتضعوا من اللبن بأولاد المرضعة نسبا و اولاد الفحل مطلقا.

فقد اختار الشیخ فی الخلاف و النهایة عدم جوازه و تبعه ابن حمزة، بتقریب ان التعلیل فی صحیحة ابن مهزیار المتقدمة یدل علی تنزیل بنات صاحب اللبن منزلة بنات ابی المرتضع، و هکذا التعلیل فی صحیحة ایوب بن نوح یدل علی تنزیل بنات المرضعة منزلة بنات ابی المرتضع، و لازم ذلک صیرورة اولاد ابی المرتضع اخوة لبنات صاحب اللبن و لبنات المرضعة، و معه لا یجوز لهم الزواج بهنّ(1).

ص:45


1- الحدائق الناضرة 23: 399

و فیه: ان التنزیل فی الصحیحتین قد ثبت بلحاظ ابی المرتضع فقط، و ذلک لا یستلزم اخوة بنات صاحب اللبن و بنات المرضعة لأولاد ابی المرتضع، إذ التعبد یتحدّد بدائرته و لا یسری إلی غیرها بعد ما لم تکن الملازمة شرعیة.

و علیه فالصحیح هو الحکم بالجواز تمسکا بعموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(1).

و اما قول الشیخ فی المبسوط: «و روی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعة و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع إخوته و أخواته و أنّهم صاروا بمنزلة الإخوة و الأخوات» فالمسلّم من الحرمة هو أب المرتضع کما تقدم و الذی فی صحیح علیّ بن مهزیار وصحیح أیّوب بن نوح أنّ ولد صاحب اللّبن و المرضعة صاروا بمنزلة ولد أب المرتضع، و لیس لنا خبر أنّهم بمنزلة الإخوة و الأخوات لإخوته.

ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق

5- (و لو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق)

لا فرق فی انتشار الحرمة بالرضاع بین کونه سابقا علی العقد أو لاحقا له، فمن کانت له زوجة صغیرة و أرضعتها زوجته الکبیرة او بنته حرمت علیه لصیرورتها بنتا له، و کذا لو أرضعت طفلا أمُ امّه أو ضرّتها أو أمّ ولد بعلها حرمت أمّ الطفل

ص:46


1- النساء: 24

علی أبیه،  و هکذا فی بقیة الأمثلة. وذلک لإطلاق ما دلّ علی تنزیل الرضاع منزلة النسب بلا حاجة إلی نص خاص ولصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لو ان رجلا تزوج جاریة رضیعة فارضعتها امرأته فسد النکاح»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج جاریة رضیعا فأرضعتها امرأته فسد نکاحه»(2).

و لا تقبل الشهادة به الّا مفصلة

(و لا تقبل الشهادة به الّا مفصلة)

فلا تکفی الشهادة بحصول الرضاع المحرم مطلقا للاختلاف فی شرائطه کیفیة و کمیة فجاز أن یکون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاکم فیشهد بتحریم ما لا یحرمه ولصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة و الغلام ثمّ تنکر؟ قال: تصدّق إذا أنکرت، قلت: فإنّها قالت و ادّعت بعد بأنّی قد أرضعتهما، قال: لا تصدّق و لا تنعّم»(3) و غیره من الاخبار. و«لا تنعّم» ای لا یقال له: نعم. قال المطرزی: تنعّم الرجل ای قال له: نعم.

ص:47


1- وسائل الشیعة 14: 302 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 444ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 445ح9

نعم لو علم موافقة رأی الشاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتجه الاکتفاء بالإطلاق بدلیل عموم حجیة البینة , وکذلک لو کان الشاهد ثقة وعلم المشهود له موافقة رأی الشاهد لرأیه کفی لحجیة خبر الثقة فی الموضوعات .

حصیلة البحث:

و إذا کمل الشّرائط صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا و إخوتهما أعماما و أخوالًا و أولادهما إخوةً و آباؤهما أجدادا و هکذا تصیر المرضعة جدة لأبناء الرضیع و صاحب اللبن جدا لأبناء الرضیع، فلا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللّبن ولادةً و رضاعاً و کذا لا ینکح فی أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعا, و ینکح إخوة المرتضع نسباً فی إخوته رضاعاً , و لو لحق الرّضاع العقد حرّم کالسّابق و لا تقبل الشّهادة به إلّا مفصّلةً .

محرمات المصاهرة

(و تحرم بالمصاهرة)

و هی علاقة تحدث بین الزوجین و أقرباء کل منهما بسبب النکاح توجب الحرمة.

 (زوجة کل من الأب فصاعدا و الابن فنازلا علی الأخر)

تحرم زوجة کل من الاب و ان علا و الابن و ان نزل علی الاخر بمجرد العقد و لو منقطعا، و من دون فرق بین کون الابوة و البنوة بالنسب أو بالرضاع, و هی من

ص:48

ضروریات الدین. و قد دلّ علیها قوله تعالی: {وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاء}(1) واطلاقه یشمل زوجة الأب و زوجة الجدّ و إن علا للأب، و زوجة الجدّ و إن علا للأمّ، دخل الأب و من فی حکمه بها أم لا، کما أنّ قوله تعالی {وحَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُم}(2) واطلاقه یشمل الابن و ابن الابن و ابن البنت.

و اما الاخبار فهی فی ذلک مستفیضة ففی صحیح محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السّلام: «لو لم تحرم علی الناس أزواج النبی (صلی الله علیه و آله) لقول اللّه عز و جل: {وَ مٰا کٰانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ...} حرمن علی الحسن و الحسین بقول اللّه عز و جل: {وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ ...} و لا یصلح للرجل أن ینکح امرأة جده»(3)

و أمّا ما فی صحیح یونس بن یعقوب «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن یدخل بها أ تحلّ لابنه؟ فقال: إنّهم یکرهونه لأنّه ملک العقدة»(4) فمضافا لاجمال قوله « إنّهم یکرهونه » المراد بالکراهة الحرمة والا کان مخالفاً للکتاب والسنة.

ص:49


1- النساء: 22
2- النساء: 22
3- وسائل الشیعة 14: 313 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 281ح27

و اما کفایة مجرد العقد و لو من دون دخول أو مع افتراض کونه منقطعا فلإطلاق ما تقدم.

و اما التعمیم للرضاع فلقول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(1) بلا فرق بین ان یکون سابقا ام لاحقا کما تقدم مفصلا.

فلو کانت امرأة حاملا و طلّقها زوجها قبل وضعها و تزوّجها آخر بعد الوضع و کان لمن تزوّجها زوجة رضیعة فأرضعتها الکبیرة ذات اللّبن من فحلها الأوّل فلا وجه لتحریم الصغیرة لعدم صیرورتها بنت الزّوج بعد عدم کون اللّبن منه، و مقتضی ما تقدم من ان ابا المرتضع لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا هو عدم صیرورةالکبیرة محرّمة کما تقدم ویدل علیه صریحا صحیح برید العجلیّ المتقدم «...فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا و لیس هو نسب رضاع من ناحیة لبن الفحولة فیحرّم»(2) فقوله (علیه السلام) « إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا » صریح فی ذکرنا.

و بما شرحنا من ان مورد الأخبار المتقدّمة کلّها حرمة ام الزوجة اذا کان اللّبن من زوجها تعرف ضعف ما قاله الشیخ فی الخلاف مع ما ذکر من تفریعات: «إذا

ص:50


1- وسائل الشیعة 14: 280 الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 442ح9

کانت له زوجة کبیرة لها لبن من غیره و له ثلاث زوجات صغار دون الحولین فأرضعت منهنّ واحدة بعد واحدة فإذا رضعت الأولی الرّضاع المحرّم انفسخ نکاحها و نکاح الکبیرة فإذا أرضعت الثانیة فإن کان قد دخل بالکبیرة انفسخ نکاح الثانیة و إن لم یکن دخل بها فنکاحها بحاله لأنّها بنت من لم یدخل بها فإذا أرضعت بعد ذلک الثالثة صارت الثالثة أخت الثانیة من رضاع فانفسخ نکاحها و نکاح الثانیة، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی القدیم و إلیه ذهب المزنیّ و اختاره أبو العبّاس و أبو حامد و قال فی «الأمّ» ینفسخ نکاح الثالثة وحدها لأنّ نکاح الثانیة کان صحیحا بحاله، و إنّما تمّ الجمع بینهما و بین الثالثة بفعل الثالثة فوجب أن ینفسخ نکاحها، دلیلنا قوله (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و هذه أخت زوجته من أمّها من جهة الرضاع فوجب أن تحرم»(1).

و یؤید ما تقدم من حرمة ام الزوجة لو ارتضعت الزوجة الصغیرة من لبنه , مرسل علیّ بن مهزیار عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قیل له:إنّ رجلا تزوّج بجاریة صغیرة فأرضعتها امرأته، ثمّ أرضعتها امرأة له أخری، فقال ابن شبرمة: حرمت علیه الجاریة و امرأتاه، فقال أبو جعفر (علیه السلام): أخطأ ابن شبرمة حرمت علیه الجاریة و امرأته الّتی أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخیرة فلم تحرم علیه کأنّها أرضعت ابنتها»(2) و حول فقه هذا الحدیث قال الشیخ: «إنّ الصغیرة صارت بنته و الأولی أمّ زوجته، و

ص:51


1- الخلاف المسئلة 18 من باب الرضاع
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 446ح13

أمّا الثانیة فإنّها أمّ بنته و لا ضیر فیه»(1) و قلنا بارساله لان المراد من ابی جعفر هو الامام الباقر (علیه السلام) و ذلک لان ابن شبرمة کان فی زمانه (علیه السلام) .

و اما قول ابن ادریس بأنّه «لو أرضعتها الثانیة انفسخ نکاحها لأنّها أمّ من کانت زوجته و قد حرّم اللّه تعالی أمّهات النساء» فباطل لأنّه تعالی قال: {وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} و لم یقل «أمّهات من کانت من نسائکم» و لعلّه توهّمه من أنّه إن ماتت زوجته أو طلّقها یکون تحریم أمّها باقیا.

و فیه:  ان تحریمها کان بسبب کونها أمّ زوجته حین زواجه ببنتها، و لا أثر لبقاء الزّوجیّة و عدمها.

(و أم الموطوءة)

اقول: أما حرمة أمّ الموطوءة و ابنتها و لو من الحرام فخلافیّ، فذهب الشّیخ و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة إلی حرمتهما، و الحرمة هی ظاهر الکافی فروی صحیح «محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سئل عن الرّجل یفجر بالمرأة أ یتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لکن إن کانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم علیه امرأته إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(2).

ص:52


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 29
2- الکافی باب الرّجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمّها أو ابنتها أو یفجر بأمّ امرأته أو ابنتها

و صحیح العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل باشر امرأة و قبّل غیر أنّه لم یفض إلیها ثمّ تزوّج ابنتها، قال: إذا لم یکن أفضی إلی الأمّ فلا بأس و إن کان أفضی إلیها فلا یتزوّج ابنتها».

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل کان بینه و بین امرأة فجور فهل یتزوّج ابنتها؟ فقال: إن کان من قبله أو شبهها فلیتزوّج ابنتها، و إن کان جماعا فلا یتزوّج ابنتها و لیتزوّجها هی إن شاء».

و صحیح «محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل فجر بامرأة أ یتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا».

و صحیح «یزید الکناسیّ: أنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال لی: أحبّ أن تسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و تقول له: إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه کان یلاعب أمّها و یقبّلها من غیر أن یکون أفضی إلیها، قال:فسألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال لی: کذب، مره فلیفارقها، قال: فرجعت من سفری فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبد اللّه (علیه السلام)، فو اللّه ما دفع ذلک عن نفسه و خلّی سبیلها».

و صحیح محمّد بن مسلم: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا جالس- عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع أ یتزوّج ابنتها؟ فقال: لا، قلت:إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شی ء دون شی ء، فقال: لا یصدّق و لا کرامة» وروی غیره غیرها.

و مورد الجمیع نکاح البنت لکن لا قائل بالفرق بینها و بین الأمّ.

ص:53

و ذهب الصدوق فی المقنع و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلیّ إلی العدم، وهو الظاهر من الفقیه حیث روی خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) - فی خبر- و قال: «لا بأس إذا زنی رجل بامرأة أن یتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلک مثل رجل سرق من تمر نخلة، ثمّ اشتراها بعد، و لا بأس أن یتزوّجها بعد أمّها و ابنتها و أختها»(1) والمراد من ذیله لا باس...هو عدم الباس بالتزوج بالمرأة بعد الزنا بامها او ابنتها اواختها کما هو واضح.

و یدل علی هذا القول صحیح هاشم بن المثنّی قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) جالسا فدخل علیه رجل فسأله عن الرّجل یأتی المرأة حراما أ یتزوّجها؟ قال:نعم و أمّها و ابنتها»(2) , و رواه الشیخ ایضا بسند صحیح اخر عنه قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أ یحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(3) و لا یبعد أن یکون الأصل واحدا، و اختلافهما فی اللّفظ من اختلاف النقل بالمعنی.

و صحیح صفوان عن حنان بن سدیر وهو ثقة ایضا قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) إذ سأله سعید عن رجل تزوّج امرأة سفاحا هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم إنّ

ص:54


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 417
2- التّهذیب (ح1 باب القول فی الرّجل یفجر بالمرأة، من أبواب نکاحه)
3- التّهذیب (ح8 باب القول فی الرّجل یفجر بالمرأة، من أبواب نکاحه)

الحرام لا یحرّم الحلال»(1) و الظاهر أنّ المراد «بسعید» فیه «سعید بن یسار» کما یشهد له الآتی.

و صحیح سعید بن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل فجر بامرأة، یتزوّج ابنتها؟ قال: نعم یا سعید إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(2) و غیرها.

و قد یجمع بینهما بحمل الاولی علی الکراهة لصراحة الثانیة فی الجواز لکن قیل: ان هذا الحمل جید بناء علی قبول الاحکام الوضعیة للحمل علی الکراهة.

قلت: ظاهر الروایات هو النهی عن التزوج لا بطلانه حتی یقال ذلک فهما من قبیل افعل لا تفعل و علیه فلا مانع من الجمع بحمل الناهیة علی الکراهة. نعم خبر أبی الصّباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا فجر الرّجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبدا و إن کان قد تزوّج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه و إن هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بانتهاء فلیس یفسد فجوره بأمّها نکاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله: «لا یفسد الحرام الحلال» إذا کان هکذا»(3).

و خبر عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده الجاریة فیقع علیها ابن ابنه قبل أن یطأها الجدّ، أو الرّجل یزنی بالمرأة، هل تحلّ لأبیه أن یتزوّجها؟ قال: لا

ص:55


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح9
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح12
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 329ح11

إنّما ذلک إذا تزوّجها الرّجل فوطأها: ثمّ زنی بها ابنه لم یضرّه لأنّ الحرام لا یفسد الحلال و کذلک الجاریة»(1) صریحان فی الحرمة الوضعیة و هی لا تقبل الحمل علی الکراهة لکنهما ضعیفان سندا بسهل و بمحمد بن الفضیل.

و اما إذا بنی علی عدم قبولها لذلک تتحقق المعارضة المستقرة اذ لا ترجیح لاحدی الطائفتین علی الاخری من حیث السند و عمل الاصحاب و یلزم ترجیح الطائفة المجوّزة لموافقتها لظاهر قوله تعالی {و أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} کما انهما لو تساقطا بالتعارض فالایة الکریمة هی المرجع.

هذا، و الخلاف إنّما فی غیر العمّة و الخالة و اما لو زنا بهما فقال المفید و المرتضی و الدّیلمیّ أیضا بحرمة بنتهما لصحیح محمّد بن مسلم المتقدم الدال علی حرمة الخالة و هو: « سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا جالس- عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع أ یتزوّج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شی ء دون شی ء، فقال: لا یصدّق و لا کرامة»(2).

و قد یتوقف فی الحکم تارة من جهة متن الروایة و اخری من جهة سندها.

اما من جهة المتن فلان تکذیب الامام (علیه السلام) الفاعل فی اخباره مناقشة صغرویة لا تتناسب و مقام الامامة و غیر لائق به.

ص:56


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 420ح9
2- وسائل الشیعة 14: 329 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1

و اما من جهة السند فباعتبار ان الشیخ الکلینی روی بسنده إلی ابی ایوب عن محمد بن مسلم انه: «سأل رجل ابا عبد اللّه (علیه السلام) و انا جالس عن رجل ...» فی حین ان الشیخ الطوسی روی الروایة نفسها بسنده إلی ابی ایوب ان محمد بن مسلم هو الذی سأل الامام (علیه السلام) «عن رجل نال ...»(1).

و کلتا المناقشتین لا وجه لها.

اما الاولی فلاحتمال وجود مصلحة فی المناقشة الصغرویة قد اطلع علیها الامام (علیه السلام) .

و اما الثانیة فلان مثل الاختلاف المذکور لا یضر بصحة الروایة.

هذا و یکون الحاق العمة مبنیا علی عدم القول بالفصل أو الاولویة القطعیة. و کلاهما محل تأمّل.

هذا و تردّد الحلیّ فیهما ایضا , قلت: و حیث ان النسبة بین صحیح ابن مسلم و المطلقات المتقدمة العموم و الخصوص المطلق فالاقوی الحکم بحرمة بنت الخالة فقط .

(و أم المعقود علیها فصاعداً و ابنة الموطوءة مطلقا فنازلاً لا إبنة المعقود علیها من غیر دخول)

ص:57


1- وسائل الشیعة 14: 329 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 2

اقول: تقدم الکلام عن الموطوءة و قلنا انها لا تکون سببا للتحریم .

و اما حرمة أمّ الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول فلقوله تعالی: {حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم}(1).

و مقتضی اطلاق فقرة «و امهات نسائکم» ثبوت حرمة أمّ الزوجة و لو من دون دخول بها بخلاف الربیبة حیث قیدت حرمتها بالدخول بامها.

و احتمال رجوع قید «مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی ...» إلی قوله: «وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم» أیضا بعید جدا لطول الفصل، و لزوم التکرار فی کلمة النساء، و لزوم استعمال کلمة «من» فی معنیین- إذ علی تقدیر تعلقها بالربائب تکون نشویة و علی تقدیر تعلقها بالنساء تکون بیانیة- و هو مخالف للظاهر حتی علی تقدیر فرض امکانه.

اقول: لکن حرمة أمّ المعقود علیها - وإن لم یکن دخول- مشهورة، ذهب إلیها الصدوق فی مقنعه و الشیخان و الدّیلمیّ و الحلبیّ و غیرهم، و ذهب العمانیّ و کذا الإسکافیّ إلی عدمها، و هو ظاهر الفقیه حیث اقتصر علی قوله: «و فی روایة جمیل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها هل تحلّ له ابنتها، قال: الأمّ و الابنة فی هذا سواء إذا لم یدخل بإحداهما حلّت له الأخری»(2).

ص:58


1- النساء: 23
2- الفقیه (فی باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح، فی 32 من أخباره)

و أمّا الکافی فروی ما یدل علی الجواز مثل صحیح جمیل بن درّاج و حمّاد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: الأمّ والابنة سواء إذا لم یدخل بها یعنی إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها و إن شاء تزوّج ابنتها»(1).

و ما یدل علی الحرمة کصحیح منصور ابن حازم قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن یدخل بها أ یتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداک ما تفخر الشیعة إلّا بقضاء علیّ (علیه السلام) فی هذه الشمخیّة الّتی أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلک، ثمّ أتی علیّا (علیه السلام) فسأله فقال له علیّ (علیه السلام): من أین أخذتها، فقال من قول اللّه عزّ و جلّ {ورَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم} فقال علیّ (علیه السلام): إنّ هذه مستثناة، و هذه مرسلة {وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) للرّجل: أمّا تسمع ما یروی هذا عن علیّ (علیه السلام) فلمّا قمت ندمت و قلت: أیّ شی ء صنعت یقول هو: «قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا» و أقول أنا: «قضی علیّ (علیه السلام) فیها» فلقیته بعد ذلک فقلت:جعلت فداک مسألة الرّجل إنّما کان الذی قلت یقول: زلّة منّی فما تقول فیها؟ قال: یا شیخ تخبرنی أنّ علیّا (علیه السلام) قضی بها و تسألنی ما تقول فیها؟»(2).

ص:59


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 421ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 421ح4

و الظاهر أنّ المراد بالشمخیّة مرأة من بنی شمخ و شمخ حیّ من فزارة استفتت ابن مسعود فی المسألة فأفتاها بحلّیّة أمّ المرأة مع عدم الدخول بالمرأة، فتری أنّ الأوّل تضمّن فی تفسیره من المعصوم کان أو غیره اشتراط الدّخول بالبنت، و الأخیر تضمّن أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنکر علی ابن مسعود الاشتراط حیث إنّ الاشتراط خصّه اللّه بالربائب، و أمّا أمّهات النساء فأطلقهنّ و قوله (علیه السلام) فی صدر الخبر من «انه فعله ...» یتناقض مع ذیله من حرمة ذلک بدلیل اطلاق الایة المبارکة و قابل للحمل علی التقیّة.

و الاخبار الدالة علی عدم اشتراط الدخول فی حرمة ام الزوجة مستفیضة مثل موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: الرّبائب علیکم حرام مع الأمّهات اللّاتی قد دخلتم بهنّ، هنّ فی الحجور و غیر الحجور سواء و الأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم یدخل بهنّ فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّه»(1) وغیره.

و من الغریب استدلال العمانیّ علی الآیة بالاشتراط فقال: «قال تعالی {وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُم} ثمّ شرط فی الآیة شرطا فقال: {مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- إلی- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم} فالشّرط عند آل الرّسول فی الأمّهات و الرّبائب جمیعا الدّخول».

ص:60


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 273ح1

و فیه: ان من الواضح أنّ قوله تعالی {مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} راجع إلی {ورَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُم} المتّصل به و لا معنی لأن یرجع إلی {وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} فإنّ ربائبنا من نسائنا لکونهنّ بناتهنّ، و أمّا أمّهات نسائنا فلسن من نسائنا بل نسائنا منهنّ.

و بالجملة الآیة دالّة علی عدم الاشتراط حیث أطلقت أمّهات النّساء، و بذلک یتضح ان صحیح جمیل و حمّاد المتقدّم عن الکافی و التّهذیب مخالف للقران ولا عبرة به، مع أنّ التّهذیب قال بعده: «إنّه مضطرب الإسناد لأنّ جمیلا و حمّادا تارة یرویانه عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطة و اخری یرویانه عن الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام)، ثمّ إنّ جمیلا تارة یرویه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السّلام».

و مثله فی مخالفة الکتاب ما رواه التّهذیب عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قلت له: «رجل تزوّج امرأة و دخل بها، ثمّ ماتت أ یحلّ له أن یتزوّج أمّها؟ قال: سبحان اللّه کیف یحلّ له أمّها و قد دخل بها، قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلکت قبل أن یدخل تحلّ له أمّها؟ قال: و ما الذی یحرم علیه منها، و لم یدخل بها» و قال الشیخ بعد نقله: هو مع شذوذه مضمر.

و اما التعمیم لام الزوجة و ان علت فللتمسک بالاطلاق.

ص:61

و اما التعمیم لبنت الزوجة و ان نزلت فقد یستشکل استفادته من الآیة الکریمة الّا ان فی اطلاق الروایات کفایة حیث استعانت بکلمة «البنت» مطلقة، کما فی موثقة غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه ان علیا (علیه السلام) قال: «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم یدخل بالام فلا بأس ان یتزوج بالابنة. و إذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم یدخل فقد حرمت علیه الام. و قال: الربائب علیکم حرام کنّ فی الحجر أو لم یکنّ»(1) و غیرها.

و اما التعمیم لکون الربیبة فی الحجر و عدمه فلان التقیید به فی الآیة الکریمة لا موضوعیة له بل اشارة إلی الحالة الغالبة تنبیها علی انها کبنت الزوج حیث تربت فی حجره فکیف یتزوج بها.علی ان الموثقة المتقدمة و غیرها قد صرحت بالتعمیم.

و اما عدم جواز العقد علی بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد علی امها مسبقا و لو من دون دخول بها فلانه مع العقد علی البنت یصدق علی الام عنوان «امهات نسائکم»، و هو یوجب التحریم متی ما صدق بمقتضی اطلاق الآیة الکریمة، فالجمع بینهما بنحو یکون عقدهما صحیحا معا غیر ممکن فیتعین بطلان احدهما، و حیث ان العقد علی الام قد فرض وقوعه صحیحا و انقلابه الی البطلان یحتاج إلی دلیل فیتعین بطلان العقد علی البنت.

(و أما الأخت المزوّجة فتحرم جمعا لا عینا)

ص:62


1- وسائل الشیعة 14: 352 الباب 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 4

فلا خلاف فیه بین المسلمین لدلالة صریح الکتاب العزیز علیه: {وأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إلّٰا مٰا قَدْ سَلَف}(1) أی قبل الإسلام. و الروایات فی المسألة کثیرة(2).

(و العمّة و الخالة یجمع بینهما و بین ابنة أخیها أو أختها برضاء العمّة و الخالة)

اقول: تحریم الجمع بین المرأة و عمّتها و خالتها إنّما هو للعامّة و تبعهم المبسوطان لکن استثنیا الرّضا ففی الأوّل «فلا یجمع بین المرأة و عمّتها و لا خالتها إلّا برضاهما، و عندهم علی کلّ حال»(3) و قال فی الثّانی «یجوز الجمع بین المرأة و عمّتها و خالتها إذا رضیت العمّة و الخالة بذلک، و عند جمیع الفقهاء لا یجوز الجمع و لا تأثیر لرضاهما، و ذهبت الخوارج إلی أنّ ذلک جائز علی کلّ حال»(4) و تبعه فیهما المصنّف هنا، و إلّا فعندنا لا یجوز نکاح المرأة علی عمّتها و خالتها إلّا برضاهما، و أمّا نکاح المرأة علی ابنة أخیها أو ابنة أختها فلا یشترط رضاها کما لا یشترط فی نکاح الأجنبیّة، و الجمع بین المرأة و عمّتها أو خالتها فی العقد أیضا صحیح لخروجه عن مورد النّهی، أی النکاح علی العمّة و الخالة بدون الرّضا و صرّح باختصاص التحریم بنکاح المرأة علی العمّة و الخالة المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الشیخ فی النهایة و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ، بل جوّز

ص:63


1- النساء: 23
2- وسائل الشیعة الباب 24 و ما بعده من أبواب ما یحرم بالمصاهرة
3- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 4، ص: 222
4- الخلاف؛ ج 4، ص: 296

العمانیّ نکاح المرأة علی عمّتها و خالتها بدون رضاهما و إلیه مال الإسکافیّ فقال: «و من عقد لم ینفسخ نکاحه کما ینفسخ نکاح الأخت علی الأخت و الأمّ علی الابنة استنادا إلی قوله تعالی {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}.

اما حرمة العقد علی بنت اخ او اخت الزوجة الّا باذنها و جواز العکس مطلقا فلموثقة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لا تزوّج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت علی العمة و لا علی الخالة الا باذنهما، و تزوّج العمة و الخالة علی ابنة الاخ و ابنة الاخت بغیر اذنهما»(1) و غیرها.

و إذا قیل: ما فی صحیح علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام: «سألته عن امرأة تزوج علی عمتها و خالتها قال: لا بأس»(2) یدل باطلاقه علی الجواز بلا حاجة إلی اذن. قلت: لکن الشیخ رواه فی التّهذیب صحیحا - بتمامه بما یرتفع معه الاشکال- عن علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام):سألته عن امرأة تزوّجت علی عمّتها و خالتها؟ قال: لا بأس، و قال: تزوّج العمّة و الخالة علی ابنة الأخ و ابنة الأخت و لا تزوّج بنت الأخ و الأخت علی العمّة و الخالة إلّا برضی منهما، فمن فعل فنکاحه باطل»(3).

ص:64


1- وسائل الشیعة 14: 375 الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 14: 375 باب 30 ح 3 وفی التهذیب 7: 333: «تزوجت علی» .
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 333ح5

و اما صحیحة ابی عبیدة: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول:لا تنکح المرأة علی عمتها و لا علی خالتها و لا علی اختها من الرضاعة»(1) الدالة علی عدم الجواز مطلقا فاطلاقها یتقید بما فی موثقة ابن مسلم وبذلک یرتفع التعارض.

و اما خبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّا (علیه السلام) اتی برجل تزوّج امرأة علی خالتها فجلده و فرّق بینهما»(2) فحمله علی عدم إذن العمّة و الخالة، و هو الظاهر لأنّ النساء لا یرضین بالنکاح علیهنّ إلّا نادرا، و لم یتضمّن الخبران إجازتهما، کما یحمل إجمال الأوّل من الجمع علی الأخبار المفصّلة المتقدّمة.

و أمّا ما فی المقنع «و لا تنکح المرأة علی عمّتها و لا علی خالتها و لا علی ابنة أخیها و لا علی بنت أختها و لا علی أختها من الرّضاعة». فقد عرفت ما فیه من الضعف.

هذا و قال الشهید الثانی «ثم إن تقدم عقد العمة و الخالة توقف العقد الثانی علی إذنهما, فإن بادر بدونه ففی بطلانه أو وقوفه علی رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخییرهما فیه و فی عقدهما أوجه أوسطها الأوسط. و إن تقدم عقد بنت الأخ و الأخت و علمت العمة و الخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع و إلّا ففی تخییرهما فی فسخ عقد أنفسهما- أو فیه و فی عقد السابقة أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول و هل یلحق الجمع بینهما بالوطء فی ملک الیمین بذلک

ص:65


1- وسائل الشیعة 14: 376 الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 333ح4

وجهان- و کذا لو ملک إحداهما و عقد علی الأخری و یمکن شمول العبارة لاتحاد الحکم فی الجمیع»(1).

اقول: و قد أشار بقوله «ففی بطلانه» إلی قول ابن ادریس ببطلانه، و هو الاقوی و ذلک لان العقد حین انشائه لا اثر له و بعد رضاهما یتوقف علی استجماعه للشرائط و قد تکون مفقودة.

واما قوله: «أو تخیّرهما فیه و فی عقدهما» فأشار إلی قول المفید و الشّیخ فی النهایة و الدّیلمیّ و کذا القاضی و ابن حمزة بذلک لکن لم نقف علی دلیل لهم، و الأخبار المتقدّمة لا تدلّ إلّا علی تخیّرهما فی فسخ عقد ابنة الأخ و ابنة الأخت.

و أمّا ما قاله ثانیا من التفریعات علی تقدّم عقد بنت الأخ و الأخت فکلها ساقطة بعد دلالة الأخبار المتقدّمة علی صحّته و کونها مشهورا بل إجماعیّا عندنا حیث إنّ الخلاف إنّما هو فی تقدّم عقد عمّة المرأة و خالتها فالمخالف منحصر بالمبسوط و هو محجوج بنهایته و روایات کتابی اخباره.

و أمّا ما قاله أخیرا بقوله: و هل یلحق الجمع بینهما بالوطی فی ملک الیمین؟ فالأصل فیه المبسوط أیضا فقال بعد بیان حکم الأختین المملوکتین بأنّه إذا وطئ إحدیهما لم تحلّ له الأخری إلّا بعد خروج الأولی عن فراشه بعتق و غیره، و کذلک الحکم فی المرأة و عمّتها و المرأة و خالتها» .

ص:66


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 86

و فیه: ما عرفت من عدم حرمة الجمع مطلقا , وأنّه قیاس مع الفارق لأنّ مورد الأخبار التزوّج و النکاح فی الأحرار و علیه فقیاس عقد الأمة علی الحرّة جمعا بین صحیح ابی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألت عن رجلٍ له امرأةٌ نصرانیّةٌ له أن یتزوّج علیها یهودیّةً فقال إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّعٌ منّا علیکم خاصّةً فلا بأس أن یتزوّج قلت فإنّه یتزوّج أمةً قال لا لا یصلح أن یتزوّج ثلاث إماءٍ فإن تزوّج علیهما حرّةً مسلمةً و لم تعلم أنّ له امرأةً نصرانیّةً و یهودیّةً ثمّ دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقیم بعد معه أقامت و إن شاءت تذهب إلی أهلها ذهبت و إذا حاضت ثلاثة حیضٍ أو مرّت لها ثلاثة أشهرٍ حلّت للأزواج قلت فإن طلّق علیها الیهودیّة و النّصرانیّة قبل أن تنقضی عدّة المسلمة له علیها سبیلٌ أن یردّها إلی منزله قال نعم»(1) و قد تضمّن أنّه لو تزوّج حرّة مسلمة علی یهودیّة أو نصرانیّة و لم تعلم المسلمة لها الخیار فی فسخ نکاح نفسها, و مثله ما رواه سماعة المتضمّن تخیّر الحرّة إذا عقدت بغیر علمها علی أمة فی فسخ عقد نفسها. فالجمع بینهما و بین باقی الأخبار بتنقیح المناط باطل وغیر صحیح من حیث حصر عدم الجواز بنکاح المرأة علی عمّتها أو خالتها و جواز الجمع بینهما.

حکم الشبهة و الزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهرة

(و حکم الشبهة و الزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهرة)

ص:67


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 359ح11

اقول: مرّت الأخبار و الأقوال عند قوله «و أمّ الموطوءة...» و ذکرنا ان الاقوی عدم تحریمها فراجع.

ثم انه لا خلاف فی أنّ الزّنا اللّاحق للعقد و للوطی فی المملوکة لا أثر له کما ورد فی صحیح «محمّد بن مسلم المتقدم: سئل عن الرّجل یفجر بالمرأة أ یتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لکن إن کانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم علیه امرأته إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(1) و تقتضیه القاعدة.

حکم ملموسة الابن و منظورته علی الأب

(و یکره ملموسة الابن و منظورته علی الأب، و بالعکس تحرم)

هذا التفصیل للمفید و هو المفهوم من الحلبیّ، و نسبه الدّیلمیّ إلی الرّوایة، لکن لا دلیل واضح علیه و ذهب الصدوق و الشّیخ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة إلی الحرمة مطلقا. و قال الحلیّ بعدم الحرمة مطلقا للأصل و قوله تعالی {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}. و الملموسة و المنظورة وراء ما عدّ تعالی.

و یدل علی الحرمة مطلقا صحیح محمّد بن إسماعیل ابن بزیع: «سألت أبی الحسن (علیه السلام) عن الرّجل تکون له الجاریة فیقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترک شیئا إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: إن جرّدها و نظر إلیها بشهوة

ص:68


1- الکافی باب الرّجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمّها أو ابنتها أو یفجر بأمّ امرأته أو ابنتها

حرمت علی أبیه و ابنه، قلت: إذا نظر إلی جسدها، فقال: إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوة حرمت علیه»(1).

و صحیح جمیل بن درّاج: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل ینظر إلی الجاریة یرید شراءها، أ تحلّ لابنه؟ فقال: نعم إلّا أن یکون نظر إلی عورتها»(2).

و ما فی الصحیح عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- قال: و سألته عن رجل تکون له جاریة فیضع أبوه یده علیها من شهوة أو ینظر منها إلی محرّم من شهوة، فکره أن یمسّها ابنه»(3).

و خبر محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) إذا جرّد الرّجل الجاریة و وضع یده علیها فلا تحلّ لابنه»(4).

و مثلها خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): المنقول عن نوادر أحمد الأشعریّ بلفظ «لا تحلّ لابنه إذا رأی فرجها».

ص:69


1- الکافی ب 76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح2
2- الکافی ب76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 418ح4
4- الکافی ب 76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح5

و خبر أبی الصّباح عنه (علیه السلام) أیضا عن الکتاب بلفظ «اشتری جاریة فیقبّلها قال: لا تحلّ لولده أن یطأها».

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل تکون عنده الجاریة یجرّدها و ینظر إلی جسدها نظر شهوة و ینظر منها إلی ما یحرم علی غیره، هل تحلّ لأبیه و إن فعل ذلک أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إلیها نظر شهوة و نظر منها إلی ما یحرم علی غیره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ لأبیه»(1).

و مرسل یونس عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن أدنی ما إذا فعله الرّجل بامرأة لم تحلّ لابنه و لا لأبیه؟ قال: الحدّ فی ذلک المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا یشبه مسّ الفرجین»(2).

و یعارض ذلک حسن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إذا زنی رجل بامرأة أبیه أو جاریة أبیه فإنّ ذلک لا یحرّمها علی زوجها و لا تحرم الجاریة علی سیّدها إنّما یحرّم ذلک منه إذا أتی الجاریة و هی حلال فلا تحلّ بذلک الجاریة أبدا لابنه و لا لأبیه- الخبر»(3) فانه حصر التأثیر فی الوطی الحلال دون غیره من الوطی الحرام او اللمس و النظر.

ص:70


1- التّهذیب (فی 64 من أخبار باب السّراریّ قبل کتاب العتق)
2- التّهذیب (فی 85 من أخبار زیادات نکاحه)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 419ح7

و مثله صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حفص بن البختریّ و علیّ بن یقطین قالوا: «سمعنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول عن الرّجل تکون له الجاریة أ فتحلّ لابنه؟ قال: ما لم یکن جماعا أو مباشرة کالجماع فلا بأس»(1).

و موثق علیّ بن یقطین، عن العبد الصالح (علیه السلام) «عن الرّجل یقبّل الجاریة یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج أ تحلّ لابنه أو لأبیه؟ قال: لا بأس»(2).

و هی قاصرة عن معارضة ما تقدم سندا و عددا و عاملا فلا وثوق لنا بها و علیه فالاقوی الحرمة فی کلیهما , ولا یمکن الجمع بینهما بحمل الناهیة علی الکراهة لاباء لسان الاولی من الحمل علی الکراهة کما لا یخفی .

و اما خبر مرازم عنه (علیه السلام): «و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن یقع علی جاریة لأبیه، فوقع فقال: أثمت و أثم ابنها، و قد سألنی بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسکها إنّ الحلال لا یفسد [ه] الحرام»(3). فهو مع ضعفه سندا مجمل فلعل کان وقوع الولد بعد دخول الاب کما هو مقتضی قوله (علیه السلام) الحلال لا یفسده الحرام و یؤیده خبر عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده الجاریة فیقع علیها ابن

ص:71


1- التّهذیب ح 35 من أخبار باب ما أحلّ اللّه نکاحه ورواه الفقیه (ح 8 باب أحکام الممالیک و الإماء) بلفظ: و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حفص بن البختریّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) و فیه «ما لم یکن جماع»، و الظاهر صحّة کلّ منهما بکون «کان» ناقصة و تامّة.
2- الوسائل الباب- 77- من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث 3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 419ح8

ابنه قبل أن یطأها الجدّ، أو الرّجل یزنی بالمرأة، هل تحلّ لأبیه أن یتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلک إذا تزوّجها الرّجل فوطأها, ثمّ زنی بها ابنه لم یضرّه لأنّ الحرام لا یفسد الحلال و کذلک الجاریة»(1).

حصیلة البحث:

یحرم بالمصاهرة زوجة کلّ من الأب فصاعداً أو الابن فنازلًا علی الآخر و أمّ المعقود علیها فصاعداً و ابنة المعقود علیها فنازلًا مع الدخول لا ابنة المعقود علیها بلا دخول، أمّا الأخت فتحرم جمعاً لا عیناً و لا یجوز نکاح المرأة علی عمّتها و خالتها إلّا برضاهما، و أمّا نکاح المرأة علی ابنة أخیها أو ابنة أختها فلا یشترط رضاها، و لا اثر لوطء الشّبهة و الزّنی فی المصاهرة نعم تحرم بنت الخالة لو زنا بامها، و تحرم ملموسة الابن و منظورته من الاماء-کأن یجرّدها و ینظر إلی جسدها نظر شهوة و ینظر منها إلی ما یحرم علی غیره او یضع یده علیها من شهوة - علی الأب و ابنه .

ص:72


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 420ح9

(مسائل عشرون)

حکم تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد

(الاولی: لو تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد بطلا)

عند المصنف کما هو مقتضی القاعدة و ذلک للنهی عن العقد الجامع بینهما و استحالة الترجیح لاتحاد نسبته إلیهما .

(و لو جمع بین الأختین فکذلک) لاشتراکهما فی ذلک.

(و قیل) و القائل الإسکافیّ و الشیخ و القاضی، و هو ظاهر الکافی و الفقیه و أنکره ابن حمزة و الحلیّ و لا وجه له (یتخیّر واحدة)

لصحیحة ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج وکلاهما من اصحاب الاجماع عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل تزوّج أختین فی عقدة واحدة قال: یمسک أیّتهما شاء و یخلّی سبیل الأخری، و قال فی رجل تزوّج خمسا فی عقدة واحدة، قال: یخلّی سبیل أیّتهنّ شاء»(1), و رواه فی الکافی «عن جمیل، عن بعض أصحابه»(2) و فی

ص:73


1- الفقیه ح 45 من أخبار باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 431ح3

التّهذیب «عن جمیل، عن بعض أصحابنا»(1) و هذا الارسال لا یضر بعد کون الراویین من اصحاب الاجماع و عمل به الاصحاب.

و قد یستشهد لذلک بصحیح أبی بکر الحضرمی قلت لأبی جعفر (علیه السلام): «رجل نکح امرأة ثمّ أتی أرضا فنکح أختها و هو لا یعلم؟ قال: یمسک أیّتهما شاء، و یخلّی سبیل الأخری»(2) الدال علی تخیّر الرّجل فی الأختین إذا تزوّجهما بغیر الجمع مع عدم العلم.

و فیه: انه معارض بصحیح زرارة «عن الباقر (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بالعراق، ثمّ خرج إلی الشّام فتزوّج امرأة أخری فإذا هی أخت امرأته الّتی بالعراق، قال: یفرّق بینه و بین الّتی تزوّجها بالشام، و لا یقرب المرأة حتّی تنقضی عدّة الثانیة- الخبر»(3) و هو اوضح منه دلالة و صحیح الحضرمی مجمل من حیث کیفیة الابقاء فان الاولی فی حباله ولا تخرج عن ذلک الّا بالطلاق و لذا حمله الشیخ فی التهذیب علی «أنّه إن أراد إمساک الأولی صحّ بعقده الأوّل، و إن أراد إمساک الثانیة فلیطلّق الأولی ثمّ یعقد علی الثانیة»(4) و هو کذلک.

ص:74


1- التّهذیب ح 39 من أخبار باب من أحلّ اللّه نکاحه
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 431ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 431ح4
4- التّهذیب ح 39 من أخبار باب من أحلّ اللّه نکاحه

(و لو وطئ إحدی الأختین المملوکتین حرمت الأخری حتّی تخرج الاولی عن ملکه)

لعموم قوله تعالی:{وأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْن} الدال علی حرمة الجمع بین الاختین.

(فلو وطئ الثانیة فعل حراما و لم تحرم الأولی)

و لو مع علمه بالتحریم عند المصنف تبعا لابن ادریس لأن الحرام لا یحرم الحلال و التحریم إنما تعلق بوطء الثانیة فیستصحب, و لأصالة الإباحة. و علی هذا فمتی أخرج إحداهما عن ملکه حلت الأخری .

و قال الشیخ فی النهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة: «فإن وطئ الأخری بعد وطیه الأولی و کان عالما بتحریم ذلک حرمت علیه الأولی حتّی تموت الثانیة فإن أخرج الثانیة من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی، و إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیة من ملکه» عملا بصحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) فی خبر «و سئل عن رجل کانت عنده اختان مملوکتان فوطی ء إحدیهما، ثمّ وطئ الأخری، قال: إذا وطئ الأخری فقد حرمت علیه الأولی حتّی تموت الأخری، قلت: أ رأیت إن باعها أ تحلّ له الأولی، قال: إن کان یبیعها

ص:75

لحاجة و لا یخطر علی قلبه من الأخری شی ء فلا أری بذلک بأسا، و إن کان إنّما یبیعها لیرجع إلی الأولی فلا و لا کرامة»(1) و غیره.

و قد تضمنت التفصیل الذی ذکره « ان أخرج الثانیة من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی», لکن موثق معاویة بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت عنده جاریتان اختان فوطی ء إحدیهما، ثمّ بدا له فی الأخری؟ قال: یعتزل هذه و یطأ الأخری، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأولی؟ قال: لا یقربها حتّی یخرج تلک عن ملکه»(2) دل باطلاقه علی کفایة الخروج عن الملک مطلقا و علیه فیقع التعارض بینهما لکنهما قابلان للجمع بحمل المطلق و هو موثق معاویة علی المقید و هو صحیح الحلبی , هذا و قد دل موثق معاویة علی کفایة اعتزالها فی حلیة الثانیة .

و مثل الموثق فی الدلالة صحیح عبد اللّه سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کانت عند الرّجل الأختان المملوکتان فنکح إحدیهما، ثمّ بدا له فی الثانیة فنکحها فلیس ینبغی له أن ینکح الأخری حتّی تخرج الأولی من ملکه یهبها أو یبیعها، فإن وهبها لولده یجزیه»(3).

ص:76


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 432ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح49
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح48

و اما قول الشیخ «إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیة من ملکه» فیشهد له موثق الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «الرّجل یشتری الأختین فیطأ إحدیهما ثمّ یطأ الأخری بجهالة، قال: إذا وطئ الأخری بجهالة لم تحرم علیه الأولی و إن وطئ الأخری و هو یعلم أنّها تحرم حرمتا علیه جمیعا»(1) و غیره مما تضمن هذا المعنی و معنی قوله (علیه السلام) «حرمتا علیه جمیعا» ما قاله الشیخ: «یعنی به ما دامتا فی ملکه، و أمّا إذا زال ملک إحدیهما فقد حلّت له الأخری»(2). قلت: و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

حصیلة البحث:

لو تزوّج الأمّ و ابنتها فی عقدٍ واحدٍ تخیّر احداهما، و کذلک لو جمع بین الأختین او تزوّج خمسا فی عقدة واحدة, و لو تزوّج امرأة أخری فتبین انها أخت امرأته فرّق بینه و بین الّتی تزوّجها، و لا یقرب الاولی حتّی تنقضی عدّة الثانیة , و لو وطی ء إحدی الأختین المملوکتین حرمت الأخری حتّی تخرج الأولی عن ملکه، فلو وطی ء الثّانیة فعل حراماً فان کان عالما بتحریم ذلک حرمت علیه الأولی حتّی تموت الثانیة فإن أخرج الثانیة من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی، و إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیة من ملکه .

ص:77


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح55
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 291

عدم جواز تزوّج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها

(الثانیة: لا یجوز أن یتزوّج أمة علی حرّة إلّا بإذنها)

أمّا عدم الجواز بدون الإذن فلصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «یتزوّج الحرّة علی الأمة و لا یتزوّج الأمة علی الحرّة، و نکاح الأمة علی الحرّة باطل- الخبر»(1) و غیره .

(فلو فعل بدون اذنها وقف علی إجازتها)

و یدلّ علی جوازه مع الإذن خبر حذیفة بن منصور، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج أمة علی حرّة لم یستأذنها، قال: یفرّق بینهما، قلت: علیه أدب؟ قال: نعم اثنی عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزّانی و هو صاغر»(2)و مفهومه عدم التفریق مع استیذانها .

و أمّا توقف العقد علی إجازتها کما هو شأن کلّ عقد فضولیّ ففیه: ان صحیح الحلبی المتقدم و صحیح الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «تزوّج الحرّة علی الأمة و لا تزوّج الأمة علی الحرّة، و لا النصرانیّة و لا الیهودیّة علی المسلمة، فمن

ص:78


1- الکافی (فی باب الحرّة یتزوّج الأمة، 34 من نکاحه فی خبره الثانی)
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 344ح42

فعل ذلک فنکاحه باطل»(1) صریحان فی البطلان ولا یعارضهما خبر حذیفة لضعفه سندا .

و ما قیل: من ان المراد البطلان مع عدم الرّضا، فالنساء لا یرضین بضرّة حرّة فکیف بأمة.

ففیه: ان عقد الفضولی لا تأثیر له شرعا وان الاجازة تقوم مقام الصیغة عرفا مع تحقق باقی الشروط کما تقدم تحقیقه فی بیع الفضولی.

هذا و لو نکح الأمة علی الحرّة فلیس للحرّة إلّا إبطال عقد الأمة دون فسخ عقد نفسها کما دلّ علی ذلک الأخبار الاتیة المعتبرة .

و قد یقال: بان للحرة الخیار فی فسخ عقد نفسها استنادا الی صحیح سماعة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «عن رجل تزوّج أمة علی حرّة فقال: إن شاءت الحرّة أن تقیم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلی أهلها، قال: قلت له: فإن لم ترض بذلک و ذهبت إلی أهلها أ له علیها سبیل إذا لم ترض بالمقام، قال: لا سبیل له علیها إذا لم ترض حین تعلم- الخبر»(2).

ص:79


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 344ح41
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 345ح43

و فیه: انه وقع تحریف فی الخبر و الصحیح روایة الکافی له «عنه، عنه (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة حرّة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة، قال: إن شاءت الحرّة أن تقیم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلی أهلها- الخبر»(1) فتری أنّ التّهذیب بدّل سؤال سماعة «فی رجل تزوّج امرأة حرّة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة» بقوله «عن رجل تزوّج أمة علی حرّة» و حینئذ فیکون جوابه (علیه السلام) لتزوّج الحرّة علی أمة بدون اطلاع الحرّة بأنّه یکون لها حقّ الفسخ، لا إذا تزوّج الأمة علی الحرّة فإنّه إذا لم ترض یکون عقد الأمة باطلا لا أنّ للحرّة حقّ الفسخ فی نکاح نفسها. و رواه نوادر الأشعریّ أیضا مثل الکافی، و نقله البحار عن کتاب الحسن بن محبوب مثل ما فی الکافی.

و الظاهر أنّ الأصل فی تحریف الخبر المفید فهو واقع فی طریق الشیخ إلی الحسن بن محبوب و الدّلیل علی أنّه الأصل، أنّه قال: «و من تزوّج بأمة و عنده حرّة و لم تعلم بذلک فهی بالخیار، إن شاءت أن تمضی نکاحه أمضته و إن شاءت أن تفسخه فسخته و إن شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلک، و لم یکن له علیها سبیل»(2) و نقل التّهذیب کلامه ثمّ استدلّ له بخبر سماعة دلیلا علی حقّها فی فسخ عقد نفسها، مع أنّ اختیارها فی فسخ عقد نفسها إنّما هو فی ما إذا کان عنده امرأة أمة أوّلا فنکح حرّة علیها و لم تعلم بذلک فلها حقّ الفسخ فی عقد نفسها لا الأمة,

ص:80


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 359ح4
2- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص506؛ باب 9 باب العقود علی الإماء.

کما یدلّ علیه أیضا صحیح یحیی بن عبد الرّحمن الأزرق قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل کانت له امرأة ولیدة فتزوّج حرّة و لم یعلمها بأنّ له امرأة ولیدة، فقال: إن شاءت الحرّة أقامت و إن شاءت لم تقم»(1).

(و کذا لا یجوز للحر أن یتزوج الأمة مع قدرته علی تزویج الحرة أو مع عجزه إذا لم یخش العنت)

ذهب إلی عدم الجواز العمانیّان و المفید و فی المبسوطین و القاضی لکن قال المفید و القاضی: لو فعل أثم و ینعقد العقد , ویشهد لهم ظاهر صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألت عن الرّجل یتزوّج الأمة، قال: لا إلّا أن یضطرّ إلی ذلک»(2) و غیره مما تضمنه , وفیه ما سیأتی.

(و قیل: یجوز و هو مشهور فعلی الأول لا یباح الّا بعدم الطول و خوف العنت، و تکفی الأمة الواحدة، و علی الثانی اثنتان)

و ذهب إلی الجواز مع الکراهة الصدوقان و الحلبی و النهایة و ابن حمزة و الأصل فیه قوله تعالی {وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ، وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ، فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ

ص:81


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 345ح44
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح6

أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ، وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیم}.

اقول: الایة لا ظهور لها بالحرمة بل غایة ما تدل علیه هی الکراهة, و اما صحیح زرارة المتقدم فباقی النصوص شاهدة و قرینة علی ان المراد منه الکراهة مثل معتبر یونس عنهم (علیه السلام): «لا ینبغی للمسلم الموسر أن یتزوّج الأمة إلّا أن لا یجد حرّة، فکذلک لا ینبغی له أن یتزوّج امرأة من أهل الکتاب إلّا فی حال الضرورة حیث لا یجد مسلمة حرّة و لا أمة»(1).

و معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لا ینبغی للحرّ أن یتزوّج الأمة و هو یقدر علی الحرّة- الخبر»(2) و غیرها من الاخبار.

و یدلّ علی الجواز أخبار جواز تزویج الحرّة علی الأمة، و أخبار عدم تزویج الأمة علی الحرّة، و أخبار تزویج الحرّة و عنده أمة و لا تعلم الحرّة، و قد تقدّمت فی المسألة السّابقة.

حصیلة البحث:

ص:82


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح9

لا یجوز أن یتزوّج أمةً علی حرّةٍ إلّا بإذنها و لو فعل کان باطلا، نعم لو تزوّج حرّة و لم یعلمها بأنّ له امرأة مملوکة کانت الحرة مخیرة إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فسخت , و یکره أن یتزوّج الأمة مع قدرته علی زواج الحرّة .

حکم من تزوج امرأة فی عدتها

(الثالثة: من تزوج امرأة فی عدتها، بائنة کانت أو رجعیة) أو عدة وفاة أو عدة شبهة و لعله غلب علیهما اسم البائنة (عالما بالعدة و التحریم بطل العقد و حرمت) علیه(أبدا) و لا فرق بین العقد الدائم و المنقطع فیهما لإطلاق النصوص الشامل لجمیع ما ذکر.

و اما حرمتها مؤبدا فلعدة روایات کموثقة ادیم بن الحر: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «التی تتزوج و لها زوج یفرّق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا»(1) و غیرها.

و مقتضی اطلاقها ثبوت الحرمة المؤبدة حتی مع الجهل و عدم الدخول , الّا ان فی مقابلها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا یعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخیر أ یراجعها؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها»(2).

ص:83


1- وسائل الشیعة 14: 341 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 14: 341 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 3

و هی واردة فی صورة الجهل، و مقتضاها عدم تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا.

و اللازم علی هذا تخصیص الاولی بالثانیة و تکون النتیجة هی تحقق الحرمة المؤبدة فی صورة العلم و عدمها فی صورة الجهل من دون فرق فی کلتا الحالتین بین فرض تحقق الدخول و عدمه.

هذا و یوجد فی مقابل الصحیحة الثانیة صحیحة ثالثة رواها زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «إذا نعی الرجل إلی أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخیر دخل بها الاول أو لم یدخل بها و لیس للاخر ان یتزوجها ابدا و لها المهر بما استحلّ من فرجها»(1) و هی تدل علی تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول.

و هذه ان کانت ناظرة إلی خصوص حالة الجهل کالصحیحة الثانیة کانت- الثالثة - أخص مطلقا منها – الثانیة - فتخصصها بفرض عدم الدخول، و تکون النتیجة انتفاء الحرمة المؤبدة مع الجهل و عدم الدخول و ثبوتها مع فرض الجهل و الدخول، و اما حالة العلم فالحرمة المؤبدة ثابتة فیها للموثقة.

هذا لو فرض ان الصحیحة الثالثة ناظرة إلی خصوص حالة الجهل.

ص:84


1- وسائل الشیعة 14: 342 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 6

و اما إذا کانت مطلقة من هذه الناحیة فتکون النسبة بینهما- الثانیة و الثالثة- هی العموم من وجه. و یتعارضان فی فرض الجهل و الدخول و یتساقطان فیه و یلزم الرجوع بعد التساقط إلی اطلاق موثقة ادیم لان المقید له- و هو الصحیحة الثانیة- مبتلی بالمعارض. و بذلک نصل إلی النتیجة نفسها أیضا.

(و إن جهل أحدهما) العدة أو التحریم (أو جهلهما حرمت إن دخل) بها قبلا أو دبرا علی الخلاف فی تحقق الدخول فی الدبر (و إلّا فلا)

و لو اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به حکمه و إن حرم علی الآخر التزویج به من حیث المساعدة علی الإثم و العدوان.

و قد تقدم الاستدلال علی ذلک الّا اننا فی غنی عن هذا الاستدلال و ذلک لوجود طائفة من النصوص تصرح بهذا التفصیل کما فی صحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام): «إذا تزوّج الرّجل المرأة فی عدّتها و دخل بها لم تحلّ له أبدا، عالما کان أو جاهلا، و إن لم یدخل بها حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر»(1).

و صحیحه الاخر عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأة الحبلی یموت زوجها فتضع و تزوّج [تتزوّج ظ] قبل أن تمضی لها أربعة أشهر و عشرا، فقال:إن کان دخل بها فرّق بینهما، ثمّ لم تحلّ له أبدا و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل و استقبلت عدّة

ص:85


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 426ح2

اخری من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم یکن دخل بها فرّق، و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل و هو خاطب من الخطّاب»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قلت له: «المرأة الحبلی یتوفّی عنها زوجها فتضع و تتزوّج قبل: أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، فقال: إن کان الذی تزوّجها دخل بها فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقی علیها من عدّة الأوّل و استقبلت اخری من الأخری ثلاثة قروء , و إن لم یکن دخل بها فرّق بینهما و أتمّت ما بقی من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب»(2).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): قلت: «بلغنا عن أبیک أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة فی عدّتها لم تحلّ له أبدا، فقال: هذا إذا کان عالما فإذا کان جاهلا فارقها و تعتدّ، ثمّ یتزوّجها نکاحا جدیدا»(3) و غیرها.

حصیلة البحث:

من تزوّج امرأةً فی عدّتها بائنةً کانت أو رجعیّةً عالماً بالعدّة و التّحریم بطل العقد و حرمت أبدا، و إن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل و إلّا فلا, و لو

ص:86


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 427ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 427ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 428ح10

اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به حکمه و إن حرم علی الآخر التزوج معه من حیث المساعدة علی الإثم و العدوان.

حکم الزواج بذات البعل

هذا و قال الشهید الثانی: «و فی إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان من أن علاقة الزوجیة فیها أقوی و انتفاء النص و الأقوی أنه مع الجهل و عدم الدخول لا تحرم... و إنما یقع الاشتباه مع الجهل و الدخول أو العلم مع عدمه و وجه الإشکال من عدم النص علیه بخصوصه»(1).

اقول: الکلام یقع فی مسالتین مع العلم و عدم الدخول او مع الجهل و الدخول.

الاولی: ما اذا کان مع العلم و عدم الدخول فقد یقال: بإلحاق ذات البعل بالمعتدة بدعوی الاولویة القطعیة و ان الزواج بالمعتدة إذا أوجب الحرمة الابدیة فالزواج بذات البعل اولی بایجابه لذلک , ویؤید ذلک مرفوع أحمد بن محمّد: «أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة و علم أنّ لها زوجا فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا»(2) , قلت: و هو الاقوی و ذلک لان الاولویة هنا انما هی بالظهور العرفی و فهمه فلا یری العرف فرقا بین المعتدة الرجعیة مثلا التی هی فی الحقیقة زوجة و بین ذات البعل و علیه

ص:87


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 90
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 429ح11

فلا یمکن ان یقال: ان الاولویة ممنوعة، لان الاحکام الشرعیة تعبدیة و لا طریق لنا إلی معرفة ملاکاتها.

الثانیة: ما اذا کان مع الجهل و الدخول فذهب الشیخ الی عدم الحرمة استنادا الی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا یعلم فطلّقها الأوّل أو مات عنها، ثمّ علی الأخیر أ یراجعها؟ قال: لا حتّی تنقضی عدّتها»(1) و ظاهره أنّه إذا کان جاهلا لم تحرم علیه و لو مع الدّخول.

و صحیح الحسن بن محبوب، عن عبد الرّحمن، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة، ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجا غائبا فترکها، ثمّ إنّ الزّوج قدم فطلّقها أو مات عنها أ یتزوّجها بعد هذا الذی کان تزوّجها و لم یعلم أنّ لها زوجا؟ قال: فقال: ما أحبّ له أن یتزوّجها حتّی تنکح زوجا غیره»(2) و قال: «فالوجه فیه ضرب من الکراهیة و لأجله قال: «و لا أحبّ له» و لم یقل «و لا یجوز» ثمّ قال: «و الوجه فی الخبرین عندی أنّه إنّما کان یجوز له أن یتزوّجها إذا لم تتعمّد المرأة التزویج مع علمها بأنّ زوجها باق» .

ص:88


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 188ح1
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 188ح2

اقول: الّا انهما معارضان بموثق زرارة عنه (علیه السلام) «فی امرأة فقدت أو نعی إلیها فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها بعد ذلک، قال: تعتدّ منهما جمیعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة و لیس للأخیر أن یتزوّجها أبدا»(1).

و معتبره الآخر «دخل بها أو لم یدخل و لیس للأخیر أن یتزوّجها أبدا، و لها المهر بما استحلّ من فرجها»(2) وروی الشیخ عن عبد اللّه بن بکیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله(3) و قال: «الخبران محمولان علی علم الزّوج» .

قلت: و الاقوی عدم التحریم و ذلک لانهما اما ان یتساقطا و المرجع عموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} و اما ان نقول بترجیح الطائفة الاولی لانها موافقة للکتاب و النتیجة واحدة .

حصیلة البحث:

ص:89


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 308ح37
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 488 ح169
3- تهذیب الأحکام ص: 488 ح170 و هو عین الحدیث السابق و الظاهر وقوع التحریف فی سنده فعبد الله بن بکیر بدل «موسی بن بکر» و سقط منه زرارة کما یشهد له اقتصار الفقیه علی ذلک السّند و کیف و ابن بکیر لم یرو عن الباقر (علیه السلام) أصلا.

حکم الزواج بذات البعل فاما مع الجهل فلا تحرم و ان دخل بها, و اما مع العلم و عدم الدخول فالاقوی انها تحرم .

حکم المزنی بها ذات البعل و غیرها

(الرابعة: لا تحرم المزنی بها علی الزانی الّا أن تکون ذات بعل)

ففی صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «سئل عن امرأة کان لها زوج غائبا عنها فتزوّجت زوجا آخر؟فقال: إن رفعت إلی الإمام ثمّ شهد علیها شهود أنّ لها زوجا غائبا عنها و أنّ مادته و خبره یأتیها منه. و أنّها تزوّجت زوجا آخر کان علی الإمام أن یحدّها و یفرّق بینها و بین الذی تزوّجها، قیل له: فالمهر الذی أخذته منه کیف یصنع به؟ قال: إن أصاب منه شیئا فلیأخذه و إن لم یصب منه شیئا فإنّ کلّ ما أخذت منه حرام علیها مثل أجر الفاجرة»(1).

و اما ان من زنی بذات البعل حرمت علیه مؤبدا فیشهد له اطلاق موثق أدیم بن الحرّ، عن الصّادق (علیه السلام): «الّتی تتزوّج و لها زوج یفرّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدا» و مورد الموثق وان کان التزوّج و لکن التزوّج لبطلانه مع العلم بالبطلان یکون زنا.

 و استدلّ لذلک ایضا:

ص:90


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 189ح3

1- بالاولویة القطعیة و ان الزواج بذات البعل إذا أوجب الحرمة الابدیة فالزنا بها اولی بایجابه لذلک.

و فیه: ان الاولویة ممنوعة، فان الاحکام الشرعیة تعبدیة و لا طریق لنا إلی معرفة ملاکاتها.

2- و بما فی الفقه الرضوی: «و من زنی بذات بعل محصنا کان أو غیر محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذی زنی بها أن یتزوج بها لم تحل له أبدا»(1).

و فیه: ان الکتاب المذکور لم تثبت نسبته إلی إمامنا الرضا (علیه السلام) لیمکن الاعتماد علیه.

3- ودعوی الاجماع التی نقلها بعض الفقهاء.

و فیه: ان تحقق الاجماع غیر ثابت. و علی تقدیر ثبوته لا یمکن الحکم بحجیته لکونه محتمل المدرک.و مع عدم ثبوت الدلیل علی الحرمة المؤبدة یمکن التمسک لإثبات الحلیة و ترتب الاثر بعموم قوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}.

ص:91


1- مستدرک الوسائل 14: 387 الرقم 17048

حکم الزواج بالمعتدة

و اما الزواج بالمعتدة من الغیر فحرمته من ضروریات الدین.

و قد دلّ علی ذلک الکتاب الکریم فی الجملة. قال تعالی: {وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف}(1) فانها بالمفهوم تدل علی المطلوب.

و قال: {والْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوء}(2) فان المقصود من وجوب التربص, و لا أقلّ بقرینة الآیة الاولی هو الامتناع عن الزواج.

و قال تعالی: {یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة}(3) فانه لا معنی لإحصاء العدة الا اذا فرض حرمة الزواج فیها.

و قال: {وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف}(4) فانه لا معنی لوجوب التربص- و لو بقرینة ذیلها- الّا حرمة زواجها بالغیر.

ص:92


1- البقرة: 232
2- البقرة: 228
3- الطلاق: 1
4- البقرة: 234

و اما الروایات فیمکن استفادة ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم (علیه السلام): «سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالة أ هی ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، اما إذا کان بجهالة فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک فقلت: بأی الجهالتین یعذر بجهالته ان ذلک محرم علیه أم بجهالته انها فی عدة؟ فقال: احدی الجهالتین اهون من الاخری، الجهالة بان اللّه حرّم ذلک علیه، و ذلک بانه لا یقدر علی الاحتیاط معها فقلت: و هو فی الاخری معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها ...»(1) و غیرها.

و اما التقیید بما إذا کانت العدة من الغیر فباعتبار ان ذلک هو المفهوم عرفا من نصوص تشریع العدة.

و اذا شکک فی ذلک امکن التمسک بنصوص الزواج المؤقت الدالة علی جواز تجدید الزوج العقد فی العدة , بعد ضم عدم القول بالفصل کما فی صحیح محمد بن مسلم حیث سأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتعة فقال: «ان اراد ان یستقبل امرا

ص:93


1- وسائل الشیعة 14: 345 الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 4

جدیدا فعل، و لیس علیها العدة منه، و علیها من غیره خمسة و اربعون لیلة»(1) و غیره.

حکم الزنا بالمعتدة الرجعیة

و اما الزنا بالمعتدة الرجعیة فکذلک تحرم علیه مؤبدا و استدل له بمقدمتین:

1- ان المعتدة الرجعیة زوجة حقیقة خلافا للقول بترتب احکام الزوجة علیها من دون ان تکون زوجة حقیقة.

2- ان الزنا بذات البعل موجب للحرمة المؤبدة کما تقدم اثباته.

اما المقدمة الاولی فیدل علیها مفهوم صحیحة سعد بن ابی خلف: «سألت ابا الحسن موسی (علیه السلام) عن شی ء من الطلاق فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعة فقد بانت منه»(2) و غیرها مما اشتمل علی التعبیر بکلمة «بانت»، فانها ظاهرة فی بینونة الزوجیة نفسها - لا بینونة احکامها - فی الطلاق البائن, و علیه فبقاء الزوجیة و عدم بینونتها فی الطلاق الرجعی لا یکون الّا بانقضاء العدة.

ص:94


1- وسائل الشیعة 14: 475 الباب 23 من أبواب المتعة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 15: 436 الباب 20 من أبواب العدد الحدیث 1

هذا و لم یذکر الشیخان و المرتضی و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و ابن ادریس سوی حرمة ذات البعل و المعتدّة رجعیّة الّتی هی زوجة فیخرج الزّنا بمن فی عدّة البائن و إنّما الدّیلمیّ أطلق فقال: «ذات بعل أو فی عدّة».

حکم الزنا بالبائنة او المعتدة بعدة الوفاة

و بذلک یظهر ان الحکم مختص بالمعتدة الرجعیة دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة و ذلک للاصل المستفاد من قوله تعالی: {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} بعد قصور المانع عن الشمول لغیر المعتدة الرجعیة.

(و لا تحرم الزانیة و لکن یکره تزویجها علی الأصح)

أمّا اصل عدم حرمتها إذا لم تکن ذات بعل فیدل علیه صحیح عبید اللّه الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «أیّما رجل فجر بامرأة، ثمّ بدا له أن یتزوّجها حلالا، قال: أوّله سفاح و آخره نکاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرّجل من تمرها حراما، ثمّ اشتراها بعد فکانت له حلالا»(1), و غیره.

و أمّا کراهتها مطلقا للزانی و لغیره عند المصنف فهو الظاهر من خبر زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن قوله تعالی {الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً} قال: هنّ نساء

ص:95


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 356ح2

مشهورات بالزّنا و رجال مشهورون بالزّنا شهروا به و عرفوا به، و النّاس الیوم بذلک المنزلة، فمن أقیم علیه حدّ الزّنا أو متّهم بالزّنا لم ینبغ لأحد أن یناکحه حتّی یعرف منه التوبة و خبر أبی الصباح الکنانیّ الذی هو بمضمون خبر زرارة(1) فان قوله (علیه السلام) «لم ینبغ لأحد » ظاهر فی الکراهة لو لم تتب.

لکنهما مع ضعفهما سندا معارضان بما دل علی حرمة الزواج بها ما لم تتب کما ذهب الیه المفید و الدّیلمیّ و یشهد لقولهما ما فی صحیح أبی بصیر سألته «عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن یتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّ له نکاحها، قلت: کیف تعرف توبتها؟ قال:یدعوها إلی ما کانا علیه من الحرام فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها»(2).

و موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یحلّ له أن یتزوّج امرأة کان یفجر بها، فقال: إن آنس منها رشدا فنعم و إلّا فلیراودنّها علی الحرام فإن تابعته فهی علیه حرام، و إن أبت فلیتزوّجها»(3).

و موثق إسحاق بن جریر، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «الرّجل یفجر بالمرأة، ثمّ یبدو له فی تزویجها هل یحلّ له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتّی تنقضی

ص:96


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 354ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 356ح1

عدّتها یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتّی تنقضی عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن یتزوّجها، و إنّما یجوز له أن یتزوّجها بعد أن یقف علی توبتها»(1).

و مفهوم صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «لو أنّ رجلا فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم یکن علیه شی ء من ذلک»(2) ومفهومه لو لم یتوبا کان علیه شیء. وعلی الحرمة یمکن حمل الخبرین المتقدمین.

و اما الاطلاقات الدالة علی جواز التزوج بها فهی مقیدة بما لو تابت کما تقدمت النصوص الدالة علی ذلک لکن هنالک مقید اخر و هو التفصیل بین المعلنة فلابد من توبتها فلا یجوز نکاحها و بین غیرها فیجوز، کما دل علی ذلک موثق حکم بن حکیم عن أبی عبد اللَّه ع «فی قوله عزَّ و جل {وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِک} قال إنَّما ذلک فی الجهر ثمَّ قال لو أنَّ إنساناً زنی ثمَّ تاب تزوَّج حیث شاء»(3).

ص:97


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 356ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 355ح6

و صحیح الحلبی: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا یتزوج الرجل المعلن بالزنا الّا بعد أن تعرف منهما التوبة»(1).

و علیه فلابد من تقیید الطائفة الدالة علی الجواز مطلقا بهذه و تکون النتیجة هی الجواز فی غیر المعلنة. و بعد هذا التقیید تصبح الطائفة الدالة علی الحرمة أخص مطلقا من الطائفة الاولی فتخصصها و تصبح النتیجة هی اختصاص الحرمة بالمعلنة و الجواز فی التائبة و غیر المعلنة.

و قد یناقش باعتبار ان صحیحة الحلبی یلزم حملها علی التنزیه دون التحریم بقرینة السیاق لأنه ورد فی فقرتها الثانیة «و لا یتزوج الرجل ...»، و مضمون الفقرة المذکورة لا یمکن الالتزام به للجزم بعدم الحرمة فی جانب الرجل.

و فیه: اولا انه هذا المعنی ورد فی صحیحة الحلبی فقط و اما موثق فخال عن هذا الاشکال.

و ثانیا: انه لم یعنون المتقدمون ذلک لا انهم اعرضوا عنه علی انه یظهر من الشیخ فی التهذیب العمل به حیث لم یعلق علی الحدیث بشیء(2).

ص:98


1- وسائل الشیعة 14: 335 الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح5

و ثالثا: ان هذا المعنی مما دلت علیه الایة المبارکة کما فی خبر محمّد بن مسلم عن أبی جعفر ع «فی قوله عزّ و جلّ{الزّانی لا ینکح إلّا زانیةً أو مشرکةً} قال هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول اللّه ص مشهورین بالزّنا فنهی اللّه عزّ و جلّ عن أولئک الرّجال و النّساء و النّاس الیوم علی تلک المنزلة من شهر شیئاً من ذلک أو أقیم علیه الحدّ فلا تزوّجوه حتّی تعرف توبته»(1) وسیاتی تحقیقه.

هذا و تبقی صحیحة علی بن رئاب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة الفاجرة یتزوجها الرجل المسلم قال: نعم و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصّن بابه مخافة الولد»(2).

و موثق عمّار السّاباطی «قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الفاجرة یتزوّجها الرّجل فقال لی و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصن بابه»(3).

و مرسل الحلبی حیث قال أخبرنی من سمع أبا جعفرٍ ع قال: «فی المرأة الفاجرة الّتی قد عرف فجورها أ یتزوّجها الرّجل قال و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصن بابه»(4) الظاهرة فی صحة التزوج بالفاجرة حتی لو لم تتب .

ص:99


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 354ح3
2- وسائل الشیعة 14: 334 الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 6
3- النوادر(للأشعری)، ص: 133ح342
4- النوادر(للأشعری)، ص: 135ح348

قلت: تنحصر روایة هذه الاخبار الثلاثة بقرب الاسناد(1) و النوادر مع ضعف اخیرها بالارسال و ضعف ثانیها بعمار الساباطی لما تقدم من شذوذ روایاته فلم تبق الّا صحیحة علی بن رئاب التی اعرض عن روایتها المشایخ الثلاثة و مخالفة للموثق المتقدم المفسر للایة المبارکة {الزّانِی لاَ یَنکِحُ إِلّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزّانِیَةُ لاَ یَنکِحُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین}(2) و ان المراد من الایة المبارکة هو حرمة التزوج بالمشهورات والمشهورین بالزنا و اما غیر المشهورات و المشهورین بالزنا فالایة ساکتة عن ذلک و لا مفهوم لها غیر مفهوم اللقب و لا عبرة به و حاصل معنی قوله تعالی {وَحُرّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین } هو حرمة العقد علی المشهُورین بالزّنا من الرجال و النساء و التزوج بهم و بهن و معنی صدر الایة المبارکة هو: انه لا یفعل هذا الفعل الحرام - اعنی التزوج- الّا زان او مشرک... و علیه فلا یرد ما قیل من انه لو کان المراد من لفظ النکاح هو التزویج فی الایة المبارکة لکان یستلزم القول بإباحة نکاح المسلم الزانی المشرکة، و بإباحة نکاح المشرک المسلمة الزانیة، و هذا مناف لظاهر الکتاب العزیز، و لما ثبت من سیرة المسلمین(3). و یؤید الموثق فی تفسیر الایة ما تقدم من اخبار زرارة و الکنانی و محمد بن مسلم ایضاً.

ص:100


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، متن، ص: 166ح609
2- النور ایة 3
3- البیان فی تفسیر القران للمحقق الخوئی ص361

ثم انه اذا أراد الزانی التزوج بمن زنی بها فهل یلزمه استبراؤها؟ قد یقال: نعم لموثقة اسحاق بن حریز عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: الرجل یفجر بالمرأة ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان یتزوجها ...»(1), و بها عمل الکافی و الشیخ فی التهذیب نعم لو اعرض الاصحاب عن الفتوی بها تسقط عن الحجیة و اما ان لم تعنون المسالة فی کتبهم فلا یمکن القول باعراضهم عنه فلابد من مراجعة کلماتهم.

 (و لو زنت امرأته لم تحرم علیه علی الأصح و ان اصرت)

کما فی صحیح عبّاد بن صهیب، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام: «لا بأس أن یمسک الرّجل امرأته إن رآها تزنی إذا کانت تزنی و إن لم یقم علیه الحدّ، فلیس علیه من إثمها شی ء»(2) و غیره.

حصیلة البحث:

لا تحرم المزنیّ بها علی الزّانی إلّا أن تکون ذات بعلٍ، و الزنا بالمعتدة الرجعیة موجب لحرمتها علی الزانی مؤبدا دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة , و لا تحرم

ص:101


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 331ح20 و الظاهر أنّ قوله «إن رآها تزنی» و قوله «إذا کانت تزنی»، کان أحدهما نسخة بدلیّة فأدخلت فی المتن.

الزّانیة التائبة و غیر المعلنة و یحرم التزوج بالمعلنة و یحرم العقد علی المشهُورین بالزّنا من الرجال و النساء و التزوج بهم و بهن، و یجب استبراء الزانیة من ماء الفجور لمن اراد التزوج بها و لو من الزانی و تکفی الحیضة, و لو زنت امرأةٌ لم تحرم علیه و إن أصرّت .

حکم من أوقب غلاما أو رجلا

(الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت علی الموقب أم الموطوء و أخته و بنته)

کما دلت علی ذلک صحیحة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل یعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت علیه ابنته و اخته»(1)و قد ذکرنا ان روایات اصحاب الاجماع موثوق بها و علیه فلا مشکلة من جهة الارسال .

و اما الام فیدل علی حرمتها موثقة ابراهیم بن عمر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال: ان کان ثقب فلا»(2).

ص:102


1- وسائل الشیعة 14: 339 الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 14: 341 الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 7

هذا و اقتصر الکافی فی عنوانه و روایته علی الأخت و الابن، لکن قال بحرمة الثلاث المفید و الدّیلمیّ، و ادّعی الانتصار و الخلاف الإجماع علیه، و من الغریب أنّ الفقیه لم یرو أخباره اصلا .

ثمّ ظاهر تعبیر المصنّف «من أوقب» یشمل الرّجل و غیره و صرّح بعض متاخری المتاخرین بالتعمیم لکن عرفت أنّ المستفاد من الموثقة تقیید الفاعل بالرجل و کذا عنوان الکافی «الرجل» فلا یشمل إیقاب غیر البالغ .

و دعوی صدق عنوان الرجل علی الفاعل و لو بعد بلوغه فیقال انه «رجل لعب و ثقب» و ان کان ذلک قد تحقق منه مسبقا، و أیضا التحریم خارج مخرج الغالب، مدفوعة بان الاول مخالف للظاهر، فان ظاهر قول القائل «رجل ثقب» کونه فعل ذلک حال کونه رجلا، کقولنا: «مسافر صلّی قصرا» و الثانی مجرد احتمال لا یمنع من الرجوع إلی البراءة فی غیر مورد النص.

نعم فی المفعول عامّ حیث لا خصوصیة لکون المفعول غلاما و ان کان مورد الموثقة هو الغلام.

 ثم أنّ مورد الموثقة الإیقاب بالحیّ فقول الشّهید الثانی: «لا فرق بین الحیّ و المیّت عملا بالإطلاق» کما تری کما أنّ موردها الحرمة علی الموقب فما حکاه الشیخ عن بعض الاصحاب من التحریم علی المفعول أیضا، و لعله لاحتمال عود

ص:103

الضمیر فی الاخبار الی کل من الفاعل و المفعول(1). ففیه: ان المحدث عنه هو الرجل و انها بلفظ التحریم علی الموقب و الثاقب و ان ضمیر الغائب یرجع الی الغلام دون الرجل و لو بقرینة عدم حکم الاصحاب بحرمة شی ء علی المفعول.

و اما مرسل موسی بن سعدان قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداک ما تری فی شابّین کانا مصطحبین فولد لهذا غلام و للآخر جاریة أ یتزوّج ابن هذا ابنته هذا؟ فقال: نعم سبحان اللّه لم لا یحلّ فقال: إنّه کان صدیقا له، قال: فقال: و إن کان فلا بأس، قال: إنّه کان یکون بینهما ما یکون بین الشبّان، قال: لا بأس قال: فقال: إنّه کان یفعل به، قال: فأعرض عنه بوجهه ثمّ أجابه و هو مستتر بذراعیة فقال: إن کان الذی کان منه دون الإیقاب فلا بأس أن یتزوّج فإن کان قد أوقب فلا یحلّ له أن یتزوّج»(2) المتضمّن لحرمة ابنة المفعول علی ابن الفاعل فمضافا لضعفه سندا لم أقف علی من أفتی به.

(و لو سبق العقد علی الفعل لم یحرمن)

و ذلک لان الموثقة و ان کانت مطلقة من هذه الناحیة الّا انه یستفاد من جملة النصوص الاخری ان ما یطرأ بعد العقد لا یرتفع به الحل الثابت سابقا، کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سئل عن الرجل یفجر بامرأة أ یتزوج

ص:104


1- الجواهر 29: 448
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 310ح 43

ابنتها؟ قال: لا، و لکن ان کانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم علیه امرأته، ان الحرام لا یفسد الحلال»(1) و غیرها, و موردها و ان کان هو الزنا الّا انه بعموم التعلیل یمکن تسریة الحکم الی اللواط أیضا.

و اما صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عنه (علیه السلام) «فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأة»(2) الظاهر فی حرمة زوجته و لو بعد العقد و علیه فهو معارض للتعلیل الدال علی ان الحرام لا یفسد الحلال , و تعارضهما بالنص والظاهر و لا ریب من حمل الظاهر علی النص و علیه فیختص الحکم فیه بما کان عمله مع أخ المرأة قبل تزوّجها.

حصیلة البحث:

لو أوقب الرجل غلاماً أو رجلًا حرمت علی الموقب أمّ الموطوء و أخته و بنته، و لو سبق العقد لم تحرم .

لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة علی أنثی عالما بالتحریم

(السادسة: لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة علی أنثی عالما بالتحریم حرمت أبدا بالعقد و ان جهل لم یحرم و ان دخل بها)

ص:105


1- وسائل الشیعة 14: 326 الباب 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 418ح4

اما حرمة العقد بل و بطلانه فممّا لا خلاف فیهما لصحیحة عبد اللّه بن المغیرة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزویجه باطل»(1) و غیرها.

و اما لو کان عالما بالتحریم حرمت علیه مؤبدا فهو المشهور، و مستنده موثقة زرارة و داود بن سرحان و أدیم بیاع الهرویّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: الملاعنة- إلی- و المحرم إذا تزوّج و هو یعلم أنّه حرام علیه لم تحلّ له أبدا»(2) الدّالّة بمنطوقها علی حکم العلم و بمفهومها علی عدم الحرمة و ان دخل بها.

و اما اطلاق خبر إبراهیم بن الحسن، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدا»(3) الشامل للعالم والجاهل فمقید بما تقدم الدال علی اختصاص الحکم بالعالم ومثله مرسل الفقیه: «قال (علیه السلام): من تزوّج امرأة فی إحرامه فرّق بینهما.و لم تحلّ له».

و بهذا التفصیل قال الشیخ فی نهایته و تبعه القاضی و أما المفید فأفتی بالحرمة بالعقد مع العلم و لم یتعرّض للجهل و لا للدّخول ومثله المقنع، فقال: إذا تزوّج

ص:106


1- وسائل الشیعة الباب 14 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 426ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 372ح3

المحرم فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا» و لا شاهد له غیر إطلاق خبر إبراهیم بن الحسن المتقدّم وقد تقدم انه لابد من تقییده.

و حکم «الخلاف» بالتحریم بالعقد مع العلم و بالدّخول مع الجهل و تبعه الحلبیّ و ابن حمزة و الحلیّ، و لا شاهد لهم بالنسبة الی حرمتها مع الدخول اذا کان عن جهل بل الدلیل علی العکس کما تقدم و یشهد له ایضا اطلاق صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل ملک بضع امرأة و هو محرم قبل أن یحلّ فقضی أن یخلّی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتّی یحلّ، فإذا أحلّ خطبها فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم یزوّجوه»(1) وهو مطلق من ناحیة الدخول وعدمه , و اما من ناحیة الجهل و العلم فانه و ان کان مطلقا ایضا الّا انه مقید بالموثق المتقدم لان النسبة بینهما العموم والخصوص المطلق.

حصیلة البحث:

لو عقد المحرم عالماً بالتّحریم حرمت أبدا بالعقد، و إن جهل لم تحرم و إن دخل بها.

ص:107


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 330ح47

لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی الأربع حرائر

(السابعة: لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمة)

کما فی صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسة حتّی تنقضی عدّة المرأة الّتی طلّقت و قال:لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس»(1).

و صحیح ابی بصیرٍ عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ له امرأةٌ نصرانیّةٌ له أن یتزوّج علیها یهودیّةً فقال إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّعٌ منّا علیکم خاصّةً فلا بأس أن یتزوّج قلت فإنّه یتزوّج علیهما أمةً قال لا یصلح له أن یتزوّج ثلاث إماء»(2).

(و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حرة و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حرة)

ص:108


1- وسائل الشیعة، ج 20ب لا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أربع حرائر بالدائم ص518ح1
2- وسائل الشیعة، ج 20 ص518ح1

کما فی صحیح محمّد بن مسلمٍ عن أحدهما (علیه السلام) قال: «سألته عن العبد یتزوّج أربع حرائر قال لا و لکن یتزوّج حرّتین و إن شاء أربع إماء»(1).

 (کل ذلک بالدّوام أما المتعة فلا حصر له علی الأصحّ)

و الاخبار بذلک فوق حد الاستفاضة کما فی صحیح عمر بن أذینة، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «کم تحلّ من المتعة؟ قال: هنّ بمنزلة الإماء»(2).

و صحیح بکر بن محمّد الأزدیّ قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتعة أ هی من الأربع؟ فقال: لا»(3) و غیرهما.

و أمّا خبر عمّار السّاباطیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن المتعة، قال: هی أحد الأربعة»(4) فمن شواذ اخباره وما اکثرها کما تقدم.

و أمّا خبر البزنطیّ عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یکون عنده المرأة أ یحلّ له أن یتزوّج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حکی زرارة عن الباقر (علیه السلام) إنّما هی مثل الإماء یتزوّج ما شاء؟ قال:لا هی من الأربع»(5).

ص:109


1- وسائل الشیعة، ج 20، ص: 526ب8ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح2
4- التّهذیب (فی 47 من أخبار تفصیل أحکام نکاحه، 3 من نکاحه)
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 259ح48

فاجاب عنه فی النجعة: « بانه خبر مختلّ حیث إنّ ظاهره نقل حکایة زرارة شاهدا للتزوّج بأخت مرأته متعة لکون المتعة مثل الإماء مع أنّ الجمع بین الأختین لا تختصّ حرمته بالحرائر بل یجی ء فی الإماء.

نعم رواه قرب الحمیریّ و کأنّه جمع بین هذا الخبر و خبره الآتی بما لا یرد اختلال فرواه هکذا: «و سألته عن الأربع هی من المتعة؟ فقال: اجعلوها من الأربع علی الاحتیاط، فقال: و قلت له: إنّ زرارة حکی عن أبی جعفر (علیه السلام) إنّما هنّ مثل الإماء یتزوّج منهنّ ما شاء؟ فقال: هی فی الأربع» و یأتی الجواب فی الآتی بأنّ المراد بالاحتیاط، الاحتیاط من العامّة، و حملهما التّهذیب علی الاحتیاط دون الحظر و استشهد له بما رواه عن کتاب البزنطیّ أیضا عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): اجعلوهنّ من الأربع؟ فقال له:صفوان بن یحیی علی الاحتیاط؟ قال: نعم» و هو کما تری فالاحتیاط إنّما هو لنا حیث لا یحصل لنا القطع لتعارض الأخبار دون الإمام (علیه السلام) و الصواب حمل الأوّلین أن لم نطرحهما لما مرّ علی التقیّة، و یستشهد له بالأخیر بکون المراد من الاحتیاط الاحتیاط من العامّة لا الاحتیاط فی العمل بترک التمتّع بالأکثر من الأربع، فقد قال فاروقهم: «لم أوت برجل تمتّع إلّا رجمته» و قد کان أتباعه یقدّمون أو امره علی أوامر اللّه و أوامر رسوله و علموا أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: «إذا رأیتم معاویة علی منبری فاقتلوه» لکن لمّا کان عمر جعله خلیفته علی الشّام قدّموا عمله علی أمرهما، و یشهد لما

ص:110

قلنا ما رواه الفقیه «و قیل لأبی عبد اللّه (علیه السلام): لم جعل فی الزنا أربعة من الشهود و فی القتل شاهدین؟ قال: إنّ اللّه تعالی أحلّ لکم المتعة و علم انّها ستنکر علیکم فجعل الأربعة الشهود احتیاطا لکم و لولا ذلک لأتی علیکم، و قلّما یجتمع أربعة علی شهادة بأمر واحد»(1).

و حیث إنّ الثلاثة من الأخبار الشّاذة أطبقت الطائفة علی عدم العمل بها لم یروها الکلینیّ و الصدوق و إنّما رواها الشیخ کما هو دأبه فی الجمع بین الأخبار و إلّا فلم یفت بها أحد، و إنّما غرّ القاضی بقول الشیخ فی ما رواه عن کتاب البزنطیّ فقال: «لا یجوز فی المتعة أزید علی الأربع، و قد ذکر أنّ له أن یتزوّج ما شاء و الأحوط ما ذکرناه» فحمل الخبر علی الاحتیاط فی العمل، و قد عرفت أنّه لا معنی له.

و أغرب الشّارح هنا (یعنی الشهید الثانی فی شرح اللمعة) فقال: الأخبار المذکورة فی هذا الباب- أی جواز الزّیادة علی الأربع- ضعیفة أو مجهولة السّند أو مقطوعة فإثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیة الشّریفة و إجماع باقی علماء الإسلام مشکل لکنّه مشهور, إلی أن قال بعد ذکر الاحتجاج للقاضی بخبر البزنطی الأوّل و خبر عمّار و من أجاب عنهما بالحمل علی الأفضل و الاحتیاط لخبر البزنطیّ الأخیر:و اعلم أنّ هذا الحمل یحسن لو صحّ شی ء من أخبار الجواز لا مع عدمه، و

ص:111


1- الفقیه (فی 26 من أخبار متعته) ج3، ص465

الخبر الأخیر لیس بصریح فی جواز مخالفة الاحتیاط، و فی المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشّهرة و لم یصرّح بالفتوی و لعلّه لما ذکرناه»(1).

فإنّه ما راجع الأخبار غیر ما فی المختلف و إلّا فقد عرف أنّ فی أخبار الجواز ثلاثة صحاح خبر زرارة الأوّل و خبر بکر بن محمّد و خبر أبی بصیر بإسناد الصدوق، و ثلاثة حسان خبر عمر بن أذینة و خبر إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ، و خبر الفضیل بن یسار و لیس فیها مقطوع سوی صحیح زرارة و بعد کون القطع من زرارة الجلیل لا یضرّ حیث إنّ مثله لا یسأل عن غیر الإمام (علیه السلام) . و ممّا قلنا یظهر لک سقوط قوله «و أعلم أنّ هذا الحمل إلخ». و لیس فیها خبر ضعیف و إنّما فی خبر محمّد بن مسلم، القاسم بن عروة مهمل و فی خبر زرارة الأخیر سعدان بن مسلم مهمل، و إنّما الضعیف خبر عمّار الدّالّ علی عدم الجواز.

و أمّا قوله «فإثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیة و إجماع باقی علماء الإسلام» فمن الغریب حیث جعل مخالفة العامّة- و هو معنی قوله «و إجماع باقی علماء الإسلام»- کمخالفة القرآن, مع أنّ موافقة العامّة کمخالفة القرآن، و من أین رأی إجماعهم، و هذا عبد الملک بن جریج من أجلّة علمائهم قال کالإمامیّة بجواز الزّیادة علی الأربع کقوله بأصل مشروعیّة المتعة حسب ما عرفته من خبر إسماعیل بن الفضل المتقدّم و أیضا قال الذّهبیّ- و هو من أنصب النّصاب- فی میزانه فی ترجمة عبد الملک ذاک. «و هو فی نفسه مجمع علی ثقته مع کونه قد تزوّج نحوا

ص:112


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 93

من سبعین امرأة من نکاح المتعة» کما أنّ تسمیته خبری البزنطیّ المتقدّمین صحیحین تبع فیه المختلف و من أین صحّتهما فلم یذکر الشّیخ فی تهذیبیه طریقا له إلی البزنطیّ و لم یذکر هنا الشّیخ أخذه من أیّ کتاب للبزنطیّ و إنّما یفهم من فهرسته أنّ طریقه إلی جامعه صحیح دون نوادره، و من أین أنّه لم ینقلهما عن نوادره، و ممّا حملنا الاحتیاط فی الخبر علیه یظهر ضعف قوله «و الخبر الأخیر لیس بصریح فی جواز مخالفة الاحتیاط» کما أنّ قوله «المختلف لم یصرّح بالفتوی» أیّ أثر لتصریحه و عدمه بعد کون المسألة بتلک المثابة و إنّما حصل للقاضی شبهة مع أنّ المختلف قال فی الاستدلال «لنا- إلخ» و هو دلیل علی اختیاره المشهور و إلّا لقال احتجّ المشهور، و بالجملة کلام الشّارح هنا فی غایة السقوط»(1).

(و کذا) لا حصر للعدد (بملک الیمین اجماعا)

لاطلاق قوله تعالی{إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُم} و هذا فی ملک العین و مثله ملک المنفعة کالتحلیل وذلک لاطلاق صحیح عمر بن أذینة، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «کم تحلّ من المتعة؟ قال: هنّ بمنزلة الإماء»(2) حیث جعل الحکم فی الاماء مفروغا عنه و لاصالة الجواز .

ص:113


1- النجعة - التستری ج8 ص 452
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح1

حصیلة البحث:

لا یجوز للحرّ أن یجمع بین زیادةٍ علی أربع حرائر أو حرّتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمةٍ، و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماءٍ أو حرّتین أو حرّةٍ و أمتین و لا یباح له ثلاث إماءٍ و حرّةٌ کلّ ذلک بالدّوام، أمّا المتعة فلا حصر له علی الأصحّ و کذا بملک الیمین .

إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما

 (الثامنة: إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما حتی تخرج المطلّقة من العدة)

کما فی صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسة حتّی تنقضی عدّة المرأة الّتی طلّقت و قال: لا تجمع الرّجل ماءه فی خمس»(1) وغیره.

(و کذا تزویج الأخت دائما و متعة)

لاطلاق الایة المبارکة و لمعتبر یونس قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) جعلت فداک الرّجل یتزوّج المرأة متعة إلی أجل مسمّی فینقضی

ص:114


1- وسائل الشیعة، ج 20ب لا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أربع حرائر بالدائم ص518ح1

الأجل بینهما هل له أن ینکح أختها من قبل أن تنقضی عدّتها؟ فکتب: لا یحلّ له أن یتزوّجها حتّی تنقضی عدّتها»(1) فی خصوص المتعة الشامل للدائم بالاولویة. و معتبر علیّ بن أبی حمزة، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته أ یتزوّج أختها؟ قال: لا حتّی تنقضی عدّتها»(2) فی خصوص الدائم.

و یؤید ذلک خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل طلّق امرأته و هی حبلی أ یتزوّج أختها قبل أن تضع؟قال: لا یتزوّجها حتّی یخلو أجلها»(3).

(و لو کان) الطلاق (بائنا جاز)

التزوج بالزائدة علی النصاب, و الأخت لخروجها عن الزوجیة بالطلاق، و عدم ما یدل علی أنها بحکمها فی العدة، فلا جمع حینئذ بین خمس، فیشمله حینئذ دلیل الإباحة لکن (علی کراهیة شدیدة) عند المصنف لکنی لم أقف علی من أفتی به من القدماء و أوّل من قال بالکراهة المحقّق و استدل له فی الجواهر بقوله: «لبقاء عصمة النکاح فی الجملة، و لصحیح زرارة المحمول علی ذلک عن الصادق (علیه السلام) «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة المرأة

ص:115


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 431ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 432ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 432ح8

التی طلقت»(1) قلت: و لا وجه له بعد کون الأخبار مطلقة و مقیّدة ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) «فی الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت أله أن یتزوج أختها؟ فقال: إذا برأ عصمتها فلم یکن له علیها رجعة فله أن یخطب أختها»(2) ضرورة ظهورها فی أن المدار علی الإبراء من العصمة بعدم ملک الرجعة، فهو حینئذ کالتعلیل الذی لا یخص الأخت, و حمل المطلق علی المقیّدة علی القاعدة. وبذلک یظهر ضعف ماقیل: لتحرمها بحرمة الزوجیة و للنهی عن تزویجها مطلقا.

و أمّا خبر عمّار: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یکون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ فهل یحلّ له أن یتزوّج أخری مکانها؟ قال: لا حتّی یأتی علیها أربعة أشهر و عشرا، سئل فإن طلّق واحدة هل یحلّ له أن یتزوّج، قال: لا حتّی یأتی علیها عدّة المطلّقة»(3) الصریح صدره فی لزوم تربص الرجل الی انتهاء عدة الوفاة فشاذّ حسب کثیر من أخباره, و لا شاهد لحمل التّهذیب له علی الاستحباب و الصواب ما قلنا من شذوذه.

ص:116


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص: 10
2- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 270باب 48ح2
3- التّهذیب (فی 114 من أخبار زیادات فقه نکاحه) ج7، ص 475

و یؤید ذلک خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ هل یصلح له أن یتزوّج فی عدّتها اخری قبل أن تنقضی عدّة المتوفّاة فقال؟: إذا ماتت فلیتزوّج متی أحبّ»(1).

نعم لا یجوز العقد علی الاخت بانقضاء الأجل فی المتعة و ذلک لمعتبر یونس المتقدّم فهو حکم مختصّ بالمتعة فمع أنّه بعد انقضاء الأجل فی المتعة لا رجعة للرّجل علی المرأة الّا انه تضمّن عدم جواز نکاح أختها إلّا بعد عدّتها.

و به أفتی الصدوق و هو المفهوم من الکافی و إلیه مال الشیخ فقال بعد الإفتاء بأنّ من طلّق بائنا جاز أن یتزوّج الأخت، الی ان قال: فأمّا المتمتّعة فقد روی فیها أنّه إذا انقضی أجلها فلا یجوز العقد علی أختها إلّا بعد انقضاء عدّتها» ثمّ نقل معتبر یونس قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن (علیه السلام)، و قال: و روی الحسین بن سعید أیضا قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام): جعلت فداک- إلخ»(2) مثل ما مرّ , قلت: و سند الشیخ الی الحسین صحیح.

حصیلة البحث:

ص:117


1-   قرب الاسناد الحمیری، ص 249
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 287ح45 و رواه الفقیه (فی 21 من أخبار متعته) عن علیّ بن أبی حمزة . و عن نوادر أحمد الأشعریّ أیضا قال: قرأت ..

إذا طلّق ذو النّصاب رجعیّاً لم یجز له التّزوج دائماً حتّی تخرج من العدّة، و کذا الأخت دائماً و متعةً، و لو کان بائناً جاز .

لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا الّا بالمحلل

(التاسعة: لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا) یتخللها رجعتان أی أنواع الطلاق کان (الّا بالمحلل و إن کان المطلق عبدا)

لاطلاق قوله تعالی {فإن طلّقها فلا تَحلّ لهُ من بعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوْجاًغَیرَهُ}(1).

ثم ان مفارقة المحلل لا تکفی من دون دخول کما اذا کانت المفارقة بالموت و ذلک لان المفهوم من الروایات ان المهم فی حصول التحلیل ذوق المحلل لعسیلة المطلقة دون تطلیقه لها بعنوانه. هذا مضافا الی التصریح بالتعمیم فی موثقة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره فاذا تزوجها غیره و لم یدخل بها و طلقها او مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتی یذوق الآخر عسیلتها»(2) و غیرها.

(و لا تحلّ الأمة المطلقة اثنتین الا بالمحلّل و لو کان المطلق حرا)

ص:118


1- البقرة ایة 230
2- وسائل الشیعة 15: 366 الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق الحدیث 1

لصحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أمة طلّقها زوجها تطلیقتین، ثمّ وقع علیها فجلده»(1).

و صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «طلاق العبد للأمة تطلیقتان- الخبر»(2).

(أما المطلقة تسعا للعدة)

لا یخفی ان الطلاق ینقسم تارة الی العدیّ واخری الی السنی بالمعنی الاخص، فالسنی: ان یطلق و یترک حتی تخرج عن العدة سواء کان الطلاق رجعیا أم باینا ثم یعقد علیها بعقد جدید , و العدیّ أن یطلقها علی الشرائط ثم یراجع فی العدة و المراد هنا ان یطأ بعد المراجعة ثم یطلق فی طهر آخر ثم یراجع فی العدة و یطأ ثم یطلق الثالثة فینکحها بعد عدتها زوج آخر ثم یفارقها بعد أن یطأها فیتزوجها الأول بعد العدة و یفعل کما فعل أولا إلی أن یکمل لها تسعا کذلک (ینکحها رجلان) بعد الثالثة و السادسة (فإنها تحرم أبدا).

ثمّ إنّ المصنّف أطلق «المطلّق ثلاثا» و قیّد «المطلّقة تسعا» بقوله:«للعدّة» دلالةً منه علی أنّه لا یشترط فی الأوّل کونه للعدّة بل و لو کان للسنّة و هو محل خلاف

ص:119


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 169ح1

فذهب الصدوق ففی فقیهه و مقنعه و هدایته و المفید و الدّیلمیّ إلی اشتراط کون الطّلاق للعدّة فی الاول أیضا.

اقول: و یشهد لعدم الاشتراط اطلاق الایة المبارکة و صحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) و عن إبراهیم بن عبد الحمید، عنه، و عن الکاظم علیهما السّلام: «إذا طلّق الرّجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلا، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها الزّوج الأوّل هذا ثلاثا لم تحلّ له أبدا»(1) وظاهره ان زوجها الاول تزوجها بعد انتهاء عدتها وعلیه فقد دل هذا الصحیح علی عدم الفرق فی المطلّق ثلاثا بین کون طلاقه للعدة ام للسنة.

و صحیح صفوان عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته تطلیقة، ثمّ یراجعها بعد انقضاء عدّتها فإذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له -الخبر»(2).

و لکن یعارض ذلک صحیح أبی بصیر أیضا قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام):«المرأة الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره؟ قال: هی الّتی تطلّق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق، ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهی الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره، و

ص:120


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 428ح7 ولا یخفی ان المراد بقوله «إذا طلّق الرّجل المرأة»- أی ثلاثا- و بقوله: «ثمّ طلّقها» أیضا ثلاثا کما صرّح به أخیرا.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص:76ح4 ورواه التّهذیب فی 18 من أحکام طلاقه عن الکافی مع تبدیل موسی بن بکر  بابن بکیر .

یذوق عسیلتها»(1) وهو صریح فی ان الطلاق الذی لا تحلّ لزوجها هو طلاق العدة لا السنة , ومثله صحیحه الاخر(2) وغیرهما , وهو نص فی خصوص العدة فیعارض ما تقدم وما سیاتی کما فی صحیح الفضلاء الاتی(3).

هذا و ذهب إلی التعمیم ایضا القمّی و الشّیخ و القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ و به أفتی فی الرّضوی.

ص:121


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 75ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 75ح1 رواه عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الطلاق الذی لا تحلّ حتّی تنکح زوجا غیره، قال: أخبرک بما صنعت أنا بامرأة کانت عندی فأردت أن أطلّقها فترکتها حتّی طمثت و طهرت طلّقتها من غیر جماع و أشهدت علی ذلک شاهدین، ثمّ ترکتها حتّی إذا کادت أن تنقضی عدّتها راجعتها و دخلت بها و ترکتها حتّی إذا طمثت و طهرت طلّقتها علی طهر من غیر جماع بشاهدین، ثمّ ترکتها حتّی إذا کان قبل أن تنقضی عدّتها راجعتها و دخلت بها حتّی إذا طمثت و طهرت طلّقتها علی طهر بغیر جماع بشهود، و إنّما فعلت ذلک بها أنّه لم یکن لی بها حاجة» . و فیه: انه لا یبعد وضعه فکیف یفعل الباقر (علیه السلام) ما حکی عنه و هو الضرار الذی قال تعالی {وَ لٰا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا} کما فی معتبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «لا ینبغی للرّجل أن یطلّق امرأته ثمّ یراجعها و لیس له فیها حاجة، ثمّ یطلّقها فهذا الضرار الذی نهی اللّٰه عزّ و جلّ عنه إلّا أن یطلّق ثمّ یراجع و هو ینوی الإمساک» . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 501
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 28ح4

و استدل لذلک الشیخ بخبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن طلاق السنّة فقال: طلاق السنّة إذا أراد الرّجل أن یطلّق امرأته ثمّ یدعها إن کان قد دخل بها حتّی تحیض ثمّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدین، ثمّ یترکها حتّی تعتدّ ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة- إلی- فإن تزوّجها بمهر جدید کانت عنده علی اثنتین باقیتین، و قد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدة أخری علی طهر بشهادة شاهدین، ثمّ یترکها حتّی تمضی أقراؤها من قبل أن یراجعها فقد بانت منه بالثنتین و ملکت أمرها و حلّت للأزواج- إلی- فإن هو تزوّجها تزویجا جدیدا بمهر جدید کانت معه علی واحدة باقیة و قد مضت ثنتان، فإن أراد أن یطلّقها طلاقا لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، ترکها حتّی إذا حاضت و طهرت أشهد علی طلاقها، تطلیقة واحدة، ثمّ لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره- الخبر» و قال بعده: «الذی تضمّن هذا الحدیث من أنّه إذا طلّقها ثلاث تطلیقات لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره هو المعتمد عندی و المعمول علیه لأنّه موافق لظاهر کتاب اللّه عزّ و جلّ {الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان}- إلی- فإن طلّقها- یعنی الثالثة- فلا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» و لم یفصّل بین طلاق السنّة و العدّة فینبغی أن تکون الآیة علی عمومها و یکون الخبر مؤیّدا مؤکّدا.

و صحیح زرارة و بکیر و محمّد بن مسلم و برید العجلیّ و الفضیل بن یسار و إسماعیل الأزرق و معمر بن یحیی بن سام کلّهم «سمعه من أبی جعفر (علیه السلام) و من

ص:122

ابنه بعد أبیه علیهما السّلام بصفة ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه غیر أنّه لم یسقط جمل معناه أنّ الطلاق الذی أمر اللّه به فی کتابه- إلی- و إن مضت ثلاثة قروء قبل أن یراجعها فهی أملک بنفسها، فإن أراد أن یخطبها مع الخطّاب خطبها، فإن تزوّجها کانت عنده علی تطلیقتین و ما خلا هذا فلیس بطلاق»(1).

 ثمّ ابدی تاویلات و محامل تبرعیة للاخبار المنافیة للصحیح المتقدم کخبر المعلّی و حمله علی ما إذا کانت تزوّجت فی البین و استشهد له بموثق رفاعة و روی صحیح عبد اللّه بن سنان و حمله علی ما لو تزوّجها زوج فی البین.

ثمّ روی موثق ابن بکیر، عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق الذی یحبّه اللّه و الذی یطلّق الفقیه، و هو العدل بین المرأة و الرّجل أن یطلّقها فی استقبال الطهر بشهادة شاهدین و إرادة من القلب ثمّ یترکها حتّی تمضی ثلاثة قروء، فإذا رأت الدّم فی أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء لأنّ الأقراء و هی الأطهار فقد بانت منه و هی أملک بنفسها، فإن شاءت تزوّجت و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج»(2) و قال:«و هو و إن کان صریحا غیر قابل للتأویل لکن فی طریقه ابن بکیر الذی لمّا سئل عن إفتائه بذلک

ص:123


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 28ح4 قلت: وقوله (علیه السلام) «و ما خلا هذا فلیس بطلاق» رد علی العامة حیث یجرون الطلاق لا بتلک الشروط .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 35ح26

قال: إنّه من رأیه و لو کان سمعه من زرارة کما فی هذا الخبر لم لم یقل هو روایة زرارة».

اقول: ما ذکره من الجمع بینها تبرعی و لا شاهد له و علیه فیقع التعارض بین الطائفتین, وأخبار عدم احتیاج طلاق السّنّة إلی المحلّل و ان کانت أکثر إلّا أنّها لمّا کانت مخالفة لظاهر القرآن لا یمکن العمل بها، قال تعالی {الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ- إلی- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ} فان ظاهر قوله جلّ و علا {فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان} أنّ فی کلّ من المرّتین له الإمساک بالمعروف بالرّجوع إلیها أو التسریح بالإحسان بأن یخلّیها حتّی تنقضی عدّتها، و ظاهر قوله {فَإِنْ طَلَّقَهٰا} أنّه إذا طلّقها فی الثالثة سواء أمسکها بالرّجوع أو سرّحها، ثمّ تزوّجها, فالاقوی ان المطلّق ثلاثا یحتاج الی المحلل فی طلاقه الثالث سواء کان طلاقه للعدة ام لا کما علیه المصنف.

نعم لو طلقها ثم تزوجت ثم طلقها الثانی انهدم الطلاق الاول کما دل علی ذلک موثق رفاعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته حتّی بانت منه و انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجا آخر فطلّقها أیضا، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل أ یهدم ذلک الطّلاق الأوّل، قال: نعم»(1).

ص:124


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 77ح3

ثم ان الشیخ قال باحتیاجها الی المحلل حتی لو لم تکن مدخولا بها اذا طلقها ثلاثا و سیأتی البحث عنه.

و اما حرمة المطلّقة تسعا مؤبدا بقید کون الطلاق للعدّة فلا شاهد له عدا خبر إبراهیم بن عبد الرّحمن الآملیّ، عن الکاظم (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) قال: «سئل أبی عمّا حرّم اللّه عزّ و جلّ من الفروج فی القرآن و عمّا حرّمه النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فی سنّته فقال: الذی حرّم اللّه عزّ و جلّ أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر فی القرآن و سبعة عشر فی السنّة- إلی أن قال فی تعداد ما فی السنّة- و تزویج الرّجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطلیقات- الخبر»(1).

و فیه: مضافا الی ضعفه سندا انه معارض بصحیح زرارة، و داود بن سرحان و أدیم بیّاع الهرویّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و الذی یطلّق الطلاق الذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره ثلاث مرّات و تزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا- الخبر»(2) الدال علی ان موضوع التسع هو موضوع الثلاث الشامل للعدی و طلاق السنة علی المختار.

و یؤید ذلک خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل نکح امرأة و هی فی عدّتها- إلی- قال: و سألته عن الذی یطلّق ثمّ یراجع، ثمّ یطلّق ثمّ یراجع، ثمّ

ص:125


1- الخصال، ج 2، ص: 533
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 426ح1

یطلّق، قال: لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره فیتزوّجها رجل آخر فیطلّقها علی السنّة، ثمّ رجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّة، ثمّ تنکح زوجا غیره فیطلّقها، ثمّ یرجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث مرّات علی السّنّة، ثمّ تنکح فتلک الّتی لا تحلّ له أبدا- الخبر»(1). فقوله مرّتین «فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّة» فی قبال سؤاله الاول «یطلّق ثمّ یراجع» کما هو واضح ولیس المراد من السّنّة فیه المشروع قبال المحرم وعلیه فلا ینافی کون الطلاق للعدّة فیکون معنی الخبر أعمّ کما قیل فانه مجرد احتمال و مخالف لظهور الخبر .

و اما خبر معلّی بن خنیس عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل طلّق امرأته ثمّ لم یراجعها حتّی حاضت ثلاث حیض ثمّ تزوجها، ثمّ طلّقها فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض من غیر أن یراجعها- یعنی یمسّها- قال: له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع و یمسّ»(2) فقد یقال بانه دال علی ان طلاق السنة لایؤثر فی التحریم لو طلق تسعا لقوله (علیه السلام) «له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع و یمسّ». ففیه: مضافا الی ضعفه بالمعلی انه فی مقام بیان عدم احتیاجها الی المحلل فی الطلاق الثالث و لیس فی مقام بیان ان الطلاق التاسع لا یوجب التحریم.

و اما خبر عبد الله بن بکیر (المتقدم) عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق الذی یحبّه اللّٰه و الذی یطلّق الفقیه و هو العدل بین المرأة و الرّجل أن یطلّقها فی

ص:126


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 428ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 77ح1

استقبال الطهر بشهادة شاهدین و إرادة من القلب، ثمّ یترکها حتّی یمضی ثلاثة قروء فإذا رأت الدّم فی أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء - لأنّ الأقراء الأطهار- فقد بانت منه و هی أملک بنفسها فإن شاءت تزوّجت و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج»(1).

فقد طعن فیه التّهذیبان بکون الرّاوی عن زرارة ابن بکیر الفطحیّ و قال الشیخ فیه انه «قد قدّمنا من الأخبار ما تضمّن أنّه قال حین سئل عن هذه المسألة هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی و لو کان سمع ذلک من زرارة لکان یقول حین سأله الحسین بن هاشم و غیره عن ذلک و أنّه هل عندک فی ذلک شی ءٌ کان یقول نعم روایة زرارة و لا یقول نعم روایة رفاعة حتّی قال له السّائل إنّ روایة رفاعة تتضمّن أنّه إذا کان بینهما زوجٌ فقال هو عند ذلک هذا ممّا رزق اللّه تعالی من الرّأی فعدل عن قوله إنّ هذا فی روایة رفاعة إلی أن قال الزّوج و غیر الزّوج سواءٌ عندی فلمّا ألحّ علیه السّائل قال هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی ومن هذه صورته فیجوز أن یکون أسند ذلک إلی روایة زرارة نصرةً لمذهبه الّذی کان أفتی به و أنّه لمّا أن رأی أنّ أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه أسنده إلی من رواه عن أبی جعفر (علیه السلام) ..»(2) و علیه

ص:127


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 35ح26
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 35ح26

فلا وثوق فی الخبرکما و قد تضمّن عدم الأثر فی الطلاق إذا لم یراجع فی العدّة مع أنّه خلاف القرآن , و علیه فالاقوی ان الطلاق التاسع موجب للتحریم مطلقا.

حصیلة البحث:

لا تحلّ الحرّة علی المطلّق ثلاثاً إلّا بالمحلّل و إن کان المطلّق عبداً, و لا تکفی مفارقة المحلل من دون دخول، و لا تحلّ الأمة المطلّقة اثنین إلّا بالمحلّل و لو کان المطلّق حرّاً، و لو طلقها ثم تزوجت ثم طلقها الثانی انهدم الطلاق الاول, و قال الشیخ باحتیاجها الی المحلل حتی لو لم تکن مدخولا بها اذا طلقها ثلاثا بعد العقد علیها ثلاثا و هو الاقوی, و أمّا المطلّقة تسعاً سواء کان للعدّة او للسنة و ینکحها رجلان فإنّها تحرّم أبدا .

حرمة الملاعنة أبدا و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها

(العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا)

کما دلت علیه المستفیضة منها صحیح زرارة و داود بن سرحان و أدیم بیّاع الهرویّ، عن الصّادق (علیه السلام): «الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا- الخبر»(1) و غیره.

ص:128


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 426ح1

(و کذا الصماء و الخرساء إذا قذفها زوجها بما یوجب اللّعان)

أمّا الخرساء فیشهد له صحیح الحلبیّ، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قذف امرأته و هی خرساء قال: یفرّق بینهما»(1).

و اما الصماء فلم یرد بها نص بالخصوص عدا صحیح أبی بصیر: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزّنا و هی خرساء او صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن کان لها بیّنة فشهدوا عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بینهما، ثمّ لا تحلّ له أبدا، و إن لم تکن لها بیّنة فهی حرام علیه ما أقام معها و لا إثم علیها منه»(2) علی نقل نسخة من التهذیب و به افتی المفید والشیخ.

قلت: لکن رواه الکافی و الفقیه(3) والتهذیب ایضا فی مکان اخر(4) بالعطف بالواو فلا یمکن الاعتماد علی نسخة العطف باو و علیه فیشکل الحکم بذلک فلا تحرم الصماء التی لیست بخرساء.

ثم انه ورد انه لو قذفت المرأة زوجها الأصمّ الحکم بتحریمها علیه مؤبّدا کما فی صحیح الحسن- أی ابن محبوب کما صرح به الشیخ - و هو من اصحاب

ص:129


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 164ح9
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 310ح46
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 166ح18 و الفقیه (فی 11 من حدّ قذفه)
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 193ح34

الاجماع عن بعض أصحابه عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة قذفت زوجها و هو أصمّ، قال: یفرّق بینها و بینه و لا تحلّ له أبدا»(1) و اعتمده الکلینی و به افتی الفقیه فقال: «و قال الصّادق (علیه السلام) قاذف اللّقیط یحدّ أو المرأة إذا قذف زوجها و هو أصمّ یفرّق بینهما، ثمّ لا تحلّ له أبدا»(2) و رواه الشیخ(3) ولم یعلق علیه .

قلت: فان اعرض الاصحاب عنه کما هو الظاهر فلا عبرة به و الّا فلا.

حصیلة البحث:

تحرم الملاعنة أبداً، و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها بما یوجب اللّعان .

حرمة الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم

(الحادیة عشر: تحرم الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم إجماعا)

و یستدل له بقوله تعالی: {وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النّٰار}(4).

ص:130


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 166ح19
2- الفقیه فی حدّ قذفه بعد خبره العاشر، ج4، ص50
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 193ح33
4- البقرة: 221

و لکنه- کما تری- خاص بالمشرکة و لا یعمّ مطلق الکافرة الّا ان یتمسک باحد البیانین التالیین:

1- ان ذیل الآیة الکریمة: {أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النّٰار} ینفی الخصوصیة للمشرکة.

2- التمسک بالغایة- حتی یؤمنّ- حیث تدل علی ان المسلم لا یجوز له الزواج بغیر المؤمنة. و کلاهما کما تری.

اما الاول فلان ذیل الآیة الکریمة وارد مورد الحکمة فلا یمکن التمسک به لإثبات التعمیم، بل لا ینفع التمسک به حتی علی تقدیر وروده مورد العلة لأنه یدل آنذاک علی عدم ثبوت النهی إذا لم تتحقق الدعوة بالفعل الی النار، کما إذا کان بین الزوجین نفرة لا یمکن تحقق الدعوة إلی النار معها.

و اما الثانی فلاحتمال ان لا یکون المقصود من الایمان فی الغایة الإسلام بل الایمان باللّه سبحانه بنحو التوحید و من دون شرک.

و استدل ایضا بقوله تعالی: {وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِر}(1) فان العصم جمع عصمة، و هی ما یعتصم به کالعقد. و الکوافر جمع کافرة. و المراد نهی المؤمنین عن الاستمرار فی نکاح الکوافر لانقطاع العصمة بالاسلام. و إذا ثبت هذا بقاء ثبت ابتداء بالاولویة.

ص:131


1- الممتحنة: 10

و علی هذا یتمسک باطلاق الآیة الکریمة الّا ان یقوم دلیل علی الخلاف فی مورد فیقید به فی ذلک المورد.

 و یؤید ذلک خبر حفص بن غیاث، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأسیر هل یتزوّج فی دار الحرب؟ فقال: أکره ذلک، فإن فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام و هو نکاح، و أمّا فی التّرک و الدّیلم و الخزر فلا یحلّ له ذلک»(1).

(و تحرم الکتابیة علیه دواما لا متعة، و ملک یمین)

الاقوال فی المسالة متعددة احدها: ما قاله المصنف- وهو حرمتها دائما لا متعة- و ذهب الیه الشیخ و الدّیلمیّ و ابن حمزة و الحلبیّ, إما لتقیید إطلاق قوله تعالی {والْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ اذا اتیتموهن اجورهن} بالروایات الدالة علی تحریم النکاح الدائم، و إما لدعوی ظهور الآیة الکریمة فی المتعة دون العقد الدائم , و هذا کله مبنی علی عدم منسوخیة الایة المبارکة وسیاتی البحث عنه.

ص:132


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 299ح9 و رواه ص: 433ح38 «عن أبی أیّوب» بدون «عن حفص بن غیاث» والظاهر سقوطه و أیضا «عن» فی «عن أبی أیّوب» زید «لأنّ «أبا أیّوب» هو سلیمان الراوی عنه فی السند کما قاله النجاشیّ و الخطیب.

و لصحیح إسماعیل بن سعد الأشعریّ: «سألته عن الرّجل یتمتّع من الیهودیّة و النصرانیّة قال: لا أری بذلک بأسا، قال: قلت بالمجوسیّة؟ قال: و أمّا المجوسیّة فلا»(1) بالحمل علی الکراهة فی المجوسیة .

و الثانی: المنع مطلقا ذهب الیه المفید و المرتضی فی ظاهرهما و الحلیّ, و یستدل علی ذلک بما یلی:

1- التمسک بالآیة المتقدمة {وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ} بعد تفسیر المشرک بما یعمّ الکتابی لقوله تعالی:{وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ ... اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا إِلٰهاً وٰاحِداً لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُون}(2).

و فیه: ان کلمة «المشرک» منصرفة عن الکتابی. و التعبیر فی قوله تعالی:{سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ} لا یتنافی مع دعوی الانصراف المذکورة، و لذا نلاحظ عطف الکتابی علی المشرک فی جملة من الآیات، کقوله تعالی:{مٰا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ وَ لَا الْمُشْرِکِینَ ...}(3)و غیره.

ص:133


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح30
2- التوبة: 30- 31
3- البقرة: 105

2- التمسک بقوله تعالی:{لٰا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ ...}(1)، بتقریب ان الزواج بالکتابیة لما کان موجبا لموادتها المنهی عنها فیلزم ان یکون محرما.

و فیه: انه لا تلازم بین الزواج و المودة. و مع التنزل یمکن القول بان المنهی عنه هو موادة من حادّ اللّه و رسوله من حیث الوصف المذکور لا مطلقا بل یمکن القول بعدم دلالتها علی التحریم رأسا.

3- التمسک بموثقة زرارة: «سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن نکاح الیهودیة و النصرانیة فقال: لا یصلح للمسلم ان ینکح یهودیة و لا نصرانیة انما یحل منهنّ نکاح البله»(2).

و فیه: ان التعبیر بجملة «لا یصلح» لا یدل علی التحریم بل هو أعم منه.

4- موثق الحسن بن الجهم: «قال لی أبو الحسن الرّضا (علیه السلام): یا أبا محمّد ما تقول فی رجل یتزوّج نصرانیّة علی مسلمة؟ قلت: جعلت فداک و ما قولی بین یدیک؟ قال: لتقولنّ، فإنّ ذلک تعلم به قولی، قلت: لا یجوز تزویج النصرانیّة علی مسلمة و لا غیر مسلمة، قال: لم؟ قلت: لقول اللّه عزّ و جلّ «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ» قال: فما تقول فی هذه الآیة «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»؟ قلت: قوله «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ» نسخت هذه الآیة، فتبسّم ثمّ

ص:134


1- المجادلة: 22
2- وسائل الشیعة 14: 414 الباب 3 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 1

سکت»(1) لکنها لا دلالة فیها علی المنع مطلقافلعل منشأ تبسمه (علیه السلام) شیئان احدهما أن آیة «لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» متقدمة علی آیة «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ- الآیة-» فان الأولی فی سورة البقرة و الثانیة فی المائدة و هی نزلت بعد البقرة و الناسخة بعد المنسوخة و ذلک ظاهر و ثانیهما عدم الفرق بین الخاص و العام و الناسخ و المنسوخ و توهم ان العام ناسخ و الخاص منسوخ و ذلک أن آیة «وَ لا تَنْکِحُوا» عامة بناء علی ان المشرکات تعم الکتابیات لان أهل الکتاب مشرکون لقوله تعالی: «وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ- الی قوله-: سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» لکنها خصت عنها لقوله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ- الآیة-» فالآیة الأولی مخصصة بالآیة الثانیة لا أنّها ناسخة لها .

5- صحیحة زرارة، عنه (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» فقال: هذه منسوخة بقوله «وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ»(2) و یؤید ذلک خبره الاخر ایضا عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا ینبغی نکاح أهل الکتاب، قلت: جعلت فداک و أین تحریمه، قال قوله تعالی {و لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ}(3) و علی القول بالنسخ تثبت الحرمة مطلقا.

ص:135


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 357ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح7

و اما ما عن رسالة محکم المرتضی عن تفسیر النعمانیّ بإسناده، عن علیّ (علیه السلام) «و أما الآیات الّتی نصفها منسوخ و نصفها متروک بحاله, و ما جاء من الرّخصة و العزیمة فقوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ» و ذلک أنّ المسلمین کانوا ینکحون فی أهل الکتاب من الیهود و النّصاری و ینکحونهم، ثمّ قال تعالی فی سورة المائدة ما نسخ هذه الآیة، فقال «وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» فأطلق اللّه مناکحتهنّ بعد أن کان نهی، و ترک قوله «وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا» علی حاله لم ینسخ» الدال علی عدم منسوخیة الایة و بمضمونه أفتی القمّی فی تفسیره. فمرسل ولا یعارض صحیح زرارة المتقدم.

الثالث: التفصیل بین الاختیار و الاضطرار ذهب الیه القاضی فقال: «یحرم للمسلم العقد علی المشرکة عابدة وثن أو یهودیّة أو نصرانیّة أو مجوسیّة أو غیر ذلک علی اختلافهم فی الشرک إلّا عند الضّرورة الشدیدة فإنّه إذا کان کذلک جاز أن یعقد علی الیهودیّة و النصرانیّة دون غیرهما من المشرکات و یمنعهما من عقد علیهما من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر، و یجوز وطی الیهودیّة و النصرانیّة بملک الیمین دون غیرهما، و قد ذکر جواز وطی المجوسیّة بالملک و قیل: إنّه مکروه و ترک ذلک أفضل علی کلّ حال».

ص:136

هذا و موضع الخلاف فی الیهودیّة و النصرانیّة من الکتابیّة إنّما هو بالتزوّج، و أمّا بالیمین فیجوز فیهما إجماعا و إنّما الخلاف فی المجوسیّة من الکتابیّة، فأنکره المفید و الحلیّ، و جوّزه الصدوق و الشّیخ و ابن حمزة، و کذا الإسکافیّ فقال: «و أختار لمن وجد الغناء عن نکاح أهل الکتابین ترک مناکحتهم بالعقد فی دار الإسلام فأمّا فی دار حربهم فلا یجوز ذلک فإن دعت إلی ذلک ضرورة فی دار الإسلام أن یکون بالأبکار منهنّ و أن یمنعهنّ من أکل و شرب ما هو محرّم فی الإسلام، و لا یحلّ نکاح من کان من نصاری بنی تغلب شرذمة العرب و مشرکیهنّ و من لم یصحّ له کتاب من الصابئین و غیرهنّ، و اجتناب مناکحتهنّ أحبّ، و السّامرة فیجرون مجری الیهود إن کانوا من بنی إسرائیل، و لا بأس بوطی من ملک من هذه الأصناف کلّها و لکن لا یطلب الولد من غیر الکتابیّة»(1).

و قد یستدل له بصحیح یونس عنهم علیهم السّلام: «لا ینبغی للمسلم الموسر أن یتزوّج الأمة إلّا أن لا یجد حرّة، فکذلک لا ینبغی له أن یتزوّج امرأة من أهل الکتاب إلّا فی حال الضرورة حیث لا یجد مسلمة حرّة و لا أمة»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) فی خبر: و لا ینبغی للمسلم أن یتزوّج یهودیّة و لا نصرانیّة و هو یجد مسلمة حرّة أو أمة»(3).

ص:137


1- النجعة ج8 کتاب النکاح ص 469
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح10

الرابع: الجواز مطلقا ذهب الیه الصدوقان و العمانیّ و القمّی , و ذلک لصحیحة معاویة بن وهب و غیره عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل المؤمن یتزوّج الیهودیة و النصرانیة فقال: إذا أصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة و النصرانیة؟ فقلت له: یکون له فیها الهوی، قال: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و اعلم أنّ علیه فی دینه غضاضة»(1) و غیرها.

اقول: هذه هی الاقوال و ما دل علیها من الاخبار و مقتضی القاعدة القول بالحرمة مطلقا باعتبار منسوخیة الحلیة فیکون ما دل علی الجواز مخالفا للقران و هذا هو الصحیح الّا انه مع ذلک نقول بالجواز مطلقا و ذلک لان صحیح أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن رجل له امرأة نصرانیّة، له أن یتزوّج علیها یهودیّة؟ فقال: إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّع منّا علیکم خاصّة فلا بأس أن یتزوّج...»(2) قد دل علی جواز ذلک بتحلیل من الامام باعتبار ان أهل الکتاب ممالیک للإمام و ان ذلک موسّع من الائمة علیهم السلام للشیعة خاصّة , و یدل علی انهم ممالیک الامام موثق زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن نصرانیّة کانت تحت نصرانی

ص:138


1- وسائل الشیعة 14: 412 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح11

فطلقها هل علیها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا لان أهل الکتاب ممالیک للإمام ...»(1) و مثله صحیح ابی ولاد(2).

و علیه یحمل صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن نکاح الیهودیّة و النصرانیّة، فقال: لا بأس به أما علمت أنّه کان تحت طلحة بن عبید اللّه یهودیّة علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) »(3) و بذلک یرتفع التعارض بین الاخبار.

نعم لا یجوز للمسلم الزواج بالکتابیة علی زوجته المسلمة بدون اذنها حتی بناء علی جواز زواج المسلم بالکتابیة و ذلک لعدة روایات، کصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لا تتزوج الیهودیة و النصرانیة علی المسلمة»(4) و غیرها.

بل فی بعضها یضرب الزوج ثمن حدّ الزانی، کما فی صحیح هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل تزوج ذمیة علی مسلمة، قال:یفرّق بینهما و یضرب ثمن حدّ الزانی اثنا عشر سوطا و نصفا فان رضیت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم یفرّق

ص:139


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6 ص174
2- الفقیه ج 4 ص141
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 298ح5
4- وسائل الشیعة 14: 418 الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر المتعة الحدیث 1

بینهما ...»(1)و دلالتها واضحة فی ان عدم الجواز حق للمسلمة و لیس حکما شرعیا لیمتنع ارتفاعه باذنها أو رضاها المتاخر.

و اما خبر منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج ذمّیّة علی مسلمة و لم یستأمرها، قال: یفرّق بینهما، قال: قلت: فعلیه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزّانی و هو صاغر، قلت: فإن رضیت الحرّة المسلمة بفعله بعد ما کان فعل؟ قال: لا یضرب و لا یفرّق بینهما یبقیان علی النّکاح الأوّل»(2) الدال علی سقوط تأدیبه برضاها فضعیف سندا ولا یعارض صحیح هشام.

هذا و قد یقال بوورد الفرق بین الدائم والمنقطع بعدم جواز نکاح الدّائم للیهودیّة و النصرانیّة علی المسلمة بلا اذن منها و جوازه فی المتعة بلا اذن منها، لکنها کلها ضعیفة السند و اقتصر الشیخ علی روایتها و فی اسناد ثلاث منها محمد بن سنان الضعیف و لا وثوق لنا بها , کما و من المحتمل ورودها فی مقام جواز اصل الزواج معها  وهی:

 خبر الحسن بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن یتمتّع الرّجل بالیهودیّة و النصرانیّة و عنده حرّة»(3).

ص:140


1- وسائل الشیعة 14: 419 الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 241ح8
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح28

و خبر زرارة: «سمعته یقول: لا بأس بأن تتزوّج الیهودیّة و النصرانیّة متعة و عنده امرأة»(1).

و خبر محمّد بن سنان، عن الرّضا (علیه السلام): «سألته عن نکاح الیهودیّة و النصرانیّة، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسیّة؟ فقال: لا بأس به- یعنی متعة»(2).

و خبر منصور الصیقل، عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بالرّجل أن یتمتّع بالمجوسیّة»(3). و مثله خبر حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عنه (علیه السلام) .

(و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول بطل النکاح)

سواء کان الارتداد فطریا أم ملیا و ذلک لصحیح ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن هشام بن سالم وهو ثقة ثقة عن عمّار السّاباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «کلّ مسلم بین المسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّدا (صلی الله علیه و آله) نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتدّ فلا تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفی عنها زوجها و علی الإمام أن یقتله و لا

ص:141


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح29
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح31
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح32

یستتیبه»(1) و به افتی الاصحاب و علیه فلا یضر کون عمّار راویه وان کثیرا من روایاته من الشواذّ.

قیل: و بطلان نکاحه لإنه لا تقبل توبته.

قلت: إطلاقه النص المتقدم یدل علی بطلان النکاح و لو تاب و أنّه لو لم یتب لا یستتاب، لا أنّه إذا تاب لا تقبل الّا اذا کان هناک تلازم عرفی بینهما و هو محل تامل.

نعم یدل علی عدم قبول توبته صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن المرتدّ فقال: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل اللّه علی محمّد (صلی الله علیه و آله) بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده»(2) و اطلاقه وان کان یشمل الملّیّ و الفطریّ الّا انه مقید بصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن مسلم تنصّر، قال: یقتل و لا یستتاب، قلت: فنصرانیّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: یستتاب، فإن رجع و إلّا قتل»(3).

و علیه تحمل  ما ورد من المطلقات فی الاستتابة و ذلک لان النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق و القاعدة فیهما تقتضی التخصیص. کما فی صحیح ابن

ص:142


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 257ح10

محبوب عن غیر واحد، من أصحابنا، عن أبی جعفر، و أبی عبد اللّه علیهما السّلام فی المرتدّ یستتاب؟ فإن تاب و إلّا قتل و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتیبت فإن تابت و رجعت و إلّا خلّدت فی السجن و ضیّق علیها فی حبسها»(1).

و صحیح جمیل بن درّاج و غیره عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل رجع عن الإسلام قال: یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، قیل لجمیل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام، قال: یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، قیل فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟ قال: لم أسمع فی هذا شیئا و لکنّه عندی بمنزلة الزّانی الذی یقام علیه الحدّ مرّتین، ثمّ یقتل بعد ذلک، و قال: و روی أصحابنا أنّ الزّانی یقتل فی المرّة الثالثة»(2), .

و خبر مسمع، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): المرتدّ تعزل عنه امرأته و لا تؤکل ذبیحته و یستتاب ثلاثة أیّام فإن تاب و إلّا قتل یوم الرّابع»(3).

(و یجب) علی الزوج (نصف المهر إن کان الارتداد من الزوج)

لأنها استحقت نصف المهر بالعقد و الفسخ جاء من جهته فیستصحب. ثم إن کانت التسمیة صحیحة فنصف المسمی و إلّا فنصف مهر المثل.

ص:143


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 256ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 256ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 258ح15

و قیل یجب جمیع المهر لوجوبه بالعقد و لم یثبت تشطیره إلّا بالطلاق قال تعالی {وَإِن طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(1).

قلت: هذا ما تقتضیه القاعدة لولا الدلیل و الظاهر من معتبر السّکونیّ «عن الصّادق (علیه السلام): قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مجوسیّة أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لزوجها: أسلم، فأبی زوجها أن یسلم فقضی لها علیه نصف الصّداق، و قال: لم یزدها الإسلام إلّا عزّا»(2) ثبوت نصف المهر حتی لو لم یکن فراقهما بالطلاق .

(و لو کان) الارتداد (منها فلا مهر) لها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول.

(و لو کان) الارتداد (بعده) أی بعد الدخول (وقف) انفساخ النکاح (علی انقضاء العدة)

إن کان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج عن غیر فطرة فإن رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النکاح و إلّا انفسخ کما فی معتبر منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل مجوسیّ أو مشرک من غیر أهل الکتاب کانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ینتظر بذلک انقضاء العدّة، و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل، و إن هو لم یسلم حتّی تنقضی العدّة،

ص:144


1- البقرة ایة 237
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح6

فقد بانت منه»(1), قلت: فی سنده عبد الله بن محمد والظاهر انه بنان اخو احمد الاشعری الذی لم یستثنه ابن الولید من نوادر الحکمة وعلیه فالسند لا اشکال فیه , کما وان الشیخ رواه باسناد اخر(2) ولا اشکال فیه الا من جهة محمد الطیالسی وهو ممدوح, و هذا مما یکفی فی الموثوقیة علی فرض ضعف السند الاول.

و علیه یحمل اطلاق صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أسلمت امرأة، و زوجها علی غیر الإسلام فرّق بینهما»(3).

و اما صحیح البزنطیّ قال: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن الرّجل تکون له الزّوجة النّصرانیّة فتسلم هل یحلّ لها أن تقیم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: جعلت فداک فإنّ الزّوج أسلم بعد ذلک أ یکونان علی النکاح، قال لا، بتزویج جدید»(4) فاطلاقه مقید بما اذا کان اسلامه بعد انقضاء العدة.

 (و لا یسقط شی ء من المهر) لاستقراره بالدخول (و لو کان) ارتداده (عن فطرة بانت) الزوجة (فی الحال)

ص:145


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 435ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 301ح16 و فیه «و إن هی لم تسلم».
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 435ح2
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 300ح13

لموثق عمار المتقدم(1) و لا تقبل توبته بل یقتل و تخرج عنه أمواله بنفس الارتداد کما هو ظاهر الموثق و تبین منه زوجته و تعتد عدة الوفاة.

(و لو أسلم زوج الکتابیة) دونها (فالنکاح بحاله)

الی انقضاء العدة لمعتبر منصور المتقدم ففیه: «أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل» وهو مطلق سواء کان قبل الدخول او بعده دائما او منقطعا کتابیا کان الزوج أم وثنیا.

(و لو أسلمت دونه) بعد الدخول (وقف) الفسخ (علی) انقضاء (العدة) لمعتبر منصور المتقدم و العدة هی عدة الطلاق لانصراف المعتبر الیها من حین إسلامها فإن انقضت و لم یسلم تبین أنها بانت منه حین إسلامها و إن أسلم قبل انقضائها تبین بقاء النکاح, و بذلک افتی الشیخ فی خلافه و القاضی و الحلّی.

و للشیخ قول اخر فی نهایته بأن النکاح لا ینفسخ بانقضاء العدة إذا کان الزوج ذمیا لکن لا یمکن من الدخول علیها لیلا و لا من الخلوة بها و لا من إخراجها إلی دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة استنادا إلی خبر یونس قال: «الذّمّی تکون له المرأة الذّمّیّة، فتسلم امرأته؟ قال: هی امرأته تکون عندها بالنّهار و لا یکون عندها

ص:146


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح1

باللّیل، قال: فإن أسلم الرّجل و لم تسلم المرأة یکون الرّجل عندها باللّیل و النّهار»(1).

وفیه: انه مع ضعفه بسهل مما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس وقد رد ابن الولید ما تفرد به العبیدی عن یونس مضافا الی انه لم یسنده عن المعصوم.

و الی خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): إنّ أهل الکتاب و جمیع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزّوجین فهما علی نکاحهما، و لیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلی غیرها و لا یبیت معها و لکنّه یأتیها بالنّهار فأمّا المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم فهم علی نکاحهم إلی انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبیل له علیها و کذلک جمیع من لا ذمّة له- الخبر»(2).

و مرسلة جمیل بن درّاج عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه قال فی الیهودیّ و النصرانیّ و المجوسیّ إذا أسلمت امرأته و لم یسلم، قال: هما علی نکاحهما و لا یفرّق بینهما و لا یترک أن یخرج بها من دار الإسلام إلی دار الکفر»(3).

اقول: و حیث اعرض الاصحاب عنها فلا وثوق لنا بها فلا تعرض ما تقدم مما عمل به الاصحاب.

ص:147


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 437ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 300ح12

(و إن کان) الإسلام (قبل الدخول و أسلمت الزوجة بطل) العقد و لا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها و لصحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام) «فی نصرانیّ تزوّج نصرانیّة فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدّة علیها منه»(1).

لکن یعارضه معتبر السّکونیّ «عن الصّادق (علیه السلام): قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مجوسیّة أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لزوجها: أسلم، فأبی زوجها أن یسلم فقضی لها علیه نصف الصّداق، و قال: لم یزدها الإسلام إلّا عزّا»(2) حیث دل علی عدم سقوط نصف المهر, و السّکونیّ و إن کان عامّیّا لکن خبره لیس معرضا عنه حیث إنّ الکافی عرفت روایته لکلّ منهما.

مضافا الی قاعدة نفی الضرر بناء علی دلالتها علی نفی الحکم الضرری کما هو المختار وهو هنا سقوط المهر بدلیل اسلامها. و الفرقة لم تأت من قبلها بل الاسلام اوجب بینوتها وهی لم تفعل خلافا, وحیث ان قاعدة الضرر ابیة عن التخصیص وکونها من القطعیات فلا وثوق لنا بصحیح ابن الحجاج فالاقوی عدم سقوط النصف من المهر.

ص:148


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح6

هذا و إن أسلم الزوج بقی النکاح کما مر و لو أسلما معا ثبت النکاح لانتفاء المقتضی للفسخ.

حصیلة البحث:

تحرم الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم إجماعاً و حللت الکتابیّة من قبل ائمة اهل البیت علیهم السلام لشیعتهم دواماً و متعةً و ملک یمینٍ، و لا یجوز للمسلم الزواج بالکتابیة علی زوجته المسلمة بدون اذنها بل یضرب الزوج ثمن حدّ الزانی, و لو ارتدّ أحد الزّوجین قبل الدّخول بطل النّکاح سواء کان الارتداد فطریا أم ملیا و یجب نصف المهر إن کان الارتداد من الزّوج، و لو کان منها فلا مهر و لو کان بعده وقف علی انقضاء العدّة فإن کان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج عن غیر فطرة فإن رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النکاح و إلّا انفسخ و لا یسقط شی ءٌ من المهر، و إن کان عن فطرةٍ بانت فی الحال، و لو اسلم زوج الکتابیّة فالنّکاح بحاله، و لو أسلمت دونه وقف علی العدّة، و إن کان قبل الدّخول و أسلمت الزّوجة بطل العقد و لها نصف المهر.

ص:149

لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل

(الثانیة عشرة: لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل)

کما تقدم دلیله فی المسالة السابقة.

(و یجب النصف بإسلام الزوج)

باعتبار انها تملکه بالعقد لکن لا دلیل علیه بالخصوص نعم انما تملک النصف بطلاقه قبل الدّخول و لم یطلّقها و جاء الفسخ من قبل المرأة حیث لم تسلم و أیضا لو کان علیه نصف المهر کان علیه غرامة لإسلامه و لم یزده الإسلام إلّا عزّا کما تقدم فی معتبر السکونی و لقاعدة نفی الضرر الدالة علی نفی الحکم الضرری , و ایجابه علیه حکم ضرری .

(و بعده) أی بعد الدخول (یقف) الفسخ (علی) انقضاء (العدة)

فإن انقضت و لم یسلم الآخر تبین انفساخه من حین الإسلام کما تقدم دلیله , و إن أسلم فیها استمر النکاح .

(و لو أسلما معا فالنکاح بحاله) لعدم المقتضی للفسخ.

ص:150

(و لو أسلم الوثنی) و من فی حکمه (أو الکتابی علی أکثر من أربع) نسوة بالعقد الدائم (فأسلمن أو کن کتابیات) بناءً علی جواز الزواج بهن (تخیر أربعا) منهن و فارق سائرهن إن کان حرا و هن حرائر و إلا اختار ما عین له سابقا من حرتین و أمتینأو ثلاث حرائر و أمة و العبد یختار حرتین أو أربع إماء أو حرة و أمتین ثم تتخیر الحرة فی فسخ عقد الأمة و إجازته کما تقدم.

و یؤید ذلک خبر عقبة بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) فی مجوسیّ أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه کیف یصنع؟ قال: یمسک أربعا، و یطلّق ثلاثا»(1).

حصیلة البحث:

لو أسلم أحد الوثنیّین قبل الدّخول بطل العقد و لا یجب علیه نصف المهر و بعده یقف علی العدّة فإن انقضت و لم یسلم الآخر تبین انفساخه من حین الإسلام، و لو أسلما معاً فالنّکاح بحاله، و لو أسلم الوثنیّ أو الکتابیّ علی أکثر من أربعٍ فأسلمن أو کنّ کتابیّاتٍ تخیّر أربعا .

ص:151


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح7 و التّهذیب ح 74 من باب من أحلّ اللّه نکاحه» عن عقبة بن هلال بن خالد، عنه (علیه السلام) .

لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه

(الثالثة عشرة: لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه و ان لم یعد فی العدة علی الأقوی) لاصالة بقاء الزوجیة .

(و روایة عمار ضعیفة السند) و هی: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل أذن لعبده فی تزویج امرأة فتزوّجها، ثمّ إنّ العبد أبق؟ فقال: لیس لها علی مولاه نفقة، و قد بانت عصمتها منه، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام، قلت: فإن رجع إلی موالیه ترجع المرأة إلیه؟ قال: إن کانت قد انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجت غیره فلا سبیل له علیها، و إن لم تتزوّج و لم تنقض العدّة فهی امرأته علی النّکاح الأوّل»(1) و عمل بها الشیخ و بها افتی الفقیه(2) .

و یؤیّده خبر داود بن الصرمیّ قال: «و سألته عن عبد کانت تحته زوجة حرّة، ثمّ إنّ العبد أبق أ تطلّق زوجته من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت هی ذلک»(3).

هذا و لم یروهما الکلینیّ و الظاهر اعراض الاصحاب عنهما فالعمل بهما مشکل.

حصیلة البحث:

ص:152


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 207ح37
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 454
3- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)، ج 3، ص: 582

لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه و إن لم یعد فی العدّة علی الأقوی .

الکفاءة معتبرة فی النکاح

(الرابعة عشرة: الکفاءة معتبرة فی النکاح)

أی من حیث الدّیانة لا من حیث الشّرف و الرّفعة کما فی صحیح أبی حمزة الثّمالی، عن الباقر (علیه السلام) - فی خبر طویل- وقد اشتمل علی أنّ منجح بن رباح خطب إلی فلان بن أبی رافع فردّه لدمامته و غربته و حاجته، فشکاه إلی الباقر (علیه السلام) فقال (علیه السلام) له: أنت رسولی إلیه قل له: یقول لک محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السّلام: زوّجه ابنتک و لا تردّه، فوثب فرحا برسالته (علیه السلام) ثمّ قصّ (علیه السلام) بعد رواح الرّجل قصّة جویبر الذی کان حسن الإسلام و لکن کان قصیرا دمیما محتاجا عاریا من قباح السّودان فضمّه النّبیّ (صلی الله علیه و آله) إلیه و کان یجری علیه طعامه و کسوته، ثمّ قال له: لو تزوّجت، فقال: أیّ امرأة ترغب فی فما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال، فقال (صلی الله علیه و آله) له: أذهب اللّه تعالی بالإسلام ما کان من نخوة الجاهلیّة و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها فالناس الیوم کلّهم أبیضهم و أسودهم و قرشیّهم و عربیّهم و عجمیّهم من آدم، و آدم خلقه اللّه من طین، و ما أعلم یا جویبر لأحد علیک الیوم فضلا إلّا من کان أتقی للّه و أطوع، ثمّ قال له: انطلق إلی زیاد بن لبید أشرف بنی بیاضة الأنصار حسبا و قل له: إنّی رسول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) إلیک، یقول لک: زوّج جویبر ابنتک الدلفاء،

ص:153

فذهب فقاله له، فقال له:لا نزوّج فتیاننا إلّا أکفاءنا من الأنصار، فانصرف جویبر فسمعت بنته فی خدرها ذلک، فأرسلت إلی أبیها ما هذا الکلام الذی سمعته منک، ما کان جویبر یکذب علی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فجاء زیاد إلی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقال له: إنّا لا نزوّج إلّا أکفاءنا من الأنصار، فقال (صلی الله علیه و آله) له: جویبر مؤمن و المؤمن کفو المؤمنة فزوّجه، فرجع و قال لابنته ما قاله النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقالت له: إنّک إن عصیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) کفرت فزوّجه و هیّأ له منزلا و فراشا و لباسا و أدخل جویبر علیها، فما کلّمها ثلاث لیال و کان مشتغلا بالعبادة إلی طلوع الفجر حتّی تخرج للصّلاة شکرا للّه تعالی، ثمّ إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) خرج فی غزوة و خرج جویبر معه فاستشهد فما کان فی الأنصار أیّم أنفق منها بعد جویبر»(1).

و فی خبر ابی بکر الحضرمی عن الصادق (علیه السلام) «إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) زوّج المقداد ضباعة ابنة الزّبیر بن عبد المطّلب، و إنّما زوّجه لتتّضع المناکح و لیتأسّوا به (صلی الله علیه و آله) و لیعلموا أنّ أکرمهم عند اللّه أتقاهم»(2).

(فلا یجوز للمسلمة التزویج بالکافر)

مطلقا بلا خلاف فیه، و یشهد لذلک قوله تعالی:{یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی

ص:154


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 339ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 344ح1

الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ}(1) فان النهی فی مرحلة البقاء یلازم النهی فی مرحلة الحدوث ان لم یکن ذلک اولی.

کما و قد دلت علیه روایات متعددة، کصحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أسلمت امرأة و زوجها علی غیر الإسلام فرّق بینهما»(2) و غیرها.

(و لا یجوز للناصبی التزویج بالمؤمنة)

و کذا عکسه، و الاخبار بذلک مستفیضة کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته، عن النّاصب الذی قد عرف نصبه و عداوته هل یزوّجه المؤمنة و هو قادر علی ردّه و هو لا یعلم بردّه قال: لا یتزوّج المؤمن الناصبة و لا یزوّج الناصب المؤمنة، و لا یتزوّج المستضعف مؤمنة»(3).

و صحیح الفضیل بن یسار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال له الفضیل أزوّج الناصب؟ قال: لا و لا کرامة، قلت: جعلت فداک و اللّه إنّی لأقول هذا و لو جاء لی ببیت ملآن دراهم ما فعلت»(4) وغیرهما.

ص:155


1- الممتحنة: 10
2- وسائل الشیعة 14: 421 الباب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 349ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 349ح8

(و یجوز للمسلم التزویج متعة أو استدامة کما مرّ بالکافرة) کما مرّ مفصلا.

(و هل یجوز للمؤمنة التزویج بالمخالف) من أی فرق الإسلام کان (قولان)

أحدهما: المنع لما ارسل عن الصادق (علیه السلام) عن النبی ص:«المؤمنون بعضهم أکفاء بعض»(1) دل بمفهومه علی أن غیر المؤمن لا یکون کفوا للمؤمنة. وفیه: ان الظاهر من عنوان المؤمن هو من آمن بالله جل وعلا و الرسول (صلی الله علیه و آله) مضافا الی ضعف الروایة.

و لمعتبر الفضیل بن یسار عن الصادق ع: «إن العارفة لا توضع إلّا عند عارف»(2). و فیه: انه محمول علی الاستحباب لما دل علی الجواز صریحا مما سیاتی حملا للظاهر علی الاظهر.

 و لصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال: تزوَّجوا فی الشُّکَّاک و لا تزوّجوهم لأنَّ المرأة تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه»(3).

وفیه: ان سیاق الصحیح للارشاد وحرمته تکون تکلیفیة من باب ان مقدمة الحرام حرام و الکلام عن صحة العقد و فساده.

ص:156


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 337ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 350ح11
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح24

الثانی: الجواز علی کراهیة اختاره المفید و المحقق ابن سعید و یشهد للجواز الاخبار المستفیضة منها صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «بم یکون الرّجل مسلما یحلّ مناکحته و موارثته؟ و بم یحرم دمه؟ فقال: یحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحلّ مناکحته و موارثته»(1)  و غیره من النصوص الصریحة فی الجواز.

و یشهد للکراهة خبر الفضیل و فیه «قال: فأزوّجها الرّجل غیر النّاصب و لا العارف؟ فقال: غیره أحبّ إلیّ»(2) و هو ظاهر فی الکراهة لکنه ضعیف سندا.

نعم صحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم «و لا یتزوّج المستضعف المؤمنة» یدل علی الکراهة.

 (اما العکس فجائز لأنّ المرأة تأخذ من دین بعلها)

کما تقدم فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال: «تزوَّجوا فی الشُّکَّاک و لا تزوّجوهم لأنَّ المرأة تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه»(3).

حصیلة البحث:

ص:157


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 303ح23
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح21
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح24

الکفاءة من حیث الدّیانة لا من حیث الشّرف و الرّفعة معتبرةٌ فی النّکاح، فلا یجوز للمسلمة التّزوج بالکافر، و لا یجوز للنّاصب التّزوج بالمؤمنة و کذا العکس، و یجوز للمؤمنة التّزوج بالمخالف لکنه یحرم اذا کان مقدمة للحرام و منه فساد العقیدة بخلاف العکس لأنّ المرأة تأخذ من دین بعلها فلا یترتب علیه فعل الحرام.

لیس التمکن من النفقة شرطا فی صحّة العقد

(الخامسة عشرة: لیس التمکن من النفقة) قوة أو فعلا (شرطا فی صحة العقد)

لقوله تعالی {وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضلهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ}.

و اما صحیح أبان، عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام): «الکفو أن یکون عفیفا و عنده یسار»(1) فبقرینة الایة المبارکة و ما تقدم من قصة جویبر محمول علی مرتبة من المراتب و الّا فهو مخالف للقران.

ثم إن کانت عالمة بفقره لزم العقد و إلّا فقال الشهید الثانی «ففی تسلطها علی الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما لزوم التضرر ببقائها معه کذلک المنفی بالآیة و

ص:158


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 347ح1 والتّهذیب فی أوّل کفاءته 11 من نکاحه عن محمّد بن فضیل، عمّن ذکره عنه (علیه السلام)، و فی 3 عن أبان عن محمّد بن الفضیل الهاشمی.

الروایة(1) و أن النکاح عقد لازم و الأصل البقاء و لقوله تعالی{وإِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرة} و هو عام و هو الأجود و الوجهان آتیان فیما إذا تجدد عجزه ...و الأقوی عدم شرطیته مطلقا».

قلت: لا دلیل علی شرطیته و اما قوله تعالی {ما جعل علیکم فی الدین من حرج} فاجنبی عن اثبات حق الفسخ لها لانه فی مقام رفع الحکم الحرجی لا اثبات حکم, و مثله حدیث لا ضرر لا دلالة فیه علی اثبات حکم.

(نعم هو شرط فی وجوب الإجابة)

لارتفاع وجوب الاجابة اذا کان حرجیا لقوله تعالی {ما جعل علیکم فی الدین من حرج} و لحدیث لا ضرر الدال علی نفی الحکم الضرری.

حصیلة البحث:

لیس التّمکّن من النّفقة شرطاً فی صحّة العقد، نعم هو شرطٌ فی وجوب الإجابة اذا کان حرجیا .

ص:159


1- المراد منهما: ایة نفی الحرج و حیث لا ضرر ولا ضرار.

کراهة تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر

(السادسة عشرة: یکره تزویج الفاسق)

و استدل للکراهة فی الفاسق بأنّه غیر مرضیّ الدّین، کما هو المفهوم عرفا من صحیح إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ قال: «کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام) فی التزویج فأتانی کتابه بخطّه: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه {إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ}(1) .

و فیه: انه استدلال بمفهوم اللقب و لا حجیة فیه , نعم یدل بالمنطوق علی کراهة رد المرضی دینه وخلقه و اما غیره فلا کراهة فی رده.

(خصوصا شارب الخمر)

کما فی صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عنه (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «شارب الخمر لا یزوّج إذا خطب»(2).

و فی مرفوع أحمد بن محمّد عن الصادق (علیه السلام) «من زوّج کریمته من شارب خمر فقد قطع رحمها»(3) و غیرهما.

ص:160


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 347ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 348ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 347ح1

هذا و ذهب بعض العامة إلی عدم جواز تزویج الفاسق مطلقا إلّا لمثله لقوله تعالی {أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لٰا یَسْتَوُون}(1).

و فیه: ان سیاق الایتین التی تلیها صریحتان فی ان المراد من الفاسق هو الکافر و یکفی احتماله فقال تعالی { أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوی نُزُلاً بِما کانُوا یَعْمَلُون * وأَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها أُعِیدُوا فِیها وَ قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ}(2) قال الشیخ: ای العذاب الذی کنتم به تجحدون فی دار الدنیا و لا تصدقون به(3) ثم لو سلمنا شمول الایة لکل فاسق ولو لم یکن کافرا فالمراد من عدم الاستواء فی دار الاخرة لا دار الدنیا حیث فصلت الایة التی تلیها ذلک {أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا ..}{وأَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا}.

حصیلة البحث:

یکره رد المرضی دینه وخلقه و یکره تزویج شارب الخمر.

ص:161


1- السجدة ایة 18
2- السجدة ایة 19- 20
3- التبیان فی تفسیر القرآن، ج 8 ص: 30

حکم التعریض بالعقد لذات البعل

(السابعة عشرة: لا یجوز التعریض بالعقد لذات البعل)

قیل: اتفاقا, و لما فیه من الفساد . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمة الحرام حرام .

(و لا للمعتدّة رجعیّة) لأنها فی حکم الزوجة فهی کذات البعل.

(و یجوز فی المعتدة بائنا) کالمختلعة (التعریض من الزوج و غیره) لاصالة الجواز قال تعالی فیها { وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ، وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ}.

 (و التصریح منه) و هو الإتیان بلفظ لا یحتمل غیر إرادة النکاح (إن حلت له فی الحال) قیل: بأن تکون علی طلقة أو طلقتین و إن توقف الحل علی رجوعها فی البذل.

قلت: إنّما یتوقّف حلّ رجوعه إلیها علی رجوعها فی البذل، و أمّا الحلّ بالعقد کما هو محلّ البحث فلا یتوقّف، فیمکن للزّوج العقد علیها فی العدّة مع عدم رجوعها فی البذل.

ص:162

(و یحرم) التصریح منه (إن توقف) حلها له (علی المحلل) لما فیه من الدعوة الی الحرام . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمة الحرام حرام .

(و کذا یحرم التصریح فی العدة من غیره مطلقا) اذا کان مقدمة للحرام .

(و یحرم التعریض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج و یجوز من غیره)

قیل: لأنّ حرمتها علی الزّوج المطلّق دون غیره ,لما فیه من الدعوة الی الحرام . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمة الحرام حرام .

حصیلة البحث:

لا یجوز التّعرّض بالعقد لذات البعل اذا کان مقدمة للحرام و مثلها المعتدّة رجعیّةً، و یجوز فی المعتدّة بائناً التّعریض من الزّوج و غیره و التّصریح منه إن حلّت له فی الحال، و تحرم إن توقّف علی المحلّل اذا کان مقدمة للحرام و کذا یحرم التّصریح من غیره مطلقاً اذا کان مقدمة للحرام، و یحرم التّعریض للمطلّقة تسعاً للعدّة من الزّوج اذا کان مقدمة للحرام و یجوز من غیره.

ص:163

حرمة الخطبة بعد اجابة الغیر

(الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد اجابة الغیر)

و استفید ذلک من التعلیل الوارد فی الخمر و المیسر قال تعالی {إِنَّمٰا یُرِیدُ الشَّیْطٰانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ} بان کل ما یوجب ان یوقع بین الناس العداوة والبغضاء فهو حرام .

و فیه: انه لو کانت الایة ظاهرة فی التعلیل صح ذلک لکن ظاهر الایة کونه من باب الحکمة.

(و لو خالف و عقد صح)

لانه لو قلنا بالحرمة فهی تکلیفیة و لا تلازم بینها و بین بطلان العقد.

(و قیل تکره الخطبة)

و لا دلیل علیه من طریقنا نعم ورد ذلک من طریق العامة فعن أبی هریرة، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا یخطب الرّجل علی خطبة أخیه»(1) وایضا عن ابن عمر، عنه (صلی الله علیه و آله) «لا یخطب أحدکم علی خطبة أخیه، و لا یبع علی بیع أخیه إلّا بإذنه»(2).

ص:164


1- سنن أبی داود -کراهیة أن یخطب الرّجل علی خطبة أخیه
2- سنن أبی داود -کراهیة أن یخطب الرّجل علی خطبة أخیه

حصیلة البحث:

تحرم الخطبة بعد إجابة الغیر اذا کان مقدمة للحرام و لو خالف و عقد صحّ.

کراهة العقد علی القابلة المربیة

(التاسعة عشرة: یکره العقد علی القابلة المربیة)

یشهد للکراهة و عدم الحرمة صریح موثق إبراهیم بن عبد الحمید: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن القابلة تقبل الرّجل أرله أن یتزوّجها فقال: إن کان قبّلته المرة و المرّتین و الثلاثة فلا بأس و إن کانت قبّلته و ربّته و کفّلته فإنّی أنهی نفسی عنها و ولدی- و فی خبر آخر-: و صدیقی»(1) فان قوله (علیه السلام) «فإنّی أنهی نفسی عنها و ولدی» صریح فی الکراهة.

 و یدل علی عدم الحرمة ایضا صحیح البزنطی قلت للرّضا (علیه السلام): «یتزوّج الرّجل المرأة قبّلته، فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه علیه من ذلک»(2).

ص:165


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح32
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح29

و علی الکراهة یحمل ما فیخبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یتزوّج المرأة الّتی قبّلته و لا ابنتها»(1).

و خبر جابر، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «الرّجل یتزوّج قابلته، قال: لا و لا ابنتها»(2).

و اما خبره الاخر عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن القابلة أ یحلّ للمولود أن ینکحها، فقال: لا و لا ابنتها هی بعض أمّهاتها»(3).

و مرسلة الکلینی عن معاویة بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إن قبّلت و مرّت، فالقوابل أکثر من ذلک، و إن قبلت و ربّت حرمت علیه»(4) ورواها الفقیه مرسلا ایضا(5).

و خبر أبان، عن إبراهیم، عنه (علیه السلام): «إذا استقبل الصبیّ القابلة بوجهه حرمت علیه و حرم علیه ولدها»(6) الظاهرة فی حرمتها و ابنتها و به افتی فی المقنع: «لا تحل

ص:166


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح30
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 447ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 447ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 447ح1
5- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 410
6- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 447ح1

القابلة للمولود و لا ابنتها و هی کبعض أمهاته» فمضافا لضعف اسنادها واعراض الاصحاب عنها لا تعارض ما تقدم من الموثق و الصحیح.

(و یکره أن یتزوّج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته لأمّها، أما قبل تزویجه فلا کراهة)

و یشهد للکراهة صحیح أبی همّام إسماعیل بن همّام قال أبو الحسن (علیه السلام): «قال محمّد بن علیّ علیهما السّلام فی الرّجل یتزوّج المرأة و یزوّج بنتها ابنه فیفارقها و یتزوّجها آخر بعد، فتلد منه بنتا؟ فکره أن یتزوّجها أحد من ولده لأنّها کانت امرأته فطلّقها فصار بمنزلة الأب و کان قبل ذلک أبا لها»(1).

و صحیح صفوان بن یحیی عن زید بن الجهم الهلالیّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یتزوّج المرأة و یزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن کانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس»(2) و زید بن الجهم و ان کان مهملا الّا ان الراوی عنه صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع و عمل به الکافی(3).

هذا و الاخبار الواردة فی جوازه مستفیضة منها صحیح عیص بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یطلّق امرأته، ثمّ خلف علیها رجل بعد، فولدت

ص:167


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 453ح20
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 430
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح4

للآخر هل یحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غیرها؟ قال: نعم، قال: و سألته عن رجل أعتق سریّة له ثمّ خلّف علیها رجل بعده، ثمّ ولدت للآخر، هل یحلّ ولدها لولد الذی أعتقها؟ قال: نعم»(1) و غیره.

و اما صحیح محمّد بن عیسی قال: «کتبت إلیه خشف أمّ ولد عیسی بن علیّ بن یقطین فی سنة 203، یسأل عن تزویج ابنتها من الحسین بن عبید: أخبرک یا سیّدی و مولای إن ابنة مولاک عیسی بن علیّ بن یقطین أملکتها من ابن عبید بن یقطین فبعد ما أملکتها ذکروا أنّ جدّتها أمّ عیسی بن علیّ بن یقطین کانت لعبید بن یقطین، ثمّ صارت إلی علیّ بن یقطین فأولدها عیسی بن علیّ فذکروا أن ابن عبید قد صار عمّها من قبل جدّتها أمّ أبیها أنّها کانت لعبید بن یقطین، فرأیک یا سیّدی و مولای أن تمنّ علی مولاتک بتفسیر منک و تخبرنی هل تحلّ له؟ فإن مولاتک یا سیّدی فی غمّ اللّه به علیم، فوقّع (علیه السلام) فی هذا الموضع بین السطرین: إذا صار عمّا لا تحلّ له؟ و العمّ والد و عمّ»(2) فمجمل ولذا قال الشیخ فیه: و یحتمل أن یکون الخبر إنّما صار عمّها لأنّ جدّتها حیث کانت لعبید بن یقطین ولد منه الحسین بن عبید بن یقطین، و لیس فی الخبر أنّ الحسین کان من غیرها، ثمّ لما أدخلت إلی علیّ بن یقطین ولدت منه أیضا عیسی فصارا أخوین من جهة الأمّ و ابنی عمّین من جهة الأب، فإذا رزق عیسی بنتا کان أخوه هذا الحسین بن عبید من قبل امّه

ص:168


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 399ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 456ح34

عمّا لها، و لو کان الحسین بن عبید مولودا من غیرها لم تحرم بنت عیسی علیه علی وجه، لأنّه یکون ابن عمّ لا غیر.

و علی فرض ظهوره فی الحرمة معارض بصحیح العیص و غیره و قوله تعالی {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} یشهد للأولی اما مرجحا او مرجعا.

(و) یکره (أن یتزوج بضرة الأم مع غیر الأب لو فارقها الزوج)

کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «ما أحبّ للرّجل المسلم أن یتزوّج ضرّة کانت لأمّه مع غیر أبیه»(1) و به افتی الفقیه(2).

حصیلة البحث:

یکره العقد علی القابلة المربّیة، و أن یزوّج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته، أمّا قبل تزویجه فلا کراهیة، و أن یتزوّج بضرّة الأمّ مع غیر الأب لو فارقها الزّوج.

العشرون: نکاح الشغار باطل

(العشرون: نکاح الشغار باطل و هو أن یزوّج کل من الولیّین الآخر علی أن یکون بضع کلّ واحدة مهرا للأخری)

ص:169


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 472ح103
2- الفقیه (ح 14 من أخبار باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح)

و یکفی لبطلانه عدم الدلیل علی مشروعیته مضافا الی ورود النهی عنه ففی مرسل ابن بکیر عن الصّادق أو عن الباقر علیهما السّلام: «نهی عن نکاح المرأتین لیس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، و قال: لا یحلّ أن ینکح واحدة منهما إلّا بصداق، أو نکاح المسلمین»(1).

و خبر غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا جلب و لا جنب و لا شغار فی الإسلام، و الشغار أن یزوّج الرّجل ابنته أو أخته و یتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أخته و لا یکون بینهما مهر غیر تزویج هذا هذا، و هذا هذا»(2).

قلت: یحتمل أن یکون کلام النّبیّ (صلی الله علیه و آله) إلی «فی الإسلام» و التفسیر منه (علیه السلام) أو من الرّواة.

حصیلة البحث:  نکاح الشّغار باطلٌ .

ص:170


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 360ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص:362ح2

(الفصل الرابع فی نکاح المتعة)

و لا خلاف فی شرعیّته

(و لا خلاف فی شرعیّته)

أوّلا بین العامّة و الخاصّة بل من ضرورات مذهبهم، و إن ادّعی الأوّلون بعضهم نسخه و بعضهم تحریم عمر له.

(و القرآن مصرّح به)

و یدل علی ذلک قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً}(1).

وکذلک السنة الشریفة فأحادیثنا فی ذلک متواترة بل و أحادیث غیرنا کذلک.

فمن أحادیثنا صحیح زرارة: «جاء عبد اللّه بن عمیر اللیثی إلی ابی جعفر (علیه السلام) فقال: ما تقول فی متعة النساء؟ فقال: احلّها اللّه فی کتابه و علی سنّة نبیه، فهی حلال إلی یوم القیامة فقال: یا أبا جعفر مثلک یقول هذا و قد حرّمها عمر و نهی

ص:171


1- النساء: 24

عنها؟ فقال: و ان کان فعل، فقال: فانی اعیذک باللّه من ذلک ان تحل شیئا حرّمه عمر فقال له: فانت علی قول صاحبک و انا علی قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فهلمّ ألاعنک ان الحق ما قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) و ان الباطل ما قال صاحبک ...»(1) و غیره.

و من احادیث غیرنا ما رواه البخاری و مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الاکوع قالا: «خرج علینا منادی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فقال: ان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قد اذن لکم ان تستمتعوا، یعنی متعة النساء»(2).

و بعد اتفاق السنّة الشریفة من کلا الطرفین علی ذلک لا معنی للإشکال فی دلالة الآیة الکریمة بدعوی ان الاستمتاع لیس بمعنی عقد التمتع بل بمعنی الدخول المتحقق فی العقد الدائم و ان الآیة بصدد بیان ان الدخول موجب لاستحقاق المهر کاملا(3) ان هذا لا یجدی بعد دلالة السنّة الشریفة و اتفاق المسلمین علی ذلک(4).

(و دعوی نسخه لم تثبت)

ص:172


1- وسائل الشیعة 14: 437 الباب 1 من أبواب المتعة الحدیث 4
2- صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة الرقم 1405، صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب نهی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) عن نکاح المتعة آخرا الرقم 5117.
3- احکام القرآن لأبی بکر الجصاص 2: 184 و تفسیر القرطبی 5: 129 و تفسیر الرازی 10:51.
4- من جملة من نقل الاتفاق علی اباحة المتعة فی صدر الإسلام الفخر الرازی فی تفسیره مفاتیح الغیب 10: 51.

بل ان حصول ذلک فی زمن النبی (صلی الله علیه و آله) مقطوع العدم , وان لم یکن مقطوع العدم فهو مشکوک فیه، و معه یجری استصحاب عدم النسخ الذی هو حجة لدی الجمیع بما فی ذلک المنکر لحجیة الاستصحاب فی باب الاحکام الکلیة.

(و تحریم بعض الصحابةإیاه)

فنقل الرازی فی تفسیره ان الخلیفة الثانی قال فی خطبته: «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم انا انهی عنهما و اعاقب علیهما»(1),و مثله نقل غیره(2).

ص:173


1- تفسیر مفاتیح الغیب للرازی 10: 52 و قد روی المضمون المذکور البیهقی فی سننه 7: 206. و نقل فی الصفحة نفسها من تفسیره عن عمران بن الحصین: «نزلت آیة المتعة فی کتاب اللّه تعالی و لم تنزل بعدها آیة تنسخها و امرنا بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و تمتعنا بها و مات و لم ینهنا عنه، ثم قال رجل برأیه ما شاء». و نقل فی الصفحة نفسها من تفسیره عن الطبری فی تفسیره عن علی بن ابی طالب (علیه السلام): «لو لا ان عمر نهی الناس عن المتعة ما زنی الّا شقی».
2- روی مسلم فی باب نکاح المتعة فی صحیحة الرقم 1409 عن ابی نضرة قال: «کنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما». و روی أحمد فی مسنده 3: 325: «تمتعنا متعتین علی عهد رسول اللّه: الحج و النساء فنهانا عنهما عمر فانتهینا». و روی احمد فی مسنده أیضا 2: 95 عن عبد اللّه بن عمر الذی کان یفتی بجواز التمتع: «کیف تخالف أباک و قد نهی عن ذلک؟ فقال لهم: ویلکم ألا تتقون ... أ فرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أحق أن تتبعوا سنّته أم سنّة عمر».

(تشریع)

محرم و لا ینفع بعد ما کان نسخ الاحکام حقا خاصا بالنبی (صلی الله علیه و آله) و فی عصره لوضوح ان حلاله حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة(1).

و من الجرأة علی اللّه تعالی مقالة من اجاب: «ان مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیة لیس ببدعة»(2) فان اللّه سبحانه یقول عن نبیّه: {وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْیٌ یُوحی(3)، قُلْ مٰا یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا

ص:174


1- ورد هذا المضمون فی صحیحة زرارة التی رواها الشیخ الکلینی فی الکافی 1: 58.
2- الجواب المذکور نقله القوشجی فی شرحه علی تجرید الاعتقاد: 374 فی مقام الدفاع عن الخلیفة الثانی- الذی صعد المنبر و قال: ایها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللّه انا انهی عنهن و احرّمهن و اعاقب علیهن و هی متعة النساء و متعة الحج و حیّ علی خیر العمل- من دون تعلیق علیه.
3- النجم: 3- 4

یُوحیٰ إِلَیَّ}(1) و فی مقابله یقال: ان النبی مجتهد کبقیة أفراد البشر دون أی فرق {کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوٰاهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلّٰا کَذِباً}(2).

و اما ما قیل فی الرد علی مشروعیة المتعة: «سمی الزنا سفاحا لانتفاء احکام النکاح عنه من ثبوت النسب و وجوب العدة و بقاء الفراش، و لما کانت هذه المعانی موجودة فی المتعة کانت فی معنی الزنا»(3).

قلنا: هذه المناقشة باطلة بعد ثبوت المشروعیة فی بدایة الشریعة بالاتفاق. مضافا الی اعتبار الامور الثلاثة «ثبوت النسب و وجوب العدة و بقاء الفراش» فی الزواج المؤقت کالدائم.

و إذا قیل: ان ایجار المرأة نفسها کل فترة من الزمن لرجل یتنافی و الاحصان المؤکد علیه فی الشریعة و یتلاءم مع السفاح.

بل جواز المتعة یتنافی مع قوله تعالی: {وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِین}(4) فان المتمتع بها لیست زوجة و لا ملک یمین فیکون الزواج بها من العدوان المحرم , علی ان التحریم الصادر من الخلیفة الثانی

ص:175


1- یونس: 15
2- الکهف: 5
3- القول المذکور هو للجصاص فی احکام القرآن 2: 186
4- المعارج: 29- 30

لم یکن من قبل نفسه بل هو مبیّن و منفّذ له، و إذا کان النهی قد نسبه إلی نفسه فهو بهذا المعنی(1).

قلنا: لا تنافی بین الزواج المؤقت و الاحصان إذا ما فهمنا شروطه کما ینبغی بل هو احصان شرعه الاسلام بشروطه الخاصة.

کیف و لو کان یلزم منه ذلک عاد الاشکال الی تشریعه الثابت فی عهد الرسول (صلی الله علیه و آله) جزما؟!

و لا منافاة لزواج المتعة مع الآیة الکریمة بعد ما کانت المتعة فردا حقیقیا للزواج له تمام خصوصیات الزواج الدائم الّا من بعض الجهات.

و اما قوله «ان التحریم الصادر من الخلیفة الثانی لم یکن من قبل نفسه بل هو مبیّن و منفّذ له» فیتنافی مع قول نفس الخلیفة الثانی «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم انا انهی عنهما و اعاقب علیهما»(2) وغیره مما سجله التاریخ کما تقدم.

ص:176


1- القول المذکور هو لمحمد رشید رضا فی تفسیر المنار 5: 13 .
2- تفسیر مفاتیح الغیب للرازی 10: 52 و قد روی المضمون المذکور البیهقی فی سننه ج: 7- 206 . و نقل فی الصفحة نفسها من تفسیره عن عمران بن الحصین: «نزلت آیة المتعة فی کتاب اللّه تعالی و لم تنزل بعدها آیة تنسخها و امرنا بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و تمتعنا بها و مات و لم ینهنا عنه، ثم قال رجل برأیه ما شاء». و نقل فی الصفحة نفسها من تفسیره عن الطبری فی تفسیره عن علی بن ابی طالب (علیه السلام): «لو لا ان عمر نهی الناس عن المتعة ما زنی الا شقی».

ثم انه یظهر من الصحیح الاتی استحباب التمتع لا کراهة ترکه ففی صحیح محمد بن بکر قال: «سالت ابا عبد الله (علیه السلام) عن المتعة فقال: إنّی لأکره للرّجل أن یموت و قد بقیت علیه خلّة من خلال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لم یأتها، فقلت له: فهل تمتّع النّبیّ (صلی الله علیه و آله) ؟ قال: نعم و قرء هذه الآیة و إذا أسرّ النّبی إلی بعض أزواجه حدیثا- إلی- ثیّبات و أبکارا»(1).

و عن رسالة متعة المفید عن الباقر (علیه السلام): «إنّ عبد اللّٰه بن عطاء المکّی سأل الباقر (علیه السلام) عن قوله تعالی «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلیٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِیثاً» فقال:إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) تزوّج بالحرّة متعة فاطّلع علیه بعض نسائه فاتّهمته بالفاحشة، فقال: إنّه لی حلال إنّه نکاح بأجل فاکتمیه فاطّلعت علیه بعض نسائه», قال و روی ابن بابویه بإسناده «أنّ علیّا (علیه السلام) نکح امرأة بالکوفة من بنی نهشل متعة»(2).

حصیلة البحث:

لا خلاف فی شرعیّة نکاح المتعة و القرآن مصرّحٌ به و دعوی نسخه لم یثبت و تحریم بعض الصّحابة إیّاه تشریعٌ مردودٌ علیه، بل هو مستحب .

ص:177


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 12ب2 استحباب المتعة ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 10ح21-22

و إیجابه کالدائم

(و إیجابه کالدائم)

اقول: حیث ان الزواج المؤقت من جملة العقود فلا یتحقق الّا بایجاب وقبول و باعتبار انه فرد من الزواج فیشمله ما تقدم اعتباره فی الزواج الدائم.

(و قبوله کذلک)

و من جملة صیغه المفهمة لایقاعه ان تقول المرأة: متعتک أو أنکحتک أو زوجتک نفسی بمهر کذا إلی أجل کذا ثم یقول الرجل: قبلت.

و من جملة صیغه ایضا ان یقول الرجل ما فی صحیح هشام بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعة؟ قال: تقول: «یا أمة اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا درهما- الخبر»(1) و غیره من النصوص المستفیضة.

(و تزید هنا ذکر الأجل و ذکر المهر)

و بطلانه عند عدم ذلک و ذلک لصحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تکون متعة الّا بأمرین: أجل مسمی و اجر مسمی»(2) و غیرها.

ص:178


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح5
2- وسائل الشیعة 14: 465 الباب 17 من أبواب المتعة الحدیث 1

و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف

(و حکمه کالدائم)

من الأحکام شرطا و ولایة و تحریما.

(إلّا ما استثنی)

من أن المتعة لا تنحصر فی عدد ومن عدم الاحتیاج إلی الطّلاق و عدم التّوارث علی القول به و کون عدّتها أقلّ، و عدم إیجابها للمحلّل أو الحرمة الأبدیّة, و ورد عدم جواز التزوّج دواما بجاریة عتق نصفها و جوازه متعة بجاریة عتق نصفها.

و لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة

(و لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة)

بل ما تراضیا علیه مما یتمول و قدره الصدوق فی المقنع بدرهم(1) و قد یتوهم دلالة صحیح أبی بصیر قال: «سألت أبا جعفر ( ع) عن متعة النّساء قال حلال و إنَّه

ص:179


1- المقنع ص113

یُجزئ فیه الدّرهم فما فوقه»(1) علی ذلک ودلالته من باب مفهوم اللقب ولا حجیة فیه وهو محمول علی المثال والاصل عدم الاشتراط.

و اما خبر محمّد بن النّعمان الأحول، عن الصّادق (علیه السلام) «عن أدنی ما یتزوّج به الرّجل متعة؟ قال: کفّین من برّ»(2) فمع ضعفه سندا فقد رواه الکافی بسند ضعیف ایضا لکن فیه: «کف من بر»(3) و لا عبرة به لضعفه.

(و کذا) لا تقدیر (فی الأجل)

قلة و کثرة کما هو الاصل و شذ قول بعض الأصحاب بتقدیره قلة بما بین طلوع الشمس و الزوال(4).

حصیلة البحث:

إیجاب عقد المتعة کالدّائم و قبوله کذلک و من جملة صیغه المفهمة لایقاعه ان تقول المرأة: متعتک أو أنکحتک أو زوجتک نفسی بمهر کذا إلی أجل کذا ثم یقول الرجل: قبلت, و من جملة صیغه ایضا ان یقول الرجل ما فی صحیح هشام

ص:180


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 457ح3
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 462
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 457ح2
4- الروضة البهیة ج2 کتاب المتعة ص104

بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعة؟ قال: تقول: «یا أمة اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا , و لابد من ذکر الأجل و ذکر المهر و ان لم یذکرهما یبطل، و حکمه کالدّائم فی جمیع ما سلف إلّا ما استثنی مثل: أن المتعة لا تنحصر فی عدد و من عدم الاحتیاج إلی الطّلاق و عدم التّوارث و کون عدّتها أقلّ، و عدم إیجابها للمحلّل أو الحرمة الأبدیّة و غیر ذلک , و لا تقدیر فی المهر قلّةً و کثرةً و کذا فی الأجل .

حکم ما لو وهبها المدة

(و لو وهبها المدّة قبل الدخول فعلیه نصف المسمّی)

عند المصنف , قال بذلک الشّیخ و تبعه القاضی و الحلیّ وادّعی الأخیر أنّ أصحابنا أجمعوا علیه قولا و عملا و رووه.

اقول: لکنّ المفید و الدّیلمیّ و ابن حمزة و الحلبیّین لم یتعرّضوا له أصلا، و استدلّ له الشیخ بخبر سمّاعة: «سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها ثمّ جعلته فی حلّ من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم: إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فإن خلّاها قبل أن یدخل بها ردّت المرأة علی الزوج نصف الصداق»(1) .

ص:181


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 261ح55

و فیه: ان الخبر ضعیف بمحمد بن سنان، و لم یروه الکافی و الفقیه و بذلک یظهر عدم صحة الاعتماد علیه و الأصل یقتضی عدم السقوط مطلقا سواء دخل بها ام لا لانها تستحق المهر کله بالعقد.

و لو أخلت بشی ء من المدّة قاصّها

(و لو أخلت بشی ء من المدّة قاصّها)

من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن یبسط المهر علی جمیع المدة و یسقط منه بحسابه حتی لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر, و لو کان المانع الحیض لم یسقط باعتباره شی ء لانه کالشرط الضمنی بخلاف المرض و الخوف من ظالم فانه یسقط کالاختیاری نظرا إلی أن المتعة نوع اجارة کما عبرت الایة المبارکة {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً}(1) و الحکم فی الاجارة واضح.

و یشهد لذلک ایضا صحیح إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام) الرّجل یتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتیه کلّ یوم حتّی توفیه شرطه أو یشترط أیّاما معلومة تأتیه فیها، فتغدر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها، فهل یصلح له أن یحاسبها علی ما لم تأته من الأیّام فیحبس عنها من مهرها بحساب ذلک؟ قال:نعم،

ص:182


1- النساء: 24

ینظر ما قطعت من الشّرط فیحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أیّام الطمث فإنّها لها، فلا یکون علیها إلّا ما أحلّ له فرجها»(1) وغیره.

حکم ما لو أخلّ بالأجل

(و لو أخلّ بالأجل انقلب دائما)

ذهب إلی الانقلاب الشیخ و الحلبیّان و القاضی و یستدل لهم بخبر أبان بن تغلب: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «کیف أقول لها إذا خلوت بها- إلی- قلت: فإنّی أستحیی أن أذکر شرط الأیّام، قال: هو أضرّ علیک، قلت: و کیف، قال: إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام و لزمتک النّفقة فی العدّة، و کانت وارثة و لم تقدر علی أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة»(2).

و موثقة عبد اللّه بن بکیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «ان سمی الاجل فهو متعة و ان لم یسم الاجل فهو نکاح بات»(3).

ص:183


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 461ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح3
3- وسائل الشیعة 14: 469 الباب 20 من ابواب المتعة الحدیث 1

و خبر هشام بن سالم: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ فقال ذلک أشدّ علیک ترثها و ترثک و لا یجوز لک أن تطلّقها إلّا علی طهر و شاهدین»(1).

اقول: المفهوم من هذه النصوص هو ان الصیغة اذا کان یمکن ان یقع بها العقد دائما و منقطعا - کصیغة زوجت و انکحت - فبذکر الاجل یقع العقد مؤقتا و بعدمه یقع دائما و لا یمکن ان یستفاد منه ان العقد ینقلب دائما مهما کانت الصیغة و لو مثل متعت، فانه لیس فی مقام البیان من هذه الناحیة و علی فرض الشک فهذا هو القدر المتیقن منها فلا دلالة فیها علی ما قالوا.

(أو بطل علی خلاف)

و الاقوی البطلان بعد عدم دلالة الاخبار علی الانقلاب و ذلک لأن شرط المتعة الأجل و المشروط عدم عند عدم الشّرط و أنّ العقود تابعة للقصود.

ص:184


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 267ح76 قلت: لیس المراد بالمرّة فیه الجماع مرّة، بل الظاهر کون مرّة فیه ظرفا ل «أتزوّج» یعنی أتزوّج متعة تارة مبهمة بدون ذکر الأجل بقرینة ذیله «قلت: ما نقول لها؟قال: تقول: أتزوّجک علی کتاب اللّٰه و سنة نبیّه (صلی الله علیه و آله) و اللّٰه ولیّی و ولیّک کذا کذا شهرا بکذا و کذا درهما علی أنّ لی اللّٰه علیک کفیلا لتفینّ لی- الخبر». فلم یذکر فیه سوی تعیین المدّة بدون عدد عمله، فیعلم أنه لم یکن فی ذاک المقام.

و أمّا ما ذهب الحلیّ إلیه من أنّ العقد لو کان بلفظ التمتّع فباطل و إن کان بلفظ التزویج، و الإنکاح ینقلب دائما. فلیس بصحیح وذلک لان العقود تابعة للقصود فاذا قصد التمتع و اتی بصیغة التزوج مع اقامة القرینة علی التمتع ینعقد موقتا کما تقدم فی صحیح هشام بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعة؟ قال: تقول: «یا أمة اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا درهما- الخبر»(1) و غیره من النصوص وکذلک العکس لو اتی بصیغة التمتع واراد الدوام انعقد دائما.

حکم تجدید العقد قبل انقضاء المدة

هذا و المعروف عدم صحة تجدید العقد علیها قبل انتهاء الاجل و استدل لذلک صاحب الجواهر(2) بوجوه ثلاثة:

1- ان العقد إذا کان یؤثر من حینه یلزم محذور تحصیل الحاصل، و ان کان یؤثر بعد انتهاء الاجل یلزم تأخر الاثر عن المؤثر، و هو مستحیل.

و اجیب: بان محذور تحصیل الحاصل یختص بالامور التکوینیة دون الامور الاعتباریة، و ما المانع من تأثیر العقد؟ فهو تأکید بالنسبة الی الحاصل بلحاظ الفترة الباقیة و تأسیس بلحاظ ما بعد انتهاء الاجل.

ص:185


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 455ح5
2- جواهر الکلام 30: 202

و فیه: ان العقد الجدید لا یفترض فیه التأکید بل ما هیته التأسیس و علیه فشموله لما هو حاصل باطل قطعا و بذلک یبطل فی الکل لان ما قصد لم یقع .

2- التمسک بمفهوم صحیحة ابی بصیر: «لا بأس ان تزیدک و تزیدها إذا انقطع الاجل فیما بینکما تقول لها استحللتک بأجل آخر برضا منها و لا یحلّ ذلک لغیرک حتی تنقضی عدتها»(1).

و فیه: انه لا یبعد نظر صحیحة ابی بصیر فی مفهومها الی انه یجوز بعد انتهاء الاجل تجدید العقد من دون توقف علی انتهاء العدة و لیست ناظرة إلی ما هو المقصود فی محل الکلام.

3- التمسک بروایة ابان بن تغلب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): جعلت فداک الرجل یتزوج المرأة متعة فیتزوجها علی شهر ثم انها تقع فی قلبه فیحب أن یکون شرطه أکثر من شهر فهل یجوز ان یزیدها فی اجرها و یزداد فی الایام قبل ان تنقضی ایامه التی شرط علیها فقال: لا، لا یجوز شرطان فی شرط. قلت: فکیف یصنع؟ قال: یتصدق علیها بما بقی من الایام ثم یستأنف شرطا جدیدا»(2).

ص:186


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح2

و فیه: ان روایة ابان و ان کانت تامة الدلالة الّا ان الکلینی قد رواها بطرق ثلاث تشترک جمیعا فی ابراهیم بن الفضل الهاشمی الذی لم تثبت وثاقته , و علیه فلم یسلم الّا الوجه الاول فالحکم بعدم الجواز هو الاقوی .

(و لو تبین فساد العقد)

اما بظهور زوج أو عدة أو کونها محرمة علیه جمعا أو عینا أو غیر ذلک من المفسدات فقد اختلف الاصحاب فی حکمه علی اقوال:

 الاول: أنها لا شی ء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل و اختاره المصنف حیث قال: (فمهر المثل مع الدخول) و جهلها حالة الوطء لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض و قد بطل المسمی فیثبت مهر مثلها فی المتعة المخصوصة.

و فیه: انه لوقلنا باحترام عملها فلها اجرة الوطی لا المهر ولعل المراد من صحیح حفص الاتی هذا المعنی .

ثانیها: أن لها ما أخذت و لا یلزمه أن یعطیها ما بقی اختاره المفید و الشیخ فی النهایة و لم یفرقا بین أن یکون عالمة أو جاهلةاستنادا إلی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «إذا بقی علیه شی ء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها و یحبس عنها ما بقی عنده»(1) .

ص:187


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 461ح2

و لا یخفی ان إطلاقه مقطوع البطلان و ذلک لانها إذا کانت عالمة تکون بغیّا و لا مهر لبغیّ اذ لا حرمة للزنا ولا یصح علیه العقد.

ثالثها: ان کانت عالمة فلا شی ء لها و ان کانت جاهلة فلها مجموع المسمی اختاره المحقق و جماعة و یشکل بان المسمی انما یلزم بالعقد الصحیح لا بالفاسد.

رابعها: أنه لا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه أقل الامرین من المسمی و مهر المثل لانها اقدمت علی الاقل لو کان المسمی اقل.

و فیه: ما تقدم فی الوجه السابق.

اقول: و حاصل ما تقدم أنه لا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه اجرة الوطی لا غیر.

و اما قبل الدخول فلا شی ء لها لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمی فإن کانت قد قبضته استعاده و إن تلف فی یدها ضمنته مطلقا و کذا لو دخل و هی عالمة بالفساد لأنها بغی و لا مهر لبغی و علی هذا یحمل خبر علیّ بن أحمد بن أشیم قال «کتب إلیه - یعنی أبا الحسن (علیه السلام) - الرّیّان بن شبیب الرّجل یتزوّج المرأة متعة بمهر إلی أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقی، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها إنّما زوّجته نفسها و لها زوج مقیم

ص:188

معها أ یجوز لها حبس باقی مهرها أم لا یجوز؟ فکتب لا یعطیها شیئا لأنّها عصت اللّٰه عزّ و جلّ»(1) بل هذا المعنی هو الظاهر من الخبر.

(و یجوز العزل عنها و ان لم یشترط)

و یدل علیه مطلقات جواز العزل بالأولویّة مثل موثق عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العزل، فقال: ذاک إلی الرّجل»(2)، ومثله صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) و زاد «یصرفه حیث شاء»(3) و غیره .

و یدل علیه فی خصوص المتعة صحیح ابن أبی عمیر و غیره قال: «الماء ماء الرّجل یضعه حیث شاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ینکره - و شدّد فی إنکار الولد»(4).

ص:189


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 461ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 504ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 504ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 464ح2

و یلحق به الولد و ان عزل

(و یلحق به الولد و ان عزل)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: أ رأیت إن حملت؟ قال: هو ولده»(1).

و فی صحیح ابن أبی عمیر و غیره قال: «الماء ماء الرّجل یضعه حیث شاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ینکره- و شدّد فی إنکار الولد-»(2)

و صحیح ابن بزیع: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل یتزوّج المرأة متعة و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها، فتأتی بعد ذلک لولد فینکر الولد- فشدّد فی ذلک و قال: یجحد، و کیف یجحد- إعظاما لذلک- قال الرّجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ینبغی لک أن تتزوّج إلّا مأمونة إنّ اللّٰه یقول: «الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً- الآیة»(3). قلت: و معنی «لا یطلب ولدها» العزل عنها.

و اما ما فی الصحیح عن عمر بن حنظلة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن شروط المتعة، فقال:یشارطها علی ما یشاء من العطیّة و یشترط الولد إن أراد و لیس بینهما

ص:190


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 464ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 464ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 269ح82

میراث»(1) فالمراد منه أنّ له أن یشترط العزل و أن یشترط الإفضاء فعبّر (علیه السلام) عمّا هو سبب أو کالسبب للولد علی ضرب من المجاز، لا أنّ له الخیار فی قبول الولد و ردّه.

و یجوز اشتراط السائغ فی العقد

(و یجوز اشتراط السائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلا أو نهارا أو شرط إتیانها مرّة أو مرارا فی الزمان المعیّن)

لعموم المؤمنین عند شروطهم و لصحیح عمّار بن مروان، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «رجل جاء إلی امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجک نفسی علی أن تلتمس منّی ما شئت من نظر و التماس، و تنال منّی ما ینال الرّجل من أهله إلّا أنّک لا تدخل فرجک فی فرجی، و تتلذّذ بما شئت فإنّی أخاف الفضیحة، قال: لیس له إلّا ما اشترط»(2).

قلت: لکن قوله فی الصحیح «أزوّجک نفسی» أعمّ من التمتّع بل ظاهره الدّوام وان رواه الکافی فی نوادر التمتّع، و أفتی التّهذیب بمضمونه فی خصوص المتعة، لکن

ص:191


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 270ح83
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 467ح9

لا مانع من حمله علی الأعمّ بأن تکون المرأة أرادت التستر فی الدّوام و خافت الحمل مع الوقاع فتشترط عدمه.

و صحیح إسحاق بن عمّار قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «الرّجل یتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتیه کلّ یوم حتّی توفیه شرطه أو یشترط أیّاما معلومة تأتیه فیها، فتغدر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها فهل یصلح له أن یحاسبها علی ما لم تأته من الأیّام فیحبس عنها من مهرها بحساب ذلک؟ قال: نعم- الخبر»(1).

و أمّا شرط الإتیان مرّة أو مرارا فی الزّمان المعیّن فیدل علیه موثق زرارة: «قلت له: هل یجوز أن یتمتّع الرّجل من المرأة ساعة أو ساعتین؟ فقال: الساعة و الساعتان لا یوقف علی حدّهما(2) و لکن العرد و العردین و الیوم و الیومین فی الثلاثة و أشباه ذلک»(3).

ص:192


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 461ح4
2- أی لیس لهما حدّ ینضبط بالحس عادة فلعلها انقضت فی أثناء المجامعة , و قوله: «و العرد» بالعین المهملة و الراء و هو کنایة عن المرة من الجماع. قیل: ویمکن أن یکون بالزاء المعجمة قال الفیروزآبادی:عزد جاریته کضرب جامعها.
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 459ح3

و فی صحیح خلف بن حمّاد: «أرسلت إلی أبی الحسن (علیه السلام): هل یجوز أن یتمتّع الرّجل بشرط مرّة واحدة، قال: نعم»(1).

و خبر القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّجل یتزوّج المرأة علی عرد واحد؟ فقال: لا بأس، و لکن إذا فرغ فلیحوّل وجهه و لا ینظر»(2). و ظاهرهما عدم اشتراط الزّمان المعیّن فی المرّة و المرّتین.

هذا و أمّا ما قد یقال من عدم إجزاء السّاعة و السّاعتین فلانّه لم یکن فی ذاک العصر ما یعین مضیّ ساعة و ساعتین، و أمّا فی هذه الأعصار فیصحّ، و تکون السّاعة و السّاعتان کالیوم و الیومین.

حصیلة البحث:

لو وهبها المدّة قبل الدخول فعلیه کل المسمّی، و لو أخلّت بشی ءٍ من المدّة قاصّها، و لو أخلّ بالأجل بطل، و لا یصح تجدید العقد علیها قبل انتهاء الاجل , و لو تبیّن فساد العقد فلا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه اجرة الوطی لا غیر، و یجوز العزل عنها و إن لم یشترط ذلک و یلحق به الولد و إن عزل، و یجوز اشتراط السّائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلًا أو نهاراً أو مرّةً أو مراراً فی الزّمان المعیّن .

ص:193


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 460ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 460ح5

و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان

(و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء)

أمّا عدم الطّلاق فیدل علیه صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإذا انقضی الأجل بانت منه بغیر طلاق- الخبر»(1) وغیره من النصوص المستفیضة.

و أمّا الإیلاء فلأنّ فیه الطّلاق، و لا طلاق فی المتعة. مضافا الی صحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) «لا ایلاء من الرّجل علی المرأة الّتی یتمتّع بها»(2).

(و لا لعان إلّا فی القذف بالزنا)

علی قول المرتضی و المفید(3) استنادا إلی أنها زوجة فیقع بها اللعان، لعموم قوله تعالی {وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ}(4) فإن الجمع المضاف یعم، و أجیب بأن العموم

ص:194


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح6
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 8 ح22
3-   الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - کلانتر)؛ ج 5، ص: 296
4-  البقرة ایة 227

مخصوص بالسنة، لصحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) «لا یلاعن الرّجل المرأة الّتی یتمتّع بها»(1) و غیره(2) .

لا نفقة للمتمتع بها

و استدل لذلک بما دلّ علی انها لا تطلّق و لا تورث و انما هی مستأجرة، و من المعلوم ان الاجیر لا نفقة له و انه لو کان لبان.

و یؤیده خبر هشام بن سالم: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة فقال: ذلک اشد علیک ترثها و ترثک و لا یجوز لک ان تطلقها الا علی طهر و شاهدین قلت: اصلحک اللّه فکیف أ تزوجها قال: ایاما معدودة بشی ء مسمّی مقدار ما تراضیتم به فاذا مضت ایامها کان طلاقها فی شرطها و لا نفقة و لا عدة لها علیک»(3) و دلالتها واضحة الّا ان سندها یشتمل علی موسی بن سعدان و عبد اللّه بن القاسم اللذین لم تثبت وثاقتهما.

ص:195


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 166ح17
2-   الوسائل کتاب اللعان باب 5 الحدیث 4
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 267ح76

حکم الارث فی العقد الموقت

(و لا توارث الّا مع شرطه)

ذهب إلیه الشّیخ و ابن حمزة، و ذهب العمانیّ و المرتضی إلی التوارث إلّا مع شرط نفیه، و ذهب القاضی إلی التوارث کالدّائم، و هو ظاهر الدّیلمی و ذهب الحلبیّ و الحلیّ إلی العدم و لو مع الشرط و هو ظاهر الصدوق و المفید(1).

و الروایات فی هذا المجال علی ثلاث طوائف:

الاولی: ما دلّ علی عدم الارث من دون تفصیل کصحیح ابن أبی عمیر وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابه، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بالرّجل یتمتّع بالمرأة علی حکمه، و لکن لا بدّ له من أن یعطیها شیئا لأنّه إن حدث به حدث لم یکن لها میراث»(2) و المراد من «إن حدث به حدث» الموت.

ص:196


1- النجعة ج9 کتاب النکاح ص 22
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 466ح5

و صحیح حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد اللّٰه بن عمرو، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- قلت:«فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثک»(1).

و مرسل الفقیه عن جابر الأنصاریّ أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) خطب فقال: «إنّ اللّٰه تعالی أحلّ لکم الفروج علی ثلاثة معان: فرج موروث و هو البتات، و فرج غیر موروث و هو المتعة، و ملک أیمانکم»(2) والبتات من البت بمعنی القطع والمراد به النکاح الدائم.

و یظهر من مرفوع علی بن ابراهیم القمّی: «إنّ أبا حنیفة قال لمؤمن الطّاق: آیة المیراث تنطق بنسخ المتعة، فأجابه بنقضه بتزوّج مسلم بذمّیّة دائما و موت الزّوج»(3) معلومیة عدم الارث فی المنقطع.

الثانیة: ما دلّ علی الارث مع الشرط کما فی صحیح البزنطی عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام):«تزویج المتعة نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث، ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن»(4).

ص:197


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 265ح68
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 466
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 450ح8
4- وسائل الشیعة 14: 485 الباب 32 من أبواب المتعة الحدیث 1

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و إن اشترطت المیراث فهما علی شرطهما»(1) ورواه الاستبصار بلفظ «و إن اشترطا المیراث»(2).

الثالثة: ما دل علی عدم الارث اشترط ام لم یشترط کما فی خبر سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّجل یتزوّج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال: لیس بینهما میراث اشترط أو لم یشترط»(3) وهو ضعیف سندا بالحسن بن موسی وحمله الشیخ علی انهما لا یتوارثان شرطا عدمه ام لا وانما لوشرطا التوارث توارثا(4) وهو کما تری حمل تبرعی.

 اقول: لا تعارض بین الطائفة الاولی و الطائفة الثانیة و انما تتعارض الطائفة الثانیة مع الثالثة و هو خبر سعید و هو ضعیف سندا فلا وثوق به فلا تعارض اصلا, و علی فرض التعارض یتساقطان و یلزم الرجوع إلی الطائفة الاولی لأنها بمنزلة العام الفوقانی، و من ثمّ تکون النتیجة ثبوت الارث عند اشتراطه .

و من هذا یتضح ضعف ما اختاره صاحب الجواهر من الحکم بعدم الارث حتی مع اشتراطه بدعوی ان مقتضی عقد التمتع عدم الارث، فاشتراطه مخالف لمقتضی

ص:198


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 264ح66
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 149ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 264ح67
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 265

العقد بل هو علی حد اشتراط ارث غیر الوارث المعلوم بطلانه بسبب مخالفته للکتاب و السنة(1).

و وجه الضعف: انه اتضح من خلال ما ذکرناه ان عقد التمتع لا یقتضی عدم الارث فی حالة عدم الاشتراط.

و أمّا موثقة محمد بن مسلم: «سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول فی الرجل یتزوج المرأة متعة انهما یتوارثان إذا لم یشترطا، و انما الشرط بعد النکاح»(2) الدالة علی التوارث ما لم یشترطا عدمه .

اقول: هذا صحیح بناء علی ان المقصود: اذا لم یشترطا عدم الارث، و اما اذا کان المقصود: إذا لم یشترطا الاجل کما حمله الشّیخ(3) و هو الصحیح فهی أجنبیة عن المقام .

و اما ما نقله الوسائل عن الفقیه من خبر زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «... و لا میراث بینهما فی المتعة إذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل»(4) فالظاهر کونه من کلام الصدوق حیث قال: «و روی موسی بن بکر، عن زرارة: سمعت أبا جعفر (علیه السلام)

ص:199


1- جواهر الکلام 30: 195
2- وسائل الشیعة 14: 486 الباب 32 من أبواب المتعة الحدیث 2
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح5
4- وسائل الشیعة 14: 487 2 الباب 32 من أبواب المتعة الحدیث 10

یقول:عدّة المتعة خمسة و أربعون یوما- کأنّی أنظر إلی أبی جعفر (علیه السلام) یعقد بیده خمسة و أربعین یوما- فإذا جاء الأجل کانت فرقة بغیر طلاق»، ثمّ قال: «فإن شاء أن یزید فلا بدّ من أن یصدقها شیئا قلّ أو کثر، و الصداق کلّ شی ء تراضیا علیه فی تمتّع أو تزویج بغیر متعة و لا میراث بینهما فی المتعة إذا مات واحد منهما فی ذلک الأجل. و له أن یتمتّع إن شاء و له امرأة و إن کان مقیما معها فی مصره»(1). فظنّ أنّ کلّ ذلک خبر زرارة، و الخبر یختم عند قوله «فرقة بعد طلاق» کما رواه الکلینی(2)  و ما بعده کلام الصدوق.

و یقع بها الظهار

(و یقع بها الظهار)

لکن قال الحلی بعدم وقوعه و اما غیره فبین مصرّح بوقوعه بها کالعمانی و المرتضی و الحلبیّین و بین مطلق لوقوعه بالزّوجة من غیر تقیید بالدّائم کالصدوق و الإسکافی و الشیخین و الدّیلمی و ابن حمزة و القاضی.

ص:200


1- الفقیه (فی 23 من أخبار متعته)، ج3، ص464
2- الکافی (فی باب عدّة المتعة، 101 من نکاحه)

و أمّا قول المختلف: (قول الصدوق و الإسکافیّ «لا یصحّ الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق» یدلّ علی أنّه لا یصحّ الظهار من المتمتع بها)(1) فغیر صحیح لإنّ الظاهر أنّ مرادهما أنّه کما یشترط فی صحّة الطلاق کون المرأة طاهرا فی غیر طهر المواقعة کذلک فی صحّة الظهار.

و یدل علی وقوعه عموم قوله تعالی {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِم} و المتمتّع بها من نسائهم.

و أمّا مرسل ابن فضّال عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق»(2) فقال الشیخ فیه: «المراد أنّ الظهار یراعی فیه جمیع ما یراعی فی الطلاق من الشاهدین و کون المرأة طاهرا»(3).

و بذلک یظهر ضعف ما قیل: «من ان المتبادر من المماثلة أن یکون فی جمیع الأحکام، و لأنّ المظاهر یلزم بالفئة أو الطلاق و هو هنا متعذّر»(4) فلیس الخبر کما قال: «الظّهار مثل الطّلاق» بل «لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق» أو «إلّا علی موضع الطلاق» والمراد به ما قاله الشیخ و هو ظاهر، ثمّ الظهار لیس فی

ص:201


1- مختلف الشیعة ج7، ص408
2- الکافی (فی 5 من أخبار ظهاره، 72 من طلاقه) و رواه الفقیه مرسلا فی أوّل ظهاره
3- التّهذیب (فی 19 من أخبار حکم ظهاره) .
4- الروضة البهیة ج2 ص 106

القرآن فیه إلزام بالفئة أو الطلاق بل بالکفّارة فقال تعالی {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَة} و إنّما الفئة أو الطلاق فی الإیلاء فقال تعالی {للَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ}.

عدة المتمتع بها

(و عدتها حیضتان)

عند المصنف و ذهب إلی الحیضتین الشّیخ و الدّیلمیّ و القاضی، و قیل: حیضة و نصف، ذهب إلیه الصّدوق فی المقنع والفقیه، و قیل: حیضة، ذهب إلیه زرارة والعمانیّ وهو الاقوی، و قیل: إنّها طهران، ذهب إلیه المفید و الحلبیّان و ابن حمزة و الحلیّ حیث قالوا: عدّتها قرءان و فسّروا القرء بالطّهر(1).

هذه الاقوال و اما الاخبار فعلی طوائف:

الطائفة الاولی: ما دل علی الحیضة او 45 یوما کما فی صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: «إن کانت تحیض فحیضة، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(2) و صحیح حماد بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد

ص:202


1- النجعة ج9 کتاب النکاح ص 26
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح1

اللّٰه بن عمرو، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: فقلت:کم عدّتها؟ قال: خمسة و أربعون یوما أو حیضة مستقیمة»(1).

الطائفة الثانیة: ما دل علی الحیضتین او 45 یوما کما فی صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المتعة، فقال: الق عبد الملک بن جریج فسله عنها فإنّ عنده منها علما، فلقیته فأملی علیّ منها شیئا کثیرا- إلی أن قال عنه:- و عدّتها حیضتان و إن کانت لا تحیض فخمسة و أربعون یوما، فأتیت بالکتاب أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فعرضت علیه، فقال: صدق، و أقرّ به. قال ابن أذینة: و کان زرارة بن أعین یقول: هذا، و یحلف أنّه لحقّ إلّا أنّه کان یقول: إن کانت تحیض فحیضة، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(2) وهنا زرارة یخطأ اسماعیل کما وانه منفرد بهذا المطلب , وعلیه فلا وثوق بها , نعم فی تفسیر العیّاشیّ فی {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} روی مرسلا عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) - إلی أن قال:- و لا تحلّ لغیرک حتّی تنقضی عدّتها، و عدّتها حیضتان»، و رواه فی الرّضوی أیضا والاولی مرسلة وکتاب الفقه الرضوی لا اعتبار به.

ص:203


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح6

الطائفة الثالثة: ما دل علی الحیضة ونصف کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «فإذا انقضت أیّامها و هو حیّ فحیضة و نصف، مثل ما یجب علی الأمة- الخبر»(1).

و فیه: ان عدة الامة حیضتان لا حیضة ونصف کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) قال: «عدّة الأمة حیضتان»(2) وغیره مما سیأتی. والظاهر ان المراد منه زمان حیضة ونصف وهو یساوی 45 یوما غالبا , وعلیه فلا وثوق لنا بهذا الخبر.

و أمّا الطّهران فلا شاهد له من الاخبار الّا انه یمکن إرجاعه إلی الحیضة وذلک لانه لا تصدق الحیضة بعد انقضاء أصل المتعة إلّا بحصول طهر قبله و طهر بعده، و هو المفهوم من التهذیب حیث استدلّ لقول المفید بصحیح زرارة «إن کانت تحیض فحیضة» وبه قال العمانیّ و الکافی و الشیخان فی المقنعة و التّهذیب، و الحلبیّان و ابن حمزة و الحلّی و قال به زرارة کما مرّ، عن ابن أذینة، و هو ظاهر الحمیریّ فی قربه و علیه فالاقوی ان عدتها حیضة واحدة.

و أمّا مرسلةالاحتجاج عن الحجّة (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة بشی ء معلوم و بقی له علیها وقت فجعلها فی حل ممّا بقی له علیها و إن کانت طمثت قبل أن یجعلها فی حل من أیّامها ثلاثة أیّام أ یجوز أن یتزوّجها رجل آخر بشی معلوم إلی وقت

ص:204


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح4

معلوم عند طهرها من هذه الحیضة أو یستقبل بها حیضة أخری؟ فأجاب (علیه السلام) یستقبل بها حیضة غیر تلک الحیضة، لأنّ أقلّ العدّة حیضة و طهارة» فضعیفة سندا و لا تعارض ما تقدم.

هذا و علی فرض التعارض بین الاخبار المتقدمة و تعذر الجمع العرفی یلزم الرجوع إلی المرجحات- موافقة الکتاب الکریم و مخالفة التقیة- ومع عدمها یتعین التساقط و الرجوع إلی الاصل، و هو یقتضی اعتبار الحیضتین للشک فی ترتب الاثر علی العقد الثانی قبل مضی ذلک فیستصحب عدمه. و لا مجال للرجوع إلی قوله تعالی: {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} لکونه ناظرا الی العموم الافرادی دون الاحوالی.

(و ان استرابت فخمسة و أربعون یوما)

یشهد لما قال ما تقدم من صحیح حماد بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد اللّٰه بن عمرو، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: فقلت: کم عدّتها؟ قال: خمسة و أربعون یوما أو حیضة مستقیمة»(1) و صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمی «وإن کانت لا تحیض فخمسة و أربعون یوما».

ص:205


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح4

و یدل علیه ایضا موثقة زرارة «علی نقل الکافی» قال: «عدّة المتعة خمسة و أربعون یوما- کأنّی أنظر إلی أبی جعفر (علیه السلام) یعقد بیده خمسة و أربعین- فإذا جاز الأجل کانت فرقة بغیر طلاق»(1).

الّا انه وردت اخبار اخری دلت علی 45 لیلة لا یوما کما فیموثق محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) «عدّة المتعة خمس و أربعون لیلة»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «و لیس علیها العدّة منه، و علیها من غیره خمس و أربعون لیلة- الخبر»(3).

و خبر البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام) قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): عدّة المتعة خمسة و أربعون یوما و الاحتیاط خمسة و أربعون لیلة»(4) و الخبر ضعیف سندا.

ص:206


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح3 و رواه الفقیه فی 23 من أخبار متعته و إسناده موسی بن بکر، عن زرارة، فلا بدّ أن یکون أحدهما « موسی بن بکر و ابن بکیر »   تحریفا، لکن عن نوادر أحمد الأشعریّ أنّه رواه عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) و لکن بلفظ «أربعون لیلة».
2- النوادر(للأشعری)، ص: 83ح186
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 149ح2
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح2

کما و انه هناک طائفة اخری دلت شهر و نصف کما فی صحیح زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: «إن کانت تحیض فحیضة، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(1).

و بمعناه صحیحه الاخر عن الباقر (علیه السلام) فی خبر و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلّقة علیها نصف ما علی الحرّة، و کذلک المتعة علیها مثل ما علی الأمة»(2).

اقول: و هذه الطائفة الثالثة یمکن ان تکون شاهد جمع بینها بان یکون الملاک فی العدة شهر و نصف وهو ینطبق علی 45 یوما وعلی 45 لیلة , فان صح فهو و الّا کان مقتضی القاعدة هو التخییر بینها کما هو واضح.

(و تعتدّ من الوفاة بشهرین و خمسة أیّام ان کانت أمة)

خلافا للصدوق و ابن إدریس و هو ظاهر الکلینی، بل فی کشف اللثام نسبته أیضا إلی التبیان و مجمع البیان و روض الجنان للشیخ أبی الفتوح(3)، فذهبوا إلی کون عدّة الأمة فی الوفاة کالحرّة، و تشهد لهم النصوص المعتبرة الاتیة و علیه فیقع

ص:207


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 458ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 465
3- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 32، ص: 315

التعارض بینها و بین ما دلت علی القول الاول من النصوص المعتبرة کما ستأتی و الترجیح للطائفة الاولی لشهرتها بین الاصحاب و مخالفتها للعامة(1) .

کما أنّ فی المسألة تفصیلا آخر و هو أنّ الأمة إن کانت أمّ ولد تکون کالحرّة فی الوفاة و غیر أمّ الولد تکون عدّتها نصفا, وسیأتی الجواب عنها .

(و بضعفها ان کانت حرّة)

خلافا للعمانیّ و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ من أنّ عدّة المتعة مطلقا شهران و خمسة أیّام .

و یشهد لکون عدة المتعة أربعة أشهر و عشرا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأة یتزوّجها الرّجل متعة، ثمّ یتوفّی عنها هل علیها العدّة؟ قال: تعتدّ أربعة أشهر و عشرا- الخبر»(2).

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذی تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، ثمّ قال: یا زرارة کلّ نکاح إذا مات عنها الزّوج

ص:208


1-  الوسائل ج22 ص 262
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464

فعلی المرأة حرّة کانت أو أمة أو علی أیّ وجه کان النکاح منه متعة أو تزویجا أو ملک یمین فالعدّة أربعة أشهر و عشرا- الخبر»(1).

و اما خبر علیّ بن یقطین عن أبی الحسن (علیه السلام): «عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها زوجها خمسة و أربعون یوما»(2) فضعیف سندا لا یعارض ما تقدم و لم یفت به احد و حمله الشیخ علی و هم الرّاوی بأن یکون سمعه فی عدّة المتعة من الحیّ فبدّله بالمیّت.

و مثله فی الضعف مرسل عبید اللّٰه بن علیّ الحلبیّ، عن أبیه، عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستّون یوما»(3) و حمله الشیخ علی ما إذا کانت المتمتّع بها أمة و لم تکن أمّ ولد.

و فیه: انه حمل تبرعی و یردّ هذا الحمل صحیح زرارة المتقدم فإنّه صرّح فیه «بان کلّ نکاح إذا مات عنها الزّوج تکون العدّة منه فی الموت أربعة أشهر و عشرا».

و صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «أنّ الأمة و الحرة إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»(4).

ص:209


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 157ح145
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 158ح146
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح1

هذا و استند الشیخ فی قوله: «و لم تکن ذات ولد» الی صحیح سلیمان بن خالد عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأمة: إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حیضتان أو شهران حتّی تحیض، قلت: فإن توفّی عنها زوجها؟ فقال:إنّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد: لا یتزوّجن حتّی یعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء»(1) .

و فیه: انه من مفهوم اللقب فانّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد ذلک و سکت عن غیرهن , وعلی فرض ظهوره لا یعارض صحیح زرارة الذی دلالته بالنص.

(و لو کانت حاملا فبأبعد الأجلین فیهما) ای فی الحرة والامة .

اما الحرة فیشهد له صحیح هشام بن سالمٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجلٍ کانت تحته امرأةٌ فطلّقها ثمّ مات عنها قبل أن تنقضی عدّتها قال تعتدّ أبعد الأجلین عدّة المتوفّی عنها زوجها»(2).

و صحیح جمیل بن درّاجٍ عن بعض أصحابه قال: «فی رجلٍ أعتق أمّ ولده ثمّ توفّی عنها قبل أن تنقضی عدّتها قال تعتدّ بأربعة أشهرٍ و عشرٍ و إن کانت حبلی اعتدّت بأبعد الأجلین»(3). و اما الامة فسیاتی الکلام عنها.

ص:210


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 12ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 172ح6

حصیلة البحث:

لا یقع بالمتمتع بها طلاقٌ و لا إیلاءٌ و لا لعانٌ و لا توارث إلّا مع شرطه، و یقع بها الظّهار، و عدّتها حیضة واحدة, و لو استرابت فشهر و نصف و هو ینطبق علی 45 یوما و علی 45 لیلة، و من الوفاة بأربعة أشهرٍ و عشرا سواء کانت أمة ام حرّة، و لو کانت حاملاً فبأبعد الأجلین فیهما .

(الفصل الخامس فی نکاح الإماء)

لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما

(لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما)

فلا یتصرفان فی ملکه بغیر إذنه لقبحه وللنصوص المعتبرة الاتیة.

(إلّا بإذن المولی أو إجازته)

کما دل علی ذلک صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجوز للعبد تحریر و لا تزویج و لا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه»(1).

ص:211


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح1

و صحیح زرارة عنه (علیه السلام): «سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده؟ فقال:ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بینهما، قلت: أصلحک اللّٰه إنّ الحکم بن عتیبة و إبراهیم النخعیّ و أصحابهما یقولون: إن أصل النکاح فاسد، و لا یحلّ إجازة السیّد له، فقال أبو جعفر (علیه السلام): أنّه لم یعص اللّٰه إنّما عصی سیّده، فإذا أجازه فهو له جائز»(1).

قلت: و بذلک یظهر بطلان ما قیل من وقوع العقد باطلا مطلقا.

هذا و یکفی فی إجازته سکوته مع علمه لصحیح معاویة بن وهب قال: «جاء رجل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: إنّی کنت مملوکا لقوم و إنّی تزوّجت امرأة حرّة بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقونی بعد ذلک أ فأجدّد نکاحی إیّاها حین أعتقت؟ فقال له: أ کانوا عالمین أنّک تزوّجت امرأة و أنت مملوک لهم؟ فقال: نعم و سکتوا عنّی و لم یغیّروا علیّ، فقال: سکوتهم بعد علمهم إقرار منهم، أثبت علی نکاحک الأوّل»(2).

و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام) قال: «فی رجل کاتب علی نفسه و ماله و له أمة و قد شرط علیه أن لا یتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها، فقال: لا یصلح له أن یحدث فی ماله إلّا الأکلة من الطعام، و نکاحه فاسد مردود، قیل: فإنّ سیّده علم بنکاحه و لم

ص:212


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح4

یقل شیئا، قال: إذا صمت حین یعلم بذلک فقد أقرّ، قیل: فإن المکاتب عتق أفتری أن یجدّد نکاحه أو یمضی علی النّکاح الأوّل؟ قال: یمضی علی نکاحه»(1).

و صحیح أبان بن عثمان أنّ رجلا یقال له: ابن زیاد الطائیّ، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت رجلا مملوکا فتزوّجت بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقنی اللّٰه عزّ و جلّ فأجدّد النکاح؟ فقال: کانوا علموا أنّک تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا و سکتوا و لم یقولوا لی شیئا؟ فقال: ذلک إقرار منهم أنت علی نکاحک»(2).

هذا و لو لم یرض لکن لم یقل له: لم أقبل، بل قال له طلّق، صح ایضا لأنّ قوله طلّق فیه دلالة التزامیّة علی رضاه بالعقد، کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السّلام «أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: إنّ عبدی تزوّج بغیر إذنی؟ فقال علیّ (علیه السلام) لسیّده: فرّق بینهما، فقال السیّد لعبده: یا عدوّ اللّٰه طلّق، فقال علیّ (علیه السلام): کیف قلت له؟ قال: قلت له:طلّق، فقال علیّ (علیه السلام) للعبد: أمّا الآن فإن شئت فطلّق و إن شئت فأمسک، فقال السیّد: یا أمیر المؤمنین أمر کان بیدی فجعلته بید غیری، قال: ذلک لأنّک حیث قلت له: طلّق أقررت له بالنّکاح»(3).

ص:213


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 477ح6
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 447
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 352ح64

و إذا کانا رقّا فالولد رقّ

(و إذا کانا رقّا فالولد رقّ) لأنه فرعهما و تابع لهما و یملکه المولی إن اتحد و إن کان کل منهما لمالک (یملکه المولیان أن أذنا لهما) فی النکاح (أو لم یأذن أحدهما) أی کل واحد منهما لأنه نماء ملکهما فلا مزیة لأحدهما علی الآخر و النسب لاحق بهما بخلاف باقی الحیوانات فإن النسب غیر معتبر و النمو و التبعیة فیه لاحق بالأم خاصة لانه نمو لها عرفا فی الحیوان و النص دال علیه کما تقدم فی صحیح ابن قیس(1), لکن ذهب الحلبیّ إلی أنّه لمولی الأمّ کنماء الحیوان و کذا القاضی فی مثل المسالة و هی: «ما لو کانا لواحد ثمّ باع المالک أحدهما و أقرّه المشتری علی نکاحه فحصل لهما ولد» و لا شاهد لهما.

(و لو أذن به أحدهما خاصّة فالولد لمن لم یأذن)

سواء کان مولی الأب أم مولی الأم و لا نص فی هذا الفرع .

قلت: ان کان الاذن فی اصل النکاح فلا دلالة فیه علی انصرافه عن نمائه وکذلک لو کان اذنه مطلقا و اما لو کان منصرفا عن نمائه فانه و ان فعل العبد حراما لتصرفه بالمال المشترک بلا اذن الّا انه مع ذلک کان سهم من اذن محفوظا له و حیث کان منصرفا عنه کان للواطی دون الشریک او بلا مالک لعدم الدلیل علی تملک

ص:214


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 85 ح4

الشریک لما زاد علی حصته هذا ما تقتضیه القاعدة و علی کلا التقدیرین یکون نصفه حرا . 

(و لو شرط أحد المولیین انفراده بالولد أو بأکثره صحّ الشرط)

لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و لأنه شرط لا ینافی النکاح.

و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ

(و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ)

للأخبار الکثیرة الدالة علیه سواء فی ذلک الأب و الأم کصحیح جمیل عن ابی عبد الله (علیه السلام): سألته عن الحرّ یتزوّج الأمة أو عبد یتزوّج حرّة؟ قال: فقال لی: لیس یسترقّ الولد إذا کان أحد أبویه حرّا إنّه یلحق بالحرّ منهما أیّهما کان أبا أو أمّا»(1).

و قول ابن الجنید بأنه لسید المملوک منهما إلّا مع اشتراط حریته تغلیبا لحق الآدمی علی حق الله تعالی(2) لا شاهد له.

ص:215


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 492ح4
2- الروضة البهیة ج2 ص108

و لو شرط مولی الرّقّ منهما رقّیته جاز

(و لو شرط مولی الرّقّ) منهما (رقّیته جاز) و صار رقا (علی قول مشهور)

بین الأصحاب ذهب إلیه الشّیخ و تبعه القاضی و الحلبیّان و ابن حمزة و الحلّی، و ذهب إلیه المفید فی خصوص الأمة.

(ضعیف المأخذ)

قیل: و مراده روایة أبی سعد، عن أبی بصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «لو أنّ رجلا دبّر جاریة، ثمّ زوجها من رجل فوطئها کانت جاریته و ولدها منه مدبّرین، کما لو أنّ رجلا أتی قوما فتزوّج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک»(1) الذی استدل به التّهذیب وقد دلت علی أن ولد الحر من مملوکة مملوک و حملها الشیخ علی الشرط جمعا بین الأخبار(2)، و هو حمل تبرعی لا شاهد له, والروایة ضعیفة سندا بابی سعد او سعید لا یمکن الاعتماد علیها و مثل هذه الروایة لا تصلح مؤسسة لهذا الحکم المخالف للأصل فإن الولد إذا کان مع الإطلاق ینعقد حرا فلا تأثیر فی رقیته للشرط لأنه لیس ملکا لأبیه حتی یؤثر شرطه کما لا یصح اشتراط رقیة

ص:216


1- الإستبصار ج 3، ص: 203ح5 والتهذیب ج 7، ص: 336 ح9 و فی سنده ابی سعید بدل ابی سعد.
2- التهذیب ج 7، ص: 336

من ولد حرا سیما مع ورود الأخبار الکثیرة بحریة من أحد أبویه حر و فی بعضها لا یملک ولد حر.

و قد یقال بعدم انحصار المأخذ بخبر ابی سعد فقد ورد ما یدل علی ذلک کما فی صحیح صفوان عن الحسن بن زیاد قلت له: «أمة کان مولاها یقع علیها، ثمّ بدا له فزوّجها ما منزلة ولدها، قال: منزلتها إلّا أن یشترط زوجها»(1).

و صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل زوّج جاریته رجلا و اشترط علیه أنّ کلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجها آخر فولدت؟ قال: إن شاء أعتق و إن شاء لم یعتق»(2).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل زوّج أمته من رجل و شرط له أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلک إلّا للأوّل، و هو فی الآخر بالخیار إن شاء أعتق و إن شاء أمسک»(3) و به عمل الفقیه(4).

ص:217


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 203ح6
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 204ح7
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 225ح42
4- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص116؛ باب العتق و أحکامه، ح13

و فی صحیح ابان عن عبد اللّه بن سلیمان فی خبر: «و سألته عن رجل یزوّج ولیدته من رجل، و قال: أوّل ولد تلدینه فهو حرّ فتوفّی الرّجل و تزوّجها آخر فولدت له أولادا، فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ و أمّا من الآخر فإن شاء استرقّهم»(1).

و فیه: ان هذه الاخبار تضمّنت أنّ ولد الأمة من زوج حرّ یکون رقّا لمولاها الّا اذا اشترط الزوج الحریّة، و هو غیر ما افتی به الشیخ و أتباعه فانهم افتوا بان الاصل الحریة الّا اذا اشترط المالک الرقیة و علیه فلا دلیل لهم.

نعم بموردها و هو: تزوّج الحرّ بالأمة دون العکس أفتی الإسکافی و الصدوق فی مقنعه کما أنّ المفید الذی هو الأصل فی شرط الرقیّة خصّه بالأمة، فقال «فإذا أراد الإنسان نکاح أمة غیره- إلی- فإن اشترط السیّد علی الرّجل فی العقد رقّ الولد کان ولده منها عبدا لسیّدها، و إن لم یشترط ذلک کان الولد حرّا- إلخ»(2).

اقول: و قول المفید لیس علیه دلیل من الأخبار، فإنّ الأخبار بین مطلق کصحیح جمیل عن ابی عبد الله (علیه السلام): «سألته عن الحرّ یتزوّج الأمة أو عبد یتزوّج حرّة؟ قال: فقال لی: لیس یسترقّ الولد إذا کان أحد أبویه حرّا إنّه یلحق بالحرّ منهما أیّهما کان أبا أو أمّا»(3) و غیره و بها عمل الکافی , و بین ما دلّ أنّ فی الأمة لو لم

ص:218


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 225ح43
2- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص506؛ باب 9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 492ح4

یشترط الحریّة یکون الولد تابعا للامّ، عمل بها المقنع و الإسکافی , و یرد المقنع و الإسکافی ان المشهور اعرض عن العمل بهذه الاخبار.

و أمّا فی العبد فقال المفید «وکذلک إذا تزوّج العبد بغیر إذن سیّده فالأولاد رقّ للسید، و إن کانت المرأة حرّة» فخصّه بما إذا کان بدون إذنه لا مع شرط، و به قال الإسکافیّ ایضا فقال: «إنّ العبد إذا تزوّج الحرّة کان ولده أحرارا». و إنّما عمّم الشیخ و تبعه الباقون، و لا دلیل لهم کما تقدم.

هذا و قد روی الفقیه فی التحلیل أیضا مثله فروی صحیح ضریس بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یحلّ لأخیه جاریته و هی تخرج فی حوائجه؟ قال: هی له حلال، قلت: أ رأیت إن جاءت بولد ما یصنع فیه؟ قال: هو لمولی الجاریة إلّا أن یکون قد اشترط علیه حین أحلّها له إنّها إن جاءت بولد منّی فهو حرّ، فإن کان فعل فهو حرّ، قلت: فیملک ولده؟ قال: إن کان له مال اشتراه بالقیمة»(1).

ثم روی صحیح زرارة(2) قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یحلّ لأخیه جاریته؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد؟ فقال: لیضمّ إلیه ولده و لیردّ علی الرّجل جاریته، قلت له: لم یأذن له فی ذلک، قال: إنّه قد أذن له و لا یأمن أن یکون

ص:219


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 469ح6 و هو صحیح بسند الکافی لا الفقیه.

ذلک»(1) و حمل الثانی علی الأوّل، فقال: المراد من قوله فی خبر زرارة «لیضمّ إلیه ولده» یعنی بالقیمة ما لم یقع الشّرط بأنّه حرّ».

اقول: بل الأوّل شاذّ کما تقدم و الثانی إطلاقه صحیح، و هو معاضد للأخبار المتقدّمة .

هذا و لم یعلم مختار الفقیه ففی أحکام ممالیکه فقد روی خبرین فی اللّحوق بالحرّ مطلقا مع التزویج، و روی خبرا فی التحلیل أنّه مع الإطلاق یکون الولد لمولی الأمة مع عدم شرط المحلّل له لکن یبتاعه بالقیمة، و روی فی العتق خبرا «أنّه مع عدم شرط الحرّیّة یکون ولد الأمة لمولاها» و عنه فی موضع آخر بعد نقل صحیح وهب بن عبد ربّه الدّال علی أنّ ولد الأمة کأمّه إذا لم یترک أبوه مالا یشتری به من مولی أمّه(2) قال: جاء هذا الخبر هکذا فسقته لقوّة إسناده و الأصل عندنا أنّه إذا کان أحد الأبوین حرّا، فالولد حرّ، و قد یصدر عن الإمام (علیه السلام) بلفظ الإخبار ما یکون معناه الإنکار و الحکایة عن قائلیه.

حصیلة البحث:

لا یجوز للعبد و لا الأمة أن یعقدا لأنفسهما نکاحاً إلّا بإذن المولی أو إجازته، و إذا کانا رقّاً فالولد رقٌّ و یملکه المولیان إن أذنا، لهما أو لم یأذن أحدهما. و لو

ص:220


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 340

أذن أحدهما فنصف الولد لمن لم یأذن و یکون نصفه الاخر حرا، و لو شرط أحد المولیین انفراده بالولد أو بأکثره صحّ، و لو کان أحد الزّوجین حرّاً فالولد حرٌّ، و لو شرط مولی الرّقّ رقیّته لم یجز .

و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله

(و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله)

کما فی صحیح الحلبی قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «کیف ینکح الرّجل عبده أمته؟ قال: یقول:قد أنکحتک فلانة، و یعطیها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدّا من طعام أو درهم أو نحو ذلک»(1) و غیره.

و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبی

(و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبی باتّفاقهما)

لانحصار الحق فیهما و اتحاد سبب الحل و یشهد لذلک ایضا ما فی صحیح الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «فی عبد بین رجلین، زوّجه أحدهما و الآخر لا یعلم، ثمّ

ص:221


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 479ح1

إنّه علم بعد ذلک أله أن یفرّق بینهما، قال: للّذی لم یعلم و لم یأذن أن یفرّق بینهما، و إن شاء ترکه علی نکاحه»(1).

و لو عقد أحدهما و حللها الآخر لم یصح لعدم صحة تبعض البضع بالعقد و التحلیل کما لا یخفی.

(و لا یجوز تزویجها لأحدهما)

لاستلزامه تبعض البضع من حیث استباحته بالملک و العقد و البضع لا یتبعض و لأن الحل منحصر فی الأزواج و ملک الأیمان و المستباح بهما خارج عن القسمة باعتبار أن التفصیل یقطع الاشتراک .

و لو حلل أحدهما لصاحبه

(و لو حلّل أحدهما) حصته ( لصاحبه فالوجه الجواز)

لأن الإباحة بمنزلة الملک لأنها تملیک المنفعة فیکون حل جمیعها بالملک و لصحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «سألته عن جاریة بین رجلین دبّراها جمیعا، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشریکه، فقال: هو له حلال و أیّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذی مات، و نصفها مدبّرا، قلت: أ رأیت إن

ص:222


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 207ح38

أراد الباقی منهما أن یمسّها أله ذلک؟ قال: لا إلّا أن یبتّ عتقها و یتزوّجها برضی منها، مثل ما أراد، قلت له: أ لیس قد صار نصفها حرّا قد ملکت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقی منهما؟ قال: بلی، قلت: فإن هی جعلت مولاها فی حلّ من فرجها و أحلّت له ذلک؟ قال: لا یجوز له ذلک، قلت: لم لا یجوز لها ذلک کما أجزت للّذی کان له نصفها حین أحلّ فرجها لشریکه منها؟ قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعیره و لا تحلّله و لکن لها من نفسها یوم و للّذی دبّرها یوم فإن أحبّ أن یتزوّجها متعة بشی ء فی الیوم الذی تملک فیه نفسها فلیتمتّع منها بشی ء قلّ أو کثر»(1).

و قیل: بالمنع أیضا بناء علی تبعض السبب حیث إن بعضها مستباح بالملک و البعض بالتحلیل و هو مغایر لملک الرقبة فی الجملة أو لأنه عقد أو إباحة و الکل مغایر لملکه .

قلت: هذا اجتهاد قبال النص و النص صحیح لا قصور فیه «و قد عمل به الشیخ و ابن زهرة و الحلیّ فی صدره منه: جواز تحلیل الشریک، و الأوّل مع ابن حمزة فی

ص:223


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 482 ح3، و رواه التّهذیب فی 23 من سراریه مثله، و لکن رواه فی 19 من ضروب نکاحه عن «محمّد بن مسلم» بدل عن «محمّد بن قیس» کما فی روایة الفقیه له فی 24 من أحکام ممالیکه فإنّه بلفظ محمّد بن مسلم  وکیف کان فالسند صحیح علی کل حال.

ذیله من جواز متعة المبعّضة فی یومها، و نسبه الأخیران إلی الرّوایة، و العمل بجمیعه ظاهر الفقیه و الکافی»(1).

هذا، و قال الشیخ و القاضی: «إذا تزوّج الرّجل جاریة بین شریکین، ثمّ اشتری نصیب أحدهما حرمت علیه إلّا أن یشتری النّصف الآخر أو یرضی مالک نصفها بالعقد، فیکون ذلک عقدا مستأنفا».

قلت: و وجه الحرمة ما تقدم من ان البضع لایتبعض و بذلک یظهر ضعف استثنائهما الاخیر «أو یرضی مالک نصفها بالعقد» لانه لایجتمع ملک و عقد کما قال الإسکافیّ: «و لو ملک الزوج بعض السهام بطل النکاح و لم یکن له أن یطأ حتّی یملک الجمیع، و لا یصحّ وطی فرج واحد بملک بعضه و عقد علی بعضه».

نعم یصح للشریک تحلیل نصفه لمالک النصف الاخر فیملک منفعتها کاملا بالملک و التحلیل.

ص:224


1- النجعة ج9 ص43

و لو أعتقت المملوکة فلها الفسخ

(و لو أعتقت المملوکة) التی قد زوجها مولاها قبل العتق (فلها الفسخ)

لصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن أمة کانت تحت عبد فأعتقت الأمة؟ قال: أمرها بیدها إن شاءت ترکت نفسها مع زوجها، و إن شاءت نزعت نفسها منه»(1)و غیره , و لما فیه من حدوث الکمال و زوال الإجبار, و لا فرق بین حدوث العتق قبل الدخول و بعده لاطلاق الصحیح.

و الفسخ یکون (علی الفور) عند المصنف اقتصارا فی فسخ العقد اللازم علی موضع الیقین.

و فیه: ان الخیار هنا بمعنی مالکیتها لنفسها فقبل العتق لم تکن مالکة و بعده اصبحت مالکة و علیه فقد خرجت عن عهدة الزوجیة السابقة لکن لها حق الرجوع کما یرشد الی ذلک صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أعتقت مملوکیک رجلا و امرأته فلیس بینهما نکاح، و قال: إن أحبّت أن یکون زوجها کان ذلک بصداق، قال: و سألته عن الرّجل ینکح عبده أمته، ثمّ أعتقها تخیّر فیه أم لا؟ قال: نعم تخیّر فیه إذا أعتقت»(2) و ظاهر صدره أنّ الزّوجین

ص:225


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 485ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 486ح3

المملوکین إذا أعتقا معا یصیر نکاحهما باطلا و إن أحبّا البقاء یعقدها بمهر جدید، و علیه فلا معنی لفوریة الخیار.

(و إن کانت) الأمة (تحت حر)

فلها الخیار ایضا کما قال به الإسکافیّ و الشیخان و القاضی و الحلیّ لعموم خبر الکنانی عن الصادق (علیه السلام) «أیما امرأة أعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقته»(1) و سنده ضعیف بمحمد بن الفضیل.

و یدلّ علیه بالخصوص خبر محمّد بن آدم عن الرّضا (علیه السلام): «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خیّرت إن کانت تحت عبد أو حرّ»(2).

و خبر زید الشّحّام، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خیّرت إن کانت تحت حرّ أو عبد»(3).

و مرسل ابن بکیر عنه (علیه السلام) «فی رجل حرّ نکح أمة مملوکة ثمّ أعتقت قبل أن یطلّقها؟ قال: هی أملک ببضعها»(4) و هذه الروایات الثلاث کلها ضعیفة سندا.

ص:226


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 341ح35
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح31
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح32
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح30

و ظاهر تعبیر باب الکافی من قوله: «تکون تحت المملوک» و اقتصاره فی الأخبار علی أخبار تضمّنت ذلک، اختصاص ذلک بغیر ما لو کان حرّا , و مثله الفقیه حیث اقتصر علی نقل صحیحة محمّد بن مسلم «عن المملوکة تکون تحت العبد ثمَّ تعتق قال تُخَیَّر فإن شاءت أقامت علی زوجها و ان شاءت بانت»(1) و به قال الحلبیّ، و لذا قال الشیخ فی المبسوطین: «روی فی بعض أخبارنا: لیس لها الخیار إذا کان الزوج حرّا» و أشار إلی الکافی و ذکر الشیخ فی الخلاف «عن عائشة أنّ زوج بریرة کان عبدا و لو کان حرّا لم یخیّرها».

و الحاصل: فان حصل الوثوق بهذه الاخبار کان لها الخیار مطلقا و الّا فاللازم الرجوع الی مقتضی القاعدة و هی انها حینما کانت مملوکة لم تکن مختارة فی زواجها فلم تکن هی طرفاً للعقد بل مولاها و بعد ما ملکت نفسها خرجت عن امر سیدها کما لو حللها لشخص ثم اعتقت فهل یقول احد بانها تبقی حلال له؟.

 (بخلاف العبد فإنه لا خیار له بالعتق)

للأصل و لانجبار کماله بکون الطلاق بیده و بذلک یظهر ضعف ماقاله الإسکافیّ من أنّ للعبد أیضا الخیار، و ضعف ما قاله ابن حمزة من انه له الخیار أیضا إذا کان أکرهه السیّد علی النکاح.

ص:227


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 543

و کذا لا خیار لسیده و لا لزوجته حرة کانت أم أمة للأصل , و لصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی العبد یتزوّج الحرّة، ثمّ یعتق فیصیب فاحشة؟ قال: فقال: لا یرجم حتّی یواقع الحرّة بعد ما یعتق، قلت: فللحرّة علیه الخیار إذا أعتق؟ قال: لا قد رضیت به و هو مملوک فهو علی نکاحه الأوّل»(1).

و یجوز جعل عتق أمته صداقها

(و یجوز جعل عتق أمته صداقها)

فیقول تزوجتک و أعتقتک, او جعلت مهرک عتقک (و یقدم) فی اللفظ (ما شاء من العتق و التزویج) لأن الصیغة أجمع جملة واحدة لا تتم إلّا بآخرها.

و به قال الدّیلمیّ: «و یجوز أن یجعل عتق الأمة صداقها فی التزویج» , و المفید الّا ان ظاهره اشتراط تقدیم العتق فقال فی عتقه: «و یقول عند عتقها علی هذا الوجه: «قد أعتقتک و تزوّجتک و جعلت مهرک عتقک» و یکتب لها فی کتاب هذا العتق: أقرّ فلان بن فلان فی صحّة منه و جواز أمره، قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانیة و تزوّجها و جعل عتقها صداقها», وبه قال الکلینی حیث روی اخبارا مستفیضة

ص:228


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 487ح1

بذلک , مثل صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یعتق الأمة و یقول: مهرک عتقک؟ فقال: حسن»(1).

و معتبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل تکون له الأمة، فیرید أن یعتقها فیتزوّجها، و یجعل عتقها مهرها، أو یعتقها ثمّ یصدقها و هل علیها منه عدّة و کم تعتدّ إن أعتقها، و هل یجوز له نکاحها بغیر مهر؟ و کم تعتدّ من غیره؟ فقال: یجعل عتقها صداقها إن شاء، و إن شاء أعتقها ثمّ أصدقها و إن کان عتقها صداقها، فإنّها لا تعتدّ، و لا یجوز نکاحها إذا أعتقها إلّا بمهر- الخبر»(2).

و صحیح عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): إذا قال الرّجل لأمته: أعتقک و أتزوّجک و أجعل مهرک عتقک فهو جائز»(3), وغیرها.

و یدل علیه ایضا غیر ما رواه الکافی, صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل أعتق مملوکة له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها من قبل أن یدخل بها، فقال: قد مضی عتقها و یرتجع علیها سیّدها بنصف قیمة ثمنها تسعی فیه و لا عدّة له علیها»(4).

ص:229


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح1
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413

و ما فی المرسل عن یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام) «فی رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال: یستسعیها فی نصف قیمتها، فإن أبت کان لها یوم و له یوم فی الخدمة، قال: فإن کان لها ولد و له مال أدّی عنها نصف قیمتها و عتقت»(1).

و مرسل ابن ابی عمیر عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یعتق جاریته و یقول لها: عتقک مهرک، ثمّ یطلّقها قبل أن یدخل بها، قال: یرجع نصفها مملوکا و یستسعیها فی النصف الآخر»(2).

و الظّاهر وقوع التحریف فی قوله: «فی النصف الآخر» و الصحیح «فی ذلک النصف» کما لا یخفی و لذا قال الشیخ فی النهایة «رجع نصفها رقّا و استسعت فی ذلک النصف»(3) .

و أمّا الصدوق و الإسکافیّ فقالا: «مضی عتقها و رجع السیّد علیها بنصف قیمة ثمنها» کما هو مضمون صحیح عبد اللّٰه بن سنان المتقدّم.

و صحیح الحسن بن محبوب عن نعیم بن ابراهیم عن عبّاد بن کثیر البصریّ، عنه (علیه السلام) «قلت: رجل أعتق أمّ ولد له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل

ص:230


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 202ح18
3- النهایة ؛ ص: 498

بها، قال: یعرض علیها أن تستسعی فی نصف قیمتها، فإن أبت هی فنصفها رقّ و نصفها حرّ»(1).

لکن ذهب الصدوق و الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ إلی اشتراط تقدیم التزوج استنادا الی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتک و جعلت عتقک مهرک؟ قال: عتقت و هی بالخیار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا، فإن تزوّجته فلیعطها شیئا، فإن قال: قد تزوّجتک و جعلت مهرک عتقک. فإنّ النکاح واقع و لا یعطیها شیئا»(2).

و خبر محمّد بن آدم، عن الرّضا (علیه السلام) «فی الرّجل یقول لجاریته: قد أعتقتک و جعلت صداقک عتقک، قال: جاز العتق و الأمر إلیها إن شاءت زوّجته نفسها و إن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن یعطیها شیئا» و هو ضعیف سندا فیبقی صحیح ابن جعفر و هو لایعارض تلک الاخبار التی تجاوزت حد الاستفاضة ولذا قیل: یمکن حملهما علی التّقیّة ففی الخلاف: «إذا قال لأمته: «أعتقتک علی أن أتزوّج بک و عتقک صداقک» أو هی استدعت ذلک، فقالت له: «أعتقنی علی أن أتزوّج بک و صداقی عتقی» ففعل فإنّه یقع العتق و یثبت التزویج- إلی أن قال- و قال الشّافعی: «یقع العتق و هی بالخیار بین أن تتزوّج به أو تدعه»- إلی أن قال- دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا فإنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله)

ص:231


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 202ح19
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413

أعتق صفیّة و جعل عتقها صداقها، و کانت زوجته و لم یعلمها صارت زوجته بغیر الذی نقل من عتقها علی هذا الشّرط».

 (و یجب قبولها علی قول)

و وجهه: اشتمال الصیغة علی عقد النکاح و هو مرکب شرعا من الإیجاب و القبول .

وفیه: انه اجتهاد قبال النص و ذلک لان مستند شرعیة هذه الصیغة هو النقل المستفیض عن النبی (صلی الله علیه و آله) و الأئمة علیهم السلام و لیس فی شی ء منه ما یدل علی اعتبار القبول و لو کان لبان لأنه مما تعم به البلوی.

و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار

(و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار)

فی فسخ النکاح و إمضائه سواء دخل أم لا و سواء کان الآخر حرا أم لا و سواء کانا لمالک أم کل واحد لمالک و ذلک لاطلاق صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «طلاق الأمة بیعها أو بیع زوجها، و قال فی الرّجل یزوّج

ص:232

أمتّه رجلا حرّا ثمّ یبیعها، قال: هو فراق ما بینهما إلّا أن یشاء المشتری أن یدعهما»(1) و غیره من النصوص المستفیضة.

و اما خبر أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السّلام فی خبر: «و إذا باعها السیّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا کان یعرف هذا الأمر»(2) فذیله معرض عنه وان اعتمده الفقیه.

قیل: و هذا الخیار علی الفور.

وفیه: ان الخیار هنا بمعنی مالکیة المالک الجدید التسلط علی کل ما یتعلق بهذا العبد او هذه الامة ولا یصح ای تصرف فیهما الّا بامضائه و علیه فلا معنی للخیار هنا.

نعم لو رضی بامضاء العقد فلیس له فسخه کما هو مقتضی القاعدة و یؤید ذلک خبر أبی الصّباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا بیعت الأمة و لها زوج فالّذی اشتراها بالخیار إن شاء فرّق بینهما، و إن شاء ترکها معه، فإن هو ترکها معه فلیس له أن یفرّق بینهما بعد ما رضی، قال: و إن بیع العبد فإن شاء مولاه الذی اشتراه أن

ص:233


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 483ح4
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 453

یصنع مثل الذی صنع صاحب الجاریة فذلک له و إن هو سلّم فلیس له أن یفرّق بینهما بعد ما سلّم»(1).

(وکذا یتخیر کل من انتقل إلیه الملک بأی سبب کان)

من هبة أو صلح أو صداق و غیره کما تقدم دلیله انفا.

(و لو بیع الزوجان معا علی واحد تخیر) لقیام المقتضی (و لو بیع کل منهما علی واحد تخیرا) لعین ما ذکرنا.

حصیلة البحث:

یستحبّ إذا زوّج عبده أمته أن یعطیها شیئاً من ماله، و یجوز تزویج الأمة بین شریکین لأجنبیٍّ باتّفاقهما، و لا یجوز تزویجها لأحدهما و لو حلّل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز، و لو أعتقت المملوکة فقد ملکت نفسها فلها ان تجیز العقد السابق و إن کانت تحت حرٍّ و ان لم تجزه بطل بخلاف العبد فإنّه لا خیار له بالعتق، و یجوز جعل عتق أمته صداقها و یقدّم ما شاء من العتق و التّزوج و لا یجب قبولها، و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار و کذا من انتقل إلیه الملک بأیّ سببٍ کان و لو بیع الزّوجان معاً علی واحدٍ تخیّر فی امضاء العقد السابق، و لو بیع کلٌّ منهما علی واحدٍ تخیّرا.

ص:234


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 543

و لیس للعبد طلاق أمة سیّده الّا برضاه

(و لیس للعبد طلاق أمة سیّده الّا برضاه).

للنصوص المستفیضة مثل صحیح  زرارة، عن الباقر، و الصّادق علیهما السّلام: «المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیّده، قلت: فإنّ السیّد کان زوّجه، بید من الطلاق (کذا)؟ قال: بید السیّد {ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ء} الشی ء الطلاق»(1).

(و یجوز) للعبد (طلاق غیرها) أی غیر أمة سیده و إن کان قد زوجه بها مولاه (أمة کانت) الزوجة (أو حرة) لصحیح أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل یأذن لعبده أن یتزوَّج الحرَّة أو أمة قوم الطَّلاق إلی السَّیّد أو إلی العبد فقال الطَّلاق إلی العبد»(2) و غیره(3) .

(أذن المولی) فی طلاقها (أو لا علی المشهور)

لمفهوم صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل ینکح أمته من رجل أ یفرّق بینهما إذا شاء؟ فقال: إن کان مملوکه فلیفرّق بینهما إذا شاء إنّ اللّٰه تعالی

ص:235


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 347ح50
2- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 99 باب 43 ح 3
3- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 99 باب 43 ح1 -2

یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» فلیس للعبد شی ء من الأمر و إن کان زوجها حرّا، فإنّ طلاقها صفقتها»(1) یعنی و إن یکن مملوکه فلیس له ان یفرّق بینهما و به یخصص اطلاقات ما تقدم , و مثله فی الدلالة غیره.

و أمّا خبر علیّ بن سلیمان قال: «کتبت إلیه جعلت فداک رجل له غلام و جاریة زوّج غلامه جاریته، ثمّ وقع علیها سیّدها هل یجب فی ذلک شی ء؟ قال: لا ینبغی له أنّ یمسّها حتّی یطلّقها الغلام»(2) فضعیف سندا لا یعارض ما تقدم و مخالف للکتاب و حمله الشیخ «علی أنّ المراد به یصبر حتّی تصیر فی حکم من طلّقها الغلام باستبراء رحمها». کما ورد ذلک فی صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّٰه {و المُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُم} قال: هو أن یأمر الرّجل عبده و تحته أمته فیقول: اعتزلها و لا تقربها، ثمّ یحبسها عنه حتّی تحیض، ثمّ یمسّها فإذا حاضت بعد مسّه إیّاها ردّها علیه بغیر نکاح»(3).

هذا و خالف فیه العمانیّ و الحلبیّ فجعلاه کالأوّل استنادا إلی الإطلاقات المتقدمة و قد عرفت انها مقیدة فلا تعارض فی البین.

ص:236


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 340ح23
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 457ح35
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 481ح2

و یشهد لهم ایضا صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام) «قلت: الرّجل یزوّج جاریته من رجل حرّ أو عبد أله أن ینزعها بغیر طلاق؟ قال: نعم هی جاریته ینزعها متی شاء»(1).

و خبر محمّد بن علیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): إذا تزوّج المملوک حرّة فللمولی أن یفرّق بینهما فإن زوّجه المولی حرّة فله أن یفرّق بینهما»(2) فحملهما الشیخ علی أنّ المراد تفریق المولی بینهما ببیع العبد أو الأمة فیفرّق المشتری بینهما و استشهد له بصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): إذ أنکح الرّجل عبده أمته فرّق بینهما إذا شاء، قال: و سألته عن رجل یزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرین أ له أن ینزعها منه؟ قال: لا إلّا أن یبیعها، فإن باعها فشاء الذی اشتراها أن یفرّق بینهما فرّق بینهما»(3).

اقول: لا شاهد لهذا الجمع و صحیح الحلبی معارض لهما لاشاهد جمع و علیه فتقع المعارضة بین تلک الروایات المتظافرة و بین هذین الخبرین الذی احدهما ضعیف السند وکلاهما مما اعرض عنه المشهور , ومن المعلوم تقدم الاولی علیهما کما هو واضح.

ص:237


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح17
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح18
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح19

و بهذا الجواب یجاب علی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له جاریة فزوّجها من رجل آخر بید من طلاقها؟ قال: بید مولاه و ذلک لأنّه تزوّجها و هو یعلم أنّها کذلک»(1) وحمل الشیخ له تبرعی.

(و للسیّد أن یفرق بین رقیقه متی شاء بلفظ الطلاق و بغیره)

من الفسخ و الأمر بالاعتزال ونحوهما بشرط ان یکون مفهما کما تقدم دلیله.

اباحة الأمة بالتحلیل

(و تباح الأمة بالتحلیل مثل أحللت لک وطیها أو جعلتک فی حلّ من وطیها)

أفتی بالإباحة بالتحلیل الصدوق و الشیخ و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلیّ، و أمّا المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی فلم نقف علیه فی کلامهم، و لا نقل عن علیّ بن بابویه و العمانیّ و الإسکافیّ و أنکره المرتضی فی انتصاره .

و یشهد لذلک الاخبار المستفیضة جدا بل المتواترة منها صحیح الفضیل بن یسار قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «جعلت فداک إنّ بعض أصحابنا قد روی عنک أنّک قلت: إذا أحلّ الرّجل جاریته لأخیه فهی له حلال، فقال: نعم یا فضیل، قلت له: فما تقول فی رجل عنده جاریة نفیسة و هی بکر أحلّ لأخیه ما دون فرجها أله أن یفتضّها؟

ص:238


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح20

قال: لا لیس له إلّا ما أحلّ له منها و لو أحلّ قبلة منها لم یحلّ له ما سوی ذلک، قلت: أ رأیت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال: لا ینبغی له ذلک، قلت: فإن فعل یکون زانیا؟ قال: لا و لکن یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا، و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها. قال الحسن بن محبوب: و حدّثنی رفاعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثله إلّا أنّ رفاعة قال: الجاریة النفیسة تکون عندی..»(1).

و صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأة أحلّت لی جاریتها؟ فقال: ذاک لک، قلت: فإن کانت تمزح؟ قال: و کیف لک بما فی قلبها فإن علمت أنّها تمزح فلا»(2).

و اما خبر البقباق: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و نحن عنده عن عاریة الفرج، فقال: حرام ثمّ مکث قلیلا، ثمّ قال: لکن لا بأس بأن یحلّ الرّجل الجاریة لأخیه»(3).

و فیه: انه مع ضعفه سندا لایعارض ما تواتر من الاخبار و ان التحلیل کان معروفا انتسابه الی الشیعة کما قاله المرتضی «و مما شنع به علی الإمامیة تجویزهم إعارة الفروج و أن الفرج یستباح بلفظ العاریة - الی ان قال- فإن قیل: أ فتجوزون

ص:239


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 468ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 468ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 470ح16

استباحة الفرج بلفظ العاریة؟قلنا: لیس فی الأخبار التی أشرنا إلیها أن لفظة العاریة من الألفاظ التی ینعقد بها النکاح، و إنما تضمنت أنه یجوز للرجل أن یعیر فرج مملوکته لغیره...»(1).

قلت: وحصول التحلیل بلفظ العاریة قد ورد فی بعض الاخبار کما فی موثق الحسن العطّار عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن عاریة الفرج؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن کان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجاریة، إلّا أن یشترط علیه»(2) لکن الخبر شاذّ بدلیل أنّه تضمّن أنّ الولد للمولی کما تقدم.

کراهة تحلیل الرجل جاریته

ثم انه یکره للرجل تحلیل جاریته کما ورد فی صحیح الحسین بن علیّ بن یقطین: «سألته عن الرّجل یحلّ فرج جاریته؟ قال: لا أحبّ ذلک»(3).

و اما صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن المرأة تحلّ فرج جاریتها لزوجها؟ فقال: إنّی أکره هذا کیف تصنع إن هی حملت، قلت: تقول: إن هی حملت منک فهی لک، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرّجل یصنع هذا بأخیه؟ قال:

ص:240


1- الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص: 280
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح11

لا بأس بذلک»(1) فلا یخلو من اجمال فان قوله (علیه السلام) فهی لک وردت فی نسخة التهذیب «فهی لک» و فی الاستبصار وردت بلفظ «فهو لک»(2).

و یدلّ علی مختار المرتضی موثق عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة تقول لزوجها: جاریتی لک؟ قال: لا یحلّ له فرجها إلّا أن تبیعه أو تهب له»(3) .

قلت: و قد تقدم شذوذ کثیر من روایات عمار مما یسلب الوثوق منها و هذا من جملة روایاته الشاذة.

و أمّا خبر أبی هلال، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل تحلّ له جاریة امرأته قال: لا حتّی تهبها له: إنّ علیّا (علیه السلام) قد قضی فی هذا أنّ امرأة تستعدی علی زوجها قالت: إنّه قد وقع علی جاریتی فأحبلها، فقال الرّجل: إنّها وهبتها لی- الخبر»(4) الدال علی عدم صحة تحلیل جاریة امرأته الّا بالهبة.

و فیه: انه ضعیف سندا و لم یعمل به الاصحاب.

ص:241


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح12
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 137ح9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح13
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 463ح65

نعم استثنی التّهذیب من التحلیل، المولی و عبده فقال: لا تحلّ له جاریته إلّا بالعقد لصحیحة علیّ بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام): سئل عن المملوک یحلّ له أن یطأ الأمة من غیر تزویج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا یحلّ له»(1) لکنه احتمل کون عدم الجواز لاجل کونها غیر معیّنة و استشهد لذلک بصحیح ابن ابی عمیر عن فضیل مولی راشد قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لمولای فی یدی مال فسألته أن یحلّ لی ما أشتری من الجواری، فقال: إن کان یحلّ لی أن أحلّ لک فهو لک حلال، فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ذلک، فقال: إن أحلّ لک جاریة بعینها فهی لک حلال، و إن قال: اشتر ما شئت منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شیئا إلّا من یأمرک إلّا جاریة یراها فیقول: هی لک حلال و إن کان لک أنت مال فاشتر من مالک ما بدا لک»(2).

قلت: و هو الصحیح و ذلک لان تعارضهما بالاطلاق و التقیید و لا ریب فی تقدم المقید علی المطلق.

(و فی صحّته بلفظ الإباحة قولان)

أمّا القول بإباحة لفظ الإباحة فللمبسوط و الحلیّ، و أمّا القول بالعدم فلم أقف علی قائل به من القدماء، و أمّا قول ابن زهرة: «و لا بدّ من اعتبار لفظ التحلیل»

ص:242


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 137ح11
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح12

فمراده عدم جواز لفظ العاریة فقال الشیخ فی النهایة و التّهذیب: و ینبغی أن یراعی فی ما ذکرنا لفظ التحلیل- إلی أن قال- «و لا یجوز لفظ العاریة فی ذلک».

قال الحلّی: «قول الشیخ ذاک لا یمنع من قول «أبحتک وطیها» فقال فی مبسوطه: «و لا یجوز إعارة الجاریة للاستمتاع بها، و حکی عن مالک جوازها و عندنا یجوز بلفظ الإباحة لا العاریة».

اقول: اذا کان التحلیل بمعناه الحقیقی حلالا صح التعبیر عنه بکل لفظ مفهم یدل علیه و القول بعدم حصوله بلفظ کذا یحتاج الی دلیل کما هو واضح.

(و الأشبه أنّه ملک یمین لا عقد)

لانحصار ذلک بینهما کما ورد فی الذکر الحکیم کما و ان التحلیل تملیک لمنافع الجاریة لا عقد علیها لانه تحل له بمجرده بلا حاجة الی قبولها.

(و یجب الاقتصار علی ما یتناوله اللّفظ)

کما تقدم فی صحیح الفضیل والروایات بذلک مستفیضة لکن لو أحلّ له الفرج حلّ له جمیع مقدّماته و لو أحلّ المقدّمات لم یحلّ الفرج کما هو مفهوم عرفا,ویؤید ذلک خبر الحسن بن عطیّة، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أحلّ الرّجل من

ص:243

جاریته قبلة لم یحلّ له غیرها، و إن أحلّ له منها ما دون الفرج لم یحلّ له غیره، و إن أحلّ له الفرج حلّ له جمیعها»(1).

(و الولد حرّ و لا قیمة علی الأب)

اقول: للشیخ فیه ثلاثة أقوال:

أحدها: قوله فی المبسوط إنّه رقّ ما لم یشترط الحرّیّة استنادا إلی موثق ضریس بن عبد الملک: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرّجل یحلّ لأخیه فرج جاریته؟ قال: له حلال، قلت: فإن جاءت بولد منه؟ قال: هو لمولی الجاریة إلّا أن یکون اشترط علی مولی الجاریة حین أحلّها له: إن جاءت بولد فهو حرّ»(2).

و موثق الحسن العطّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن عاریة الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن کان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجاریة إلّا أن یشترط علیه»»(3).

ثانیها: قوله فی النهایة و التّهذیبین أنّه لو شرط یکون حرّا و إذا لم یشترط کان علی الأب اشتراؤه جمعا بینهما و بین صحیح ضریس بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یحلّ لأخیه جاریته و هی تخرج فی حوائجه، قال: هی له حلال،

ص:244


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 470ح15
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 246ح20
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح2

قلت: أ رأیت إن جاءت بولد ما یصنع به؟ قال: هو لمولی الجاریة إلّا أن یکون اشترط علیه حین أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ، قال: إن کان فعل فهو حرّ،قلت: فیملک ولده؟ قال: إن کان له مال اشتراه بالقیمة»(1).

و خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی امرأة قالت لرجل:فرج جاریتی لک حلال فوطئها فولدت ولدا، قال: یقوّم الولد علیه بقیمته»(2) وهو ضعیف سندا.

و إلی هذا القول ذهب الصدوق فی فقیهه فروی صحیح ضریس، ثمّ روی صحیح زرارة(3)  «عن الباقر (علیه السلام) قلت: الرّجل یحلّ لأخیه جاریته؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد؟ فقال: لیضمّ إلیه ولده و لیردّ علی الرّجل جاریته، قلت له: لم یأذن له فی ذلک؟ قال: إنّه قد أذن له و لا یأمن أن یکون ذلک»(4). و قال: «لا تنافی بینهما لأنّ المراد بخبر زرارة فی ضمّ الولد ضمّه بالقیمة ما لم یقع الشرط بأنّه حرّ».

ص:245


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 248ح27
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 469ح6 و هو صحیح بسند الکافی لا الفقیه.
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456

ثالثها: قوله فی الخلاف من کون الولد للمحلّل له بدون قیمة و هو المفهوم من الکافی حیث اقتصر علی صحیح زرارة المتقدّم انفا و صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یحلّ فرج جاریته لأخیه؟ فقال: لا بأس بذلک، قلت: فإنّه أولدها؟ قال: یضمّ إلیه ولده و ترد الجاریة علی مولاها، قلت: فإنّه لم یأذن له فی ذلک، قال: إنّه قد حلّله منها فهو لا یأمن أن یکون ذلک»(1).

و یدلّ علیه أیضا صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «الرّجل یحلّ جاریته لأخیه، أو حرّة حلّلت جاریتها لأخیها؟ قال: یحلّ له من ذلک ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: یلحق بالحرّ من أبویه»(2) و غیره, و به قال الحلّی، وهو الاقوی لاستفاضة الاخبار به و مشهوریّته وتقدم شذوذ الأخبار المخالفة, وعلی فرض التعارض والتساقط فالاصل یقتضی حریة الولد.

حکم وطی الأمة و فی البیت آخر

(و لا بأس بوطی الأمة و فی البیت آخر)

و یدلّ علی الکراهة و عدم الحرمة بالخصوص - مع غض النظر عن ضعف سنده- خبر ابن راشد، عن أبیه، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجامع الرّجل امرأته و لا

ص:246


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 469ح5
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 247ح23

جاریته و فی البیت صبیّ فإنّ ذلک ممّا یورث الزّنا»(1) و ذلک للتعلیل الذی فی ذیله الظاهر فی الکراهة و مثله فی الدلالة علی الکراهة خبر سلیمان الجعفریّ، عنه (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «تعلّموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسّفاد، و بکوره فی طلب الرّزق، و حذره»(2) والسفاد نزو الذکر علی الانثی.

و یدل علی الجواز بالعموم ظهور صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ {أو لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ} قال: هو الجماع و لکن اللّٰه ستیر یحبّ السّتر فلم یسمّ کما تسمّون»(3) وغیره.

هذا و فی صحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) عن الرّجل ینکح الجاریة من جواریه و معه فی البیت من یری ذلک و یسمع، قال: لا بأس»(4) وهو فی مقام دفع توهم الحرمة فلا ینافی الکراهة .

ص:247


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 499ح1 و التّهذیب فی 27 من أخبار السنّة فی عقود النکاح، عن الکافی، لکن فیه بدل «ابن راشد» «أبی راشد»، والمحاسن فی 42 من أخبار علله لکن فیه «ابن رشید»، و رواه علل الصدوق فی باب العلّة الّتی لا یجوز أن یجامع الرّجل و فی البیت صبیّ، 267 من أبوابه و فیه بدل «ابن راشد» «حنان بن سدیر» و فیه «یورثه الزّنا».
2- الخصال، ج 1، ص: 100ح51
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 498ح3
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 208ح41

هذا و افتی المفید بالحرمة فی الحرائر حیث قال: «لا یجوز للرّجل أن یجامع زوجته و له زوجة أخری حرّة تراه، و لا بأس بذلک فی الإماء و ملک الیمین» وهو ظاهر الدّیلمیّ فقال: «و أن لا یجامع زوجته و له زوجة أخری تراه أو صبیّ صغیر، و ذلک فی الإماء جائز». و قال الشیخ و الحلّی بما قاله المصنّف من عدم الباس، و أمّا ابن حمزة فأطلق الکراهة و هو الذی دل علیه الدلیل المتقدم فهو الاقوی.

(و أن ینام بین أمتین، و یکره ذلک فی الحرّة)

عند المصنف و الأصل فیه الشیخ و تبعه ابن حمزة و الحلّی و لا شاهد لهم و اما ما رویاه ابنا بسطام فی طبّهما «عن ذریح، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام لا تجامع الحرّة بین یدی الحرّة فأمّا الإماء بین یدی الإماء فلا بأس»(1) فمضافا لارساله غیر ما قاله المصنّف.

هذا و موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن ینام الرّجل بین أمتین و الحرّتین، و إنّما نساؤکم بمنزلة اللّعب»(2)یدل علی عدم البأس.

و مثله مرسل ابن أبی نجران أبی الحسن (علیه السلام) أنّه کان ینام بین جاریتین».

ص:248


1- النجعة ج9 کتاب النکاح الفصل الخامس ص 61
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 560ح16

حکم وطی الأمة الفاجرة

(و یکره وطی الأمة الفاجرة)

و یشهد لذلک ما فی الخرائج مرسلا «أنّ الحسین بن أبی العلاء قال: دخل علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معی بجاریة و أمرنی أن أدفعها إلیک، قال: لا حاجة لی فیها إنّا أهل البیت لا یدخل الدّنس بیوتنا، قال: أخبرنی أنّها ربیبة حجره، قال: إنّها قد أفسدت، قال: لا علم لی بهذا، قال: اعلم أنّه کذا»(1).

 و قال ایضا «أنّ رجلا خراسانیّا أقبل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لی به، قال: أنا أخبرک به، إنّه بعث معک بجاریة و لا حاجة لی فیها، قال: و لم؟ قال: لأنّک لم تراقب اللّٰه فیها حیث عملت ما عملت لیلة نهر بلخ حیث صنعت ما صنعت، فسکت الرّجل و علم أنّه أخبره بأمر عرفه»(2) و الظاهر انهما روایة واحدة و کیف کان فهما مرسلتان و لا یمکن تأسیس حکم شرعی علیهما و قیاس ذلک علی العقد علی المعروفة بالزنا بناء علی کراهته لا حرمته باطل لا نقول به.

ص:249


1- الخرائج و الجرائح، ج 2، ص: 610
2- الخرائج و الجرائح، ج 2، ص: 610

نعم قال صاحب الوسائل: و روی الراوندی و المفید و الطَّبرسی و الصَّدوق و غیرهم أحادیث کثیرة فی هذا المعنی و أنَّه أُرسِل إلیهم ع بهدایا و جوار فزنی بهنَّ الرُّسل فأخبرُوا بالحال و ردُّوا الجواری.(1)

قلت: فان حصل الوثوق من مجموعها فهو و الّا فلا.

(و وطی من ولدت من الزّنا بالعقد و ملک الیمین)

اما جواز العقد علیها فیشهد له صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یشتری الجاریة أو یتزوّجها لغیر رشدة، و یتّخذها لنفسه؟ فقال: إن لم یخف العیب علی ولده فلا بأس»(2).

و اما کراهة وطئها فیشهد له صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن الرّجل تکون له الخادم ولد- زنا علیه جناح أن یطأها؟ قال: لا و إن تنزّه عن ذلک فهو أحبّ إلیّ»(3).

هذا و یکره ان یطلب ولدها ایضا کما فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ولد الزّنا ینکح؟ قال:نعم، و لا یطلب ولدها»(4).

ص:250


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 180
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح5
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح3

و صحیح محمّد بن مسلم «عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الخبیثة یتزوّجها الرّجل قال: لا، و قال: إن کان له أمة وطئها و لا یتّخذها أمّ ولده»(1).

حصیلة البحث:

لیس للعبد طلاق أمة سیّده إلّا برضاه، و یجوز للعبد طلاق غیرها أمةً کانت أو حرّةً، أذن المولی أو لا، و للسّیّد أن یفرّق بین رقیقه متی شاء بلفظ الطّلاق أو غیره، و تباح الأمة بالتّحلیل مثل: أحللت لک وطأها، أو جعلتک فی حلٍّ من وطئها. و یصح بلفظ الإباحة ایضا و الأشبه أنّه ملک یمینٍ لا عقد نکاحٍ. و یجب الاقتصار علی ما تناوله اللّفظ و ما یشهد الحال بدخوله فیه، و الولد حرٌّ و لا قیمة علی الأب، و لا بأس بوطء الأمة و فی البیت آخر ممیّزٌ، و أن ینام بین أمتین او حرّتین، قیل: و یکره وطء الأمة الفاجرة, لکنه لم یثبت عندنا و یکره وطء من ولدت من الزّنی بالعقد و الملک و یکره ان یطلب ولدها .

(الفصل السّادس فی المهر)

کلّ ما یصحّ أن یملک، عینا کان أو منفعة یصحّ إمهاره

(کلّ ما یصحّ أن یملک)

ص:251


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 353ح4

و إن قل بعد أن یکون متمولا لان عقد النکاح یتضمن تملیک البضع یعنی تملیک الاستمتاع بالزوجة فیلزم کون عوضه مما یعتد به عرفا فی المعاوضة و الّا کان اکلا للمال بالباطل .

(عینا کان أو منفعة)

لاطلاق الادلة و عدم المقیّد و لصحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «جاءت امرأة إلی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقالت: زوّجنی، فقال (صلی الله علیه و آله): من لهذه، فقام رجل فقال: أنا، زوّجنیها، فقال: ما تعطیها، فقال: مالی شی ء، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد (صلی الله علیه و آله) الکلام، فلم یقم أحد غیر الرّجل، ثمّ أعادت، فقال (صلی الله علیه و آله) فی المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم، فقال: قد زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها إیّاه»(1).

(یصح إمهاره)

و لا خلاف فی ذلک کله سوی العقد علی منفعة الزوج فقد منع منه الشیخ فی مبسوطه و نهایته و تبعه القاضی فی کامله و ذهبا إلی عدم جواز جعل المهر إجارة نفسه لکونه مختصا بموسی (علیه السلام) استنادا إلی صحیح أحمد بن محمّد البزنطی عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن الرّجل یتزوّج المرأة و یشترط لأبیها إجارة شهرین، فقال: إنّ موسی (علیه السلام) قد علم أنّه سیتمّ له شرطا فکیف لهذا بأن یعلم أنّه سیبقی

ص:252


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 380ح5

حتّی یفی، و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأة علی السّورة من القرآن و علی الدّرهم و علی الحنطة القبضة»(1).

و لا یخفی ما فی الصحیح من اشکال دلالةً لتناقض صدره مع ذیله کما سیتضح و لعله (علیه السلام) أجمل الجواب و إلّا فعدم الجواز فی مورد الصحیح من حیث إنّه جعل المهر کونه أجیرا لأبیها مع أنّ المهر لها, کما یشهد لذلک معتبر السّکونیّ، عن الصّادق: «لا یحلّ النّکاح الیوم فی الإسلام بإجارة أن یقول: أعمل عندک کذا و کذا سنة علی أن تزوّجنی ابنتک أو أختک، قال: حرام لأنّه ثمن رقبتها و هی أحقّ بمهرها»(2) و یدلّ ذیله «و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأة علی السّورة...» علی أن الاشکال من تلک الجهة، و إلّا فکیف یعلم بأنّه یبقی حتّی یعلّمها السورة .

هذا و قد عمم المفید و الدّیلمیّ و الإسکافیّ و الحلّی و لم یستثنوا شیئا.

و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا صح

(و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا) کالخمر و الخنزیر(صح)

لأنهما یملکانه (فإن أسلما) أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل إلی القیمة)

ص:253


1- التهذیب ج 7، ص: 366ح46 والکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 414ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 414ح2

عند مستحلیه عند المصنف , و قیل فی وجه الانتقال الی القیمة: خروجه عن ملک المسلم سواء کان عینا أو مضمونا لأن المسمی لم یفسد و لهذا لو کان قد أقبضها إیاه قبل الإسلام بری ء و إنما تعذر الحکم به فوجب المصیر إلی قیمته لأنها أقرب شی ء إلیه کما لو جری العقد علی عین و تعذر تسلیمها.

و فیه: ان مقتضی القاعدة هو لزوم اداء مهر المثل و ذلک لبطلان المسمی بخروجه عن المالیة فیکون کالعقد بلا مهر الّا اذا قام الدلیل علی لزوم غیره, و قد یقال بقیامه ففی معتبر طلحة بن زید عن الصّادق (علیه السلام): «سأله رجل عن رجلین من أهل الذمّة أو من أهل الحرب یتزوّج کلّ واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازیر، ثمّ أسلما، فقال: النکاح جائز حلال لا یحرم علیه من قبل الخمر و لا من قبل الخنازیر، قلت: فإن أسلما قبل أن یدفع إلیها الخمر و الخنازیر؟ فقال: إذا أسلما حرم علیه أن یدفع إلیها شیئا من ذلک و لکن یعطیها صداقا»(1) قلت: و هو مجمل بل قد یقال بدلالته علی مهر المثل.

نعم خبر رومی بن زرارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): النصرانیّ یتزوّج النصرانیّة علی ثلاثین دنّا من خمر و ثلاثین خنزیرا، ثمّ أسلما بعد ذلک و لم یکن دخل بها، قال: ینظرکم قیمة الخمر و کم قیمة الخنازیر فیرسل بها إلیها، ثمّ یدخل علیها، و

ص:254


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 436ح5

هما علی نکاحهما الأوّل»(1) دال علی الانتقال الی القیمة لکنه ضعیف سندا و معارض بالمعتبر المتقدم بناء علی دلالته علی المثل.

هذا و تعبیر المصنف بالذمیین لیس بصحیح فلا یختص الحکم باهل الذمة بل هو شامل للکفار کما عبر الکافی بأهل الذّمّة و المشرکین.

و لا تقدیر فی المهر قلة و لا کثرة

(و لا تقدیر فی المهر قلة و لا کثرة)

کما ذهب إلیه العمانیّ و الکافی و الشیخان و الدّیلمیّ و القاضی و الحلبیّ و ابن زهرة و الحلیّ. و هو ظاهر المقنع،کما فی صحیح فضیل بن یسار، عن الباقر (علیه السلام): «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر فهذا الصداق»(2).

و فی صحیح الوشاء عن الرّضا (علیه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لأبیها عشرة آلاف کان المهر جائزا، و الذی جعل لأبیها فاسدا»(3) وغیرهما من الاخبار وهی مستفیضة.

ص:255


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 437ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 378ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 384ح1

و قال تعالی {وَإِنْ أَرَدتّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً }(1)و هو المال العظیم و فی القاموس القنطار بالکسر وزن أربعین أوقیة من ذهب أو فضة أو ألف دینار أو ألف و مائتا أوقیة من ذهب أو فضة أو سبعون ألف دینار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضة أو مل ء مسک ثور ذهبا أو فضة.

و ذهب المرتضی فی انتصاره إلی عدم جواز کون المهر أکثر من السّنّة فمن جعله أکثر یردّ إلیه، و مال إلیه الإسکافیّ حیث إنّه و إن قال أوّلا:«کلّ ما صحّ التملّک له من قلیل أو کثیر یحلّ به الفرج بعد العقد» لکن قال أخیرا: «و سأل المفضّل الصّادق (علیه السلام) أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) عیّن مهر المرأة الّتی لا یجوز للمؤمنین أن یجوزوه، فقال: السّنّة المحمّدیّة خمسمائة درهم فمن زاد علی ذلک ردّ إلی السّنّة و لا شی ء علیه أکثر من خمسمائة درهم» والخبر رواه فی التّهذیب(2) و طعن فیه بکون محمّد بن سنان فی طریقه , قلت: مضافا الی ضعف المفضل بن عمر و مخالفته للقران, وبذلک یظهر ضعف قول الفقیه حیث اختاره: «و السنّة المحمّدیّة فی الصداق

ص:256


1- النساء 20
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 361ح27

خمسمائة درهم، فمن زاد علی السنّة ردّ إلی السنّة»(1) و ضعف توقّف ابن حمزة فیه فقال: «فی الزّیادة علی السنة روایتان».

و اما صحیح محمد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: ما أدنی ما یجزی من المهر؟ قال: تمثال من سکّر»(2) الظاهر فی عدم کفایة الاقل فالظاهر انه من باب المثال کمثال للقلة لا التحدید و یکفی هذا الاحتمال فی سقوط الروایة عن الظهور و الّا فهو معرض عنه .

و اما مرسل العیّاشی فی تفسیره عن عمر بن یزید قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أخبرنی عمّن تزوّج علی أکثر من مهر السنّة أ یجوز ذلک؟ قال: إذا جاز مهر السنّة فلیس هذا مهرا إنّما هو نحل لأنّ اللّٰه تعالی یقول {و آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً} إنّما عنی النحل و لم یعن المهر، ألا تری أنّها إذا أمهرها مهرا، ثمّ اختلعت کان له أن یأخذ المهر کاملا فما زاد علی مهر السنّة فإنّما هو نحل کما أخبرتک، فمن ثمّ وجب لها مهر نسائها لعلّة من العلل، قلت: کیف یعطی و کم مهر نسائها؟ قال: إنّ مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنّة و قد یکون أقلّ من خمسمائة، و لا یکون أکثر من ذلک، و من کان مهرها و مهر نسائها أقلّ من خمسمائة أعطی ذلک الشی ء، و من فخر و بذخ بالمهر فان زاد علی

ص:257


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 399
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 382ح16

خمسمائة ثمّ وجب لها مهر نسائها فی علّة من العلل لم یزد علی مهر السنّة خمسمائة درهم».

و فیه: انه مضافا لضعفه بالارسال یرد علیه أنّ الآیة تتعلق بالصداق بقرینة التعلیل الوارد فی الایة التالیة لها {وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنکُم مِیثَاقاً غَلِیظاً} و ظاهره الصداق لا النحلة و علیه فالخبر مردود و لا عبرة به.

حکم التجاوز عن مهر السنة

(و یکره أن یتجاوز مهر السنة) عند المصنف (و هو خمسمائة درهم)

و اما انه خمسمائة درهم فیشهد له ما فی صحیح معاویة بن وهب، عنه (علیه السلام): ساق النّبیّ إلی أزواجه اثنتی عشرة أوقیّة و نشّا، و الأوقیّة أربعون درهما و النشّ نصف الأوقیّة عشرون درهما فکان ذلک خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم»(1) و صحیح حمّاد بن عیسی، عنه (علیه السلام): «قال أبی: ما زوّج النّبیّ (صلی الله علیه و آله) سائر بنائه و لا تزوّج شیئا من نسائه علی أکثر من اثنتی عشرة أوقیّة و نشّ، الأوقیّة أربعون، و النشّ عشرون درهما»(2) و غیرهما.

ص:258


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 376ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 376ح5

و اما کراهة تجاوزه فیستدل لذلک بصحیح البزنطی عن الحسین بن خالد، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن مهر السنّة کیف صار خمسمائة - إلی أن قال- بعد ذکر کون خمسمائة ذکر التسبیحات الأربع و الصلاة - ثمّ أوحی اللّٰه عزّ و جلّ إلی نبیّه (صلی الله علیه و آله) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلک النّبیّ (صلی الله علیه و آله)، و أیّما مؤمن خطب إلی أخیه حرمته فقال: خمسمائة درهم فلم یزوّجه فقد عقّه و استحقّ من اللّٰه عزّ و جلّ ألّا یزوّجه حوراء»(1) لکن ظاهره الحرمة لاشتماله علی الحرمان من الحور العین وعلیه فهو معرض عنه.

نعم استحباب التاسی بالنبی (صلی الله علیه و آله) بان لا یتجاوز مهر السنة مما لا کلام فیه.

حکم مشاهدة المهر بدلاً عن اعتباره

(و یکفی فیه المشاهدة عن اعتباره بالکیل أ و الوزن أو العدد)

اقول: اما اصل اعتبارالکیل أ و الوزن أو العدد فلئلا یلزم الغرر کما تقدم الکلام عنه فی کتاب البیع .

و أمّا کفایة المشاهدة فاستدل له بما تقدم من صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: ما أدنی ما یجزی من المهر؟ قال: تمثال من سکر» , و فیه: ان الصحیح لیس فی مقام البیان من هذه الجهة بل من جهة الاقلیة.

ص:259


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 376ح7

نعم ما تقدم من صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی خبر: و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأة علی السورة من القرآن و علی الدّرهم و علی القبضة من الحنطة» یدل علی کفایة القبضة من الحنطة مع کونها من الموزون و الظاهر انها لقلتها کفت المشاهدة فیها.

و أمّا لو لم یشاهد واطلق فی مثل العبد و الدّار فقال فی الخلاف: «مسئلة: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روی أصحابنا أنّ لها دارا وسطا أو عبدا وسطا»، و قال الشّافعیّ: «یبطل المسمّی و یجب لها مهر المثل». دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم- إلخ».

و قد اشار الشیخ الی صحیح ابن ابی عمیر عن علیّ ابن أبی حمزة: «قلت لأبی الحسن الرّضا (علیه السلام): تزوّج رجل امرأة علی خادم، فقال لی: وسط من الخدم، قلت: علی بیت؟ قال: وسط من البیوت»(1).

و خبر ابن ابی حمزة الاخر: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل زوّج ابنه ابنة أخیه و أمهرها بیتا و خادما، ثمّ مات الرّجل؟ قال: یؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبیت و الخادم قال: وسط من البیوت، و الخادم وسط من الخدم، قلت:

ص:260


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 381ح7 والتّهذیب ح 48 ج7ص366 بدون «الرّضا» (علیه السلام) و هو الصحیح.

ثلاثین أربعین دینارا؟ و البیت نحو من ذلک؟ فقال: هذا سبعین ثمانین دینارا مائة نحو من ذلک»(1).

و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی

(و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی و سنّة نبیّه صلی اللّٰه علیه و آله فهو خمسمائة درهم)

لما تقدم من النصوص الدالة علی ذلک هذا مع علمهما واما مع الجهل فیشکل الامر للزوم الغرر.

و اما خبر أسامة بن حفص و کان قیّما لأبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «قلت له رجل یتزوّج امرأة و لم یسمّ لها مهرا و کان فی الکلام أتزوّجک علی کتاب اللّٰه تعالی و سنّة نبیّه (صلی الله علیه و آله) فمات عنها أو أراد أن یدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السّنة، قال: قلت: یقولون أهلها: مهور نسائها، قال: فقال: هو مهر السّنّة، و کلّما قلت له شیئا، قال: مهر السّنّة»(2) فضعیف سندا باسامة فانه لم یوثق.

ص:261


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 381ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 363ح33

و اماصحیح أبی بصیر: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن یسمّی لها صداقا حتّی دخل بها، قال: السّنّة، و السّنة خمسمائة درهم- الخبر»(1) فلا یخلو من اجمال و لعله فی مقام بیان «فلیسمِ مهر السنة» و لا ینتخب غیره, و لا دلالة فیه علی أنّ مهر المثل خمسمائة درهم کما قیل.

حصیلة البحث:

کلّ ما صحّ أن یملک و إن قل بعد أن یکون متمولاً عیناً کان أو منفعةً یصحّ إمهاره، و لو عقد الکافران علی ما لا یملک فی شرعنا صحّ فإن أسلما انتقل إلی مهر المثل و لا تقدیر فی المهر قلّةً و لا کثرةً، و یستحب أن لا یتجاوز مهر السّنّة و هو خمسمأة درهمٍ، و یکفی فیه المشاهدة اذا ارتفعت الجهالة بها نعم إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة مثلا فأنّ لها دارا وسطا أو عبدا وسطا للنص، و لو تزوّجها علی کتاب اللّه و سنّة نبیه (صلی الله علیه و آله) فهو خمسمائة درهمٍ، و یجوز جعل تعلیم القرآن مهراً.

صحة العقد الدائم من غیر ذکر المهر

(و یصحّ العقد الدائم من غیر ذکر المهر)

ص:262


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 363ح32

و هو المعبر عنه بتفویض البضع بأن تقول زوجتک نفسی فیقول قبلت سواء أهملا ذکره أم نفیاه صریحا.

(فإن دخل بها فمهر المثل)

و المراد بمهر المثل: ما یرغب به فی مثلها نسباً و سناً و عقلاً و یساراً و بکارةً و أضدادها و غیرها مما تختلف به الأغراض.

و الدلیل علی مهر المثل عدة اخبار  کما فی معتبر عبد الرَّحمن بن أبی عبد اللَّه «قال لها صداق نسائها»(1).

و موثق منصور بن حازم، عنه (علیه السلام) قلت له فی رجل تزوّج امرأة و لم یفرض لها صداقا؟ قال: لا شی ء لها من الصّداق فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها»(2) والمراد ان لم یدخل بها فلیس لها صداق بل لها المتعة.

و صحیح الحلبیّ: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم یفرض لها مهرا، ثمّ طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و یمتّعها»(3) و غیرها و قوله (علیه السلام) «ویمتعها» لابد من حمله علی الاستحباب لعدم القائل به مضافا الی مهر المثل .

ص:263


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح29
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح30
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح31

و یشهد للاستحباب ما فی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته أ یمتّعها؟ قال: نعم أما یحبّ أن یکون من المحسنین أما یحبّ أن یکون من المتّقین؟!»(1).

و یؤید ذلک خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام) فی قوله تعالی{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا} قال: متّعوهنّ أی جمّلوهنّ بما قدرتم علیه من معروف، فإنهنّ یرجعن بکآبة و وحشة و هم عظیم، و شماتة من أعدائهنّ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ کریم یستحیی و یحب أهل الحیاء، إنّ أکرمکم أشدکم إکراما لحلائلهم»(2).

فان قوله تعالی {فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ} من حیث تسمیة المهر عام و إن کانت من حیث عدم الدّخول خاصّة فهی دالّة علی الترغیب فی التمتیع مطلقا و لو سمی لها مهرا.

 (و إن طلق قبل الدخول) و قبل اتفاقهما علی فرض مهر (فلها المتعة)

المدلول علیها بقوله تعالی{إِذٰا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا}(3) و قوله تعالی{لٰا جُنٰاحَ

ص:264


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 104ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 141ح87
3- الأحزاب 49

عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِین}(1) و قوله تعالی{وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین}(2) مضافا الی النصوص المستفیضة کصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن یدخل بها فقد بانت منه و تتزوّج إن شاءت من ساعتها، و إن کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلیمتّعها»(3) و غیره.

(حرة کانت) الزوجة المفوضة (أم أمة)

و المعتبر فی المتعة بحال الزوج فی السعة و الإقتار(فالغنی) یمتع (بالدابة) و هی الفرس لأنه الشائع فی معناها عرفا (أو الثوب المرتفع) قیمته عادة ناسبت قیمته قسیمیه أم لا (أو عشرة دنانیر) و هی المثاقیل الشرعیة (و المتوسط) فی الفقر و الغناء یمتع (بخمسة دنانیر و الفقیر بدینار أو خاتم) ذهب أو فضة معتد به عادة (و شبهه) من الأموال المناسبة لما ذکر فی کل مرتبة و المرجع فی الأحوال الثلاثة إلی العرف بحسب زمانه و مکانه و شأنه .

ص:265


1- البقرة 236
2- البقرة 241
3- الکافی (فی أوّل باب ما للمطلّقة الّتی لم یدخل بها، 39 من طلاقه)

اقول: ما قاله فی مقدارها فقاله المحقق فی الشرائع و قریب منه فی السرائر، و قال المفید: علی الموسر خمسة دنانیر إلی فوق أو قیمة ذلک من الثیاب أو جاریة، و علی المتوسّط ثلاثة دنانیر أو عدلها من الثیاب، و علی المعسر بالدّرهم أو الخاتم، و ما أشبهه و یعتبر حال الإنسان و المرأة و الزّمان.

و فی المبسوط «خادم فإن لم یقدر فمقنعة، و إن لم یقدر فثلاثین درهما».

و فی الخلاف «علی الموسر خادم، و علی الأوسط ثوب أو مقنعه، و علی الفقیر خادم و ما أشبهه».

و یدل علی هذه التقادیر صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - إلی أن قال- «إذا کان الرّجل موسّعا علیه متّع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر بالحنطة و الزّبیب و الثوب و الدّرهم، و إنّ الحسن بن علیّ (علیه السلام) متّع امرأة له بأمة، و لم یطلّق امرأة إلّا متّعها»(1).

و موثق عبد اللّٰه بن سنان، و سماعة جمیعا، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- أما إنّ الرّجل الموسع علیه یمتّع المرأة بالعبد و الأمة و یمتّع الفقیر بالحنطة و الزّبیب و الثوب و الدّرهم»(2)

ص:266


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 105ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 105ح4

و فی خبر «عن أبی بصیر: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) أخبرنی عن قول اللّٰه عزّ و جلّ {وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین} ما أدنی ذلک المتاع إذا کان معسرا لا یجد؟ قال: خمار أو شبهه»(1)و نسبه الفقیه إلی الرّوایة فقال: «و روی أنّ أدناه الخمار و شبهه». اقول: و هذه التقادیر عرفیة.

(و لا متعة) علی سبیل الوجوب (لغیر هذه)

الزوجة و هی المفوضة لبضعها المطلقة قبل الدخول و الفرض.

ثم أنّ المتعة مستحبّة لکلّ مطلّقة غیرها، کما فی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته أ یمتّعها؟ قال: نعم أما یحبّ أن یکون من المحسنین أما یحبّ أن یکون من المتّقین؟!»(2).

و یشهد للاستحباب ایضا صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ { مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ} قال: متاعها بعد ما تنقضی عدّتها علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، و کیف یمتّعها و هی فی عدّتها ترجوه و یرجوها و یحدث اللّٰه بینهما ما یشاء- الخبر»(3) و قد تقدم مثله کما فی موثق عبد اللّٰه بن سنان و غیرهما و موردها المدخول بها فإنّها الّتی علیها العدّة، و یفهم منها أنّ مورد قوله

ص:267


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 106ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 104ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 105ح3

تعالی {مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین} المتعة المستحبّة الّتی للمدخول بها. وقد دلّت علی أنّ المتعة فی المدخول بها بعد العدّة إذا لم یحصل رجوع، و أمّا غیر المدخول بها فمتعتها قبل الطلاق کما تقدم.

و اما ما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم یدخل بها، و تمتّع قبل أن تطلّق»(1) فالوجوب فیه محمول علی الاستحباب المؤکّد.

نعم لا متعة للمختلعة و ذلک لموثق الحسین بن علوان، عن جعفر، عن علیّ علیهم السّلام «لکلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة»(2).

و اما ما فی صحیح البزنطیّ قال: ذکر بعض أصحابنا «أنّ متعة المطلّقة فریضة»(3) فلا اطلاق له و المراد الامتاع الواجب و هو ما کان لغیر المدخول بها مع عدم الفرض.

حصیلة البحث:

یصحّ العقد الدّائم من غیر ذکر المهر، فإن دخل فمهر المثل, و إن طلّق قبل الدّخول فلها المتعة حرّةً کانت أو أمةً، و المعتبر فی المتعة بحال الزوج فی السعة

ص:268


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 507
2- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 105ح355
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 104ح2

و الإقتار و المرجع فیه إلی العرف, و لا متعة لغیر هذه، نعم تستحب المتعة لکلّ مطلّقة مدخول بها غیر المختلعة .

و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز

(و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز) لان الامر الیهما (و صار لازما)

و ذلک لصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة علی بستان له معروف و له غلّة کثیرة، ثمّ مکث سنین لم یدخل بها، ثمّ طلّقها؟ قال: ینظر إلی ما صار إلیه من غلّة البستان من یوم تزوّجها فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان، إلّا أن تعفو فتقبل منه و یصطلحا علی شی ء ترضی به منه فإنّه أقرب للتقوی»(1).

(و لو فوّضا تقدیر المهر إلی أحدهما صحّ و لزم ما حکم به الزّوج ممّا یتموّل، و ما حکمت به الزّوجة إذا لم یتجاوز مهر السنّة)

و یشهد لذلک صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة علی حکمها؟ قال: لا یجاوز حکمها مهور آل محمّد علیهم السّلام اثنتی عشرة أوقیّة و نشّ، و هو وزن خمسمائة درهم من الفضّة، قلت: أ رأیت إن تزوّجها علی حکمه و رضیت بذلک؟ فقال: ما حکم من شی ء فهو جائز علیها قلیلا کان أو کثیرا،

ص:269


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431

فقلت له: فکیف لم تجز حکمها علیه و أجزت حکمه علیها؟ فقال: لأنّه حکّمها فلم یکن لها أن تجوز ما سنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و تزوّج علیه نساءه فرددتها إلی السنّة و لأنّها هی حکمة و جعلت الأمر إلیه فی المهر و رضیت بحکمه فی ذلک فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا»(1) و غیره.

و اما صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یفوّض إلیه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها، قال: یلحق بمهر نسائها»(2) الذی قد یتوهم منه انه لابد من ان یعین مهر المثل.

و فیه: ان قوله (علیه السلام) «یلحق بمهر نسائها» فلا یخلو من اجمال ولعله المراد ان ما عیّنه یلحق بمهر نسائها ویکفی.

(و لو طلّق قبل الدّخول فنصف ما یحکم به الحاکم) کما هو معلوم .

(و لو مات الحاکم قبل الدخول فالمروی أن لها المتعة و المیراث و لا مهر لها)

کما فی صحیح محمّد ابن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة علی حکمها أو علی حکمه فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها؟ قال: لها المتعة و المیراث و لا مهر لها- الخبر»(3).

ص:270


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 379ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 366ح45
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 379ح2

قیل: و یرد علی ظاهره أنّها لو ماتت یکون للزوج منها المیراث لا لها المیراث. قلت: هذا من المحفوف بالقرینة القطعیة فان من المعلوم انها لو ماتت کان هو الوارث , هذا و لم یذکر المتعة الإسکافیّ، کما و ان ابن ادریس أنکرها.

و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی ء

(و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی ء)

اقول: الظاهر أنّ مراده لا شی ء من المتعة و المهر، و أمّا المیراث فلا وجه لسقوطه بعد حصول الزّوجیة .

و یدل علی ذلک ما فی الاخبار المستفیضة منها صحیح صفوان عن أبی جعفر مردعة قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل تزوّج امرأة بحکمها، ثمّ مات قبل أن تحکم؟ قال: لیس لها صداق و هی ترث»(1)و اطلاقه مقید بما قبل الدّخول لما تقدم.

ص:271


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 415

و صحیح سلیمان بن خالد قال: «سألته عن المتوفّی عنها زوجها و لم یدخل بها- إلی أن قال- و إن لم یکن قد فرض لها مهرا فلیس لها مهر و لها المیراث و علیها العدّة»(1).

و خبر ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل توفّی قبل أن یدخل بامرأته؟ فقال: إن کان فرض لها مهرا فلها النصف و هی ترثه، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلا مهر و هو یرثها»(2) و غیرها.

و اما خبر زید الشّحام عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل تزوج امرأة و لم یسمّ لها مهرا فمات قبل أن یدخل بها، قال: هی بمنزلة المطلّقة»(3) فالظاهر أنّ المراد، فی عدم المهر لا فی ثبوت المتعة و لا فی نفی المیراث.

حصیلة البحث:

و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازماً، و لو فوّضا تقدیر المهر إلی أحدهما صحّ و لزم ما حکم به الزّوج ممّا یتموّل و ما حکمت به الزّوجة إذا لم یتجاوز مهر السّنّة، و لو طلّق قبل الدّخول فنصف ما یحکم به الحاکم، و لو مات الحاکم قبل الدّخول و الحکم فلها المتعة. و لو مات المحکوم علیه فللحاکم

ص:272


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 145ح101
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 119ح6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 458ح42

الحکم و لو مات أحد الزّوجین مع تفویض البضع قبل الدّخول فلا شی ء من المتعة و المهر, لا المیراث .

 (و هنا مسائل عشر)

الصداق یملک بالعقد

(الاولی: الصداق یملک) باجمعه للزوجة (بالعقد)

کما هو مقتضی العقد , لکنه ملک متزلزل , و یستقر بأحد أمور أربعة الدخول و ردة الزوج عن فطرة و موته و موتها کما تقدم ,خلافا للخلاف.

(و لها التصرف فیه قبل القبض)

بمقتضی مالکیتها له و لا مدخلیة للقبض هنا فی الملک سواء طلقها قبل الدخول أم لا و إن رجع إلیه نصفه بالطلاق.

(فلو نما) بعد العقد (کان) النماء (لها)

کما هو مقتضی القاعدة لانها هی المالکة, و یدلّ علیه ایضا موثق عبید بن زرارة «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل تزوّج امرأة علی مائة شاة ثمّ ساق إلیها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، و قد ولدت الغنم، قال: إن کانت الغنم حملت عنده

ص:273

رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم یکن الحمل عنده رجع بنصفها و لم یرجع من الأولاد بشی ء»(1) قلت: و لوحملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها و ذلک لانه حیث کان الحمل موجودا عند العقد فکان الحمل جزءا من المهر و لذا یرجع بنصفه بالطلاق قبل الدخول .

و یعارضه صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة علی بستان له معروف و له غلّة کثیرة، ثمّ مکث سنین لم یدخل بها، ثمّ طلّقها؟ قال: ینظر إلی ما صار إلیه من غلّة البستان من یوم تزوّجها فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان، إلّا أن تعفو فتقبل منه و یصطلحا علی شی ء ترضی به منه فإنّه أقرب للتقوی»(2) الظاهر فی کون النماء مشترکا بینهما.

و جمع بینهما القاضی بإنّ مورد الأوّل تسلیم الصداق الذی له نماء، و مورد الثانی عدم تسلیمه، فقال: «إذا وقع العقد علی شی ء معیّن من ذوات غلّة أو نتاج ثمّ طلّق قبل التسلیم أعطاها نصفه و نصف غلّة و نتاج، و لو کانت غنما حوامل، ثمّ ساقها، ردّت النصف من الغنم و الأولاد و ان کانت حملت عندها ردّ نصف الأمّهات».

ص:274


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح4-5
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431

و فیه: انه جمع تبرعی لا شاهد له مضافا الی عدم الفرق شرعا بین التسلیم و عدمه لانه ملکها علی کلا التقدیرین , و مقتضی التعارض تساقطهما و الرجوع الی ما تقتضیه القاعدة من کون النماء لها .

و اما ما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) قال فی الرّجل یتزوّج المرأة علی وصیف فکبر عندها فیرید أن یطلّقها قبل أن یدخل بها، قال: علیه نصف قیمة یوم دفعه إلیها لا ینظر فی زیادة و لا نقصان»(1). و ظاهره أنّ الزّیادة للرّجل وهو کسابقه معارض للاول کما انه معارض للثانی و بالتساقط یرجع الی مقتضی القاعدة من کون النماء لها .

(فإن تعقّبه طلاق قبل الدخول ملک الزّوج النصف حینئذ)

قال اللّٰه تعالی {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُم}.

و فی صحیح الفضیل قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم الّتی أصدقها؟ فقال: إذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثوب و رضیت بالعبد،

ص:275


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 369ح57

قلت: فإن طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: لا مهر لها و تردّ علیه خمسمائة درهم و یکون العبد لها»(1).

و فی خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة علی سورة من کتاب اللّٰه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فبما یرجع علیها؟ قال: بنصف ما یعلم به مثل تلک السورة»(2) و غیرهما.

 (و یستحب لها العفو عن الجمیع)

لقوله تعالی {وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی} و المراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن کان عینا و الإبراء و ما فی معناه من العفو و الإسقاط إن کان دینا.

و لمعتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) أیّما امرأة تصدّقت علی زوجها بمهرها قبل أن یدخل بها إلّا کتب اللّٰه لها بکلّ دینار عتق رقبة قیل: یا رسول اللّٰه فکیف بالهبة بعد الدّخول؟ قال: إنّما ذلک من المودّة و الألفة»(3).

(و لولیها الإجباری)

ص:276


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 382ح14
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 382ح15

الذی بیده عقدة النکاح أصالة و هو الأب و الجد له بالنسبة إلی الصغیرة علی القول به و قد تقدم عدم ولایته (العفو عن البعض) أی بعض النصف الذی تستحقه بالطلاق قبل الدخول لأن عفو الولی مشروط بکون الطلاق قبل الدخول (لا الجمیع)

و یشهد لاصل جواز عفو الولی صحیح عن أبی بصیر، و بإسناد آخر عن سماعة جمیعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله تعالی {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاح} قال: هو الأب أو الأخ أو الرّجل یوصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبتاع لها فتجیز فإذا عفا فقد جاز»(1)و مثله صحیح الحلبی(2).

و رواهما الفقیه ثمّ قال: «و فی خبر آخر: یأخذ بعضا و یدع بعضا، و لیس له أن یدع کلّه»(3).

اقول: و هما ظاهران بان من بیده عقدة النکاح له ان یعفو عن الکل و ان مادل علی البعض فقد نسبه الفقیه الی الروایة و هذا آیة ضعفه.

ص:277


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 106ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 106ح3
3-   من لا یحضره الفقیه، ج3، ص507

و یؤید ذلک عدة روایات رواها العیّاشیّ فی تفسیره منها: «عن زرارة، و حمران، و محمّد بن مسلم جمیعا عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام فی قوله تعالی{إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاح} قال: هو الذی یعفو عن بعض الصّداق أو یحطّون عنه بعضه أو کلّه»(1).

و منها «عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی {إلّٰا أَنْ یَعْفُون} قال: المرأة تعفو عن نصف الصّداق، قلت {أوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاح} قال: أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا کان یقیم بها و هو القائم علیها فهو بمنزلة الأب یجوز له، و إذا کان الأخ لا یهتمّ بها و لا یقوم علیها لم یجز علیها أمره»(2) و لا یخفی ان المراد من الاخ: الاخ الذی هو قیّم علیها بالقیمومة الحسبیة کما تقدم الکلام عن اولیاء العقد فی کتاب البیع.

حصیلة البحث:

الصّداق یملک بأجمعه بالعقد و لها التّصرّف فیه قبل القبض، فلو نما کان لها، فإن تعقّبه طلاقٌ قبل الدّخول ملک الزّوج النّصف حینئذٍ، و یستحبّ لها العفو عن الجمیع و لولیّها الإجباریّ العفو عن البعض بل الجمیع.

ص:278


1-   تفسیر العیّاشی (فی 76)، ج1، ص 125
2- العیّاشی (فی تفسیره 76)، ج1، ص126

لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه

(الثانیة: لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه)

بل حتی قبل الدخول لما تقدم من انها تملکه بالعقد و لقوله تعالی {وآتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَة}(1).

(و ان طالت المدّة)

لأصالة عدم السقوط و لصحیح عبد الحمید بن عوّاض: قلت: لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أتزوّج المرأة أ یصلح لی أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شیئا؟ قال: نعم إنما هو دین علیک»(2) و غیره من النصوص الدالة علی ان المهر یبقی فی ذمة الزوج دینا.

و اما ما فی موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «دخول الرّجل علی المرأة یهدم العاجل»(3) و مثله غیره(4) , فلیس المراد منه ان الدخول یسقط عاجل المهر بل المراد لیس لها المطالبة عاجلا بان تمتنع من التمکین حتی یعطیها مهرها و علیه فبالدخول یسقط طلب إعطائها للمهر عاجلا و هذا معنی قوله «فقد هدم العاجل».

ص:279


1- النساء -4
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256باب8ح2
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح4
4- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح6

و اما موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج بعاجل و آجل قال: الآجل إلی موت أو فرقة»(1) فالظاهر أنّ المراد بقوله «الآجل إلی موت أو فرقة» أنّ الأجل فی المهر لیس مثل الأجل فی بیع النسیة فی اشتراط تعیین المدّة بل یجوز أن یکون الأجل الموت و الفرقة , و یکون المراد بهذه الأخبار أنّ المهر ما لم یشترط فیه الأجل یکون عاجلا یجوز للمرأة مطالبتها نقدا و عدم تسلیم نفسها إلّا بعد أخذه، لکن لو سلّمت نفسها مرّة یسقط حقّها فی عدم التسلیم إلّا بعد قبض المهر.

و أمّا خبر زید بن علیّ، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «إنّ امرأة أتته و رجل قد تزوّجها و دخل بها و سمّی لها مهرا و سمّی لمهرها أجلا، فقال له علیّ (علیه السلام): لا أجل لک فی مهرها، إذا دخلت بها فأدّ إلیها حقّها»(2) الظاهر فی عدم صحة کون المهر مؤجلا، فخبر شاذ حسب أغلب أخبار زید.

و اما صحیح الفضیل، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة و دخل بها و أولدها ثمّ مات عنها، فادّعت شیئا من صداقها علی ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث، فقال: أمّا المیراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فالّذی أخذت من الزوج قبل أن یدخل بها، هو الذی حلّ للزوج به فرجها قلیلا کان أو کثیرا إذا هی

ص:280


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح3
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 250ح11

قبضته منه و قبلت و دخلت علیه و لا شی ء لها بعد ذلک»(1) فالمفهوم منه انه لا یقبل قولها إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها و انها مدعیة و علیها الاثبات, لا ان مهرها یسقط بالدخول.

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الزوج و المرأة یهلکان جمیعا فیأتی ورثة المرأة فیدّعون علی ورثة الرّجل الصّداق، فقال: و قد هلکا و قسم المیراث؟ فقلت: نعم، فقال: لیس لهم شی ء، قلت: و إن کانت المرأة حیّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعی صداقها فقال: لا شی ء لها و قد أقامت معه مقرّة حتّی هلک زوجها، فقلت: فإن ماتت و هو حیّ فجاءت ورثتها یطالبونه بصداقها، فقال: و قد أقامت معه حتّی ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شی ء لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها، قال: و قد أقامت لا تطلبه حتّی طلّقها لا شی ء لها، قلت: فمتی حد ذلک الذی إذا طلبته کان لها؟ قال: إذا أهدیت إلیه و دخلت بیته، ثم طلبت بعد ذلک فلا شی ء لها إنّه کثیر لها أن یستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر»(2) و المفهوم منه ان المرأة إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها لا یقبل قولها، و لیس لها علی الزوج إلّا حقّ یمین ببقائه.

ص:281


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 260ح13
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 257ح8

و اما خبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا دخل الرّجل بامرأته، ثمّ ادّعت المهر، و قال: أعطیتک فعلیها البیّنة و علیه الیمین»(1) فالمراد به انه علیها البیّنة علی بقاء المهر عند الزّوج.

و هذا المعنی هو المراد من مرسلة الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن الحجّة (علیه السلام) «کتب إلیه: اختلف أصحابنا فی مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شی ء علیه، و قال بعضهم: هو لازم فی الدّنیا و الآخرة، فکیف ذلک؟ و ما الذی یجب فیه؟ فأجاب (علیه السلام): إن کان علیه بالمهر کتاب فیه ذکر دین فهو لازم له فی الدّنیا و الآخرة، و إن کان علیه کتاب فیه اسم الصّداق، سقط إذا دخل بها، و إن لم یکن علیه کتاب فإذا دخل بها سقط باقی الصداق»(2).

و بالجملة فادّعاء المهر کلّه أو بعضه یحتاج إلی البیّنة، أو کتاب دین علیه کقرینة قطعیة.

و مثله خبر الحسن بن علیّ بن کیسان قال: «کتبت إلی الصّادق (علیه السلام) أسأله عن رجل یطلّق امرأته فطلبت منه المهر، و روی أصحابنا إذا دخل بها لم یکن لها

ص:282


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 257ح7
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 261ح15

مهر، فکتب (علیه السلام): لا مهر لها»(1) و هو محمول علی أنّه لا مهر لها ظاهرا بعد عدم بیّنة لها علی البقاء.

و بالجملة فهذه الاخبار مع ضعفها سندا لا دلالة فیها علی سقوط المهر بالدخول و الّا کانت مخالفة للکتاب العزیز {وآتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَة}(2) و تسقط عن الحجیة.

(و الدخول) الموجب للمهر تاما (هو الوطء)

المتحقق بغیبوبة الحشفة أو ما یصدق علیه التقاء الختانین من مقطوعها بالادخال شیئا ما (قبلا) و هو القدر المتیقن (أو دبرا) عند المصنف و قد تقدم الاشکال فیه فی کتاب الطهارة.

(لا مجرد الخلوة)

بالمرأة و إرخاء الستر علی وجه ینتفی معه المانع من الوطء کما تقدم من ان ظاهر الایة یدل علی لزوم الدخول و یدل علی ذلک:

صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عنه (علیه السلام): «سأله أبی- و أنا حاضر- عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت علیه فلم یمسّها و لم یصل إلیها حتّی طلّقها هل علیها عدّة منه؟

ص:283


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 261ح16
2- النساء -4

فقال: إنّما العدّة من الماء، قیل له: فإن کان واقعها فی الفرج و لم ینزل؟ قال: إذا أدخله وجب علیه الغسل و المهر و العدّة»(1).

و موثق یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأة و أغلق بابا و أرخی سترا و لمس و قبّل، ثمّ طلّقها أ یوجب علیه الصّداق؟ قال: لا یوجب علیه الصداق إلّا الوقاع»(2).

و صحیحه الاخر قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج امرأةً فأدخلت علیه فأغلق الباب و أرخی السّتر و قبّلو لمس من غیر أن یکون وصل إلیها ثمّ طلّقها علی تلک الحال قال لیس علیه إلّا نصف المهر»(3).

و یدلّ علی عدم الأثر للخلوة صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج جاریة لم تدرک لا یجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فأدخلت علیه فطلّقها ساعة أدخلت علیه، قال: هاتان ینظر إلیهنّ من یوثق به من النساء، فإن کنّ کما دخلن علیه فإنّ لها نصف الصداق- الخبر»(4)

ص:284


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 109ح6
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 465ح74

و اما ما فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرّجل یطلّق المرأة و قد مسّ کلّ شی ءٍ منها إلّا أنّه لم یجامعها ألها عدّةٌ فقال ابتلی أبو جعفرٍ ع بذلک فقال له أبوه علیّ بن الحسین (علیه السلام) إذا أغلق باباً و أرخی ستراً وجب المهر و العدّة»(1).

فنقل الکلینی عن ابن ابی عمیر فی توجیهه انه قال: اختلف الحدیث فی أنّ لها المهر کملًا و بعضهم قالنصف المهر و إنّما معنی ذلک أنّ الوالی إنّما یحکم بالظّاهر إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر و إنّما هذا علیها إذا علمت أنّه لم یمسّها فلیس لها فیما بینها و بین اللّه إلّا نصف المهر.

اقول: و یشهد علی صحة هذا الحمل انه لا عدة علی غیر المدخول بها بنص القران فقرینة هذا الحمل قوله (علیه السلام) «وجب المهر و العدّة» و علیه فالخلوة و ارخاء الستر کاشف وامارة عن تحقق الدخول لو ادعته, و علی هذا المعنی یحمل خبر زرارة(2) و موثق إسحاق بن عمّارٍ عن جعفرٍ عن أبیه عن علیٍّ (علیه السلام) «أنّه کان یقول من أجاف من الرّجال علی أهله باباً أو أرخی ستراً فقد وجب علیه الصّداق»(3).

ص:285


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

لکن لاینطبق هذا الحمل علی ما فی موثق محمّد بن مسلمٍ عن أبی جعفرٍ (علیه السلام) قال: سألته عن المهر متی یجب قال إذا أرخیت السّتور و أجیف الباب و قال إنّی تزوّجت امرأةً فی حیاة أبی علیّ بن الحسین (علیه السلام) و إنّ نفسی تاقت إلیها فذهبت إلیها فنهانی أبی و قال لا تفعل یا بنیّ لا تأتها فی هذه السّاعة و إنّی أبیت إلّا أن أفعل فلمّا أن دخلت علیها قذفت إلیها بکساءٍ کان علیّ و کرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولاةٌ لها فأرخت السّتر و أجافت الباب فقلت مه قد وجب الّذی تریدین»(1) فانه ظاهر فی کفایة ارخاء الستر.

و فیه: اولا: انه معارض بموثق زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «أنّه أراد أن یتزوّج قال فکره ذلک أبی- فمضیت و تزوّجتها حتّی إذا کان بعد ذلک زرتها فنظرت فلم أر ما یعجبنی فقمت لأنصرف فبادرتنی القائمة الباب لتغلقه فقلت لا تغلقیه لک الّذی تریدین فلمّا رجعت إلی أبی فأخبرته بالأمر کیف کان فقال إنّه لیس لها علیک إلّا النّصف یعنی نصف المهر و قال إنّک تزوّجتها فی ساعةٍ حارّة»(2).

ص:286


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

و ثانیا: انه محمول علی ان ذلک من باب المصالحة بدلیل موثق أبی بصیر قال: «تزوّج أبو جعفرٍ (علیه السلام) امرأةً فأغلق الباب فقال افتحوا و لکم ما سألتم فلمّا فتحوا صالحهم»(1).

لکن قیل بالحمل علی التّقیّة بمعنی أنّه إذا أغلق الباب و أرخی الستر کان الحکم عند العامّة کذلک فقالوا: قال به عمر و ابنه و أنس و الزّهریّ و الأوزاعیّ و أبو حنیفة و أصحابه و الشّافعیّ فی قدیمه، و رووا «عن عمر أنّه قال: إذا أغلق الباب و أرخی السّتر فقد وجب المهر ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلکم»(2) و لا یمکنهم علیهم السّلام مخالفته، فکان الباقر (علیه السلام) لا یمکنه إعطاء النّصف.

قلت: مع التصریح بکون ذلک من باب المصالحة کما فی الموثق المتقدم یکون الحمل علی التقیة بلا شاهد.

حصیلة البحث:

لو دخل قبل دفع المهر کان دیناً علیه و إن طالت المدّة بل حتی قبل الدخول، و الدّخول هو الوطء قبلًا لا دبراً و لا مجرّد الخلوة, و المهر اذا لم یشترط فیه الأجل یکون عاجلا یجوز للمرأة مطالبتها نقدا و عدم تسلیم نفسها إلّا بعد أخذه، لکن لو سلّمت نفسها مرّة یسقط حقّها فی عدم التسلیم إلّا بعد قبض المهر .

ص:287


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- النجعة ج9 کتاب النکاح ص 102 و103

لو أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقها قبل الدخول

(الثالثة: لو أبرأته من الصداق)

اقول: لقد تقدم فی کتاب الهبة ان الابراء لا یتوقف علی القبول کما دلت علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یکون له علی الرجل الدراهم فیهبها له، أله ان یرجع فیها؟ قال: لا»(1) و علیه فقد یقال بکونه اسقاطا لا تملیکا لان التملیک یتوقف علی القبول.

قلت: الذی دل علیه الدلیل هو عدم توقفه علی القبول لا ان حقیقته اسقاط للحق فانه خلاف فهم العرف فالعرف یفهم منه انه نوع تملیک و لذا جاء التعبیر عنه فی الصحیحة المتقدمة بالهبة کما و انه وقع السؤال عن الرجوع فیها فهو فی الحقیقة هبة لکن مورده ما فی الذمة .

و علیه فاذا ملکت المرأة صداقها (ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه)

لأنه تلف بإبرائها نصفه حیث لا تستطیع الرجوع فیه فعلیها ان ترجع نصفه له, و یؤید ذلک خبر سماعة قال: «سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها، ثمّ جعلته من صداقها فی حلّ أ یجوز له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا

ص:288


1- وسائل الشیعة 13: 332 الباب 1 من أحکام الهبات الحدیث 1

جعلته فی حلّ فقد قبضته منه، فإن خلّاها قبل أن یدخل بها ردّت المرأة علی الزوج نصف الصداق»(1).

نعم علی القول بکون الإبراء إسقاطا للحق لا تملیکا للمال فقیل: لیس له الرجوع فی صورة الإبراء لأنها لم تأخذ منه مالا و لا نقلت إلیه الصداق و علیه فلم تفوت علیه شیئا. و فیه: انه اسقاط للحق الثابت وهو نوع تفویت.

(وکذا) یرجع علیها بنصفه (لو خلعها به أجمع قبل الدخول)

لأنّه بعد کون الطّلاق قبل الدّخول سببا لتملّک الزّوج نصف الصّداق فعلیها ان ترجع نصفه الاخر له لاجل الخلع .

و یدل علی ذلک صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة و أمهرها ألف درهم و دفعها إلیها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها علیه، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: تردّ علیه الخمسمائة درهم الباقیة لأنّها إنّما کانت لها خمسمائة درهم فهبتها له إیّاها و لغیره سواء»(2) و غیره(3).

حصیلة البحث:

ص:289


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 261ح55
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 108ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 108ح9

لو أبرأته من الصّداق ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع بنصفه و کذا لو خلّعها به أجمع قبل الدّخول.

یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح

(الرابعة: یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح فلو شرط ما یخالفه لغا الشرط)

کما فی موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما»(1).

أمّا جواز اشتراط ما یوافق الشّرع فیشهد له صحیح علیّ بن رئاب، عن الکاظم (علیه السلام): «سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة علی مائة دینار علی أنّ تخرج معه إلی بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده، قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشّرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائة دینار الّتی أصدقها إیّاها، و إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها

ص:290


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 467ح80

إلی بلاده حتّی یؤدّی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت و هو جائز له»(1).

و صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأة و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها؟ قال:یفی لها بذلک- أو قال: یلزمه ذلک»(2).

و صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل یتزوّج المرأة فیشترط علیها أن یأتیها إذا شاء و ینفق علیها شیئا مسمّی، قال: لا بأس»(3) و مثله خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه(4).

و لکن یعارضه خبر زرارة: «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن المهاریة یشترط علیها عند عقدة النّکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهر و کلّ جمعة یوما، و من النفقة کذا و کذا قال: لیس ذلک الشّرط بشی ء، و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة و لکنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوّج علیها أو

ص:291


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 404ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402ح1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 370ح64
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402ح1

یطلّقها فصالحته من حقّها علی شی ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(1) الدال علی عدم صحة الشرط.

و مثله خبره الاخرفقال: «کان النّاس بالبصرة یتزوّجون سرّا فیشترط علیها أن لا آتیک إلّا نهارا و لا آتیک باللّیل و لا اقسم لک, قال زرارة: و کنت أخاف أن یکون هذا تزویجا فاسدا فسألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ذلک، فقال: لا بأس به یعنی التزویج إلّا أنّه ینبغی أن یکون هذا الشّرط بعد النکاح و لو أنّها قالت له بعد هذه الشّروط قبل التزویج: نعم، ثمّ قالت بعد ما تزوّجها: إنّی لا أرضی إلّا أن تقسم لی و تبیت عندی فلم یفعل کان آثما»(2).

اقول: لکنهما ضعیفان سندا و لا یعارضان ما تقدم لانه هو المعروف بین الاصحاب فقال محمّد بن ابی عمیر: «قلت لجمیل: فرجل تزوّج امرأة و شرط لها المقام بها فی أهلها أو بلد معلوم، فقال:قد روی أصحابنا عنهم علیهم السّلام أنّ ذلک لها و أنّه لا یخرجها إذا شرط ذلک لها»(3).

ص:292


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 403ح4 و المهیرة علی وزن فعیلة کما فی الصحاح بمعنی مفعولة بنت حرة تنکح بمهر و الجمع مهیرات و المهاری و فی بعض النسخ (النهاریة) کما فی التّهذیب ج 7، ص: 372ح68 .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 374ح73
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 373

و اما صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یقول لعبده: أعتقک علی أن أزوّجک ابنتی فإن تزوّجت أو تسرّیت علیها فعلیک مائة دینار، فأعتقه علی ذلک و تسرّی أو تزوّج؟ قال: علیه شرطه»(1) فهو شرط فی التوافق علی العتق و لا علاقة له بالشرط فی ضمن عقد النکاح و هو لازم لعموم المؤمنون عند شروطهم.

(کاشتراط أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسری)

و أمّا عدم جواز اشتراط المخالف فتدل علیه عدة روایات منها صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «أنّه قضی فی رجل تزوّج امرأة و أصدقته هی و اشترطت علیه أنّ بیدها الجماع و الطلاق؟ قال: خالفت السّنّة و ولیت حقّا لیست بأهله، فقضی أنّ علیه الصّداق و بیده الجماع و الطّلاق و ذلک السّنّة»(2).

و صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قال لامرأته: إن نکحت علیک أو تسرّیت فهی طالق، قال: لیس ذلک؟ بشی ء، إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: من اشترط شرطا سوی کتاب اللّٰه فلا یجوز ذلک له و لا علیه»(3).

ص:293


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402ح5
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 425
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 373ح73

و فی صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) قال: «فی الرّجل یتزوّج المرأة إلی أجل مسمّی، فإن جاء بصداقها إلی أجل مسمّی فهی امرأته، و إن لم یأت بصداقها إلی الأجل فلیس له علیها سبیل و ذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه، فقضی للرّجل أنّ بیده بضع امرأته و أحبط شرطهم»(1).

و خبر زرارة «أنّ ضریسا کانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا یتزوّج علیها و أن لا یتسرّی أبدا فی حیاتها و لا بعد موتها علی أن جعلت له هی أن لا تتزوّج بعده، و جعلا علیهما من الهدی و الحجّ و البدن و کل مالهما فی المساکین إن لم یف کلّ واحد منهما لصاحبه، ثمّ إنّه أتی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فذکر ذلک له، فقال: إنّ لابنة حمران لحقّا و لن یحملنا ذلک علی أن لا نقول لک الحقّ اذهب و تزوّج و تسرّ فإنّ ذلک لیس بشی ء، و لیس شی ء علیک و لا علیها، و لیس ذلک الذی صنعتما بشی ء، فجاء فتسرّی و ولد له بعد ذلک أولاد»(2) وغیرها.

و أمّا موثق منصور بن بزرج قال: «قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام) و أنا قائم: جعلنی اللّٰه فداک إنّ شریکا لی کانت تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها، و قالت المرأة:لا و اللّٰه لا أتزوّجک أبدا حتّی تجعل للّه لی علیک إلّا تطلّقنی و لا تزوّج علیّ، قال: و فعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلنی اللّه فداک، قال: بئس ما صنع و ما کان یدریه ما وقع فی قلبه فی جوف اللّیل و النّهار، ثمّ قال: أمّا الآن فقل له:

ص:294


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 403ح6

فلیتمّ للمرأة شرطها فإنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: المسلمون عند شروطهم، قلت: جعلت فداک إنّی أشکّ فی حرف، فقال: إنّ عمران یمرّ بک أ لیس هو معک بالمدینة، فقلت: بلی، قال: فقل له: فلیکتبها و لیبعث بها إلیّ فجاءنا عمران بعد ذلک فکتبناها له و لم یکن فیها زیادة و لا نقصان، فرجع بعد ذلک فلقینی فی سوق الحنّاطین فحکّ منکبه بمنکبی فقال: یقرئک السّلام و یقول لک: قل للرّجل یفی بشرطه»(1) الدال علی صحة شرط عدم التزوج والطلاق فقد رواه الشیخ التّهذیب و حمله تارة علی أنّ المراد به النذر لقوله فیه «إلّا أن یجعل للّه علیه أن لا یطلّق» و حمله ایضا علی الاستحباب و أخری علی التّقیّة(2).

قلت: صدر الروایة ظاهر فی النذر لکن ذیلها ظاهر فی الشرط ولا شرط فی البین للمرأة غیر النذر لله لا لها ومع هذا التهافت بین الصدر و الذیل کیف یحصل الوثوق بها مضافا الی معارضتها مع ما تقدم .

و اما موثق منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدی إن هو مات لا تتزوّج بعده أبدا ثمّ بدا لها أن تتزوّج قال: تبیع مملوکها إنّی أخاف علیها السّلطان و لیس علیها فی الحقّ شی ء فإن شاءت أن تهدی هدیا فعلت»(3) فآثار التقیة فیه واضحة فانه لا أثر لحلفه عندنا فإنّ الحلف إنّما

ص:295


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 404ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 371ح66
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 372ح67

باللّه تعالی و هو حلف بالعتاق و الهدی، و هو عند العامّة ذو أثر، و لذا قال (علیه السلام): «أخاف علیها السّلطان».

و أمّا ما قیل: من عدم صحّة شرط عدم الوطی، فیرده صحیح إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام):قلت له رجل: تزوّج بجاریة عاتق علی أن لا یفتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلک، قال: إذا أذنت له فلا بأس»(1).

و صحیح عمّار بن مروان عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: رجل جاء إلی امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: أزوّجک نفسی علی أن تلتمس منّی ما شئت من نظر أو التماس و تنال منّی ما ینال الرّجل من أهله إلّا أنّک لا تدخل فرجک فی فرجی و تلذّذ بما شئت، فإنّی أخاف الفضیحة، قال: لیس له منها إلّا ما اشترط»(2) وبه عمل الکافی.

و من الصحیح الاول یعلم انه یجوز الوطء لو تنازلت عن شرطها مضافا الی ان ما اشترطته کان حقا لها لا علیها، و من حق کل صاحب حق التنازل عن حقه.

(و لو شرط إبقاءها فی بلدها لزم)

ص:296


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 466 والتهذیب ج 7، ص: 369ح59  والعاتق الجاریة الشابة أول ما أدرکت. (الصحاح)
2- الکافی  ج 5، ص: 467ح9  و رواه التهذیب ج 7، ص: 369ح58 عن سماعة.

کما دل علی ذلک صحیح علیّ بن رئاب، عن الکاظم (علیه السلام): «سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة علی مائة دینار علی أنّ تخرج معه إلی بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده، قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشّرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائة دینار الّتی أصدقها إیّاها، و إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها إلی بلاده حتّی یؤدّی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت و هو جائز له»(1).

و صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأة و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها؟ قال:یفی لها بذلک- أو قال: یلزمه ذلک»(2).

حصیلة البحث:

یجوز اشتراط ما یوافق الشّرع فی عقد النّکاح، فلو شرط ما یخالف لغی الشّرط و صحّ العقد کاشتراط أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی، و لو شرط إبقاءها فی بلدها لزم و کذا فی منزلها و یصح لها ان تشترط عدم الوطی.

ص:297


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 404ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 402ح1

لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول

(الخامسة: لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجرة التعلیم)

لعدم إمکان تعلیمها نصف الصنعة و هو الواجب لها بالطلاق خاصة و یؤید ذلک خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة علی سورة من کتاب اللّٰه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فبما یرجع علیها، قال: بنصف ما یعلّم به مثل تلک السورة»(1).

(و لو کان قد علمها) الصنعة (رجع بنصف الأجرة)

لعدم إمکان ارتجاع نفس الواجب فیرجع إلی عوضه.

(و لو کان) الصداق (تعلیم سورة) و نحوها (فکذلک)

کان لها نصف اجرة التعلیم, و قیل فی وجهه: انه و إن أمکن تعلیم نصفها عقلا إلّا أنه ممتنع شرعا لأنها صارت أجنبیة. و فیه: انه ممکن شرعا و لا محذور فیه.

ص:298


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 382ح14

(و) لذا (قیل: یعلمها النصف من وراء حجاب) کما یعلمها الواجب (و هو قریب) اذ لا محذور فیه.

حصیلة البحث:

لو أصدقها تعلیم صنعةٍ ثمّ طلّقها قبل الدّخول کان لها نصف أجرة التّعلیم، و لو کان قد علّمها رجع بنصف الأجرة، و لو کان تعلیم سورةٍوجب علیه ان یعلّمها النّصف.

لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها

(السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها رجع بنصف المسمّی) لأنه الواجب بالطلاق (لا) بنصف (العوض) لأنه معاوضة جدیدة لا تعلق له بها.

و یشهد لذلک ایضا صحیح الفضیل، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم الّتی أصدقها، فقال: إذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثّوب و رضیت

ص:299

بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن یدخل بها؟ قال: لا مهر لها، و تردّ علیه خمسمائة درهم، و یکون العبد لها»(1).

و أمّا خبر ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام):«سألته عن رجل تزوّج امرأة و جعل صداقها أباها علی أن تردّ علیه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها ما ینبغی لها أن تردّ علیه، و إنّما لها نصف المهر و أبوها شیخ قیمته خمسمائة درهم و هو یقول: لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم، فقال: لا ینظر فی قوله، و لا تردّ علیه شیئا»(2).

و مثله خبر عبید بن زرارة، عنه (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة و أمهرها أباها و قیمة أبیها خمسمائة درهم علی أن تعطیه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال: لیس علیها شی ء»(3) فمضافا لضعفهما سندا لا یخلوان من اجمال و الظّاهر أنّ المراد أنّه لمّا جعل مهرها أباها و جعل قیمته ثلاثة آلاف مع أنّ قیمته العادلة خمسمائة فقبلت و أخذت أباها و أعطته الألف ثمّ طلّقها قبل الدخول لیس علیها شی ء و إن کان الواجب ردّ الزّوجة النّصف إذا قبضت المهر لکن هنا لیس علیها شی ء لأنّه أعطاها ما قیمته نصف الألف و أخذ منها الألف.

ص:300


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح10

حصیلة البحث:

لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثمّ طلّقها رجع بنصف المسمّی لا العوض.

لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول

(السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقی)

قال الشهید الثانی: «لأنه بقدر حقه فینحصر فیه و لأنه لا ینتقل مستحق العین إلی بدلها إلّا بالتراضی أو تعذر الرجوع لمانع أو تلف و الکل منتف و یحتمل الرجوع إلی نصف النصف الموجود و بدل نصف الموهوب لأن الهبة وردت علی مطلق النصف فیشیع فیکون حقه فی الباقی و التالف فیرجع بنصفه و ببدل الذاهب و یکون هذا هو المانع و هو أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلی البدل و رد بأنه یؤدی إلی الضرر بتبعیض حقه فیلزم ثبوت احتمال آخر و هو تخییره بین أخذ النصف الموجود و بین التشطیر المذکور»(1).

و فیه: ان الحکم الشرعی اذا کان فی تبعیض حقه فحقه مبعض و لا تشمله قاعدة اللاضرر و علیه فالصحیح انه یرجع بنصف الباقی و بنصف بدل الذاهب.  

ص:301


1- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 121

(و لو کان) الموهوب (معیّنا فله نصف الباقی و نصف ما وهبته مثلا أو قیمة)

لأن حقه مشاع فی جمیع العین و قد ذهب نصفها معینا فیرجع إلی بدله من المثل او القیمة حسب مشهور المتاخرین و قد تقدم ان الاقوی الرجوع الی القیمة مطلقا.

نعم لا یتفاوت الحال اذا کان المهر من النقدین کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إلیها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها علیه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: تردّ علیه الخمسمائة درهم الباقیة لأنّها إنّما کانت لها خمسمائة درهم فهبتها له إیّاها و لغیره سواء»(1).

(و کذا لو تزوجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته فللزوج نصف الباقی و نصف قیمة التالف)

لأنه تلف علی ملکها و استحقاقه لنصفه تجدد بالطلاق من غیر اعتبار الموجود و غیره و التقریب ما تقدم.

و اما ما فی المرفوع عن إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «فی رجلٍ تزوّج امرأةً علی عبدٍ و امرأته فساقهما إلیها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال إن کان قوّمها علیها یوم تزوّجها فإنّه یقوّم العبد الباقی

ص:302


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 107ح9

بقیمته ثمّ ینظر ما بقی من القیمة الّتی تزوّجها علیها فتردّ المرأة علی الزّوج ثمّ یعطیها الزّوج النّصف ممّا صار إلیه»(1) الدال علی اعطاء نصف قیمتهما فمورده ما لو قوّم المملوکین و جعل المهر قیمتهما و لو لم یقوّم فمقتضی القاعدة ما قاله المصنف.

حصیلة البحث:

لو وهبته نصف مهرها مشاعاً قبل الدّخول فله الباقی، و لو کان معیّناً فله نصف الباقی و نصف ما وهبت قیمةً، و کذا لو تزوّجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته فللزّوج نصف الباقی و نصف قیمة التّالف.

للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها

(الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان المهر حالا)

لأن النکاح فی معنی المعاوضة و إن لم تکن محضة و من حکمها أنه لو لم یسلم احدهما الاخر حق للثانی عدم التسلیم بمقتضی الشرط الارتکازی, و علیه فهذا الحکم لا یختلف سواءً کان موسرا ام معسرا بمقتضی الشرط الارتکازی.

ص:303


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 108ح12

و احترز بالحال عما لو کان مؤجلا فإن تمکینها لا یتوقف علی قبضه إذ لا یجب لها حینئذ شی ء فیبقی وجوب حقه علیها بغیر معارض.

هذا و لو أقدمت علی فعل المحرم و امتنعت إلی أن حل الأجل فلا یجوز لها الامتناع و ذلک لوجوب تمکینها قبل حلوله فیستصحب .

(و لیس لها بعد الدخول الامتناع فی أصح القولین)

لانتفاء الشرط الارتکازی بینهما و یدل علی ذلک ایضا موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «دخول الرّجل علی المرأة یهدم العاجل»(1) ومثله غیره(2) , و لیس المراد منه ان الدخول یسقط عاجل المهر بل المراد لیس لها المطالبة عاجلا بان تمتنع من التمکین حتی یعطیها مهرها وعلیه فبالدخول یسقط طلب إعطائها للمهر عاجلا و هذا معنی قوله «فقد هدم العاجل».

حصیلة البحث:

للزّوجة الامتناع قبل الدّخول حتّی تقبض مهرها إن کان المهر حالًّا، و لیس لها بعد الدّخول امتناعٌ.

ص:304


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح4
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 256ح6

إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال

(التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال) یفی بالمهر (ففی ماله المهر و الّا) یکن له مال أصلا (ففی مال الأب)

و یدل علی ذلک موثق عبید بن زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یزوّج ابنه و هو صغیر قال: إن کان لابنه مال فعلیه المهر و إن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم یضمن»(1) و بمضمونه صحیح علیّ بن جعفر .

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل کان له ولد فزوّج منهم اثنین و فرض الصّداق، ثمّ مات من أین یحسب الصّداق؟ من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال: من جمیع المال إنّما هو بمنزلة الدین»(2) و هو محمول علی ما إذا لم یکن للولد مال کما هو الأغلب فی الصغار.

ثمّ المفهوم من قوله فی الموثق «ضمن أو لم یضمن» أنّ الأب لو ضمن یکون المهر علیه و لو کان للولد مال, و یدلّ علی ذلک صریحا صحیح الفضل بن عبد الملک،عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّجل یزوّج ابنه و هو صغیر؟ قال: لا بأس، قلت: یجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: علی من الصّداق؟ قال: علی الأب إن کان

ص:305


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح3

ضمنه لهم، و إن لم یکن ضمنه فهو علی الغلام إلّا أن [لا ظ] یکون للغلام مال فهو ضامن له، و إن لم یکن ضمن- الخبر»(1).

(و لو بلغ الصّبی فطلق قبل الدخول کان النصف المستعاد للولد)

لا للأب لأن دفع الأب له کالهبة للابن و ملک الابن له بالطلاق ملک جدید لا إبطال لملک المرأة السابق لیرجع إلی مالکه.

و کذا لو طلق قبل أن یدفع الأب عنه لأن المرأة ملکته بالعقد و إن لم تقبضه.

و لو دفع الأب عن الولد الکبیر المهر تبرعا أو عن أجنبی ثم طلق قبل الدخول فان کان باذن منهما کان حکمه کالسابق من عود النصف إلی الزوج , وان لم یکن باذن منهما فلم تملکه المرأة لانه لم یکن باذنهما فلا یرجع الی الزوج.

حصیلة البحث:

إذا زوّج الأب ولده الصّغیر و للولد مالٌ یفی ففی ماله المهر و إلّا ففی مال الأب، و کذلک لو ضمن الاب المهر یکون علیه و لو کان للولد مال , و لو بلغ فطلّق قبل الدّخول کان النّصف المستعاد للولد لا للأب.

ص:306


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 400ح1

لو اختلفا فی التسمیة حلف المنکر

(العاشرة: لو اختلفا فی التسمیة) فادعاها أحدهما و ادعی الآخر التفویض (حلف المنکر)

لأصالة عدمها وان کان خلاف الظاهر فیثبت مقتضی عدمها من المتعة أو مهر المثل أو غیرهما کما تقدم.

(و لو اختلفا فی القدر قدم قول الزّوج)

لأصالة البراءة من الزائد علی ما یعترف به و لصحیح أبی عبیدة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة فلم یدخل بها، فادّعت أنّ صداقها مائة دینار، و ذکر الزوج أنّ صداقها خمسون دینارا، و لیس بینهما بیّنة، فقال: القول قول الزّوج مع یمینه»(1).

(و کذا) لو اختلفا (فی الصفة)

کالجید و الردی ء و الصحیح و المکسر فإن القول قول الزوج مع الیمین لانها مدعیة للزائد عن القدر المتفق علیه وهو منکر , بلا فرق بین کون النزاع قبل الدخول أم بعده.

(و فی التسلیم یقدم قولها)

ص:307


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 386ح3

مطلقا لأصالة عدمه و استصحاب اشتغال ذمته, و به قال الشیخ فی المبسوط و تبعه جواهر القاضی و ابن حمزة و الحلّی.

و قیل: بتقدیم قوله اذا کان النزاع بعد الدّخول، ذهب إلیه الإسکافیّ و الحلبیّ و الشیخ فی تهذیبیه و نهایته و موضع من خلافه، و القاضی فی مهذّبه، و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح الفضیل، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة و دخل بها و أولدها، ثمّ مات عنها، فادّعت شیئا من صداقها علی ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث، فقال: أمّا المیراث فلها أن تطلبه و أمّا الصداق فالّذی أخذت من الزّوج قبل أن یدخل بها هو الذی حلّ للزّوج به فرجها، قلیلا کان أو کثیرا إذا هی قبضته منه، و قبلت و دخلت علیه و لا شی ء لها بعد ذلک»»(1) و المفهوم منه انه لا یقبل قولها إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها و انها مدعیة و علیها الاثبات.

و صحیح الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الزّوج و المرأة یهلکان جمیعا فیأتی ورثة المرأة فیدّعون علی ورثة الرّجل الصّداق، فقال: و قد هلکا و قسم المیراث؟ فقلت: نعم، فقال: لیس لهم شی ء، قلت: و إن کانت المرأة حیّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعی صداقها؟ فقال: لا شی ء لها، و قد أقامت معه مقرّة حتّی هلک زوجها، فقلت: فإن ماتت و هو حیّ فجاءت ورثتها یطالبونه بصداقها، فقال: و قد أقامت معه حتّی ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شی ء

ص:308


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 260ح13

لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها، قال: و قد أقامت لا تطلبه حتّی طلّقها لا شی ء لها، قلت: فمتی حدّ ذلک الذی إذا طلبته کان لها، قال: إذا أهدیت إلیه و دخلت بیته، ثمّ طلبت بعد ذلک فلا شی ء لها إنّه کثیر، لها أن یستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر»(1) و المفهوم منه ان المرأة إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها لا یقبل قولها، و لیس لها علی الزوج إلّا حقّ یمین ببقائه.

بل یمکن نسبته إلی المفید و الدّیلمیّ أیضا حیث قالا بأنّ المفوّضة لو أعطاها زوجها حین الدّخول شیئا و لم تعیّن الصّداق معه و لم تجعله دینا علیه ما کان لها شی ء. و مثلهما السّیّدان.

اقول: لا ریب فی کون البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر کما و ان تشخیصهما لیس بالامر التعبدی و علیه فما ورد من الصحیحین انما هو لکون المرأة مدعیة لا لتعبد خاص بل لأنّ تسلیم المرأة نفسها یکون امارة علی استلامها المهر لجریان عادة اهل ذلک الزمان علی استلامه قبل الدخول فالحکم فی هذه الاخبار من باب تقدم الظاهر علی الاصل ولذا اجاب العلامة فی المختلف عنه بقوله: «قد کان فی الزّمن الأوّل لا یدخل الرّجل حتّی یقوّم المهر لکن العادة الآن بخلاف ذلک، فلعلّ منشأ الحکم العادة» و علیه فان کانت عادة اهل الزمان علی استلامه قبل الدخول فالقول قوله و الّا کما فی زماننا هذا فالقول قولها .

ص:309


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 257ح8

(و) لو اختلفا (فی المواقعة لو أنکرها) لیندفع عنه نصف المهر بالطلاق (یقدم قوله) لأصالة عدمها.

(و قیل: قولها مع الخلوة التامة) التی لا مانع معها عن الوطء شرعا و لا عقلا و لا عرفا (و هو قریب)

اقول: قد تقدم انه لا اثر للخلوة فی نفسها کما فی موثق یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأة و أغلق بابا و أرخی سترا و لمس و قبّل، ثمّ طلّقها أ یوجب علیه الصّداق؟ قال: لا یوجب علیه الصداق إلّا الوقاع»(1) و صحیحه الاخر(2) و صحیح عبد اللّٰه بن سنان.

و یقدم قولها هنا للأخبار الدالة علی وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها علی کونه دخل بشهادة الظاهر کما فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): سألته عن الرّجل یطلّق المرأة و قد مسّ کلّ شی ء منها إلّا أنّه لم یجامعها إلها عدّة؟ فقال: ابتلی أبو جعفر (علیه السلام) بذلک فقال له أبوه علیّ بن الحسین علیهما السّلام: إذا أغلق بابا و أرخی سترا وجب المهر و العدّة»(3).

فنقل الکلینی عن ابن ابی عمیر فی توجیهه انه قال: اختلف الحدیث فی أنّ لها المهر کملاً و بعضهم قالنصف المهر و إنّما معنی ذلک أنّ الوالی إنّما یحکم

ص:310


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

بالظّاهر إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر و إنّما هذا علیها إذا علمت أنّه لم یمسّها فلیس لها فیما بینها و بین اللّه إلّا نصف المهر.

اقول: و یشهد علی صحة هذا الحمل انه لا عدة علی غیر المدخول بها بنص القران فقرینة هذا الحمل قوله (علیه السلام) «وجب المهر و العدّة» و علیه فالخلوة و ارخاء الستر کاشف و امارة عن تحقق الدخول لو ادعته, و علی هذا المعنی یحمل خبر زرارة(1) و موثق إسحاق بن عمّارٍ عن جعفرٍ عن أبیه عن علی (علیه السلام) «أنّه کان یقول من أجاف من الرّجال علی أهله باباً أو أرخی ستراً فقد وجب علیه الصّداق»(2).

لکن لاینطبق هذا الحمل علی ما فی موثق محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن المهر متی یجب؟ قال: إذا أرخیت الستور و أجیف الباب و قال:إنّی تزوّجت امرأة فی حیاة أبی علیّ بن الحسین علیهما السّلام و إنّ نفسی تاقت إلیها فذهبت إلیها فنهانی أبی فقال: لا تفعل یا بنیّ لا تأتها فی هذه السّاعة، و إنّی أبیت إلّا أن أفعل، فلمّا دخلت علیها قذفت إلیها بکساء کان علیّ و کرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر و أجافت الباب فقلت: مه قد وجب الذی تریدین»(3) فانه ظاهر فی کفایة ارخاء الستر.

ص:311


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

و فیه: اولا: انه معارض بموثق زرارة، عنه (علیه السلام): حدّثنی أنّه أراد أن یتزوّج امرأة قال: فکره ذلک أبی فمضیت فتزوّجتها حتّی إذا کان بعد ذلک زرتها فنظرت فلم أرما تعجبنی، فقمت لأنصرف فبادرتنی القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقیه لک الذی تریدین فلمّا رجعت إلی أبی فأخبرته بالأمر کیف کان، فقال: إنّه لیس لها علیک إلّا النصف یعنی نصف المهر، و قال: إنّک تزوّجتها فی ساعة حارّة»(1).

و ثانیا: انه محمول علی ان ذلک من باب المصالحة بدلیل موثق أبی بصیر قال: تزوّج أبو جعفر (علیه السلام) امرأة فأغلق الباب فقال: افتحوا و لکم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم»(2).

لکن قیل بالحمل علی التّقیّة بمعنی أنّه إذا أغلق الباب و أرخی الستر کان الحکم عند العامّة کذلک فقالوا: قال به عمر و ابنه و أنس و الزّهریّ و الأوزاعیّ و أبو حنیفة و أصحابه و الشّافعیّ فی قدیمه، و رووا «عن عمر أنّه قال: إذا أغلق الباب و أرخی السّتر فقد وجب المهر ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلکم»(3) و لا یمکنهم علیهم السّلام مخالفته، فکان الباقر (علیه السلام) لا یمکنه إعطاء النّصف. قلت: مع التصریح بکون ذلک من باب المصالحة کما فی الموثق المتقدم یکون الحمل علی التقیة بلا شاهد.

ص:312


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- النجعة ج9 کتاب النکاح ص 102 و103

و بذلک جمع الإسکافیّ و الشیخ و القاضی و ابن حمزة و قالوا: بأنّ الحکم بتمام المهر علی الظاهر، و أمّا المرأة إذا لم یمسّها فبینها و بین اللّٰه لیس لها إلّا النّصف و قد عرفت انه الاقوی.

و حکم العمانیّ و الخلاف و الحلیّ بکون أخبار التّمام مخالفة للکتاب قال العمانیّ: «و قد اختلفت الأخبار عنهم علیهم السّلام فی الرّجل یطلّق المرأة قبل أن یجامعها، و قد دخل بها و قد مسّ کلّ شی ء منها إلّا أنّه لم یصبها، فروی عنهم علیهم السّلام فی بعض الأخبار «أنّ لها نصف المهر و لا عدّة علیها» و هذا أدلّ الخبرین بدلالة الکتاب و أشبه بقولهم علیهم السّلام لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتم} قال: و قد جاء عنهم علیهم السّلام ما یخصّ هذا فی قضائهم فی العنّین أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة فدخل بها فادّعت المرأة أنّه لم یصبها أجّله الإمام سنة فإذا مضت السّنة و لم یصبها فرّق بینهما و أعطیت نصف الصداق و لا عدّة علیها منه.

و فی هذا إبطال روایة إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر کاملا و هذا العنّین قد أغلق الباب و أرخی السّتر و أقام معها سنة لا یجب علیه إلّا نصف الصّداق، و المسألتان لا فرق بینهما».

اقول: و الرّوایة الّتی نقلها فی العنّین هی صحیحة أبی حمزة عن الباقر (علیه السلام) ففیها «فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة، فإن وصل إلیها و إلّا فرّق

ص:313

بینهما و أعطیت نصف الصداق»(1) لکن لا دلالة فیها علی ما قال و ذلک لانها خاصة بمن ادعی علیه العنن و الخاص یخصص العام , کما و انه لا ریب فی دلالة الکتاب علی الحکم فی مقام الثبوت لکنه لاینافی الحکم بالتمام فی الظاهر لدلالة الدلیل علیه.

حصیلة البحث:

لو اختلفا فی التّسمیة حلف المنکر، لها و لو اختلفا فی القدر قدّم الزّوج و کذا فی الصّفة، و فی التّسلیم فان کانت عادة اهل الزمان علی استلامه قبل الدخول فالقول قوله و الّا یقدم قولها, و فی المواقعة لو أنکرها یقدّم قوله .

(الفصل السابع فی العیوب و التدلیس)

عیوب الرجل

(و هی فی الرجل الجنون)

ص:314


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 251ح1

لصحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل تزوّج إلی قوم فإذا امرأته عوراء و لم یبیّنوا له قال یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»(1) فإنه عام فی الرجل و المرأة.

(و الخصاء)

بکسر الخاء مع المد و هو سل الأنثیین و إن أمکن الوطء لحدیث نفی الضرر و الضرار و للنصوص المستفیضة منها ما عن الصادق (علیه السلام) فی معتبرة ابن مسکان قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعین قلت: سله عن خصی دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصیا؟ قال: یفرّق بینهما و یوجع ظهره و یکون لها المهر لدخوله علیها»(2) و فی معتبرة ابن بکیر عن أحدهما علیهما السّلام: «فی خصی دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، فقال: یفرّق بینهما إن شاءت المرأة و یوجع رأسه، و إن رضیت به و أقامت معه لم یکن لها بعد رضاها به أن تأباه»(3).

(و الجب)

ص:315


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 406ح6 و الفقیه (فی 4 من أخبار باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و التّهذیب (فی 12 من أخبار تدلیسه 16 من نکاحه) و فیهما: «قال: لا تردّ إنّما یردّ- إلخ» و لا حصر فی نسخة الکافی و علیه فنسخة الحصر غیر قابلة للاستدلال .
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 227ح3
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 227ح1

و هو قطع مجموع الذکر أو ما لا یبقی معه ما یمکنه من الوطی وذلک لقاعدة نفی الضرر و الضرار، ولصحیح أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال: «سألته عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت»(1) وغیر ذلک من الأخبار و لا ریب فی شمولها للجب بل هو المتیقن منها.

(و العنن)

و هو مرض یعجز معه عن الإیلاج لضعف الذکر عن الانتشار و یشهد له صحیح ابان و هو من اصحاب الاجماع عن عباد الضبی عن الصادق (علیه السلام): «فی العنین إذا علم أنه عنین لا یأتی النساء فرّق بینهما و إذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما»(2).

(و الجذام)

ص:316


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح1
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح2 عن الکافی ورواه الفقیه فی 4 من باب حکم عنینه، 24 من طلاقه عن غیاث، عنه (علیه السلام) . و التّهذیب فی 25 من أخبار تدلیسه، و الاستبصار فی 6 من أخبار عنّینه عن غیاث الضّبی عنه (علیه السلام) . قلت: عباد الضبی و غیاث الضبی متّحدان کما هو الظاهر، حرّف أحدهما بالآخر.

بضم الجیم و هو مرض یظهر معه یبس الأعضاء و تناثر اللحم (علی قول القاضی) و ابن الجنید و به قال المبسوط لصحیح الحلبیّ المتقدم(1) فإنه عام فی الرجل و المرأة إلا ما أخرجه الدلیل و لأدائه إلی الضرر المنفی, فإنه من الأمراض المعدیة باتفاق الأطباء و قد روی أنه (صلی الله علیه و آله) قال: «فر من المجذوم فرارک من الأسد»(2) فلابد من طریق إلی التخلص و لا طریق للمرأة إلّا الخیار.

و قیل: بعدم ثبوت الخیار لها به تمسکا بالأصل و لروایة الضبی المتقدمة انفا «الرجل لا یرد من عیب»(3) فإنه یتناول محل النزاع .

و فیه: ما لا یخفی فانه بعد صحة الروایة و شهرتها مع ما ضم إلیها فهی واردة الأصل.

و اعلم أن القائل بکونه عیبا فی الرجل ألحق به البرص لوجوده معه فی النص الصحیح.

ص:317


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 406ح6 و الفقیه (فی 4 من أخبار باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و التّهذیب (فی 12 من أخبار تدلیسه 16 من نکاحه) وفیهما: «قال: لا تردّ إنّما یردّ- إلخ»
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 556
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح2

و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره

(و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره، و لا بین قبل العقد و بعده، وطئ أولا)

لإطلاق الأدلة الشامل لکل من المطبق و الأدوار, مضافا الی اطلاق معتبر علیّ بن أبی حمزة قال: «سئل أبو إبراهیم (علیه السلام) عن المرأة یکون لها زوج و قد أصیب فی عقله من بعد ما تزوّجها أو عرض لها جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»(1) الوارد فی الجنون المتجدد بعد العقد و الشامل لغیره بالفهم العرفی. و به عمل الکافی و التهذیب(2)و الفقیه(3) و زاد «و فی خبر آخر: إنّه إن بلغ به الجنون مبلغا لا یعرف أوقات الصلاة فرّق بینهما، فإن عرف أوقات الصّلاة فلتصبر المرأة معه فقد بلیت»قلت: ولیس لنا خبر بما قال نعم بذلک افتی ابوه علیّ بن بابویه فقال: «و إذا تزوّج رجل و أصابه بعد ذلک جنون فبلغ به مبلغا لا یعرف أوقات الصّلاة فرّق بینهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بلیت»(4) و لم یفت به غیرهما و لا یخفی انه لا یمکن التعویل علیه لعدم صلاحیته لتقیید الاطلاقات المتقدمة.

ص:318


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 151ح1
2- التّهذیب فی 19 من أخبار تدلیسه و فیه بدل «لها» «له».
3- الفقیه فی 3 من أخبار شقاقه 16 من طلاقه .
4- النجعة ج9ص 106

و اما موثق غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) لم یکن یردّ من الحمق و یردّ من العسر»(1) فدال علی عدم الخیار فی الحمق و هو لیس بجنون قال تاج العروس: «انحمق، و استحمق، فهو أحمَقُ و حَمِقٌ: قلیل العقل و حقیقة الحُمق: وضع الشّیء فی غیر موضعه مع العلم بقبحه»(2).

هذا و اما ما فی ذیل الموثق «ویردّ من العسر» فمجمل.

هذا و لا ریب بالبطلان فی الجنون السّابق لأنّه لا أثر لعمل المجنون، و لا تصل النوبة الی خیار المرأة فی إمضاء العقد، اللّهمّ إلّا أن یکون العقد من قبل أبیه و قلنا بولایته علیه کولایة الأب علی المرأة.

و فی معنی الخصاء الوجاء

(و فی معنی الخصاء الوجاء)

الوجاء کما فی تاج العروس: «وُجِئَ هو، بالضم فهو مَوجُوءٌ و وجِی ءٌ علی فعیل إذا دَقَّ عُرُوقَ خُصْیَیه بین حَجَرَینِ دَقًّا شدیداً و لم یُخْرِجْهُمَا أَی مع سلامَتهما أَو هو رَضُّهُمَا حتی تَنْفَضِخا، فیکون شبیهاً بالخصاء. و ذکر التَّیْس مثال، فمثله غیره من فحول النَّعم بل و غیرها، و الحَجَرُ کذلک. و فی اللسان: الوَجْأُ أَن تُرَضَّ أُنْثَیَا

ص:319


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 432ح36
2- تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدی ج 13، ص: 95

الفَحْلِ رَضًّا شدیداً یُذْهِبُ شَهْوَة الجِماع و یُنَزَّل فی قَطْعِهِ مَنْزِلَة الخَصْیِ. و قیل: هو أَن تُوجَأَ العُرُوق و الخُصْیَتَانِ بحالهما»(1).

اقول: و هو و ان لم یکن علیه نص بالخصوص الّا ان ادلة الخصاء المتقدمة شاملة له بالفهم العرفی لانه فی الحقیقة خصاء بالعلاج.

و شرط الجبّ أن لا یبقی ما یمکنه معه من الوطی

(و شرط الجبّ أن لا یبقی قدر الحشفة)

کما تقدم الاستدلال له بقاعدة اللاضرر و بالأولویّة من الخصاء و العنن المنصوصین , و لیس الملاک بقاء قدر الحشفة بل الملاک القدرة علی الوطی و عدمها کما هو مقتضی الدلیل و علیه فلو بقی منه شیء مما یمکنه معه من الوطی فلا خیار لها لأصالة اللزوم بعد خروجه عن ظاهر النصوص المتقدمة.

و شرط العنة أن یعجز عن الوطئ

(و شرط العنة أن یعجز عن الوطیء فی القبل و الدّبر منها)

ص:320


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1، ص: 273

کما تقدم فی صحیح ابان عن عبّاد الضبّی، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النّساء فرّق بینهما، و إذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما، و الرّجل لا یردّ من عیب»(1) و غیره من الاخبار , و المنصرف منه عرفا هو القبل لا الدبر و قد تقدم فی کتاب الطهارة الاختلاف فی کونه وطیا و ان الصحیح عدمه.

 (و من غیرها)

عند المصنف کما فی موثق عمّار، عنه (علیه السلام): «سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا یقدر علی إتیانها؟ فقال: إن کان لا یقدر علی إتیان غیرها من النّساء فلا یمسکها إلّا برضاها بذلک، و إن کان یقدر علی غیرها فلا بأس بإمساکها»(2).

اقول: و حیث ان مستنده ینحصر بخبرعمّار الذی قد تقدم عدم العبرة بروایاته لعدم الوثوق بها فعلیه فالقدرة علی غیرها لا یرفع عنه حکم العنن و بذلک قال الصدوق فی المقنع «و إذا تزوّج الرّجل المرأة و ابتلی و لم یقدر علی الجماع فارقته إن شاء» و هو شامل لما إذا قدر علی غیرها و هو مضمون صحیح أبی بصیر عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أ تفارقه؟

ص:321


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 412ح9

قال: نعم إن شاءت»(1) و خبر الصبّاح الکنانیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أبدا أ تفارقه، قال: نعم إن شاءت»(2) و هما مطلقان.

(بعد رفع أمرها إلی الحاکم)

اقول: ذکر المبسوط الرّفع الی الحاکم متردّدا و الإسکافیّ بدونه و لم یذکره الصّدوق و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّان و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ و لا نهایة الشیخ.

و یشهد له صحیح أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «قال: فإن تزوّجها و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها فإنّ مثل هذا یعرف النساء فلینظر إلیها من یوثق به منّهنّ فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما- الخبر»(3).

و موثق الحسین بن علوان عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «أنّه کان یقضی فی العنّین أنّه یؤجّل سنة من یوم ترافعه المرأة»(4) وبه نقید الاطلاقات الاتیة.

ص:322


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح28
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411ح7
4- قرب الاسناد للحمیریّ ص 105 (ط – حدیثیة)

و یؤیده خبر أبی البختریّ، عن أبی جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول یؤخّر العنّین سنة من یوم ترافعه امرأته، فإن خلص إلیها و إلّا فرّق بینهما- الخبر»(1) وهو ضعیف سندا بوهب بن وهب ابو البختری.

(و إنظاره سنة)

کما تقدم فی صحیح ابی حمزة و موثق الحسین وکما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «العنّین یتربص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت»(2).

و خبرالکنانی «عنه قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة و هو لا یقدر علی النّساء أجّل سنّة حتّی یعالج نفسه»(3).

و فی ذیل صحیح أبی بصیر قال ابن مسکان: و فی حدیث آخر: «تنتظر سنة فإن أتاها و إلّا فارقته , و إن أحبّت أن تقیم معه فلتقم»(4).

و اما موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: إذا تزوّج امرأة فوقع علیها مرّة، ثمّ أعرض عنها فلیس لها الخیار لتصبر فقد

ص:323


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح30
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح27
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح29
4- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح1

أبتلیت و لیس لأمّهات الأولاد و لا الإماء ما لم یمسّها من الدّهر إلّا مرّة واحدة خیار»(1) فمورده الاعراض عن الزوجة او الامة لا عدم القدرة علی الوطی , وعلیه فلا علاقة له بالعنّة و لیس للزوجة الخیار نعم لها ان ترفع امرها للحاکم لاجل ان یأمر زوجها بان یؤدی ما یجب علیه من حقوقها.

هذا و لا یخفی ما فی ذیله و هو: «و لیس لأمّهات الأولاد و لا الإماء ما لم یمسّها من الدّهر إلّا مرّة واحدة خیار» من اجمال .

و مثل موثق اسحاق معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من أتی امرأة مرّة واحدة، ثمّ أُخّذَ عنها فلا خیار لها»(2) فان التأخیذ: حبس السواحر ازواجهن عن غیرهن من النساء.

و شرط الجذام تحقّقه

(و شرط الجذام تحقّقه)کما هو واضح.

(و لو تجددت) العیوب المتقدمة غیر الجنون و العنّة ( بعد العقد فلا فسخ)

ص:324


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 430ح26
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 412ح10

اما الجنون ففیه الفسخ لشمول إطلاق الأدلة المتقدمة له مضافا الی اطلاق معتبر علیّ بن أبی حمزة قال: «سئل أبو إبراهیم (علیه السلام) عن المرأة یکون لها زوج و قد أصیب فی عقله من بعد ما تزوّجها أو عرض لها جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»(1) و مورده الجنون المتجدد بعد العقد .

و اما العنّة فذهب المفید إلی کون المتجدّد منها کالحاصل قبل العقد، فقال: «فإن حدث بالرّجل عنّة بعد صحّته کان الحکم فی ذلک کما وصفناه ینتظر به سنة فإن تعالج فیها و صلح و إلّا کانت المرأة بالخیار».

و استدل له الشیخ فی التّهذیب بإطلاق صحیح محمّد بن مسلم و خبری أبی الصبّاح و أبی البختری المتقدّمین انفا. قلت: و هو الاقوی.

و اما سائر العیوب فلا فسخ فیها و ذلک تمسکا بأصالة لزوم العقد و استصحابا لحکمه مع عدم دلیل صالح علی ثبوت الفسخ.

و قیل: یفسخ بها مطلقا لمشارکة ما بعد العقد لما قبله فی الضرر المنفی و لصحیح ابان عن الضبّی، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النّساء

ص:325


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 151ح1

فرّق بینهما، و إذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما، و الرّجل لا یردّ من عیب»(1).

وفیه: ان المفهوم منه انه لو وطئ و لو مرة واحدة کشف ذلک عن عدم کونه عنینا فیخرج عن ما نحن فیه تخصصا , و اما قاعدة اللاضرر فانما هی فی مقام نفی الحکم الضرری لا فی مقام اثبات حق الفسخ لها بلا طلاق ,  و یندفع الضرر برفع امرها الی الحاکم فیأمر زوجها بالطلاق.   

و فصل الشیخ فی النهایة و تبعه الحلّی فی العنّة أیضا بین ما إذا کان قبل الدّخول و بعده و لا بدّ أنّهما حملا الأخبار المستدل بها علی ما إذا کان قبل الدّخول. و فیه: انه حمل تبرعی لا شاهد له.

(و قیل) و القائل الشیخ فی المبسوط (لو بان) الزوج (خنثی فلها الفسخ) و کذا العکس.

(و یضعف بأنه إن کان مشکلا فالنکاح باطل)

لا یحتاج رفعه إلی الفسخ لاصالة عدم النفوذ, والیه ذهب الشیخ فی الخلاف.

(و إن کان محکوما بذکوریته) بإحدی العلامات الموجبة لها (فلا وجه للفسخ لأنه کزیادة عضو فی الرجل)

ص:326


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 229ح2

و کذا لو کان هو الزوجة و حکم بأنوثیتها لأنه حینئذ کالزیادة فی المرأة و هی غیر مجوزة للفسخ علی التقدیرین .

و لو قیل باشتمال الخنثی علی ما فیه النفرة و العار علی الاخر و هما ضرران منفیان ففیه: أن مجرد ذلک غیر کاف فی رفع ما حکم بصحته و استصحابه.

قلت: هذا صحیح لولا النص علی الخیار ففی صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن خنثی دلّس نفسه لامرأة ما علیه؟ فقال: یوجع ظهره و أُذیق تمهیناً(1) و علیه المهر کاملاً إن کان دخل بها و إن لم یکن دخل بها فعلیه نصف المَهر»(2).

و هو غیر خبره الذی رواه قرب الاسناد «سألته عن خصی دلّس نفسه لامرأة ما علیه؟ فقال: یوجع ظهره و یفرّق بینهما»(3) و لیس احدهما تحریف عن الاخر کما قیل.

حصیلة البحث:

ص:327


1- م هنه: ضربه ضربا موجعا (تاج العروس 9: 354، و القاموس المحیط- مهن- 4: 273)
2- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: 104ح3
3- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 249ح982

عیوب الرّجل خمسةٌ: الجنون و الخصاء و الجبّ و العنن و الجذام, و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره و لا بین قبل العقد و بعده وطئ أو لا، و فی معنی الخصاء الوجاء، و شرط الجبّ أن لا یبقی قدر الحشفة، و شرط العنّة أن یعجز عن القبل منها بعد رفع أمرها إلی الحاکم و إنظاره سنةً، و شرط الجذام تحقّقه، و لو تجدّدت العیوب غیر الجنون و العنّة بعد العقد فلا فسخ، و اما الجنون و العنّة فلها فیهما الفسخ و لو بان خنثی فلها الفسخ .

و عیوب المرأة تسعة

(و عیوب المرأة تسعة: الجنون و الجذام و البرص و العمی و الإقعاد و القرن و الإفضاء و العفل و الرتق علی خلاف فیهما)

اما الجنون و الجذام و البرص والعفل و القرن فیشهد لها صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصّادق (علیه السلام): «المرأة تردّ من أربعة أشیاء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل- الخبر»(1) و غیره من النصوص المستفیضة .

ص:328


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 409ح16 والفقیه (فی أوّل باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و فیه: «المرأة ترد من أربعة أشیاء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و العفل» و التّهذیب ج 7، ص: 427ح14 و الاستبصار ج 3، ص: 248ح10 بلفظ: «و القرن و هو العفل» و هو الصحیح لأنّه صرّح فی أوّل الخبر بأنّه یردّ من أربعة أشیاء لا خمسة .

و یؤید ذلک خبر رفاعة بن موسی، عن الصّادق (علیه السلام): «تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوی ذلک فلا»(1).

و العفل هو لحم ینبت فی قبل المرأة و هو القرن کما صرحت به الصحیحة المتقدمة , و قیل هو ورم یکون بین مسلکی المرأة.

و اما الرتق و هو «مصدر قولک: رَتِقَت المرأة رَتَقاً، فهی امرأة رتقاء بَیّنة الرَّتَق، التصق ختانها فلم تنل، لارتتاق ذلک الموضع منها، فهی لا یستطاع جماعها، أو هی الَّتی لا خرق لها إلّا المَبال خاصَّة قاله اللَّیث، و قال أبو الهیثم: الرَّتقاء: المرأة المنضمَّة الفرج الَّتی لا یکاد الذَّکر یجوز فرجها لشدَّة انضمامه»(2).

و استدل له بعموم العلّة الواردة فی القرن فی صحیح أبی الصبّاح من قوله: «هذه لا تحبل و لا یقدر زوجها علی مجامعتها»(3).

و بعموم العلة فی صحیح الحسن بن صالح من قوله: «هذه لا تحبل (ترد علی أهلها من) ینقبض زوجها عن مجامعتها تُردُّ علی أهلها»(4) و فیه انه لم تثبت نسخة ما بین القوسین.

ص:329


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 246ح3
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 13، ص: 160
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 427ح15
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 409ح17

و بخبر علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن امرأة دلّست لرجل نفسها و هی رتقاء، قال یفرّق بینهما و لا مهر لها»(1) لکنه ضعیف سندا بالعلوی.

و یعارض ما تقدم صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج جاریةً لم تدرک لا یجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فأدخلت علیه فطلّقها ساعة أدخلت علیه قال هاتان ینظر إلیهنّ من یوثق به من النّساء فإن کنّ کما دخلن علیه فإنّ لها نصف الصّداق الّذی فرض لها و لا عدّة علیهنّ منه قال فإن مات الزّوج عنهنّ قبل أن یطلّق فإنّ لها المیراث و نصف الصّداق(2) و علیهنّ العدّة أربعة أشهر و عشراً»(3) و به عمل الکلینی و هو دال علی عدم الخیار له و الّا لم یحتج الی الطلاق و مع تساقطهما یرجع الی اصالة اللزوم و علیه فالاقوی عدم الخیار فیه.

و اما الإفضاء فیدل علیه صحیح أبی عبیدة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها، فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من کان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق- الخبر».

ص:330


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 249ح984 و نسب الوسائل روایته إلی الکافی ولیس فیه.
2- الی هنا رواه الکافی راجع وسائل الشیعة، ج 21، ص: 326 باب 57 ح1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 465ح74

و لایخفی دلالة ذیل الصحیح «و من کان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق» علی الإقعاد ایضا.

و أمّا العمی فیشهد له صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «تردّ العمیاء و البرصاء و الجذماء و العرجاء».

و صحیح داود بن سرحان، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یتزوّج المرأة فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ علی ولیّها و یکون لها المهر علی ولیّها، و إن کان بها زمانة لا یراها الرّجال أجیز شهادة النساء علیها»(1).

و بذلک أفتی المفید و المرتضی و الإسکافیّ و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزة و الحلیّ، و به قال النهایة و هو المفهوم من الفقیه و لکن المقنع تردد مثل الکافی حیث لم یروه و أفرط المهذّب، فجعله عیبا فی الرجل أیضا.

هذا، و لم یعدّ فی عیوبها العرج و قد عرفت دلالة صحیح ابن مسلم و ابن سرحان المتقدّمین علیه و قد عمل الاصحاب فی الصحیحین فی مورد العمی فلا بدّ أن یعملوا بهما فی العرج. لکن ظاهر الکافی عدمهما حیث لم یروِ واحدا منهما کما

ص:331


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 424ح5

أنّ «المقنع نسبه الی الروایة فقال: «وروی أنّ العمیاء و العرجاء تردّ»(1) و لکن قال بهما الإسکافیّ و المفید و الحلبیّ و الدّیلمیّ و القاضی.

کما و لم یذکر المصنف من موارد الفسخ زنا الزّوجة قبل زواجها و ان علم به الزوج بعد الدخول کما فی صحیح معاویة بن وهبٍ قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج امرأةً فعلم بعد ما تزوّجها أنّها کانت زنت قال إن شاء زوجها أن یأخذ الصّداق من الّذی زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء ترکها»(2).

و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأة تلد من الزّنا و لا یعلم بذلک أحد إلّا ولیّها أ یصلح له أن یزوّجها و یسکت علی ذلک إذا کان قد رأی منها توبة أو معروفا، فقال: إن لم یذکر ذلک لزوجها، ثمّ علم بعد ذلک فشاء أن یأخذ صداقها من ولیّها بما دلّس علیه کان له ذلک علی ولیّها، و کان الصداق الذی أخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحلّ من فرجها و إن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس»(3) قلت: و اما معنی الرّجوع علی الولیّ فیهما فالمراد به الفسخ.

ص:332


1- المقنع (للصدوق)، المتن، ص: 314
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 355ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 408ح15

و یؤیده خبر عبد الرّحمن «عنه (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها قد کانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصّداق ممّن زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء ترکها»(1) .

و اما خبر رفاعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النکاح؟ قال: لا- الخبر»(2) الدل علی عدم الخیار فضعیف سندا و اخص مما تقدم.

هذا و قال المفید و الدّیلمیّ و الإسکافیّ و الحلبیّ و القاضی: بردّ المحدودة، و لم نقف لهم علی مستند بالخصوص.

هذا و قال الصّدوق فی المقنع: «بأنّ الرّجل لو زنا قبل الدّخول یحصل الفسخ و یعطیها نصف الصّداق لأنّ الحدث من قبله، و إذا زنت المرأة قبل الدّخول فرّق بینهما و لا صداق لها لأنّ الحدث من قبلها»(3).

و یشهد لقوله الأوّل صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم یدخل بها فزنا ما علیه؟ قال: یجلد الحدّ و یحلق رأسه و یفرّق بینه و بین أهله و ینفی سنة»(4), و خبر طلحة بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما

ص:333


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 245ح2
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 245ح1
3- المقنع (للصدوق) ص: 326
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 489ح174

السّلام «قرأت فی کتاب علیّ (علیه السلام) أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة فزنی قبل أن یدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان و یفرّق بینهما و یعطیها نصف المهر»(1).

و فیه: انهما اشتملا علی حرمة الزوج بذلک و لم یفت بذلک احد عدا المقنع .

و یشهد لقوله الثانی صحیح الفضل بن یونس، عن الکاظم (علیه السلام) سألته عن رجل تزوّج امرأة فلم یدخل بها فزنت، قال: یفرّق بینهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها»(2).

و خبر إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: «قال علیّ (علیه السلام) فی المرأة إذا زنت قبل أن یدخل بها زوجها، قال: یفرّق بینهما و لا صداق لها لأنّ الحدث من قبلها»(3).

و فیه: انهما اشتمل علی حرمة الزوجة بذلک و لم یفت بذلک احد عدا المقنع , و علیه فلا وثوق بما بها.

حصیلة البحث:

ص:334


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 416
2- الفقیه، ج 3، ص: 416 والتهذیب ج 7، ص: 489ح177وسند التهذیب صحیح.
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 416

عیوب المرأة: الجنون و الجذام و البرص و العمی و الإقعاد و القرن و ان امکن وطء القرناء و الإفضاء و العفل و العرج و زنا الزّوجة قبل زواجها و ان علم به الزوج بعد الدخول و اما الرّتق فلم یثبت کونه موجبا للفسخ .

و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد

(و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد)

لاصالة اللزوم و صریح صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق (علیه السلام) قال: «المرأة ترد من أربعة أشیاء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا»(1) و مثله غیره و بها تقیّد ما یتوهم منه الإطلاق , و بذلک یظهر ضعف ما  ذهب الیه المبسوطان من ثبوت الخیار بالتجدّد لإطلاق الأخبار .

(أو کان یمکن وطی الرّتقاء و القرناء و العفلاء)

ذکر ذلک المبسوط و تبعه القاضی لکن إن أرید به بدون المشقّة فمجرّد فرض و معها فیردّه صحیح أبی الصبّاح المتقدّم ففیه «و لا یقدر زوجها علی مجامعتها» و المراد لا یقدر بدون المشقّة لأنّ فی ذیله «فإن کان دخل بها» و مثله صحیح أبی

ص:335


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 409ح16

عبیدة المتقدّم «فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها» و فی صحیح الحلبیّ المتقدّم بعد ذکر العفل و غیره «قلت: أ رأیت إن کان قد دخل بها» و غیرها.

(أو علاجه)

عند المصنف و ذلک لانصراف الاطلاقات عرفا إلی ما هو المستقر الثابت فلا یجری الخیار, نعم بمقتضی الجمود علی الإطلاقات المتقدمة یجری الخیار, و الاقوی هو الاول.

و خیار العیب علی الفور

(و خیار العیب علی الفور)

و یشهد لذلک ظاهر صحیح الحسن بن صالح المتقدم «فی القرناء: قلت: فإن کان دخل بها؟ قال: إن کان علم بها قبل أن یجامعها ثمّ جامعها فقد رضی بها و إن لم یعلم إلّا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسکها و إن شاء سرّحها إلی أهلها- الخبر»(1) و مثله فی الدلالة صحیح أبی الصبّاح المتقدم ففیه «قال: إن کان علم بذلک قبل أن ینکحها - یعنی المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضی بها و إن لم یعلم إلّا بعد ما

ص:336


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 409ح17

جامعها فإن شاء بعد أمسکها و إن شاء طلّق»(1) و الظاهر أنّ المراد بقوله «طلّق» سرّح کما فی الخبر الأوّل.

و اما خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه قال فی الرّجل: «إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بیاضا أو جذاما أنّه یردّها ما لم یدخل بها»(2) فالمراد به الدخول بعد العلم بقرینة الصحیحین المتقدمین وحملا للمطلق علی المقید .

و لا یشترط فیه الحاکم

(و لا یشترط فیه الحاکم)

لاطلاق الادلة المتقدمة و عن الإسکافیّ: «و إذا أریدت الفرقة لم یکن إلّا عند من یجوز حکمه من والی المسلمین أو خلیفته أو محضر من المسلمین إن کانا فی بلد هدنة أو سلطان متغلّب»(3) .

و فیه: انه لا دلیل علیه و قیاسه علی المرأة باطل لا نقول به.

ص:337


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 427ح15
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 407ح12
3- النجعة ج9 ص 117

و لیس الفسخ بطلاق

(و لیس الفسخ بطلاق)

و الدّلیل علیه سقوط الفسخ بعلم الرّجل بعیب المرأة و دخوله بها بخلاف الطّلاق فانه یصحّ أبدا و الطّلاق بید الرّجل فقط و الفسخ قد یکون للمرأة .

و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة

(و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة)

کما فی صحیح أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «فإن تزوّجها و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها، فإنّ مثل هذا یعرف النساء فلینظر إلیها من یوثق به منهنّ فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة، فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما و أعطیت نصف الصّداق و لا عدّة علیها»(1) و غیره .

و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنة

(و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنة)

ص:338


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411 ح7

لاصالة عدمه و یشهد لذلک ایضا صحیح أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام): إذا تزوّج الرّجل المرأة الثیّب الّتی قد تزوّجت زوجا غیره، فزعمت أنّه لم یقربها منذ دخل بها، فإنّ القول فی ذلک قول الرّجل و علیه أن یحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعیة- الخبر»(1).

هذا و لو کانت هنالک امارة علی صدقها کان هو المدعی و هی المنکرة و قد ورد استعلام الامر من خلال الاستخبارکما فی مرسلة عبد اللّه بن الفضل الهاشمی قال: «قالت امرأة لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و سأله رجل عن رجل تدّعی علیه امرأته أنّه عنّین و ینکر الرّجل؟ قال: تحشوها القابلة بالخلوق و لا تعلم الرجل و یدخل علیها الرّجل فإن خرج و علی ذکره الخلوق صدّق و کذّبت و إلّا صدّقت و کذّب»(2).

و خبر غیاث بن إبراهیم، عنه (علیه السلام) قال: «ادّعت امرأة علی زوجها علی عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه لا یجامعها، و ادّعی أنّه یجامعها فأمرها أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن تستذفر بالزعفران، ثمّ یغسل ذکره، فإن خرج الماء أصفر صدّقه و إلّا أمره بطلاقها»(3).

ص:339


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 412ح11

و قال فی الفقیه: قال الصّادق (علیه السلام): «إذا ادّعت المرأة علی زوجها أنّه عنّین و أنکر الرّجل أن یکون کذلک فالحکم فیه أن یقعد الرّجل فی ماء بارد فإن استرخی ذکره فهو عنّین و إن تشنّج فلیس بعنّین»(1) و به أفتی الصدوقان.

و قال: و روی فی خبر آخر «أنّه یطعم السمک الطریّ ثلاثة أیّام ثمّ یقال له: بُل علی الرّماد، فإن ثقب بوله الرّماد فلیس بعنّین و إن لم یثقب بوله الرّماد فهو عنّین»(2).

اقول: فهذه اربع امارات لا اشکال فی الاول و الثانی منهما من جهة الوثوق بخبرهما ومن جهة انهما یورثان الوثوق ایضا, و لا یبعد الوثوق بالخبر الثالث ایضا, واما الرابع فلا وثوق به.

و لا مهر للزوجة ان کان الفسخ قبل الدخول

(و لا مهر للزوجة ان کان الفسخ قبل الدخول فی جمیع العیوب)

حسب ما تقتضیه القاعدة فان الاصل عدم المهر الّا ما خرج بالدلیل.

ص:340


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 550
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 550

إلّا فی العنّة فنصفه

(إلّا فی العنّة فنصفه)

کما یشهد لذلک صحیح ابی حمزة المتقدم ففیه «فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنة فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما و أعطیت نصف الصداق و لا عدّة علیها»(1).

و ذهب الإسکافیّ إلی تمام المهر بناء علی أصله من کون الخلوة التامّة موجبة لجمیع المهر وقد تقدم ضعفه.

(و إن کان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمی) لاستقراره به (و یرجع) الزوج (علی المدلس)

إن کان کما فی عدة اخبار منها صحیح أبی عبیدة، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من کان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق، و یأخذ الزّوج المهر من ولیّها الذی کان دلّسها فإن لم یکن ولیّها علم بشی ء من ذلک فلا شی ء علیه، و تردّ إلی أهلها، قال: و إن أصاب الزّوج شیئا ممّا

ص:341


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 411 ح7

أخذت منه فهو له، و إن لم یصب شیئا فلا شی ء له- الخبر»(1)و اما ما فی ذیله: «وإن لم یصب شیئا فلا شی ء له»فلا یخلو من اجمال ولعل المراد: أنّه شی ء فاته أو شی ء لا ینبغی له طلبه.

و لو کانت هی المدلسة رجع علیها کما فی صحیح داود بن سرحان والحلبی عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا یعلم دخیلة أمرها فوجدها قد دلّست عیبا هو بها، قال: یؤخذ المهر منها، و لا یکون علی الذی زوّجها شی ء»(2).

حصیلة البحث:

لا خیار لو تجدّدت العیوب المتقدمة بعد العقد أو بعد علاجه إلّا أن تمتنع المرأة, و خیار العیب علی الفور و لا یشترط فیه الحاکم و لیس بطلاقٍ، و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة و یقدّم قول منکر العیب مع عدم البیّنة، و لو کانت هنالک امارة علی صدقها کان هو المدعی و هی المنکرة , و حیث یثبت لا مهر إن کان الفسخ قبل الدّخول إلّا فی العنّة فنصفه، و إن کان بعد الدّخول فالمسمّی و یرجع به علی المدلّس .

ص:342


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 408ح14
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 407ح10

حکم ما لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة

(و لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة فله الفسخ)

و استدل له بخبر إسماعیل بن جابر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل نظر إلی امرأة فأعجبته فسأل عنها فقیل: هی ابنة فلان فأتی أباها فقال: زوّجنی ابنتک فزوّجه غیرها فولدت منه فعلم بعد أنّها غیر ابنته و أنّها أمة، قال: یردّ الولیدة علی مولاها و الولد للرّجل- الخبر»(1).

و فیه: انه مع ضعفه سندا بمحمد بن سنان انه انما قصد العقد علی ابنته التی اعجبته و اما التی دلسها الاب فالعقد علیها باطل لعدم القصد الیها بلا فرق بین کونها حرة ام امة.

و علیه فلا دلیل لنا بالخصوص و انما دلیله عموم المؤمنین عند شروطهم بلا فرق بین کون الشرط لفظیا ام ضمنیا ام ارتکازیا.

و اما ما قاله الشیخ فی المبسوط: «إذا تزوّج امرأة علی الإطلاق یعتقدها حرّة فإذا هی أمة و کان الرّجل ممّن تحلّ له الأمة بحصول الشّرطین عدم الطول و خوف العنت فالنکاح صحیح»الدال علی کفایة اعتقاد الحریة فی کون الفسخ له فهو ان بمثابة الشرط الضمنی او الارتکازی العرفی کفی و الّا فلا کما لا یخفی.

ص:343


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 408ح13

(و کذا تفسخ لو تزوّجته علی أنه حرّ فظهر عبدا و لا مهر لها بالفسخ قبل الدخول و یجب جمیع المهر بعده)

کما فی صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:«قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة حرّة دلّس لها عبد فنکحها و لم تعلم إلّا أنّه حرّ، قال: یفرّق بینهما إن شاءت المرأة»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن امرأة حرّة تزوّجت مملوکا علی أنّه حرّ، فعلمت بعد أنّه مملوک؟ قال: هی أملک بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن کان دخل بها فلها الصّداق، و إن لم یکن دخل بها فلیس لها شی ء- الخبر»(2).

و لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة

(و لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ)

بدلیل عموم المؤمنین عند شروطهم کما تقدم, و الاستدلال له بصحیح محمّد بن مسلم الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یخطب إلی الرجل ابنته من مهیرة فأتاه بغیرها؟ قال: تردّ إلیه الّتی سمّیت له بمهر آخر من عند أبیها، و المهر الأوّل للّتی

ص:344


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 410ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 410ح2

دخل بها»(1) غیر صحیح لما تقدم من انه انما قصد العقد علی ابنته التی من مهیرة و اما التی دلسها الاب فالعقد علیها باطل لعدم القصد الیها, و بمضمونها روایات اخر ایضا .

(فان کان قبل الدخول فلا مهر لها و ان کان بعده وجب المهر و یرجع به علی المدلّس)

کما تقدمت النصوص الدالة علیه و لان المغرور یرجع علی من غره.

(فإن کانت هی) المدلسة (رجع علیها) بالمسمی (إلّا بأقل مهر)

کما حکی عن الشیخ و استدل له «بأن الوطء المحترم لا یخلو عن مهر و حیث ورد النص برجوعه علی المدلس فیقتصر فیما خالف الأصل علی موضع الیقین و هو ما ذکر»(2).

و فیه: انه اذا ورد النص برجوعه فاللازم العمل بالنص و لا وجه للاقتصار علی ما قال فانه اجتهاد قبال النص.

ص:345


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 406ح5
2- الروضة البهیة ج2 ص127

حکم ما لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا

(و لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا فله الفسخ) بمقتضی الشرط (إذا ثبت سبقه) أی سبق الثیبوبة (علی العقد) و إلّا فقد یمکن تجدده بین العقد و الدخول بنحو الخطوة و الحرقوص.

اقول: لا شک فی حکم الفرع المذکور لکنّه خارج من مورد الأخبار و کلام الأصحاب فانهم لم یصرّحوا بانه اشترط البکارة و إنّما قالوا: تزوّجها علی أنّها بکر کما هو الأصل فی المرأة کالحرّیّة فی الرّجل و المرأة، و اختلفوا مع التزوّج علی البکریّة بانه هل ینقص المهر أم لا؟ فصرّح بالعدم الحلبیّ فقال: «إذا تزوّج بکرا فوجدها ثیّبا فأقرّت الزّوجة بذلک حسب أو قامت به البیّنة فلیس بعیب یوجب الرّدّ و لا نقصانا فی المهر» و هو ظاهر المفید حیث قال: «و متی تزوّج امرأة علی أنّها بکر فوجدها ثیّبا لم یکن له ردّها، و لم یجز له قذفها بفجور لأنّ العذرة قد تزول بالمرض و الطفرة و أشباه ذلک» و ذهب إلیه الشیخ و القاضی و ابن حمزة و الحلّی، لکن الأوّلین قالوا: ینقص من مهرها شی ء، و قال  الحلی: ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثیب کما اشار الیه المصنف بقوله: (و قیل لا فسخ و لکن ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثیب) فإذا کان المهر المسمی مائة و مهر مثلها بکرا مائة و ثیبا خمسون نقص منه النصف .

ص:346

و الأصل فی المسألة صحیح محمّد بن جزک قال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أسأله عن رجل تزوّج جاریة بکرا فوجدها ثیّبا هل یجب لها الصّداق وافیا أم ینتقص؟ قال:ینتقص»(1) و هو ساکت بالنسبة الی مقدار ما ینقص من مهرها و المنصرف منه عرفا ما قاله الحلی و الّا لکان علی الامام (علیه السلام) التصریح بانتقاص شیء منه.

و اما صحیح محمّد بن قاسم بن فضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأة علی أنّها بکر فیجدها ثیّبا أ یجوز له أن یقیم علیها، قال: فقال: قد تفتق البکر من المرکب و من النزوة»(2) فلا دلالة له علی عدم الفسخ لو ثبت عدم بکارتها بوجه اخر.

ثمّ إنّ الرّاوندیّ قال بنقص سدس منه لأنّ الشی ء شرعا السّدس لکنّه کما تری فالشی ء لیس فی الخبر و إنّما قاله الشیخ استنادا إلی الخبر: «إذا وجدها ثیّبا یجوز أن ینقص من مهرها شی ء».

ص:347


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 413ح2 و رواه التهذیب فی 35 من مهوره «عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزک» و الظاهر و همه فإنّ الکافی رواه، عن «محمّد بن یحیی» لا، عن «محمّد بن أحمد بن یحیی، عنه، عنه» و لم نقف علی روایة محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّٰه بن جعفر فی روایة غیره .
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 413ح1

و الحلّی أیضا لم یقتصر علی ما بین المهرین فقال: أوّلا بنسبة ما بین البکر و الثیّب، ثمّ قال: «و ذلک یختلف باختلاف الجمال و السّنّ و الشّرف و غیر ذلک فلأجل هذا قیل ینقص من مهرها شی ء منکّر غیر معرّف».

و یردّ علیه ما مرّ من أنّ «شیئا» لیس فی الخبر بل کلامه الأخیر غلط فالقول باختصاص مهرها بالنسبة إلی شخصها بکرا و ثیّبا لا نوع النساء، و إلّا فقد تکون ثیّب أکثر جمالا من بکر و أقلّ سنّا من بکر فلا ینقص مهر الثیّب بل یکون حینئذ أکثر عند النّاس کما إذا کانت الثیّب فی بیت شرف و البکر فی بیت غیر شرف.

و احتمل بعض المتأخّرین إرجاع المهر إلی التنصیف للأخبار المشتملة علی أنّه یردّ مع أمة بکر عشر قیمتها و أمة ثیّب نصف عشر قیمتها لکنّه قیاس، و الصحیح حمله علی النقص بالنسبة إلیها ثیّبا و بکرا کما تقدم للفهم العرفی من الصحیح.

حصیلة البحث:

لو تزوّج امرأةً علی أنّها حرّةٌ فظهرت أمةً فله الفسخ، و کذا تفسخ لو تزوّجته علی أنّه حرٌّ فظهر عبداً، و لا مهر بالفسخ قبل الدّخول و یجب بعده، و لو شرط کونها بنت مهیرةٍ فظهرت بنت أمةٍ فله الفسخ، فإن کان قبل الدّخول فلا مهر و إن کان بعده وجب المهر، و یرجع به علی المدلّس و لو کانت هی، و لو شرطها بکراً فظهرت ثیّباً فله الفسخ إذا ثبت سبقه علی العقد، و ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر و الثّیب.

ص:348

(الفصل الثامن فی القسم و النشوز و الشقاق)

فی القسم

أمّا القسم بالفتح فهو قسمة لیالیه علی زوجاته، و أمّا النشوز فخروج أحدهما عن وظیفته و أمّا الشقاق فخروج کل منهما عن وظیفته فإنّ لکل منهما حقوق علی الاخر فیجب علی الزوج رعایتها من الکسوة و الإطعام و القسمة وغیرها، و أمّا الزّوجة فالواجب علیها طاعة الزّوج بالإجابة کلّما دعاها للمواقعة أو المضاجعة و عدم خروجها من بیته إلّا باذنه و اما غیر ذلک ففیه کلام.

و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع

(و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع و علی هذا فاذا تمّت الأربع فلا فاضل له)

اقول: مقتضی عبارة المصنف أنّ القسمة تجب ابتداء و ذلک لورود الأمر بها مطلقا، و الیه ذهب الدّیلمیّ و القاضی و الحلیّ و هو ظاهر المفید، قال تعالی {واللّاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ} فإنّه دالّ علی أنّه لولا خوف النشوز لما کان وجه لهجرها فی المضجع کما فی ضربها فیکون

ص:349

دالا علی وجوب المضاجعة بدونه و لیس مورده تعدّد الزّوجة بل للعموم فالخطاب لعموم الأزواج و الأغلب من کان ذا زوجة واحدة.

مضافا الی صحیح زرارة «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن المهاریة یشترط علیها عند عقدة النکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهر و کلّ جمعة یوما و من النفقة کذا و کذا، قال: لیس ذلک الشرط بشی ء و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لکنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوّج علیها أو یطلّقها فصالحته من حقّها علی شی ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(1) و قد دلّ علی أنّ القسمة کالنفقة لمطلق الزّوجة.

و قد یستدل لوجوب القسمة ابتداء بما یلی:

أ- بموثقة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یتزوج الامة علی الحرة قال: لا یتزوج الامة علی الحرة و یتزوج الحرة علی الامة. و للحرة لیلتان و للأمة لیلة»(2) و ما هو بمضمونها. ورد: بان من المحتمل ان یکون المقصود من ذلک انه لو أراد المبیت فیلزمه تخصیص الحرة بلیلتین و الأمة بلیلة واحدة لا ان ذلک واجب علیه ابتداء. وفیه: ان هذا الاحتمال مخالف للظهور العرفی فلا عبرة به.

ص:350


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 403ح4
2- وسائل الشیعة 15: 88 الباب 8 من أبواب القسم و النشوز الحدیث 3

ب - و بصحیحة محمد بن مسلم المتقدمة حیث ورد فیها «فان شاء ان یتزوج اربعة نسوة کان لکل امرأة لیلة»، فان مقتضی اطلاقها ان لکل امرأة من الاربع لیلة سواء شرع فی القسمة أم لا. ورد: بان المقصود من جملة «کان لکل امرأة لیلة» عدم جواز تفضیل بعضهن علی بعض لا استحقاق کل واحدة لیلة، و لا أقل من احتمال ذلک، و معه لا یصح التمسک بالاطلاق.

و فیه: ان هذا الاحتمال مخالف للظهور العرفی فلا عبرة به.

ج - و باطلاق قوله تعالی: {وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(1) بتقریب انه یدل علی وجوب فعل کل ما هو مصداق للمعاشرة بالمعروف، و من جملته المبیت عند الزوجة, و الاطلاق المذکور حجة ما لم یدل دلیل علی تقییده، و حیث لم یدل دلیل علی نفی وجوب المبیت ابتداء فیکون الاطلاق محکّما.

هذا و للشیخ فی المبسوط قول بأنّها لا تجب إلّا إذا ابتدأ بها و تبعه ابن حمزة. و یمکن الاستدلال لهما بالبیانین التالیین:

1- التمسک باصالة البراءة عن وجوب التقسیم ابتداء بعد قصورصحیحة محمد بن مسلم: «سألته عن الرجل تکون عنده امرأتان و احداهما أحبّ إلیه من الاخری، قال: له أن یأتیها ثلاث لیال و الاخری لیلة، فان شاء أن یتزوج اربع نسوة کان لکل

ص:351


1- النساء: 19

امرأة لیلة فلذلک کان له ان یفضّل بعضهن علی بعض ما لم یکنّ أربعا»(1) و ما هو بمضمونها عن افادته.

و فیه: انه لاقصور فی الصحیحة و ما بمعناها عن افادته کما تقدم.

2- التمسک بموثقة اسحاق بن عمار حیث: «سأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن حق المرأة علی زوجها قال: یشبع بطنها و یکسو جثتها و ان جهلت غفر لها»(2) و ما هو بمضمونها، بتقریب انها بصدد بیان حق الزوجة علی زوجها و لم یذکر منه المبیت عندها فیدل ذلک علی عدم وجوبه ابتداءً.

وفیه: انها لیست فی مقام الحصر بقرینة انها لم تذکر مواقعتها التی هی من جملة حقوقها الواجبة ایضا.

(و لا فرق بین الحرّ و العبد و الخصیّ و العنّین و غیرهم)

و ذلک لإطلاق ما تقدم من الأمر فی القسم و لأنّ القسم لیس للوقاع کما فی صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم الکرخیّ قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ فإذا بات عند الرّابعة فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما

ص:352


1- وسائل الشیعة 15: 81 الباب 1 من أبواب القسم و النشوز الحدیث 3
2- وسائل الشیعة 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 3

علیه أن یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک»(1).

و قد دلت علی ان المبیت واجب لا المواقعة مضافا لأصالة البراءة بعد عدم الدلیل علی وجوبها.

و تسقط القسمة بالنشوز

(و تسقط القسمة بالنشوز)

أمّا السقوط بالنشوز فیدلّ علیه الکتاب قال تعالی {واللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِع}.

(و السفر)

ص:353


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 564ح34

و أمّا السقوط بالسفر فلم یرد فی النصوص فیرجع فیه الی مقتضی القاعدة و هو ان یقسم ما قدر علیه و لو بان یصطحبها معه لان مقدمة الواجب واجبة و الّا فیسقط التکلیف عنه و لاد لیل بعد السقوط علی وجوب القضاء.

و أمّا سفره بإحداهنّ مع تعددهن مع عدم التمکن من اصطحابهن معه فحیث لا نص و القرعة لکل امر مجهول فیستخرج من یصطحبها بالقرعة و لا یجب علیه القضاء لعدم الدلیل.

و أمّا سفرها فإن امکن ان یؤدی حقها فهو و الّا سقط سواء کان سفرها لواجب أو جائز بإذنه.

و یختصّ الوجوب باللّیل

(و یختصّ الوجوب باللّیل)

و اما صبیحة کلّ لیلة مع صاحبتها فذهب إلی وجوب الإقامة صبیحة اللّیلة الإسکافیّ و ظاهر القاضی فقال الأوّل: «العدل بین النساء إذا کنّ حرائر مسلمات أن لا یفضّل إحدیهنّ علی الأخری فالواجب لهنّ التبییت باللّیل و قیلولة صبیحة تلک اللّیلة، کان ممنوعا من الوطی أو لا»، و قال الثانی فی مهذّبه: «إذا کان عنده أکثر من زوجة کان له أن یغشی بعضهنّ دون بعض لیس علیه إلّا المبیت عند کلّ واحدة منهنّ فی لیلتها و یقیل عندها».

ص:354

و یشهد لذلک صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم الکرخیّ قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ فإذا بات عند الرّابعة فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما علیه أن یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک»(1) و الظاهر أنّ المراد بالصبیحة أوّل النّهار بحیث تسمّی صبیحة عرفا لکن سیاتی ان المراد منها یوم بعد تلک اللّیلة بقرینة النصوص الاتیة.

(و أما النهار فلمعاشه) ان لم یدل الدلیل علی وجوب القسمة فیه.

(إلّا فی نحو الحارس فتنعکس) فیکون نهاره بحکم اللیل و لیله بحکم النهار و ذلک للفهم العرفی مما تقدم من النصوص.

هذا و ذهب المبسوط إلی وجوب الإقامة فی النّهار أیضا و تبعه ابن حمزة، فقال الأوّل: «قد بیّنا أنّ القسمة تکون لیلا فکلّ امرأة قسم لها لیلا فإنّ لها نهار تلک اللّیلة، فإن أراد أن یبتدء بالنّهار جاز و إن أراد أن یبتدء باللّیل جاز، لکن المستحبّ أن یبتدء باللّیل لأنّه مقدّم علی النّهار لأنّ الشهور تؤرّخ باللّیل لأنّها تدخل باللّیل، و متی أراد الدّخول إلی غیر صاحبة القسم فلا یخلو أن یکون نهارا أو لیلا، فإن کان نهارا فیدخل علیها عیادة لها أو زیارة أو فی حاجة لتحدّثها أو

ص:355


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 564ح34

یعطیها النفقة و ما یجری هذا المجری فإنّ له ذلک ما لم یلبث عندها فیجامعها لأنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) کذا کان یفعل و أمّا الدّخول إلیها لیلا فلا یجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السّلام علیها أو یعطیها النفقة لأنّ جمیع اللّیل حقّ لغیرها- إلخ».

و قال الثانی: «فإن تزوّج بأربع و کنّ حرائر بات عند کلّ واحدة لیلة إذا قسم، و نهارها تابع لها».

بل هو المفهوم من المفید فقال: «و من کان له ثلاثة أزواج فیقسم لکلّ واحدة یوما و لثالثة إن شاء یومین، قال: فإن کان له أربع نسوة یجعل لکلّ واحدة منهنّ یوما- إلخ»(1).

و یدلّ علی ذلک صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو ما کان أ یجوز ذلک؟ قال: إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس»(2).

و معتبر علیّ بن أبی حمزة، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی {وإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً} فقال: إذا کان کذلک فهمّ بطلاقها قالت له:

ص:356


1- المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص517؛ باب 16 باب القسمة للأزواج.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

أمسکنی و أدع لک بعض ما علیک و أحلّلک من یومی و لیلتی، حلّ له ذلک و لا جناح علیهما»(1).

و یؤیده ما فی مجمع البیان «روی أنّ علیّا (علیه السلام) کان له امرأتان فکان إذا کان یوم واحدة لا یتوضّأ فی بیت الأخری»(2).

و خبر أبی بصیر عن الصّادق (علیه السلام) فی الآیة: «هذا تکون عنده المرأة لا تعجبه فیرید طلاقها فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أعطیک من مالی و أحلّلک من یومی و لیلتی، فقد طاب ذلک له کلّه»(3).

و فی الفقیه بعد ذکره معنی ما مرّ فی الآیة و من جملته «فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أحلّ لک یومی و لیلتی، فقد طاب ذلک کلّه» روی ذلک المفضّل بن صالح، عن زید الشحّام، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) (4).

و حینئذ فمقتضی الجمع بین الأخبار حمل الصبیحة علی یوم بعد تلک اللّیلة. و أخبار اللّیل المجملة تحمل علی المفصّل من هذه الأخبار.

ص:357


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح1
2- مجمع البیان ج2 ص121
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح1
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 520

حصیلة البحث:

یجب للزّوجة الواحدة لیلةٌ من أربعٍ و علی هذا فإذا تمّت الأربع فلا فاضل، له و لا فرق بین الحرّ و العبد و الخصیّ و العنّین و غیرهم، و تسقط القسمة بالنّشوز و اما السّفر حتی اللازم منه فعلیه ان یقسم بما قدر علیه، و یختصّ الوجوب باللّیل و صبیحة تلک اللیلة ولها ذلک الیوم ایضا یعنی لیس له الحق بان یصرفه عند غیرها نعم له ان یصرفه فی معاشه . و اما الحارس فینعکس فیه الامر من حیث المبیت .

و للأمة نصف القسم

(و للأمة نصف القسم)

کما فی صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضی فی رجل نکح أمة، ثمّ وجد طولا- یعنی استغناء- و لم یشته أن یطلّق الأمة نَفِس فیها، فقضی أنّ الحرّة تنکح علی الأمة و لا تنکح الأمة علی الحرّة إذا کانت الحرّة أوّلهما عنده، و إذا کانت الأمة عنده قبل نکاح الحرّة علی الأمة قسم للحرّة الثلثین من ماله و نفسه- یعنی نفقته- و للأمة الثلث من ماله و نفسه»(1).

ص:358


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح6

و صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یتزوّج الأمة علی الحرّة، قال: لا یتزوّج الأمة علی الحرّة و یتزوّج الحرّة علی الأمة، و للحرّة لیلتان و للأمة لیلة»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرّجل یتزوّج المملوکة علی الحرّة، قال: لا فإذا کانت تحته امرأة مملوکة فتزوّج علیها حرّة قسم للحرّة مثلی ما یقسّم للمملوکة- الخبر»(2) وغیرها.

هذا، و المفهوم من المفید عدم القسمة للأمة أصلا فقال: «فصل و هذا الحکم فی حرائر النّساء فأمّا الإماء و ملک الیمین منهنّ فله أن یقسم علیهنّ کیف شاء و تقیم عند کلّ واحدة منهنّ ما شاء، و لیس للأخری علیه اعتراض فی ذلک بحال»(3) و یرده النصوص المتقدمة.

 (و کذا الکتابیة الحرّة)

لصحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «هل للرّجل أن یتزوّج النّصرانیّة علی المسلمة و الأمة علی الحرّة؟ فقال: لا تتزوّج واحدة منهما علی

ص:359


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح8
3-   المقنعة (بعد باب قسمته) ص 518

المسلمة و تتزوّج المسلمة علی الأمة و النّصرانیّة، و للمسلمة الثلثان و للأمة و النّصرانیّة الثلث»(1).

(و للکتابیة الأمة ربع القسمة فتصیر القسمة من ستّ عشرة لیلة)

لا نص فیه کما فی الأوّلین، الّا انّه قیل انه مقتضی القاعدة. وفیه: ان کلا من العنوانین- الکتابیة والامة- علة مستقلة للتنصیف بالنسبة للمسلمة الحرة و اما بالنسبة لکل منهما فلا دلیل یقتضیه, فالاقوی انها کإحداهما.

و لا قسمة للصغیرة و لا المجنونة المطبقة

(و لا قسمة للصغیرة و لا المجنونة المطبقة إذا خاف أذاها)

لخروجهما عن موضوع الأخبار، ثمّ لا وجه لتقییده بالمطبقة و خوف الاذی فتسقط للمجنونة غیر المطبقة فی حال جنونها و للمجنونة ولو لم یخف اذاها.

و یقسم الولی للمجنون

(و یقسم الولی للمجنون)

ص:360


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 359ح5

لا نصّ فی ذلک، و وجوب ذلک علی الولیّ غیر معلوم فالاصل البراءة.

(و تختصّ البکر عند الدخول بسبع لیال و الثیّب بثلاث ولاء)

فی المسألة أربعة أقوال:

أحدها هذا الذی ذکره المصنّف و هو للشیخ فی مبسوطه و القاضی فی مهذّبه و هو ظاهر الفقیه حیث روی صحیح ابن أبی عمیر عن غیر واحد، عن محمّد بن مسلم: قلت له: «الرّجل تکون عنده المرأة یتزوّج أخری أله أن یفضّلها؟ قال: نعم، إن کانت بکرا فسبعة أیّام و إن کانت ثیّبا فثلاثة أیّام»(1).

و هو ظاهر الکافی حیث روی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یتزوّج البکر قال: یقیم عندها سبعة أیّام»(2).

و اما خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده المرأة فیتزوّج أخری کم یجعل للّتی یدخل بها قال: ثلاثة أیّام ثمّ یقسم»(3) فمضافا لضعف سنده یحمل علی الثیّب حملا للمطلق علی المقید المتقدم.

ص:361


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 427
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 565ح39
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 565ح40

و ثانیها: أنّ الواجب ثلاثة أیّام مطلقا و یجوز مرجوحا أن یخصّص البکر بسبع لیال، و هو للشیخ فی تهذیبیه و نهایته و تبعه ابن ادریس، و وجهه الجمع بین النصوص المتقدمة و بین موثق سماعة بن مهران قال: «سألته عن رجل کانت له امرأة فیتزوّج علیها هل یحلّ له أن یفضّل واحدة علی الأخری؟ قال: یفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أیّام إذا کانت بکرا ثمّ یسوّی بینهما بطیبة نفس إحدیهما للأخری»(1).

و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و قال: «إذا تزوّج الرّجل بکرا و عنده ثیّب فله أن یفضّل البکر بثلاثة أیّام»(2).

و صحیح ابن مسکان عن الحسن بن زیاد عنه (علیه السلام) فی خبر قلت: «فیکون عنده المرأة فیتزوّج جاریة بکرا؟ قال: فلیفضّلها حین یدخل بها بثلاث لیال، و للرّجل أن یفضّل نساءه بعضهنّ علی بعض ما لم یکن أربعا»(3) الدالّة علی اختصاص البکر بثلاث و عدم شی ء للثیّب.

و فیه: انه جمع تبرعی و لم نقف علی من أفتی بهذه الاخبار الاخیرة فهی معرض عنها فلا وثوق بها.

ص:362


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح3
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح1

و ثالثها: أنّه فی البکر سبعة و فی الثیّب إمّا ثلاثة بدون القضاء لسائرهنّ و إمّا سبعة معه، و هو للشیخ فی خلافه و تبعه ابن زهرة، و استدلّ الأوّل له بإجماع الفرقة و أخبارهم و ما رواه أنس عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) أنّه قال: للبکر سبع و للثیّب ثلاث» و ما روت أمّ سلمة «عنه (صلی الله علیه و آله) أنّه قال: لمّا أدخلت علیه إن شئت سبّعت عندک و سبّعت عندهنّ و إن شئت تثلّثت عندک و درت» و رواهما أبو داود فی سننه مع الاختلاف فی اللّفظ و زاد روایة أنس «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم أقام عند صفیّة ثلاثا و کانت ثیّبا».

و فی الخلاف «إنّ هذا التفضّل، و لا یعرفه الصّحابة و الشعبیّ و النّخعیّ من التّابعین- الی ان قال:- و قال به الشّافعیّ و مالک و أحمد و إسحاق، و نقل عن أبی حنیفة و الحکم و حمّاد أنّ السبع فی البکر و الثلاث فی الثیّب من حقّ التقدیم لا التّخصیص فیقضیهما لباقی أزواجه».

و یشهد له خبر عبد اللّٰه بن عبّاس فی حدیث «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لما تزوّج زینب بنت جحش فأولم و أطعم الناس- إلی أن قال:- و لبث سبعة أیّام بلیالیهن عند زینب ثمّ تحوّل إلی بیت أمّ سلمة- الخبر»(1) و زینب کانت قبله عند زید بن حارثة بتقییده بخبر أم سلمة المتقدم عن کتاب الخلاف و إلّا فلم یقل أحد بتخصیص الثیّب بسبع.

ص:363


1- علل الشرائع، ج 1، ص: 64

قلت: و خبر ابن عباس ضعیف ومثله باقی الاخبار وهی عامیة لا عبرة بها خصوصا و انها معارضة لنصوصنا المعتبرة.

و رابعها: أنّه ثلاثة أیّام مطلقا، و هو للمفید استنادا إلی عموم خبر عبد الرّحمن المتقدّم لإطلاقه.

و فیه: انه ضعیف سندا و لا یعارض ما تقدم من النصوص المعتبرة و مقید بصحیح ابن ابی عمیر و علیه فالاقوی هو القول الاول.

حصیلة البحث:

و للأمة نصف القسمة و کذا الکتابیّة سواء کانت حرّة ام امة، و لا قسمة للصّغیرة و لا للمجنونة مطلقا، و لا یجب علی الولیّ القسمة للمجنون، و تختصّ البکر عند الدّخول بسبعٍ و الثّیّب بثلاثٍ.

و لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرة الّا برضاء

(و لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرة الّا برضاء الزّوج)

و ذلک لأنّ الحقّ لیس منحصرا بها.

(و لها الرجوع قبل تمام المبیت لا بعده)

ص:364

أمّا جواز رجوعها تبرّعا فلأنّه إباحة لحقّها و إجازة للتصرّف فیه فالاختیار بیدها.

(و لو رجعت فی أثناء اللّیلة تحوّل إلیها) لان الامر بیدها (و لو رجعت و لمّا یعلم فلا شی ء علیه) لعدم تقصیره مع کونه معذورا .

(و لا یصحّ الاعتیاض عن القسم بشی ء فیجب علیها ردّ العوض)

قاله المبسوط و تبعه المهذّب، و الظاهر کونه من فروع العامّة، و لا دلیل علی عدم صحّة الاعتیاض، و القرآن دلّ علی جواز الاعتیاض بترک طلاقها فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی {وإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً} فقال: هی المرأة تکون عند الرّجل فیکرهها فیقول لها: أرید أن أطلّقک، فتقول له: لا تفعل إنّی أکره أن تشمت بی و لکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت و ما کان سوی ذلک من شی ء فهو لک و دعنی علی حالتی و هو قوله تعالی «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً» و هو هذا الصلح»(1).

و معتبر علیّ بن أبی حمزة، عن الکاظم (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً»، فقال: إذا کان کذلک فهمّ بطلاقها قالت له: أمسکنی و أدع لک بعض ما علیک و أحلّلک من یومی و لیلتی حلّ له ذلک و لا جناح علیهما»(2) و صحیحی زرارة(3) و علی بن جعفر(4) المتقدمین و غیرها.

ص:365


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 403ح4
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

و لا یزور الزّوج الضرّة فی لیلة ضرتها

(و لا یزور الزّوج الضرّة فی لیلة ضرتها) کما تقدم دلیله.

(ویجوز عیادتها فی مرضها) لانصراف الادلة عن مثله و للضرورة.

(لکن یقضی لو استوعب اللّیلة) بالبیتوتة (عند المزورة)

فانه و ان لم یرد به نصّ لکنّه مقتضی الفهم العرفی, لا مطلق الانشغال بها کأن یصاحبها الی المستشفی و یبقی معها مراقبا لها فهذا مما لا یعد بیتوتة معها بل یدخل فی الضرورات التی لا دلیل علی لزوم قضائها کما تقدم.

و الواجب المضاجعة لا المواقعة

(و الواجب المضاجعة لا المواقعة)

کما تقدم فی صحیح ابن محبوب عن إبراهیم الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل له أربع نسوة فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ، فإذا بات عند الرّابعة فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما علیه أن

ص:366

یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک».

(و لو جار فی القسمة قضی)

 کما تقدم إلّا أن تعفو أو یرضیها بشی ء من مال أو غیره.

حصیلة البحث:

لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرّة إلّا برضاء الزّوج و لها الرّجوع قبل تمام المبیت لا بعده، و لو رجعت فی أثناء اللّیلة تحوّل إلیها، و لو رجعت و لمّا یعلم فلا شی ء علیه، و یصحّ الاعتیاض عن القسم بشی ءٍ، و لا یزور الزّوج الضّرّة فی لیلة ضرّتها، و تجوز عیادتها فی مرضها لکن یقضی لو استوعب اللّیلة عند المزورة بالبیتوتة عندها لا بغیر البیتوتة کالمراقبة لها مما لا یعد بیتوتة معها، و الواجب المضاجعة لا المواقعة، و لو جار فی القسمة قضی.

حکم النشوز

(و النشوز) و هو لغةً الارتفاع فقال الخلیل: «نَشَزَ الشی ء، أی: ارتفع»(1)و قال الزبیدی «نشز و تَنْشِزُ نُشُوزاً، و هی نَاشِزٌ: استعصت علی زوجها و ارتفعت علیه و أبغضَته، و خرجت عن طاعته، و فَرِکَتْه، و قد تکرَّر ذکر النُّشُوز فی القرآن و الأَحَادیث، و

ص:367


1- کتاب العین، ج 6، ص: 232

هو یکون بین الزَّوجین، قال أبو إسحاق: و هو کراهة کلّ واحد منهما صاحبه، و سُوءُ عِشرته له، و اشتقاقه من النَّشْز، و هو ما ارتفعَ من الأَرْض, و نَشَز بعلُها علیها یَنشُز نُشُوزاً: ضربها و جفاها و أضرَّ بها»(1).

(و هو الخروج عن الطاعة)

و المراد خروج أحد الزّوجین عمّا یجب علیه من حقّ الآخر و طاعته.

اقول: لکنّ الخروج عن الطاعة إنّما یصحّ فی الزّوجة دون الزّوج فإنّ الزّوجة یجب علیها طاعة الزّوج فی التمکین وعدم الخروج عن بیتها واما غیرهما فسیاتی البحث عنه واما الزّوجة فلها علیه حقوق و هو غیر الطاعة.

فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم لحوائجه

(فاذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم)

أی الضجر و السأم (بحوائجه) التی یجب علیها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إلیه.

ص:368


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8، ص: 159

(أو تغیّر عادتها فی أدبها معه قولا أو فعلا ) کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین أو غیر مقبلة بوجهها بعد أن کانت تقبل (أو فعلا) کأن یجد إعراضا و عبوسا بعد لطف و طلاقه و نحو ذلک .

(وعظها)

أولاً بلا هجر و لا ضرب فلعلها تبدی عذرا و تتوب عما جری منها من غیر عذر, و الوعظ کأن یقول اتقی الله فی الحق الواجب لی علیک و احذری العقوبة و یبین لها ما یترتب علی ذلک من عذاب الله تعالی فی الآخرة, و سقوط النفقة و القسم فی الدنیا.

(ثمّ حول ظهره إلیها فی المضجع) بکسر الجیم إن لم ینجع الوعظ (ثم اعتزلها) ناحیة فی غیر فراشها (و لا یجوز ضربها) إن رجا رجوعها بدونه (فإذا امتنعت من طاعته فیما یجب له) و لم ینجع ذلک کله (ضربها مقتصرا علی ما یؤمل به رجوعها) فلا تجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به و إلّا تدرج إلی الأقوی فالأقوی (ما لم یکن مدمیا) لانه خارج عن الضرب (و لا مبرحا) أی شدیدا کثیرا و لا دلیل علی هذا القید الّا الانصراف ان تمّ قال اللّٰه عزّ وجلّ {واللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ}.

(فالهجران أن یحوّل إلیها ظهره، و الضرب بالسّواک و غیره ضربا رفیقا)

ص:369

قال تعالی {فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهنّ سبیلا إنّ اللّٰه کان علیما کبیرا}.

ولو نشز الزّوج بمنع حقوقها لها المطالبة بها

(و لو نشز الزّوج بمنع حقوقها) الواجبة لها علیه من قسم و نفقة (فلها المطالبة بها و للحاکم إلزامه بها)

فإن أساء خلقه و آذاها بضرب و غیره بلا سبب صحیح نهاه عن ذلک فإن عاد إلیه عزره بما یراه.

اقول: قد تقدم معنی النشوز و انه الارتفاع فقال الخلیل: «نَشَزَ الشی ء، أی: ارتفع»(1) و لا اختصاص له بالزوجة بل هو عام یشمل الزوج ایضا فقال الزبیدی «و نَشَزَ بَعْلُها علیها یَنْشُزُ نُشُوزاً: ضَرَبَهَا و جَفَاهَا و أَضَرَّ بها»(2).

لکن قیل: «ان معناه فی الایة المبارکة أرادة طلاق الزّوجة فقط فتقول الزّوجة له: لا تطلّقنی و أدع حقوقی، کما فی معتبر علیّ بن أبی حمزة(3)، و صحیح الحلبی(4) المتقدمین و غیرهما و فی الفقیه: النشوز قد یکون من الرّجل و المرأة جمیعا، فأمّا

ص:370


1- کتاب العین، ج 6، ص: 232
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8، ص: 159
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 145ح2

الذی من الرّجل فهو ما قال اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه {وإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَن یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ}(1) و هو أن تکون المرأة عند الرّجل لا تعجبه فیرید طلاقها فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أحلّ لک یومی و لیلتی فقد طاب ذلک له، روی ذلک المفضّل بن صالح عن زید الشّحّام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) »(2) و حینئذ فنشوز الرّجل حلال کغیرته و نشوز المرأة حرام کغیرتها. و صرّح بکون نشوز الرّجل ما قلنا غیر الکافی و الفقیه القمیّ فی تفسیره فقال فی الآیة {وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَت...}: إن خافت المرأة من زوجها أن یطلّقها- إلخ» و صرّح به فی المقنع و النهایة و الغنیة و السّرائر، و أوّل من قال:إنّ نشوز الرّجل منعه حقوق المرأة المبسوط و تبعه القاضی و ابن حمزة و الظاهر أنّه تبع فیه العامّة»(3).

و فیه: ان ما ذکر احد المصادیق و اثبات شیء لا ینفی ما عداه و غایة الاستدلال ان للنشوز فردین حلال و هو ما ذکره المستدل و حرام و هو ما یخرج به الزوج عن اداء الحقوق التی علیه ولا یرید طلاقها , وفی صحیح ابن جعفرعن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو

ص:371


1- النساء137
2- الفقیه (باب النشوز 15 من طلاقه)، ج3، ص520
3- النجعة ج9 ص136، بتلخیص منا.

ما کان أ یجوز ذلک؟ قال: إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس»(1) دلالة علی ثبوت البأس لو لم تطب نفسها و لا ریب ان مورده عدم ارادة الطلاق وعلیه فهو دال علی تحقق النشوز.

(و لو ترکت) الزوجة (بعض حقوقها) الواجبة لها علیه من قسمة و نفقة (استمالة له) او لغرض اخر (حل له قبوله) لصحیح علیّ بن جعفر المتقدم انفا.

حصیلة البحث:

النّشوز هو الخروج عن الطّاعة، فإذا ظهرت أماراته للزّوج بتقطیبها فی وجهه و التّبرّم بحوائجه أو تغیّر عادتها فی أدبها معه قولًا أو فعلًا وعظها ثمّ حوّل ظهره إلیها فی المضجع ثمّ اعتزلها و لا یجوز ضربها، و إذا امتنعت عن طاعته فیما یجب له ضربها مقتصراً علی ما یؤمّل به رجوعها ما لم یکن مدمیاً، و لو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة و للحاکم إلزامه، بها و لو ترکت بعض حقوقها استمالةً له حلّ قبوله.

ص:372


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

حکم الشقاق

(و الشقاق: و هو أن یکون النشوز منهما و تخشی الفرقة فیبعث الحاکم الحکمین من أهل الزوجین)

قال تعالی {وإِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا}(1).

(أو من غیرهما)

کما قاله المبسوط و تبعه القاضی و ابن حمزة و ذلک لحصول الغرض به و لأن القرابة غیر معتبرة فی الحکم و لا فی التوکیل و کونهما من الأهل فی الآیة للإرشاد إلی ما هو الأصلح و ذهب الحلیّ إلی وجوب کونهما من أهلهما عملا بظاهر الآیة و لعل الحکمة أن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب و إنّهما إذا کانا من أهلهما کان أقرب إلی رضاهما بحکمهما, و هو الاقوی.

 و لو تعذر الأهل فقیل: لا کلام فی جواز الأجانب .

و فیه: ان مقتضی القاعدة سقوط الامر به و بعث غیر الاهل بلا دلیل.

ص:373


1- النساء: الآیة 35

و هل بعثهما واجب أو مستحب وجهان؟ أوجههما الوجوب عملا  بظاهر الأمر من الآیة.

هذا و بعثهما یکون (تحکیما) لا توکیلا لأن الله خاطب بالبعث الحکام و جعلهما حکمین و لو کان توکیلا لخاطب به الزوجین و لأنهما إن رأیا الإصلاح فعلاه من غیر استئذان و إن رأیا التفریق توقف علی الإذن و لو کان توکیلا لکان تابعا لما دل علیه لفظهما و بذلک یضعف قول القاضی بکونه توکیلا استنادا إلی أن البضع حق للزوج و المال حق للمرأة و لیس لأحد التصرف فیهما إلا بإذنهما لعدم الحجر علیهما لأن إذن الشارع قد یجری علی غیر المحجور کالمماطل.

(فإن اتفقا علی الإصلاح) بینهما (فعلاه) من غیر مراجعة.

(و إن اتفقا علی التفریق لم یصح إلّا بإذن الزوج فی الطلاق و إذن الزوجة فی البذل) إن کان خلعا لأن ذلک هو مقتضی التحکیم , کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی «فَابْعَثُوا» قال: لیس للحکمین أن یفرّقا حتّی یستأمرا الرّجل و المرأة و یشرطا علیهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرّقنا، فإن فرّقا فجائز و إن جمعا فجائز»(1).

و صحیح سماعة، عنه (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی «فَابْعَثُوا» أ رأیت إن استأذن الحکمان فقالا للرّجل و المرأة: أ لیس قد جعلتما أمرکما إلینا فی الإصلاح و

ص:374


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 146ح2

التفریق؟ فقال الرّجل و المرأة: نعم و أشهدا بذلک شهودا علیهما أ یجوز تفریقهما علیهما؟ قال: نعم، و لکن لا یکون ذلک إلّا علی طهر من غیر جماع من الزّوج، قیل له: أ رأیت إن قال أحد الحکمین: قد فرّقت بینهما و قال الآخر: لم أفرّق بینهما، فقال: لا یکون تفریق حتّی یجتمعا جمیعا علی التّفریق فإذا اجتمعا علی التّفریق جاز تفریقهما»(1) وغیرهما.

(و کلما شرطاه) أی الحکمان علی الزوجین (یلزم إذا کان سائغا) شرعا و إن لم یرض به الزوجان , و وجه نفوذ شرطهما انه من شؤون التحکیم.

و لو لم یکن ما شرطاه سائغا کاشتراط ترک بعض النفقة أو القسمة أو أن لا یسافر بها لم یلزم الوفاء به لعدم الدلیل علی لزوم الوفاء.

ثم انه قیل: یشترط فی الحکمین البلوغ و العقل و الحریة و العدالة و الاهتداء إلی ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد.

قلت: لا دلیل علی ذلک و الاصل عدم الاشتراط.

ثمّ ظاهر القمّیّ عدم إرث الناشز المنکر لحکم الحکمین فقال: «و أتی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) رجل و امرأة علی هذه الحال فبعث حکما من أهله و حکما من أهلها، و قال للحکمین: هل تدریان ما تحکمان احکما إن شئتما فرّقتما و إن شئتما

ص:375


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 146ح4

جمعتما، قال الزّوج: لا أرضی بحکم فرقة و لا أطلّقها، فأوجب علیه نفقتها و منعه أن یدخل إلیها و إن مات علی ذلک ورثته و إن ماتت لم یرثها إذا رضیت بحکم الحکمین و کره الزّوج, فإن رضی الزّوج و کرهت المرأة أنزلت بهذه المنزلة لم یکن لها علیه نفقة و إن مات لم ترثه، و أن ماتت ورثها حتّی ترجع إلی حکم الحکمین».

و یشهد له مرسل العیّاشیّ «عن محمّد بن سیرین، عن عبیدة قال: أتی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) رجل و امرأة مع کلّ واحد منهما فئام من النّاس، فقال: ابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها، ثمّ قال للحکمین: هل تدریان ما علیکما؟، علیکما إن رأیتما أن یجمعا جمعتما، و إن رأیتما أن یفرّقا فرّقتما، فقالت المرأة: رضیت بکتاب اللّٰه علی ولی، فقال الرّجل: أمّا فی الفرقة فلا، فقال علیّ (علیه السلام): ما تبرح حتّی تقرّ بما أقرّت به»(1) وفیه: انه ضعیف سندا و قد اعرض عنه الاصحاب.

حصیلة البحث:

الشّقاق أن یکون النّشوز منهما و یخشی الفرقة فیبعث الحاکم الحکمین وجوبا من أهل الزّوجین تحکیماً لا توکیلا، و لو تعذر الأهل سقط , فإن اتّفقا علی الإصلاح فعلاه، و إن اتّفقا علی التّفریق لم یصحّ إلّا بإذن الزّوج فی الطّلاق و الزّوجة فی البذل، و کلّ ما شرطاه یلزم إذا کان سائغاً.

ص:376


1- تفسیر العیّاشیّ فی آخر أخبار شقاقه ج 1 ص 241

(و یلحق بذلک نظران الأوّل الأولاد)

النظر الأوّل فی الأولاد

و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول

(و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول)

اقول: و المراد به علی ما یظهر من إطلاقهم، غیبوبة الحشفة قبلا لا دبرا و إن لم ینزل للانصراف الیه، و بالقبل صرّح الحلیّ فقال: «و متی وطئ امرأته أو جاریته و کان یعزل عنها و کان الوطی فی القبل و جاءت المرأة بولد وجب علیه الإقرار به و لا یجوز له نفیه لمکان العزل» و من عبّر بالفرج فمنصرف إلی القبل، بل أنّ المبسوط جعل الفرج مقابل الدّبر.

و قد تقدم فی کتاب الطهارة ان الصحیح عدم صدق اسم الفرج علی الدبر لظهوره فی القبل فقط والقبل هو المستفاد من الاخبار عند اطلاق الفرج کما فی خبر هشام بن سالم «فی الرجل یاتی فیما دون الفرج وهی حائض قال لاباس اذا اجتنب ذلک الموضع»(1).

ص:377


1- التهذیب ج/1 ص/154 ح/10

و أوّل من ألحق الدّبر بالقبل المبسوط فقال: «و الوطی فی الدّبر یتعلّق به أحکام الوطی فی الفرج، من ذلک إفساد الصوم و وجوب الکفّارة و وجوب الغسل و إن طاوعته کان حراما محضا کما لو أتی غلاما، و إن أکرهها فعلیه المهر و یستقرّ به المسمّی، و یجب به العدّة، و یخالف الوطی فی الفرج فصلین فی الإحصان فإنّه لا یثبت به، و لا یقع به الإباحة للزّوج الأوّل بلا خلاف فی هذین لقوله (علیه السلام): «حتّی تذوقی عسیلته، و یذوق عسیلتک» و هی لا تذوق العسیلة فی دبرها».

و یردّ قول المبسوط: «بثبوت جمیع المهر بالدّخول فی الدّبر», صحیح محمد بن إسماعیل قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یُجامع المرأة قریباً من الفرج فلا یُنزلان متی یجب الغسل فقال إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحَشفة قال نعم»(1) «والخِتان بالکسر: مَوضِعُه أی الخَتْن بمعنی القَطع من الذکر؛ کما فی الصَّحاحِ, وفی التَّهذیبِ: هو موضِع القطع من الذَّکر و الأنثی. و منه الحدیث: «إذا التقی الخِتانان فقد وجب الغسل» و معنی التقائهما غُیُوب الحَشَفةِ فی فرج المرأة حتی یصیر ختانه بحذاء خِتانها»(2).

و موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «لا یوجب المهر إلّا الوقاع فی الفرج»(3).

ص:378


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 1، ص: 118ح2
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص: 16
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 464ح67

و صحیح حفص بن البختریّ، عنه (علیه السلام) «فی رجل دخل بامرأة قال: «إذا التقی الختانان وجب المهر و العدّة»(1).

و أمّا ما فی مرسل حفص بن سوقة عنه (علیه السلام) «عن رجل یأتی أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتیّین فیه الغسل»(2) فمع إرساله قال فیه الشیخ (مرسل مقطوع و یمکن ان یکون ورد مورد التقیة لانه موافق لمذهب بعض العامة)(3), کما و انه اعم من کونه یحصل به الوطی.

مضافا الی انه معارض بصحیحة ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یأتی المرأة فی دبرها و هی صائمة قال لا ینقض صومها و لیس علیها غسل»(4) و مثلها مرسلة علی بن الحکم(5).

و معارض بمرفوعة البرقی عن الصادق (علیه السلام) «اذا أتی الرجل المرأة فی دبرها فلم ینزل فلا غسل علیهما و ان انزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها»(6).

ص:379


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 464ح69
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 461ح55
3- الاستبصار ج/1 الباب/5 من ابواب الجنابة ص/112
4- التهذیب کتاب الصوم فی زیادات الصوم ح/43
5- التهذیب کتاب الصوم فی زیادات الصوم ح/40 و زیادات النکاح ح/51
6- فروع الکافی کتاب الطهارة ص/47  ح/8                     

و بعدم وجوب الغسل قال الصدوق و سلار و الشیخ فی النهایة و الاستبصار(1)، و من جمیع ذلک ظهر عدم تحقق الوطی فی دبر المرأة، ولو لم نقل بحجیة ما تقدم من الاخبار فالاصل البراءة ایضا.

ثمّ الإلحاق لا یختصّ بالزّوج الدّائم، بل یجری فی المنقطع و ملک الیمین، لکن الدّائم إجماعیّ علی أنّه لا ینتفی الولد إلّا باللّعان.

هذا و لا یخفی ان إنزال الماء فی القبل من غیر إدخال فی حکم الدّخول من حیث الحاق الولد بالضرورة و یؤید ذلک خبر أبی البختریّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: «أنّ رجلا أتی علیّا (علیه السلام) فقال: إنّ امرأتی هذه حامل و هی جاریة حدثة و هی عذراء و هی حامل فی تسعة أشهر و لا أعلم إلّا خیرا و أنا شیخ کبیر ما افترعتها و انّها لعلی حالها، فقال له علیّ (علیه السلام): نشدتک اللّٰه هل کنت تهریق علی فرجها، فقال: نعم، فقال (علیه السلام): إنّ لکلّ فرج ثقبین ثقب یدخل فیه ماء الرّجل و ثقب یخرج منه البول، و إنّ أفواه الرّحم تحت الثقب الذی یدخل فیه ماء الرّجل فإذا دخل الماء فی فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد و إذا دخل من اثنین حملت باثنین و إذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، و إذا دخل من

ص:380


1- المختلف ص/30

أربعة حملت بأربعة و لیس هناک غیر ذلک، و قد ألحقت بک ولدا فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش»(1).

و فی إرشاد المفید «روی نقلة الآثار من العامّة و الخاصّة أنّ امرأة نکحها شیخ کبیر فحملت، فزعم الشّیخ أنّه لم یصل إلیها و أنکر حملها، فالتبس الأمر علی عثمان، و سأل المرأة هل افتضّک الشّیخ؟ و کانت بکرا، فقالت: لا، فقال عثمان: أقیموا الحدّ علیها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): و الحمل له و الولد ولده وأری عقوبته علی الإنکار له، فصار عثمان إلی قضائه».

و مضیّ ستّة أشهر

(و مضیّ ستّة أشهر هلالیة من حین الوطی)

و ذلک لأنّه أقلّ مدّة الحمل, و یدلّ علیه قوله تعالی {وحَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً} بضمیمة قوله جل وعلا {والْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَین}.

و فی مرفوع محمّد بن یحیی عن الصّادق (علیه السلام) قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر»(2).

ص:381


1- قرب الاسناد ص 150
2- الکافی (ط - الإسلامیة)ج 5 ص: 554

(و عدم تجاوز أقصی الحمل و غایة ما قیل فیه عندنا سنة)

قال ابن حمزة: «أکثر مدّة الحمل فیه روایات ثلاث، تسعة أشهر و عشرة و سنة» قلت: و الأشهر عندنا التّسع ذهب إلیه الإسکافیّ و المفید و الشیخ فی مبسوطیه و نهایته و المرتضی فی جواب المسائل الموصلیّات الأولی و الدّیلمیّ و القاضی و الحلیّ. و لم یظهرللقول بالعشر قائل معیّنا.

أمّا القول بالتسعة فیدلّ علیه خبر عبد الرّحمن بن سیابة، عمّن حدّثه عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن غایة الحمل بالولد فی بطن أمّه کم هو فإنّ النّاس یقولون: ربما بقی فی بطنها سنتین، فقال: کذبوا أقصی حدّ الحمل تسعة أشهر لا یزید لحظة، و لو زاد ساعة لقتل أمّة قبل أن یخرج»(1)و هو صریح فی القول المذکور، لکنه ضعیف سندا.

و اما القول بالسنة و هو الاقوی فیدل علیه صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر إن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه»(2) فلولا ان الانتظار ثلاثة أشهر بعد التسعة غایة الحمل لکان اللازم ان تنتهی عدتها بالثلاثة الاشهر الاولی.

ص:382


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 52ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 101ح1

و معتبر محمّد بن حکیم، عن أبی الحسن (علیه السلام) «قلت له: المرأة الشّابّة الّتی تحیض مثلها، یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها کم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ریبة علیها تزوّج إن شاءت»(1).

و رواه الکافی بسند اخر ضعیف عنه و فیه: «قال: إن جاءت به لأکثر من سنة لم تصدّق و لو ساعة واحدة فی دعواها» و هذا صریح فی دلالته علی السّنة.

ثمّ رواه ایضا بسند صحیح عنه ایضا و فیه: «قلت له: المرأة الشّابة الّتی تحیض مثلها، یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت:جعلت فداک فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبین بها بعد ما دخلت علی زوجها أنّها حامل؟ قال: هیهات من ذلک یا ابن حکیم رفع الطمث ضربان إمّا فساد من حیضة فقد حلّ لها الأزواج و لیس بحامل و إمّا حامل فهو یستبین فی ثلاثة أشهر لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد جعله وقتا یستبین فیه الحمل، قال: قلت فإنّها- ارتابت، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال:إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوّج؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: لیس علیها ریبة تزوّج» و هنا الامام (علیه السلام) یامر بالاحتیاط ثلاثة اشهر فلولا ان غایة الحمل سنة لما

ص:383


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 102ح2

کان هنالک معنی للاحتیاط.ثمّ رواه رابعا عنه بسند ضعیف مع تفاوت لا یضر بالمعنی.

و اما خبر غیاث، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ علیهم السّلام قال: أدنی ما تحمل المرأة لستّة أشهر، و أکثر ما تحمل لسنتین»(1) و فی نسخة اخری بلفظ «لسنّة»  کما فی المطبوع، و علی الفرض الاول فالصواب حمله علی التّقیّة. و غیاث عامّی فعن أبی حنیفة أنّه سنتان و رووه عن عائشة و نقلوا عن الشّافعیّ أنّه أربع، و رووا أنّ ابن عجلان ولد لأربع سنین، و نقلوا عن مالک فی أکثره ثلاث روایات: الأربع و الخمس و السبع.

و أمّا ما عن کتاب قضایا إبراهیم القمّیّ یرفعه إلی عدیّ بن حاتم قال: «غاب رجل عن امرأته سنتین ثمّ جاءها فوجدها حبلی، فأتی بها عمر فأمر برجمها فبلغ ذلک علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) فجاء مستعجلا سبق إلیه، ثمّ قال له: هذا سبیلکم علی المرأة فما سبیلکم علی ولدها فأمر بها فعزلت فولدت غلاما فنظروا فإذا نبتت له ثنیتان فقال الرّجل: ابنی و ربّ الکعبة، فقال عمر: عجز النساء أن یحملن بمثل علیّ بن أبی طالب لو لا علیّ لهلک عمر»(2) فلا دلالة فیه حیث إنّه (علیه السلام) قرّر کونه من زنا و إنّما أنکر رجم المرأة فی حملها، و إقرار الرّجل به بعد لکون الولد ذا أسنان أعمّ.

ص:384


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 511
2- النجعة ج9 ص 142

و (هذا) الذی تقدم (فی) الولد التام (الذی ولجته الروح و فی غیره) مما تسقطه المرأة (یرجع) فی إلحاقه بالزوج حیث یحتاج إلی الإلحاق لیجب علیه تکفینه و مؤونة تجهیزه و نحو ذلک من الأحکام التی لا تترتب علی حیاته (إلی المعتاد) لمثله (من الأیام و الأشهر)

ففی صحیح محمد بن اسماعیل او غیره عن أبی جعفر (علیه السلام) «جعلت فداک الرجل یدعُو للحُبلی أن یجعل اللَّه ما فی بطنها ذکراً سویاً قال یدعو أن یجعل حمله ذکرا ما بینه و بین أربعة أشهر فإنّه أربعین لیلة نطفة و أربعین لیلة علقة و أربعین لیلة مضغة فذلک تمام أربعة أشهر، ثم یبعث اللّٰه ملکین خلّاقین- الخبر»(1).

(و إن نقصت عن الستة الأشهر)

فإن أمکن عادة کونه منه لحقه الحکم و إن علم عادة انتفاؤه عنه لغیبته عنها مدة تزید عن تخلقه عادة منه انتفی عنه.

حصیلة البحث:

یلحق الولد بالزّوج الدّائم الدّائم، بل فی المنقطع و ملک الیمین ایضا , بالدّخول قبلا کما و ان إنزال الماء فی القبل من غیر إدخال فی حکم الدّخول من حیث الحاق الولد, و مضیّ ستّة أشهرٍ من حین الوطئ و عدم تجاوز أقصی الحمل، و

ص:385


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 16ح6

هو سنةٌ علی الاقوی, هذا فی التّامّ الّذی ولجته الرّوح، و فی غیره یرجع إلی المعتاد من الأیّام و الأشهر، و إن نقصت عن السّتّة الأشهر.

و لو فجر بها فالولد للزوج

 (و لو فجر بها) أی بالزوجة الدائمة فاجر(فالولد للزوج) و للعاهر الحجر(و لا یجوز له نفیه لذلک)

للحکم بلحوقه بالفراش شرعا و إن أشبه الزانی خلقة لقوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش، و للعاهر الحجر» کما فی صحیح الحلبی(1) و غیره.

(و لو نفاه لم ینتف عنه إلّا باللعان)

لأمه فإن لم یلاعن حُدّ به قال تعالی {والَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ * وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَیْهِ إِن کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ* وَیَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ* وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیْهَا إِن کَانَ مِنَ الصّادِقِینَ}(2).

ص:386


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 163ح1
2- النور 6-9

و أمّا ما فی المرسل عن داود بن فرقد «عن الصّادق (علیه السلام) قال: «أتی رجل النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقال: إنّی خرجت و امرأتی حائض فرجعت و هی حبلی، فقال له: من تتّهم؟ قال رجلین، قال: ائت بهما، فجاء بهما فقال (صلی الله علیه و آله): إن یک ابن هذا فیخرج قططا کذا و کذا، فخرج کما قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فجعل معقلته علی قوم أمّه و میراثه لهم و لو أنّ إنسانا قال له: یا ابن الزّانیة یجلد الحدّ»(1) فضعیف سندا و شاذ متنا لمخالفته للسنة القطعیة من ان الولد للفراش مضافا لتناقضه حیث دل صدره علی الزنا و ذیله یدلّ علی عدم جواز نسبة الزّنا إلیها.

و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج

(و لو اختلفا فی الدخول) فادعته و أنکره هو (أو فی ولادته) بأن أنکر کونها ولدته (حلف الزوج) لأصالة عدمهما و لأن النزاع فی الأول فی فعله و یمکنها إقامة البینة علی الولادة فی الثانی فلا یقبل قولها فیها بغیر بینة.

(و لو) اتفقا علیهما (و اختلفا فی المدة) فادعی ولادته لدون ستة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل (حلفت هی) لان الولد للفراش فهو المدعی شرعا.

ص:387


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 490ح1

و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط یلحق به

(و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط الثلاثة) و هی الدخول و ولادته لستة أشهر فصاعدا و لم یتجاوز الأقصی (یلحق به) لوجود المقتضی و عدم المانع.

و یشهد لذلک ایضا ما فی صحیح سعد الاشعری قال: «کتب جعفر بن حمدان(1) استحللت بجاریة و شرطت علیها أن لا أطلب ولدها و لا ألزمها - و فی نسخة أنزلها - منزلی فلمّا أتی لذلک مدّة قالت لی: قد حبلت فقلت لها: «کیف و لا أعلم أنّی طلبت منک الولد، ثمّ غبت و انصرفت و قد أتت بولد ذکر، فلم أنکره و لا قطعت عنها الإجراء و النفقة- إلی أن قال- جوابها: و أمّا الرّجل الذی استحلّ بالجاریة و شرط علیها أن لا یطلب ولدها فسبحان من لا شریک له فی قدرته شرطه علی الجاریة شرط علی اللّه عزّ و جلّ هذا ما لا یؤمن أن یکون، و حیث عرف فی هذا الشّکّ و لیس یعرف الوقت الذی أتاها فیه فلیس ذلک بموجب البراءة فی ولده- الخبر»(2).

(وکذلک ولد المتعة)

ص:388


1- وهو ممدوح بما تظهر منه وثاقته راجع کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 445ح19
2- کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 500ح25

للدلیل المتقدم , و لصحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل یتزوّج المرأة متعة و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها فتأتی بعد ذلک بولد فینکر الولد، فشدّد فی ذلک، و قال: یجحد و کیف یجحد- إعظاما لذلک- قال الرّجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ینبغی لک أن تتزوّج إلّا مأمونة- الخبر»(1)و علیه فلا یجوز له نفیه لمکان الشبهة فیهما.

(لکن لو نفاه انتفی) ظاهرا (بغیر لعان فیهما)

اما انتفاؤه فی المتعة فلصحیح ابن ابی یعفور «لا یلاعن الرّجل المرأة الّتی یتمتّع بها»(2).

و ذهب المرتضی و جماعة إلی إلحاقها بالدائمة هنا لأنها زوجة حقیقة و إلّا لحرمت بقوله تعالی{فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُون}(3).

و فیه: انه اجتهاد قبال النص.

و اما الامة المملوکة فلا یشملها دلیل اللعان لتعلیقه علی رمی الزوجة فی الآیة و لصحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا یلاعن الرّجل الحرّ الأمة و لا

ص:389


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 269 ح82
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 189ح18
3- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 135

الذّمّیّة و لا الّتی یتمتّع بها»(1) و حمل الشیخ والصدوق قوله (علیه السلام) فیه «الأمّة و لا الذّمیّة» علی ما إذا کانتا مملوکتین له لا متزوّجتین به دائما و إلّا فیجری فیهما اللّعان. قلت: و الّا کانت الصحیحة خلاف القران لتصریحه باللعان مع الزوجة و لا یخفی ان نسبة الصحیحة الی الایة العموم و الخصوص من وجه و علیه فهی علی اطلاقها مخالفة للکتاب.

(و إن فعل حراما) حیث نفی ما حکم الشارع ظاهرا لکن ذلک إذا لم یتّهمها.

و أمّا مع التهمة فلا یحرم نفیه کما دل علی ذلک صحیح سعید بن یسار، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الجاریة تکون للرّجل یطیف بها و هی تخرج فتعلق؟ قال: یتّهمها الرّجل أو یتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذن لزمه الولد»(2) و مفهومها ان اتهمها هو او اهله لا یلزمه الولد کنایة عن انه له ان ینفیه. و قریب منه خبره الاخر(3).

بل ظاهر صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) أنّ رجلا من الأنصار أتی أبی (علیه السلام) فقال: إنّی ابتلیت بأمر عظیم إنّ لی جاریة کنت أطأها فوطئتها یوما و خرجت فی حاجة لی بعد ما اغتسلت منها و نسیت نفقة لی فرجعت إلی المنزل

ص:390


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 538 والتهذیب ج 8، ص: 188 ح12
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح1 وتعلق یعنی تحبل.
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح4

لآخذها فوجدت غلامی علی بطنها فعدّدت لها من یومی ذلک ستّة أشهر فولدت جاریة، فقال له أبی (علیه السلام): لا ینبغی لک أن تقربها و لا أن تبیعها، و لکن أنفق علیها من مالک ما دمت حیّا، ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک حتّی یجعل اللّٰه لها مخرجا»(1) انتفاء الولد و لو لم ینفیه بقرینة قوله (علیه السلام) «لا ینبغی لک أن تقربها» ای لا تقرب البنت المولودة لانها لیست بنتا لک , و اما قوله (علیه السلام) «ولا تبیعها» فلعله من باب الاستحباب بقرینة ما فی ذیله «ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک» فلم یقل احد بوجوب الوصیة.

و مثله خبر محمّد بن عجلان(2) , و فی خبر حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل کان یطأ جاریة له و أنّه کان یبعثها فی حوائجه، و أنّها حبلت و أنّه بلغه عنها فساد، فقال (علیه السلام): إذا ولدت أمسک الولد فلا یبیعه، و یجعل له نصیبا فی داره، فقیل له: رجل یطأ جاریة له و أنّه لم یکن یبعثها فی حوائجه و أنّه اتّهمها و حبلت؟ فقال: إذا هی ولدت أمسک الولد و لا یبیعه و یجعل له نصیبا من داره و ماله، و لیس هذه مثل تلک»(3).

و ما فی المرسل عن عبد الحمید بن إسماعیل، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل کانت له جاریة یطأها و هی تخرج فی حوائجه فحبلت فخشی أن لا یکون منه؟ کیف

ص:391


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 488ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 488ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح2

یصنع أ یبیع الجاریة و الولد؟ قال: یبیع الجاریة و لا یبیع الولد و لا یورّثه من میراثه شیئا»(1).

(فلو عاد و اعترف به صحّ و لحق به)

حیث إنّ نفیه کان علی خلاف ظاهر الشّرع و عوده موافق لظاهر الشّرع، بخلاف ما لو اعترف به أوّلا ثمّ نفاه فإنّه لا ینتفی عنه و أُلحق به کما فی معتبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ینتف منه أبدا»(2).

و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل

(و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل)

عن أمه و لو عن الأمة و المتمتّع بها، لإطلاق النص بلحوق الولد لفراش الواطئ و هو صادق مع العزل و یمکن سبق الماء قبله و قد تقدم ما یدل علیه فی صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل

ص:392


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 183ح63

یتزوّج المرأة متعة و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها فتأتی بعد ذلک بولد فینکر الولد، فشدّد فی ذلک، و قال: یجحد و کیف یجحد- إعظاما لذلک- »(1)

و یؤید ذلک خبر سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل وقع علی جاریة له تذهب و تجی ء، و قد عزل عنها و لم یکن منه إلیها شی ء فما تقول فی الولد؟ قال: أری أن لا یباع هذا یا سعید قال: و سألت أبا الحسن (علیه السلام) فقال: أ یتهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: فیتّهمها أهلک؟ فقلت: أمّا شی ء ظاهر فلا، قال: فکیف تستطیع أن لا یلزمک الولد»(2).

و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط

 (و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط الثلاثة) وهی الدّخول و مضیّ ستّة أشهر أقلا و عدم تجاوز أقصی الحمل لکن مع فرض الوطی بالشبهة یکون شرط الدّخول لغوا.

(و عدم الزوج الحاضر)

الداخل بها بحیث یمکن إلحاقه به و ذلک لأنّه معه یکون الولد للفراش.

ص:393


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 269 ح82
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 489ح4

و یجب کفایة استبداد النساء بالمرأة عند الولادة

(و یجب) کفایةً (استبداد النساء) أی انفرادهن (بالمرأة عند الولادة أو الزوج فان تعذّروا فالرجال المحارم) فإن تعذروا فغیرهم و ذلک لان الضرورة تقدر بقدرها.

هذا و فی خبر جابر عن الباقر (علیه السلام): «کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام: إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من فی البیت من النساء لا یکون أوّل ناظر إلی عورة»(1).

حصیلة البحث:

و لو فُجِر بالمرأة فالولد للزّوج و لا یجوز له نفیه لذلک، و لو نفاه لم ینتف إلّا باللّعان لأمه فإن لم یلاعن حُدّ به، و لو اختلفا فی الدّخول أو فی ولادته حلف الزّوج، و لو اختلفا فی المدّة حلفت، و ولد المملوکة إذا حصلت الشّروط الثّلاثة - من الدخول و ولادته لستة أشهر فصاعدا و لم یتجاوز الأقصی - یلحق به و کذلک ولد المتعة لکن لو نفاه انتفی بغیر لعانٍ فیهما، و إن فعل حراماً الّا مع التهمة کما لو رأی من یزنی بها فلا یحرم نفیه بل الظاهر انتفاؤه عنه و لو لم ینفیه و لذا یجب نفیه, و لو نفاه لاجل التهمة ثم عاد و اعترف به صحّ و لحق به، و لا یجوز

ص:394


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 17ح1 و رواه الفقیه، ج 3، ص: 560 و فیه «لا تکون المرأة أوّل ناظر إلی عورته» و هو الأصح .

نفی الولد لمکان العزل، و ولد الشّبهة یلحق بالواطئ بالشّروط المتقدمة و عدم الزّوج الحاضر الداخل بها بحیث یمکن إلحاقه به و ذلک لأنّه معه یکون الولد للفراش، و یجب استبداد النّساء بالمرأة عند الولادة أو الزّوج فإن تعذّر فالرّجال .

استحباب غسل المولود و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری

(و یستحبّ غسل المولود)

کما تقدم فی موثق سماعة عن الصّادق (علیه السلام): «و غسل المولود واجب»(1) وقد نقل المختلف عن بعض علمائنا القول بوجوبه(2) ولعله استند الی ظاهر الموثق وقد تقدم انه محمول علی تاکد الاستحباب والّا فهو معرض عنه, ویرد القول بالوجوب ما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): حدّثنی أبی عن جدّی، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «اغسلوا صبیانکم من الغمر فإنّ الشّیطان یشمّ الغمر فیفزع الصّبیّ من رقاده و یتأذّی به الکاتبان»(3) الظاهر فی الاستحباب.

 (و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری)

ص:395


1- الفقیه ج/1 ص 45 ح/5   و التهذیب ج/1 ص 104 ح/2
2- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 1، ص: 318
3- علل الشرائع، ج 2، ص: 557ح1 و رواه العیون ج 2، ص: 69 عن دارم بن قبیصة، عن الرّضا، عن آبائه (علیهم السلام) عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) . والغمر: ریح اللحم, الدسم.

کما فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «من ولد له مولود فلیؤذّن فی أذنه الیمنی بأذان الصّلاة، و لیقم فی الیسری فإنّها عصمة من الشّیطان الرّجیم»(1).

و یؤیده خبر نجمة أمّ الرّضا (علیه السلام) فی خبر «فدخل إلیّ أبوه موسی (علیه السلام) فقال لی: هنیئا لک یا نجمة کرامة ربّک فناولته إیّاه فی خرقة بیضاء فأذّن فی الأیمن و أقام فی الأیسر و دعا بماء الفرات فحنّکه به، ثمّ ردّه إلی، فقال: خذیه فإنّه بقیّة اللّٰه تعالی فی أرضه»(2).

و خبر أبی یحیی الرازی، عنه (علیه السلام): «إذا ولد لکم المولود أیّ شی ء تصنعون به؟ قلت: لا أدری ما نصنع به قال: خذ عدسة جاوشیر بماء، ثمّ قطّر فی أنفه فی المنخر الأیمن قطرتین و فی الأیسر قطرة واحدة، و أذّن فی أذنه الیمنی و أقم فی الیسری تفعل به ذلک قبل أن تقطع سرّته فإنّه لا یفزع أبدا و لا تصیبه «أمّ الصبیان»(3).

ص:396


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 24ح4
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 1، ص: 20ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 23ح1

و فی معتبر یونس وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابه، عن الباقر (علیه السلام): «یحنّک المولود بماء الفرات و یقام فی أذنه»(1) والجمع بینهما یقتضی التخییر.

و یؤید معتبر یونس خبر حفص الکناسیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «مروا القابلة أو بعض من تلیه أن تقیم الصّلاة فی أذنه الیمنی فلا یصیبه لمم و لا تابعة أبدا»(2).

(و تحنیکه بتربة الحسین (علیه السلام) و ماء الفرات أو ماء فرات و لو بخلطه بالتمر أو بالعسل)

کما تقدم فی معتبر یونس، عن بعض أصحابه عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «یحنّک المولود بماء الفرات، و یقام فی أذنه».

قال الکلینی: و فی روایة أخری «حنّکوا أولادکم بماء الفرات و تربة قبر الحسین (علیه السلام) فإن لم یکن فبماء السّماء».

و فی صحیح ابن ابی عمیر عن الحسین عثمان عن محمد بن ابی حمزة عمن ذکره عن الصّادق (علیه السلام): ما أخال أحدا یحنّک بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البیت»(3) و قریب منه غیره(4).

ص:397


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 24ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 23ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 388ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 389ح5

هذا و ذکر الشّیخ و تبعه القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلّی استحباب تحنیکه بماء الفرات، و الخلط بالتمر و الظاهر استنادهم الی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «حنّکوا أولادکم بالتمر، هکذا فعل النّبیّ (صلی الله علیه و آله) بالحسن و الحسین علیهما السّلام»(1) و ظاهر التحنیک بالتمر المجرّد بدون خلطه بالماء.

هذا و ذکر المفید و الدّیلمیّ و الحلبی استحباب تحنیکه بماء الفرات، و الخلط بالعسل و لم نقف لهم علی مستند، و إنّما فی الرّضوی «و حنّکه بماء الفرات إن قدرت علیه أو بالعسل ساعة یولد» و لا عبرة به.

(و تسمیته محمّدا الی یوم السابع فان غیّر جاز)

عند المصنف و به افتی الکلینی و یشهد له مرسل أحمد البرقیّ عن الصّادق (علیه السلام) «لا یولد لنا ولد إلّا سمّیناه محمّدا، فإذا مضی لنا سبعة أیّام فإن شئنا غیّرنا و إن شئنا ترکنا»(2) لکنه ضعیف سندا.

(و أصدق الأسماء ما عبّد اللّه)

ص:398


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 24ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 18ح4

و یدل علیه مرسل أبی إسحاق ثعلبة بن میمون، عن رجل قد سمّاه، عن الباقر (علیه السلام) قال: «أصدق الأسماء ما سمّی بالعبودیّة و أفضلها أسماء الأنبیاء»(1).

و خبر جابر عن الباقر (علیه السلام): «قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) علی منبره: ألا إنّ خیر الأسماء عبد اللّه و عبد الرّحمن و حارثة و همّام، و شرّ الأسماء ضرار و مرّة و حرب و ظالم»(2).

و خبر فلان بن حمید «سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و شاوره فی اسم ولده، فقال: سمّه بأسماء من العبودیّة، فقال: أیّ الأسماء هو؟ قال:عبد الرّحمن»(3) لکنها  ضعیفة سندا وفلان بن حمید لم یذکر فی رجالنا و لا رجال العامّة.

(و أفضلها اسم محمّد و علی)

اما استحباب التسمیة به (صلی الله علیه و آله) فیشهد له صحیح الحسین بن سعید قال: «کنت أنا و ابن غیلان المدائنیّ دخلنا علی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) فقال له ابن غیلان: أصلحک اللّٰه بلغنی أنّه من کان له حمل فنوی أن یسمّیه محمّدا ولد له غلام، فقال:

ص:399


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 18ح1 و رواه المعانی فی 85 من أبوابه و فیه بدل «عن رجل سمّاه» «عن معمر بن عمر» کما أنّه بدّل «و أفضلها» بقوله «و خیرها».
2- الخصال، ج 1، ص: 250ح118
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 18ح5

من کان له حمل فنوی أن یسمّیه علیّا ولد له غلام، ثمّ قال: علیّ محمّد، و محمّد علیّ، شیئا واحدا- إلی أن قال- فقال له سمّه علیّا فإنّه أطول لعمره- الخبر»(1).

قلت: و فی قوله «علیّ محمّد، و محمّد علیّ، شیئا واحدا» اشار إلی قوله تعالی{وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَکُم}.

هذا و ورد فی خبر عاصم الکوزیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: من ولد له أربعة أولاد لم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی»(2).

و أمّا کون أفضلها اسم محمّد و علی فیشهد له خبر أبی هارون مولی آل جعدة قال: «کنت جلیسا لأبی عبد اللّه (علیه السلام) بالمدینة ففقدنی أیّاما، ثمّ إنّی جئت إلیه فقال لی: لم أرک منذ أیّام یا أبا هارون؟ فقلت: ولد لی غلام، فقال بارک اللّٰه فیه فما سمّیته قلت: سمیّته محمّدا، قال: فأقبل بخدّه نحو الأرض و هو یقول: محمّد محمّد محمّد، حتّی کاد بلصق خدّه بالأرض، ثمّ قال: بنفسی و بولدی و بأهلی و بأبویّ و بأهل الأرض کلّهم جمیعا الفداء لرسول اللّٰه (صلی الله علیه و آله)، لا تسبّه و لا تضربه و

ص:400


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 11ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 19ح6 و رواه الأمالی (للطوسی) ص: 682 و فیه: ثلاثة بدل اربعة.

لا تسی ء إلیه، و اعلم أنّه لیس فی الأرض دار فیها اسم محمّد إلّا و هی تقدّس کلّ یوم- الخبر»(1).

و صحیح عبد الرّحمن بن محمّد العزرمیّ قال: «استعمل معاویة مروان بن الحکم علی المدینة و أمره أن یفرض لشباب قریش، ففرض لهم، فقال علیّ بن الحسین (علیه السلام): فأتیته فقال: ما اسمک؟ فقلت: علیّ بن الحسین، فقال: ما اسم أخیک؟ قلت: علیّ قال: علیّ و علیّ، ما یرید أبوک أن یدع أحدا من ولده إلّا سمّاه علیّا، ثمّ فرض لی فرجعت إلی أبی فأخبرته، فقال: و یلی علی ابن الزّرقاء دبّاغة الآدم لو ولد لی مائة لأحببت أن لا اسمّی أحدا منهم إلّا علیّا»(2).

و خبر جابر قال: «أراد أبو جعفر (علیه السلام) الرکوب إلی بعض شیعته لیعوده، فقال: یا جابر ألحقنی فتبعته فلمّا انتهی إلی باب الدّار خرج علینا ابن له صغیر فقال له أبو جعفر (علیه السلام): ما اسمک؟ قال: محمّد، قال: فبم تکنّی قال: بعلیّ، فقال له أبو جعفر (علیه السلام): لقد احتظرت من الشّیطان احتظارا شدیدا، إنّ الشیطان إذا سمع منادیا ینادی: یا محمّد یا علیّ ذاب کما یذوب الرّصاص حتّی إذا سمع منادیا ینادی باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ و اختال»(3).

ص:401


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 39ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 19ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 20ح12

(و أسماء الأنبیاء و الأئمّة (علیهم السلام)

اما اسماء الانبیاء فیدل علیه مرسل أبی إسحاق ثعلبة بن میمون، عن رجل قد سمّاه، عن الباقر (علیه السلام) قال: «أصدق الأسماء ما سمّی بالعبودیّة و أفضلها أسماء الأنبیاء»(1) لکنه ضعیف بالارسال.

و خبر الأصبغ، عن علیّ (علیه السلام) «ما من أهل بیت فیهم اسم نبیّ إلّا بعث اللّه تعالی إلیهم ملکا یقدسهم بالغداة و العشیّ»(2) و هو ضعیف سندا ایضا.

و أمّا أسماء الأئمّة (علیهم السلام) فان التسمیة باسمائهم من مصادیق احیاء امرهم فیشمله عموم صحیح بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال لفضیل:«تجلسون و تحدّثون؟» قال: نعم، جعلت فداک.قال: «إنّ تلک المجالس أحبّها، فأحیوا أمرنا یا فضیل، فرحم اللّه من أحیی أمرنا»(3).

و صحیحه الاخر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال لخیثمة و أنا أسمع:«یا خیثمة، اقرأ موالینا السّلام، و أوصهم بتقوی اللّه العظیم، و أن یعود غنیّهم علی فقیرهم، و

ص:402


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 18ح1 و رواه المعانی فی 85 من أبوابه و فیه بدل «عن رجل سمّاه» «عن معمر بن عمر» کما أنّه بدّل «و أفضلها» بقوله «و خیرها».
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 391ح3
3- قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، متن، ص: 36ح117

قویّهم علی ضعیفهم، و أن یشهد أحیاؤهم جنائز موتاهم، و أن یتلاقوا فی بیوتهم، فإنّ لقیاهم حیاةٌ لأمرنا». ثمّ رفع یده فقال: «رحم اللّه من أحیی أمرنا»(1).

و قد یستدل للاستحباب بانها من مظاهر و مصادیق المحبة لاهل البیت (علیهم السلام) کما جاء هذا الاستدلال فی مرسل ربعی بن عبد اللّه: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّا نسمّی بأسمائکم و أسماء آبائکم فینفعنا ذلک؟ فقال: إی و اللّه و هل الدّین إلّا الحبّ و البغض، قال اللّٰه تعالی {قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم}(2).

و یدل علی ذلک ایضا  ما فی صحیح ابن القداح عن الصادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال لرجل: سمّ ابنک بأحبّ الأسماء إلیّ حمزة»(3) الدل علی استحباب التسمیة بحمزة لانه من احب الاسماء لرسول الله (صلی الله علیه و آله) و علیه فهو دال علی مطلوبیة کل اسم محبوب له (صلی الله علیه و آله) و لا ریب فی محبوبیة اسماء الائمة الطاهرین (علیهم السلام) بل الظاهر ان محبوبیة اسم حمزة له (صلی الله علیه و آله) لانه کان مدافعا عن الاسلام واستشهد من اجله فیشمل الائمة الطاهرین (علیهم السلام) بالاولویة.

ص:403


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثة) ص: 32ح105
2- تفسیر العیاشی، ج1، ص 168
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 396ح2

و یؤید الاستحباب خبر سلیمان الجعفریّ عن أبی الحسن (علیه السلام): «لا یدخل الفقر بیتا فیه اسم محمّد أو أحمد أو علیّ أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء»(1).

(و تکنیته)

کما فی خبر معمر بن خثیم: «قال لی أبو جعفر (علیه السلام): ما تکنّی؟ قال:ما کنّیت بعد، و ما لی من ولد و لا امرأة و لا جاریة، قال: فما یمنعک من ذلک، قال: قلت: حدیث بلغنا عن علیّ (علیه السلام)، قال: و ما هو؟ قلت: بلغنا عن علی (علیه السلام) قال: «من اکتنی و لیس له أهل فهو أبو جعفر. فقال أبو جعفر (علیه السلام): شوه لیس هذا من حدیث علیّ (علیه السلام) إنّا لنکنّی أولادنا فی صغرهم مخافة النبز أن یلحق بهم»(2) و به عمل الکلینی.

و وردت التکنیة باسم ابنه ففی معتبرالسّکونیّ، عن جعفر، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «السنّة و البرّ: أن یکنّی الرّجل باسم ابنه»(3).

ص:404


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 396ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 19ح11
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 162ح16وفی نسخة اخری من الکافی ابیه بدل ابنه لکن ورد الحدیث فی الجعفریّات و کتاب إمامة علیّ بن بابویه بنقل النجعة ج9 ص 158وفیهما «ابنه» نسخة واحدة.

(و یجوز اللّقب)

لاصالة الجواز ولم یقل باستحبابه کالکنیة لأنّه لم یرد به نص.

(و یکره الجمع بین کنیته بأبی القاسم و تسمیته محمّدا)

کما فی معتبر السّکونی عن الصّادق (علیه السلام): «إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) نهی عن أربع کنی: عن أبی عیسی، و عن أبی الحکم، و عن أبی مالک، و عن أبی القاسم إذا کان الاسم محمّدا»(1).

قیل: «و یمکن حمله علی التّقیّة فإنّ الأصل فی النهی عن أبی عیسی إنّما هو عمر فروی ابن أبی الحدید أنّ سریّة لعبید اللّه بن عمر جاءت إلی عمر تشکو إلیه ابنه، فقالت له: ألا تعذرنی من أبی عیسی، قال: و من أبو عیسی، قال: ابنک عبید اللّه فدعاه فأخذ یده فعضّها حتّی صاح، ثمّ ضربه، و قال: ویلک هل لعیسی أب- الخبر»، و روی أغانی أبی الفرج مسندا «عن زید بن أسلم أنّ رجلا جاء یستأذن لأبی عیسی علی عمر، فقال عمر: أیّکم أبو عیسی؟ فقال المغیرة بن شعبة: أنا، فقال له: هل لعیسی من أب؟ فقال رجل أشهد أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم کنّاه بها، فقال له عمر: إنّ النّبیّ قد غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و أنا لا أدری ما یفعل بی، فکنّاه أبا عبد اللّٰه» فتری أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم کنّی المغیرة به فإن قیل: إنّ طریقه عامّیّ، قلت: فی مثله الذی کان علی فاروقهم خبر العامّی أصح من خبر الإمامیّ،

ص:405


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 21ح15

و کان لابن عمر و المغیرة أن یقولا له هل: کنّینا بأبی عیسی بن مریم حتّی تقول لنا: لم یکن لعیسی أب، ثمّ مرمی کلامه «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) - إلخ» هو: أنّ التکنیة و لو کانت من النّبیّ (صلی الله علیه و آله) إنّما کانت ذنبا إلّا أنّه غفر له، و أنا لا أدری یغفر لی أم لا»(1).

اقول: ان السکونی و ان کان عامیا لکن الاصحاب اعتمدوا کتابه و لاجل ذلک وصفنا سنده بالمعتبر مع کون النوفلی فی سنده و لم یوثق , و الحمل علی التقیة یحتاج الی قرینة فان کان ما ذکره المستدل قرینة توجب الشک بروایة السکونی فهو و الّا فلا.

هذا و یؤید معتبر السکونی خبر الجعفریّات بإسناده «عن جعفر، عن آبائه علیهم السّلام، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): لا أحل لأحد أن یسمی باسمی و لا یتکنّی بکنیتی إلّا مولود لعلی من غیر ابنتی فقد نحلته اسمی و کنیتی» و المراد محمد بن الحنفیة.

و خبر الدعائم بعد نقله لنهی النبی (صلی الله علیه و آله) قال: «و رخّص فیه لعلیّ (علیه السلام) » و زاد «و قال المهدیّ من ولدی یضاهی اسمه اسمی و کنیته کنیتی»(2).

و کان علیه أن یذکر کراهیة الکنیة بأبی مرّة کما ورد فی موثق زرارة(3).

ص:406


1- النجعة ج9 ص158
2- دعائم الإسلام، ج 2، ص: 188ح683
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 21ح17

(و ان یسمّی حکما أو حکیما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا و مالکا))

کما فی صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) دعا بصحیفة حین حضره الموت یرید أن ینهی عن أسماء یسمّی بها فقبض و لم یسمّها منها الحکم و حکیم و خالد و مالک، و ذکر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا یجوز أن یتسمّی بها»(1).

و خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام):« إنّ أبغض الأسماء إلی اللّٰه عزّ و جلّ حارث و مالک و خالد»(2) لکنه ضعیف سندا.

و حیث ذکر ضرارا کان علیه أن یذکر «مرّة و حربا و ظالما کما فی خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام): «قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) علی منبره: ألا إنّ خیر الأسماء عبد اللّه و عبد الرّحمن و حارثة و همّام، و شرّ الأسماء ضرار و مرّة و حرب و ظالم»(3) و هو ایضا ضعیف سندا.

ص:407


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 20ح14
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 21ح16
3- الخصال، ج 1، ص: 250ح118

هذا و فی صحیح ابن ابی عمیر عن علیّ بن عطیّة قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) لعبد الملک بن أعین: «کیف سمیت ابنک ضریسا؟ فقال: کیف سمّاک أبوک: جعفرا، قال: إنّ جعفرا نهر فی الجنّة و ضریس اسم شیطان»(1).

و کان علیه أن یذکر النهی عن التسمیة ب «یس» کما فی صحیح صفوان رفعه إلی أبی جعفر (علیه السلام) أو أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): قال: هذا محمّد أذن لهم فی التسمیة به فمن أذن لهم فی «یس»؟ یعنی التسمیة و هو اسم النّبیّ (صلی الله علیه و آله) »(2).

حصیلة البحث:

یستحبّ غسل المولود، و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری، و تحنیکه بتربة الحسین علیه السّلام و ماء الفرات، أو ماءٍ فراتٍ، و تسمیته محمّداً و علیاً و بأسماء الأئمّة (علیهم السلام) فان التسمیة باسمائهم من مصادیق احیاء امرهم , و یستحب تکنیة الرجل باسم ابنه فعن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «السنّة و البرّ: أن یکنّی الرّجل باسم ابنه»(3)، و یکره الجمع بین کنیته بأبی القاسم و تسمیته بمحمّدٍ، کما و تکره الکنیة بأبی

ص:408


1- رجال الکشی اختیار معرفة الرجال مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی ج 1، ص: 412
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 20ح13
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 162ح16وفی نسخة اخری من الکافی ابیه بدل ابنه لکن ورد الحدیث فی الجعفریّات و کتاب إمامة علیّ بن بابویه بنقل النجعة ج9 ص 158وفیهما «ابنه» نسخة واحدة.

مرّة و أن یسمّی حکماً أو حکیماً أو خالداً أو ضریسا أو مالکاً و الافضل ان لا یسمی ب«یس» .

(و) فی (أحکام الأولاد أمور)

العقیقة والحلق و الختان و ثقب الاذن

(منها العقیقة)

و الاخبار بها فوق حد الاستفاضة احدها صحیح أبی خدیجة عن الصّادق (علیه السلام): «کلّ مولود مرتهن بالعقیقة»(1).

و اما ما فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «سألته عن العقیقة أ واجبة هی؟ قال: نعم واجبة»(2) و مثله غیره(3) مما ظاهره الوجوب فمحمولة علی تاکد الاستحباب و ذلک بقرینة موثق عبد اللَّه بن بکیر قال: «کنت عند أبی عبد اللَّه (علیه السلام) فجاءه رسول عمّه عبد اللَّه بن علی فقال له یقول لک عمُّک إنَّا طلبنا العقیقة فلم نجدها فما تری

ص:409


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 24ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح1-3-7

نتصدَّق بثمنها فقال لا إنَّ اللَّه یُحبُّ إطعام الطَّعام و إراقة الدّماء»(1) الدال علی استحباب اطعام الطعام و اراقة الدماء.

(و الحلق و الختان و ثقب الاذن فی الیوم السابع و لیکن الحلق قبل ذبح العقیقة، و یتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة)

قلت: و لا دلیل علی الترتیب بل کل ذلک فی ساعة واحدة کما فی صحیح جمیل بن دراج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العقیقة و الحلق و التسمیة بأیّها یبدء؟ قال: یصنع ذلک کلّه فی ساعة واحدة یحلق و یذبح و یسمّی ثمَّ ذکر ما صنعت فاطمة علیها السلام لِولدها ثمَّ قال یوزن الشَّعر و یتصدَّق بوزنه فضَّةً»(2).

و معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام) «فی المولود یسمّی فی الیوم السّابع و یعقّ عنه و یحلق رأسه و یتصدّق بوزن شعره فضّة- الخبر»(3).

و موثق سماعة، عنه (علیه السلام): «الصبیّ یعقّ عنه، و یحلق رأسه و هو ابن سبعة أیّام، و یوزن شعره، و یتصدّق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضّة»(4).

ص:410


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح6

و صحیح معاویة بن وهب، عن الصّادق (علیه السلام): عقّت فاطمة علیها السّلام عن ابنیها و حلقت رؤوسهما فی الیوم السابع و تصدّقت بوزن الشّعر ورقا، و قال کان ناس یلطخون رأس الصبیّ فی دم العقیقة، و کان أبی یقول: ذلک شرک»(1).

و صحیح عاصم الکوزیّ، عنه، عن أبیه علیهما السّلام: «إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) عقّ عن الحسن (علیه السلام) بکبش، و عن الحسین (علیه السلام) بکبش، و أعطی القابلة شیئا، و حلق رؤوسهما یوم سابعهما و وزن شعرهما فتصدَّق بوزنه فضَّةً قال فقلت له یُؤخذ الدَّم فیُلطَّخ به رأس الصَّبِیّ فقال ذاک شرک فقلت سبحان اللَّه شرک فقال لو لم یکن ذاک شرکاً فإنَّه کان یُعمل فی الجاهلیَّة و نهی عنه فی الإسلام»(2).

و فی خبر إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام) «قلت له: بأیّ ذلک نبدء؟ قال: تحلق رأسه و تعقّ عنه، و تصدّق بوزن شعره فضّة و یکون ذلک فی مکان واحد»(3) و غیرها.

و هذه الأخبار لا دلالة فیها علی الترتیب و لم یذکره القدماء أیضا و لعل أوّل من قال بالترتیب الشرائع و تبعه المتأخّرون.

و أمّا ثقب الأذن و ختانه فیشهد له صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «ثقب أذن الغلام من السنّة، و ختان الغلام من السّنّة»(4).

ص:411


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 36ح5

و فی صحیح علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ختان الصَّبِیّ لسبعة أیَّام من السُّنَّة هو أو یُؤخَّر و أیُّهما أفضل قال لسبعة أیَّامٍ من السُّنَّة وَ إن أُخِّر فلا بأس»(1).

و تکره القنازع

(و تکره القنازع)

کما فی صحیح ابن القدّاح، عن الصّادق (علیه السلام) کان یکره القزع فی رؤس الصبیان و ذکر أنّ القزع أن یحلق الرّأس إلّا قلیلا و یترک وسط الرأس یسمّی القزعة»(2).

و فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «أتی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) بصبی یدعو له و له قنازع، فأبی أن یدعو له و أمر بحلق رأسه، و أمر النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم بحلق شعر البطن»(3)

ص:412


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 36ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح3

و یجب الختان عند البلوغ

(و یجب الختان عند البلوغ)

کما یدل علیه معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إذا أسلم الرّجل اختتن و لو بلغ ثمانین»(1).

و خبر یعقوب بن جعفر فی خبر طویل حول مولد الکاظم (علیه السلام) فی إسلام راهبة و راهب علی یده (علیه السلام) و قال فی آخره: «و قال له: اختتن، فقال: قد اختتنت فی سابعی»(2).

استحباب خفض النساء و ان بلغن

(و یستحبّ خفض النساء و ان بلغن)

کما فی معتبر الفضل بن شاذان عن الرّضا (علیه السلام) فی خبر: و الختان سنّة واجبة للرّجال و مکرمة للنّساء»(3).

ص:413


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 37ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 1، ص: 481ح5
3- العیون باب ما کتبه (علیه السلام) للمأمون، 34 من أبوابه

و اما صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): ختان الغلام من السّنّة و خفض الجواری لیس من السنّة»(1) فالمراد أنّه لیس ممّا وجب فی السّنّة کما وجب علی الرّجال من طریق السنة لا القران.

و یؤیده خبر مسعدة بن صدقة، عن الصّادق (علیه السلام) «خفض الجاریة مکرمة و لیست من السّنّة و لا شیئا واجبا و أیّ شی ء أفضل من المکرمة»(2).

و العقیقة شاة أو جزور

(و العقیقة شاة أو جزور)

کما فی موثق سماعة عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و قال: العقیقة بدنة أو شاة»(3) و الاخبار بذلک مستفیضة(4).

و أمّا الجزور فیدل علیه معتبر محمّد بن مسلم قال: «ولد لأبی جعفر (علیه السلام) غلامان جمیعا فأمر زید بن علیّ أن یشتری له جزورین للعقیقة و کان زمن غلاء، فاشتری واحدة و عسرت علیه الأخری، فقال لأبی جعفر (علیه السلام): قد عسرت علیّ الأخری،

ص:414


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 37ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 37ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح6
4- کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 431ح6

فتصدّق (فاتصدق-ظ) بثمنها فقال: لا، أطلبها حتّی تقدر علیها فإنّ اللّٰه یحبّ اهراق الدّماء و إطعام الطعام»(1).

و اما البدنة فقد تقدم فی موثق سماعة کفایتها و یؤیده ما فی الفقیه «و فی روایة محمّد بن مارد عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن العقیقة، فقال: شاة أو بقرة أو بدنة- الخبر»(2).

(و یجتمع فیها شروط الأضحیّة)

و هی السلامة من العیوب و السمن و السن علی الأفضل عند المصنف بل لا یشترط ففی صحیح صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القمّاط: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ أصحابنا یطلبون العقیقة إذا کان إبّان یقدم الأعراب فیجدون الفحولة و إذا کان غیر ذلک الإبّان لم توجد فتعزّ علیهم، فقال: إنّما هی شاة لحم لیست بمنزلة الأضحیّة یجزی منها کلّ شی ء»(3).

و معتبر مرازم، عن الصّادق (علیه السلام): «العقیقة لیست بمنزلة الهدی خیرها أسمنها»(4) و حملها علی أنّه لیس مثل الأضحیّة فی السن خلاف الظاهر، و ظاهر عنوان الکافی

ص:415


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح8
2- الفقیه (6 من أخبار عقیقته)
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح2

«باب أنَّ العقیقة لیست بمنزلة الأُضحیَّة و أنَّها تُجزئُ ما کانت»العموم و أنّه لو کان فیها عیب لیس به عیب.

(و یستحبّ مساواتها الولد فی الذکورة و الأنوثة)

عند المصنف تبعا للمفید و الأصل فیه خبر الفقیه المتقدم انفا عن محمّد بن مارد، عن الصّادق (علیه السلام) «...ثمّ یسمّی و یحلق رأس المولود یوم السّابع و یتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة فإن کان ذکرا عقّ عنه ذکر و إن کان أنثی عقّ عنها أثنی»(1) ثم قال: و قد روی أن یعقّ عن الذکر بأنثیین و عن الأنثی بواحدة».

و فیه: انه ضعیف سندا و نسبه الفقیه الی الروایة بل افتی بما فی موثق عمّار السّاباطیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: العقیقة لازمة لمن کان غنیا- إلی- و قال فی العقیقة: یذبح عنه کبش، فإن لم یوجد کبش أجزأه ما یجزی فی الأضحیّة و إلّا، فحمل أعظم ما یکون من حملان السّنة»(2).

و هو المفهوم من الکافی ایضا فروی موثق سماعة: «سألته عن العقیقة فقال: فی الذّکر و الأنثی سواء»(3).

ص:416


1- من لایحضره الفقیه،ج 3،ص 48
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 485و الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 26ح1

و صحیح منصور بن حازم عن الصّادق (علیه السلام): «العقیقة فی الغلام و الجاریة سواء»(1).

و صحیح ابن مسکان عنه (علیه السلام): سألته عن العقیقة فقال: عقیقة الجاریة و الغلام کبش کبش»(2).

و صحیح أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «عقیقة الغلام و الجاریة کبش»(3) و هی تدلّ علی التسویة، و کون عقیقة الجاریة أیضا کبش کالغلام بالصّراحة.

و یدلّ علیه بالعموم أیضا صحیح صفوان المتقدم عن ابن الحجاج عن منهال القمّاط: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ أصحابنا یطلبون العقیقة إذا کان إبّان یقدم الأعراب فیجدون الفحولة، و إذا کان غیر ذلک الإبّان لم توجد فتعزّ علیهم- للخبر»(4) دلّ علی أنّ الأصل فی مطلق العقیقة الفحولة.

و أمّا مرسلة علی (یعنی ابن ابراهیم) عن أبی جعفر (علیه السلام): «إذا کان یوم السّابع و قد ولد لأحد کم غلام أو جاریة فلیعقّ عنه کبشا عن الذّکر ذکرا و عن الأنثیمثل ذلک»(5) و مثله الکافی نسخة واحدة(6) فالمراد «وعن الأنثی أیضا ذکرا» نعم نقلت فی

ص:417


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 26ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 26ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 26ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح1
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 442ح33
6- الکافی ج6 ص27 ح4

نسخة الطّبع القدیم و حاشیة الکافی، بدلا عن قوله «و عن الأنثی مثل ذلک»  «و عن الأنثی انثی» و هو مضافا لارساله لاعبرة به بعد تعدد نسخته.

و الدعاء عند ذبحها

(و الدعاء عند ذبحها بالمأثور )

و هی عدة روایات نذکر المعتبر منها ففی صحیح صفوان عن إبراهیم الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «تقول علی العقیقة إذا عققت: «بسم اللّٰه و باللّه، اللّهمّ هذه عقیقة عن فلان لحمها بلحمه، و دمها بدمه، و عظمها بعظمه، اللّهمّ اجعله وقاء لآل محمّد علیهم السّلام»(1).

و فی معتبر یونس و هو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابه، عن الباقر (علیه السلام): «إذا ذبحت فقل: «بسم اللّٰه و باللّه و الحمد للّه و اللّٰه أکبر، إیمانا باللّه، و ثناء علی رسول اللّٰه، و العصمة لأمره، و الشّکر لرزقه، و المعرفة بفضله علینا أهل البیت»، فان کان ذکرا فقل: «اللّهمّ إنّک وهبت لنا ذکرا و أنت أعلم بما وهبت و منک ما

ص:418


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح1

أعطیت و کلّ ما صنعنا فتقبّله منّا علی سنّتک و سنّة نبیّک و رسولک (صلی الله علیه و آله) و اخسأ عنّا الشّیطان الرّجیم، لک سفکت الدّماء، لا شریک لک و الحمد للّه ربّ العالمین»(1).

و فی صحیح الکاهلیّ عنه (علیه السلام) فی العقیقة إذا ذبحت تقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ، اللّهمّ منک و لک، اللّهمّ هذا عن فلان بن فلان»(2).

و فی معتبر یونس، عن بعض أصحابه عن الصّادق (علیه السلام): «عقّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) عن الحسن (علیه السلام) بیده و قال «بسم اللّٰه عقیقة عن الحسن» و قال: «اللّهمّ عظمها بعظمه، و لحمها بلحمه، و دمها بدمه، و شعرها بشعره، اللّهمّ اجعلها وقاء لمحمّد و آله»(3).

(و سؤال اللّٰه تعالی أن یجعلها فدیة له لحما بلحم و عظما بعظم و جلدا بجلد) هذا داخل فی المأثور فلا وجه لتخصیصه بالذکر.

حصیلة البحث:

ص:419


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 30ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح1

العقیقة مستحبة مؤکدة و الحلق و الختان و ثقب الأذن الیمنی فی الیوم السّابع، و لا ترتیب بینها، و یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّةً، و یکره القنازع، و یجب علی الصّبیّ الختان عند البلوغ، و یستحبّ خفض النّساء و إن بلغن، و العقیقة شاةٌ و لا یشترط فیها شروط الأضحیّة فإنّما هی شاة لحم یجزی منها کلّ شی ء، و هی فی الذّکر و الأنثی سواء، و الدّعاء عند ذبحها بالمأثور .

و لا یکفی الصدقة بثمنها

(و لا یکفی الصدقة بثمنها)

و إن تعذرت ینتظر یشهد لذلک ما فی معتبر محمّد بن مسلم قال: «ولد لأبی جعفر (علیه السلام) غلامان جمیعا فأمر زید بن علیّ أن یشتری له جزورین للعقیقة و کان زمن غلاء، فاشتری واحدة و عسرت علیه الأخری، فقال لأبی جعفر (علیه السلام): قد عسرت علیّ الأخری، فتصدّق (فاتصدق-ظ) بثمنها فقال: لا، أطلبها»(1).

و موثق عبد اللّٰه بن بکیر قال: «کنت عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فجاءه رسول عمّه عبد اللّٰه بن علیّ فقال له: یقول لک عمّک: إنّا طلبنا العقیقة فلم نجدها فما تری نتصدّق بثمنها، فقال: لا إنّ اللّٰه یحبّ إطعام الطعام و اراقة الدّماء»(2).

ص:420


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 25ح6

و لتخص القابلة بالرّجل و الورک

(و لتخص القابلة بالرّجل و الورک)

کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و یبعث إلی القابلة بالرّجل مع الورک- الخبر»(1).

و فی صحیح الکاهلیّ عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و تعطی القابلة الرّجل و الورک و لا یکسر العظم»(2) و ظاهره ان ما یعطی الی القابلة لا یکسر عظمه.

و موثق سماعة، عنه (علیه السلام): «و یطعم القابلة الرّجل و الورک- الخبر»(3) و غیرها.

و اما ما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العقیقة- إلی- و تطعم القابلة ربع شاة»(4) فالظاهر تطابقه مع الرجل والورک فیعدّ الرّجل و الورک عرفا ربع الشّاة.

ص:421


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح11
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح6
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح3

هذا و فی صحیح عاصم الکوزی عنه (علیه السلام) «و أعطی القابلة شیئا»(1) دلالة علی کفایة اعطاء القابلة شیئا.

و اما ما فی صحیح أبی خدیجة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر قال: «و للقابلة الثلث من العقیقة»(2) فشاذ و خلاف باقی النصوص المعتبرة فلا عبرة به.

(و لو لم تکن قابلة تصدّقت به الامّ)

کما فی موثق عمّار عن الصّادق (علیه السلام): «و یعطی القابلة ربعها، فإن لم تکن قابلة فلأمّه تعطیها من شاءت- الخبر»(3). و نسبه فی الفقیه الی الروایة(4) و قد تقدم الاشکال فی روایات عمار فلا عبرة به.

ص:422


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح9
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 486

و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه

(و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه استحبّ له العقیقة عن نفسه)

ففی موثق سماعة قال: «سألته عن رجل لم یعقّ عن ولده (و فی نسخة والده) حتّی کبر وکان غلاماً شابّاً أو رجلا قد بلغ قال إذا ضحّی عنه أو ضحّی الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقیقته و قال قال رسول اللّه ص المولود مرتهنٌ بعقیقته فکّه أبواه أو ترکاه»(1).

 (و إن شک) الولد هل عق عنه أم لا (فلیعق) هو (إذ الأصل عدم عقیقة أبیه)

و یؤید ذلک خبر عمر بن یزید، قلت: لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّی و اللّٰه ما أدری کان أبی عقّ عنّی أم لا؟ قال: فأمرنی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): فعققت عن نفسی و أنا شیخ»(2) و سنده الذی فی الکافی و التهذیب ضعیف و اما سند الفقیه(3) فقیل بصحته لان طریق الصدوق الی عمر بن یزید صحیح. قلت: الّا ان الصدوق لم یروه عن کتابه فلم یقل روی و انما قال و فی روایة عمر... و هذا التعبیر اشارة الی الروایة باسانیدها فی الکتب الراویة لها و الموجود منها ضعیف و علیه فالسند ضعیف.

ص:423


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 39ح3
2- تهذیب الأحکام ج 7، ص: 441ح27و الکافی ج 6، ص: 25ح3
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 484

و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط

(و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط و قبله تسقط)

کما فی صحیح إدریس بن عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المولود یولد فیموت یوم السّابع هل یعقّ عنه؟ فقال: إن کان مات قبل الظّهر لم یعقّ عنه و إن مات بعد الظّهر عقّ عنه»(1).

هل یکره للوالدین أن یأکلا من العقیقة

(و یکره للوالدین أن یأکلا منها شیئا و کذا من فی عیالهما)

لا دلیل علی ذلک عدا صحیح أبی خدیجة «عن الصّادق (علیه السلام) لا یأکل هو و لا أحد من عیاله من العقیقة و قال للقابلة الثلث من العقیقة فإن کانت القابلة أم الرجل أو فی عیاله فلیس لها منها شی ء- الی- ویأکل منها کل احد الّا الام»(2) الّا انه قد تقدم ما فی متنه من شذوذ حیث اشتمل علی ان للقابلة الثلث و هو مخالف للنصوص المستفیضة من ان لها الربع مضافا الی تناقض صدره «لا یأکل...» مع

ص:424


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 39ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح2

ذیله «یأکل منها کل احد» و هو و ان کان قابلا للتوجیه بان للکراهة مراتب لکنه جمع تبرعی لا شاهد له.

نعم لا شک فی ثبوت الکراهة فی الأمّ کما فی صحیح ابن مسکان و هو من اصحاب الاجماع عمّن ذکره، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تأکل المرأة من عقیقة ولدها، و لا بأس بأن تعطیها الجار المحتاج إلی اللّحم»(1).

و صحیح الکاهلیّ، عنه (علیه السلام) قال: «فی العقیقة لا تطعم الأمّ منها شیئا»(2).

و فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا ولد لک غلام أو جاریة فعق عنه یوم السّابع شاة أو جزورا، و کل منها و أطعم- الخبر»(3) و هو دالّ علی عدم الکراهة للأب.

و اما ما فی موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و تطعم منه عشرة من المسلمین، فإن زادوا فهو أفضل و تأکل منه- الخبر»(4) الذی رواه التّهذیب «عن الکافی بلفظ «و لا یأکل منه»(5) فمضافا الی شذوذ روایات عمار لم یعلم صحّة تلک

ص:425


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح7
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح9
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 443ح35

الجملة فنقله الوافی و الوسائل عن الکافی بلفظ «و تأکل منه» و جعلا التّهذیب مثله.

و یؤیده خبر یحیی بن أبی العلاء، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و عقّ عنهما شاة شاة، و بعثوا برجل شاة إلی القابلة و نظروا ما غیره فأکلوا منه و أهدوا إلی الجیران، و حلقت فاطمة علیها السّلام رؤوسهما»(1) و هو ظاهر فی أکل الجمیع النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و أمیر المؤمنین (علیه السلام) منها.

و مثله خبر أبی هارون مولی آل جعدة، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و کان ولد له غلام فقال: یا أبا هارون اذهب فاشتر کبشین و استسمنهما و اذبحهما و کل و أطعم» و هو أیضا دالّ علی أمر الأب بالأکل من عقیقة ولده.

نعم قال فی الفقیه: «و الأبوان لا یأکلان من العقیقة، و لیس ذلک بمحرّم علیهما و إن أکلت منه الأمّ لم ترضعه» و لیس له من مستند، سوی الرّضوی فی قوله: «إن أکلت منه الأمّ لم ترضعه» و هو کما تری.

(و) یکره (أن تکسر عظامها بل تفصل أعضاؤها)

ص:426


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح5

عند المصنف لکن ادلته مخدوشة, فاستدل لذلک بموثق عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «قال:عقّ عنه- إلی- و اقطع العقیقة جذاوی و اطبخها...»(1) والمراد من الجذاوی جمع جذوة و هی القطعة ای واقطع العقیقة قطعا ولا دلالة لها علی عدم الکسر, نعم فی هامش المطبوع «فی بعض النسخ جدولا أی أعضاء». و فی النهایة قال: و فی حدیث عائشة «العقیقة تقطع جدولا، لا یکسر لها عظم» الجدول جمع جدل- بالکسر و الفتح فی الجیم: العضو.

قلت: لکن لم تثبت نسخة الجداول حتی یفتی بها.

و استدل بصحیح أبی خدیجة عن الصّادق (علیه السلام) وفیه: «و تجعل أعضاء ثمّ یطبخها و یقسّمها»(2) الظاهر فی عدم کسر العظام بان یجعلها اعضاء الّا انه قد تقدم ما فی متنه من شذوذ فلا وثوق به.

و بصحیح الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «و تعطی القابلة الرّجل و الورک و لا یکسر العظم»»(3) وفیه: ان ظاهره ان ما یعطی الی القابلة لا یکسر عظمه.

ص:427


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح11

و اما ما یعارضها و هو موثق عمّار السّاباطی «وسئل عن العقیقة إذا ذبحت هل یکسر عظمها؟ قال: نعم یکسر عظمها، و یقطع لحمها و تصنع بها بعد الذّبح ما شئت»(1) الدال علی کسر العظم. ففیه: ما تقدم من عدم الوثوق بروایات عمار.

و یستحب أن یدعی لها المؤمنون

(و یستحب أن یدعی لها المؤمنون و أقلّهم عشرة)

کما موثق عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «قال:عقّ عنه- إلی- و اقطع العقیقة جذاوی(2) و اطبخها و ادع علیها رهطا من المسلمین»(3).

وخبر حفص الکناسیّ، عنه (علیه السلام) فی خبر «و یدعی نفر من المسلمین فیأکلون و یدعون للغلام، و یسمّی یوم السّابع»(4) و مقتضی الأوّل کفایة دون العشرة فی أداء السنّة ففی الصّحاح: «و الرّهط ما دون العشرة من الرّجال لا یکون فیهم امرأة قال تعالی «وَ کٰانَ فِی الْمَدِینَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ» و کذا الثانی ففی الصحّاح أیضا «و النفر- بالتحریک- عدّة رجال من ثلاثة إلی عشرة».

ص:428


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 486
2- جمع جذوة و هی القطعة. و فی بعض النسخ «جدولا» أی أعضاء».
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح5

و إنّما ورد کون الأقلّ عشرة فی موثق عمّار لکن لا مع دعوتهم بل إعطاءهم ففیه: «و تطعم منه عشرة من المسلمین فإن زادوا فهو أفضل- الخبر»(1) و قد تقدم الاشکال فی روایاته.

و یدلّ علی الإطعام أیضا معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام) و فیه: «و کلّ منها و أطعم و سمّ و احلق رأسه یوم السابع»(2).

و صحیحه و فیه: «و یطعم منه و یتصدّق»(3) و مقتضی الجمع بینها أداء السنّة بالدّعوة أو الإطعام بدون الدّعوة، و دلّ الأخیر علی استحباب التّصدّق منها أیضا.

و فی صحیح أبی خدیجة المتقدم: «و تجعل أعضاء ثمّ یطبخها و یقسّمها و لا یعطیها إلّا لأهل الولایة»(4) الّا انه قد تقدم ما فی متنه من شذوذ.

و فی خبر یحیی بن أبی العلاء المتقدم «فأکلوا منه و أهدوا إلی الجیران- الخبر»(5) لکنه ضعیف سندا.

ص:429


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 28ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 29ح10
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 32ح2
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 33ح5

و أن تطبخ بالماء و الملح

(و أن تطبخ بالماء و الملح)

اما اصل الطبخ فیشهد له ما فی موثق عبد اللّٰه بن سنان المتقدم «و اطبخها و ادع علیها رهطا من المسلمین»(1) و غیره.

و اما کونه بالملح و الماء فتدل علیه مرسلة الفقیه: «و روی أنّ أفضل ما یطبخ به ماء و ملح»(2) لکنه ضعیف بالارسال و نسبه الفقیه الی الروایة.

ثمّ الأمر بالطبخ لا یدل علی کراهة الإعطاء لحما أو شویّة کما لا یخفی.

حصیلة البحث:

و لا تکفی الصّدقة بثمنها و إن تعذرت ینتظر , و لیخصّ القابلة بالرّجل و الورک، و لو بلغ الولد و لمّا یعقّ عنه استحبّ له العقیقة عن نفسه، و لو شکّ فلیعقّ إذ الأصل عدم عقیقة أبیه، و لو مات الصّبیّ یوم السّابع بعد الزّوال لم تسقط و قبله تسقط، و یکره للام أن تأکل منها شیئاً، قیل: ویکره أن یکسر عظامها بل تفصل

ص:430


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 27ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 486

أعضاءً قلت: لم تثبت کراهة ذلک، و یستحبّ أن یدعی لها رهط من المسلمین و هم دون العشرة، و ان تطبخ .

 (و منها الرضاع)

هل یجب علی الأمّ إرضاع اللّباء؟

(فیجب علی الأمّ إرضاع اللّباء)

عند المصنف , و اللّباء بکسر اللام هو أوّل اللّبن فی النتاج قیل: و إنّما وجب علیها ذلک لأنّ الولد لا یعیش بدونه.

وردّ: بإنّه لا یعیش بدون إرضاع من أمّه أو غیرها، و أمّا بدون اللّباء فلا, و انه لم یرد به خبر و لا ذکره القدماء، و إنّما فی المبسوط «لیس للبدن قوام بدون اللّباء»(1) و لازم ذلک انه لو ماتت الأمّ فی ولادتها لزم أن لا یعیش ولدهاو هو کما تری.

(بأجرة علی الأب)

لأنه لا یجب علیها إرضاعه مجانا عند المصنف للأصل و استدل لذلک بقوله تعالی{لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا}(2) الشامل بإطلاقه لجمیع موجبات الإضرار و لو حصل

ص:431


1- النجعة ج9، ص 178
2- سورة البقرة: 233

ذلک من ناحیة الإرضاع، و لخبر سلیمان بن داود المنقری قال: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة علی رضاع الولد و تجبر أم الولد»(1).

و اما اخذ الاجرة فلقوله تعالی{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(2).

(ان لم یکن للولد مال) لأن المقام من صغریات الإنفاق، و یأتی فی باب النفقات أنه علی الولد إن کان له مال و إن لم یکن له مال فعلی الأب.

و فیه: ان هذا صحیح لو لم یقم دلیل علی وجوب ارضاعها مجانا فقال تعالی{وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} وظاهر الایة الوجوب و أنّه لیس لهنّ غیر نفقة الزّوجیّة، و یشهد لذلک صحیح ابن ابی عمیر عن عبد الوهاب بن الصباح قال: «قال ابو عبد الله (علیه السلام) الفرض فی الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص من أحد و عشرین شهرا فقد نقص المرضع فان أراد ان یتم الرضاعة فحولین کاملین»(3).

ص:432


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح4
2- سورة الطلاق: 6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 106ح7

و مثله فی الدلالة خبر سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور علی الصبی»(1).

و یؤیده ما ورد فی حدیث معراج الرسول (صلی اللّه علیه و آله و سلم): «ثم انطلق بی فإذا انا بنساء تنهش ثدیهن الحیات فقلت ما بال هؤلاء؟ فقیل: هؤلاء اللواتی یمنعن أولادهن ألبانهن»(2).

و اما قوله تعالی {فَإِنْ أَرْضَعْن...} فمورده المطلقات و لا اطلاق فیه, و بذلک افتی الشیخ فی المبسوط وابن حمزة فی الوسیلة و قال بأنّ المرأة إذا کانت غیر مطلّقة لم یصحّ إجارتها و لا یجوز لها أخذ الأجرة لأنّ منافعها للزّوج. قلت: وان کان تعلیله بان منافع الزوجة للزوج غیر صحیح لأنه لا یستحق بالزوجیة منافعها و إنما استحق الاستمتاع کما لا یخفی.

وکذلک المفید و الحلبیّ و الدّیلمیّ لم یذکروا أخذ الأجرة إلّا للمطلّقة کما هو مورد الآیة.

و اما خبر المنقری فضعیف لان سلیمان و ان وثقه النجاشی الّا ان ابن الغضائری قال فیه ضعیف جداً لا یلتفت الیه یوضع کثیراً علی المهمات(3) و هو عامّیّ، و ما فیه مذهب الشّافعیّ و أبی حنیفة.

ص:433


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 106ح6
2- الدر المنثور 1: 287- أخرجه الحاکم و صححه عن أبی أمامة.
3- رجال ابن الغضائری ص84

استحباب ارضاع الأمّ الولد طول المدة

(و یستحبّ للأمّ أن ترضعه طول المدّة المدة المعتبرة فی الرضاع)

و هی حولان کاملان لمن أراد أن یتم الرضاعة فإن أرادت الاقتصار علی أقل الواجب فأحد و عشرون شهرا کما تقدم و قلنا انه واجب علیها بلا اجرة.

و یشهد للاستحباب ما فی معتبر طلحة بن زید، عن الصّادق (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما من لبن یرضع به الصبیّ أعظم برکة علیه من لبن أمّه» (1).

هذا و قال الشیخ أنّه یجوز الزّیادة علی الحولین شهرا و شهرین لا أکثر و تبعه القاضی و ابن حمزة لکن لم یذکره المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و لم نقف له علی مستند و أمّا نسبة الحلیّ له إلی الرّوایة فإنّما هو لأنّه رأی أنّ النهایة أفتی به.

(و الأجرة کما قلناه)

من کونها فی مال الولد إن کان له مال و إلّا فعلی الأب عند المصنف و قد تقدم الاشکال فیه.

ص:434


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح1

(و لها إرضاعه) حیث یستأجرها الأب (بنفسها و بغیرها) إذا لم یشترط علیها إرضاعه بنفسها کما فی کل أجیر مطلق (و هی أولی) بإرضاعه و لو بالأجرة (إذا قنعت بما یقنع به الغیر)

اما ان لها اخذ الاجرة فلقوله تعالی {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(1) وتقدم ان مورد الایة المطلقات, هذا ان لم یکن للولد مال کما سیأتی فی باب النفقات أنه علی الولد إن کان له مال و إن لم یکن له مال فعلی الأب.

و أمّا کونها أولی إذا قنعت فیشهد لذلک قوله تعالی {لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا}(2) الشامل بإطلاقه لجمیع موجبات الإضرار و لو حصل ذلک من ناحیة الإرضاع کما ورد ذلک فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «الحبلی المطلَّقة یُنفق علیها حتَّی تضع حملها و هی أحقُّ بولدها حتَّی ترضعه بما تقبله امرأةٌ أُخری إنَّ اللَّه یقول {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}(3).

ص:435


1- سورة الطلاق: 6
2- سورة البقرة: 233
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 472ب81ح5

و یؤید ذلک خبر فضل أبی العبّاس: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرّجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال: لا بل الرّجل فإن قالت المرأة لزوجها الذی طلّقها: أنا أرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه، فهی أحقّ به»(1).

و خبر أبی الصّبّاح، عنه (علیه السلام) - فی خبر فی طلاق المرأة- «فإن هی رضیت بذلک الأجر فهی أحقّ بابنها حتّی تفطمه»(2).

(و لو طلبت زیادة) عن غیرها (جاز للأب انتزاعه منها و تسلیمه الی الغیر) قال تعالی {وإِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری}(3).

و یفهم من قوله انتزاعه و تسلیمه سقوط حضانتها أیضا و هو أحد القولین و وجهه لزوم الحرج بالجمع بین کونه فی یدها و تولی غیرها إرضاعه «و لظاهرصحیح داود بن الحصین، عنه (علیه السلام) فی خبر «فإن وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم و قالت الأمّ لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم، فإنّ له أن ینزعه منها إلّا أنّ ذلک خیر له و أرفق به أن یترکه مع أمّه»(4) و لاشک فی ظهوره فی المطلقة و انها تسقط حضانتها.

ص:436


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح2
3- سورة الطلاق: 6
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح4

قیل: و الأقوی بقاء الحضانة لها لعدم تلازمهما فیجمع بین ارضاع الغیر له وبین حضانة الام مع عدم الحرج. و فیه: انه اجتهاد قبال النص.

و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع

(و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع لولدها و غیره)

لأن منافعها مملوکة له فله التصرف فیها کیف شاء .

و اما الاستدلال له بخبر سلیمان المنقریّ قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّضاع فقال: لا تجبر الحرّة علی رضاع الولد و تجبر أمّ الولد»(1) فقد تقدم الاشکال فیه.

حصیلة البحث:

لا یجب علی الأمّ إرضاع اللّبإ نعم یجب علیها ارضاعه مجانا , و یستحبّ أن ترضعه طول المدّة و هی حولان کاملان لمن أراد أن یتم الرضاعة فإن أرادت الاقتصار علی أقل الواجب فأحد و عشرون شهرا, و للام المطلقة إرضاعه بنفسها و بغیرها و هی أولی إذا قنعت بما یقنع به الغیر، و لو طلبت زیادةً جاز للأب انتزاعه و تسلیمه إلی الغیر، و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع لولدها و غیره.

ص:437


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 40ح4 وتقدم الاشکال فیه ص390

(و منها الحضانة)

فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع

(فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع و ان کان ذکرا إذا کانت حرّة مسلمة عاقلة أو کانا رقیقین أو کافرین)

لانه یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة إذا کان الولد مسلما، و أن تکون حرة إن کان الولد حرا، و أن تکون عاقلة، و ذلک لظهور الإجماع فی کل ذلک و انصراف الأدلة منها مضافا إلی أن الحضانة نحو حق و لا حق للکافر علی المسلم.

و کذلک یشترط أن لا تکون فیها مرض معد مما یترتب خوف الضرر علی الولد بحضانتها و کذا فی المجنونة إلّا إذا کانت جنونها یزول سریعا بحیث لا یضر بحضانتها عرفا.

و کذا یعتبر فی الأب الذی له حق الحضانة جمیع ذلک لنفس الدلیل السابق.

و کذلک لا حضانة للعبد مع وجود الحر و یشهد لذلک صحیح ابن محبوب عن داود الرّقّی، عنه (علیه السلام): «سألته عن امرأة حرّة نکحت عبدا فأولدها أولادا ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن یأخذ ولده

ص:438

منها، و قال: أنا أحقّ بهم منک إن تزوّجت، فقال: لیس للعبد أن یأخذ منها ولدها و إن تزوّجت حتّی یعتق، هی أحقّ بولدها منه ما دام مملوکا، فإذا أعتق فهو أحقّ بهم منها»(1).

و صحیح الفضیل بن یسار عن الصّادق (علیه السلام): «أیّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منه أولادا فهی أحقّ بولدها منه، و هم أحرار، فإذا أعتق الرّجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب»(2).

 (فاذا فصل فالأمّ أحق بالأنثی إلی سبع و الأب أحقّ بالذکر الی البلوغ و بالأنثی بعد السبع)

ذهب إلیه النهایة و کامل القاضی و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلی.

و ذهب المفید و الدّیلمیّ إلی التسع فیهما.

و ذهب الإسکافیّ و المبسوطان إلی السّبع فی الذّکر و البلوغ فی الأنثی.

هذه الاقوال و اما الاخبار فصحیح داود بن الحصین، عنه (علیه السلام) قال {والْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ} قال: ما دام الولد فی الرّضاع فهو بین الأبوین بالسّویّة فإذا فطم

ص:439


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 459ح2
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 459ح1

فالأب أحقّ به من الأمّ فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة- الخبر»(1) دل علی ان الحضانة للام مدة الارضاع الی الفطام سواء کان الولد ذکرا ام انثی و ما بعد ذلک فالحضانة للاب مطلقا و لا تخفی قوة دلالته لانه فی مقام البیان.

و مثله صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الحبلی المطلّقة ینفق علیها حتّی تضع حملها و هی أحقّ بولدها حتّی ترضعه بما تقبله امرأةٌ أخری إنّ اللّه یقول {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه}(2) .

و یؤید ذلک خبر فضل أبی العبّاس: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرّجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال: لا بل الرّجل فإن قالت المرأة لزوجها الذی طلّقها: أنا أرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه، فهی أحقّ به»(3).

و خبر أبی الصّبّاح، عنه (علیه السلام) - فی خبر فی طلاق المرأة- «فإن هی رضیت بذلک الأجر فهی أحقّ بابنها حتّی تفطمه»(4).

و لا یعارضها شیء عدا صحیح عبد اللّٰه بن جعفر الحمیریّ، عن أیّوب بن نوح قال:کتب إلیه بعض أصحابه أنّه کانت لی امرأة ولی منها ولد و خلّیت سبیلها؟

ص:440


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح4
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 472ب81ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 44ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح2

فکتب (علیه السلام): «المرأة أحقّ بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین إلّا أن تشاء المرأة»(1) الدال علی حضانة المرأة للولد الی سبع سنین سواء کان ذکرا ام انثی.

و اطلاق خبر المنقریّ، عمّن ذکره: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن الرّجل یطلّق امرأته و بینهما ولد أیّهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج»(2) الدال علی حضانتها للولد الی ان تتزوج و عمل به المقنع کما نقله المختلف.

قلت: و هو مع ضعفه سندا مطابق لروایات العامة فعن عبد اللّٰه بن عمرو: إنّ امرأة قالت للنّبیّ (صلی الله علیه و آله): إنّ ابنی هذا کان بطنی له وعاء و ثدیی له سقاء و حجری له حواء و إنّ أباه طلّقنی و أراد أن ینتزعه منّی فقال (صلی الله علیه و آله) لها: أنت أحقّ به ما لم تنکحی»(3).

و عن أبی هریرة فی خبر قال: «سمعت امرأة جاءت إلی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و أنا قاعد عنده، فقالت: إنّ زوجی یرید أن یذهب بابنی و قد سقانی من بئر أبی عنبة، و قد نفعنی، فقال (صلی الله علیه و آله): استهما علیه، فقال زوجها: من یحاقّنی فی ولدی؟ فقال (صلی الله علیه و آله): هذا أبوک و هذه أمّک فخذ بید أیّهما شئت، فأخذ بید أمّه فانطلقت به»(4).

ص:441


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 472ح6
2- الوسائل ج 21، ص: 471 ب81ح4 وفی الفقیه عن حفص بن غیاث بدل عمن ذکره.
3- سنن أبی داود فی باب من أحقّ بالولد، 742 من أبوابه من جزئه الثانی
4- المصدر السابق

و اما مکاتبة أیّوب فرواها السرائر عنه بتفاوت فی المعنی فقال: «کتبت إلیه مع بشر بن بشَّار جعلت فداک رجل تزوَّج امرأة فولدت منه ثمَّ فارقها متی یجب له أن یأخذ ولده فکتب إذا صار له سبع سنین فإن أخذه فله وإن ترکه فله»(1) فالسؤال وقع عن الزمان الذی یلزم الرجل مطالبة الزوج بالولد فلا دلالة فیها علی ان الام لها الحق قبل السبع وعلیه فهی عاجزة عن معارضة صحیح داود وغیره مما تقدم وحاصل النصوص المعتبرة ان الاب احق بالولد بعد الفطام مطلقا واما ما افتی به الاصحاب من تفصیلات فلا دلیل علیه کما عرفت وحیث انهم لم یتفقوا علی قول واحد وانها متعارضة فلا عبرة بها, فالاقوی ان الحضانة للاب بعد الفطام بلا فرق بین الذکر والانثی.

(و الام أحق من الوصی بالابن و البنت و ان تزوّجت)

کما تقدم فی صحیح داود بن الحصین «فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة- الخبر»(2).

و صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و لیس للوصیّ أن یخرجه من حجرها حتّی یدرک و یدفع إلیه ماله»(3).

ص:442


1- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 47ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 41ح7

فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب

(فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب فإن فقد فللأقارب الأقرب فالأقرب)

لإطلاق قوله تعالی {وأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْض}(1) الشامل للحضانة. ولا دلیل غیره یعول علیه و بذلک یظهر ضعف ما یخالف ذلک من الاقوال الاتیة وهی:

ما ذهب الیه الحلی من تقدیم أبی الأب بعد الأبوین، و قال المفید: « فإن لم یکن له أمّ و کان له أب قام مقامه فی ذلک فإن لم یکن له أب و لا أمّ کانت الأمّ الّتی هی الجدّة أحقّ به من البعداء», و المفهوم من کلام ابن حمزة تقدیم أمّ الأب و أمّ الأمّ علی أبی الأب،و قال القاضی: «فإن تزوّجت و لها أمّ کانت أمّها أحقّ به من الأب- إلی- فإن لم یکن أمّهات للأم علی ما ذکرناه کان الأب أحقّ به من کلّ واحد من أمّهاته و آبائه یجرون فی کونهم أحق به مجری أحقّهم بمیراثه».

و قال الإسکافی: «قرابة الأم أحق بالأنثی من قرابة الأب لحکم النّبیّ (صلی الله علیه و آله) بابنة حمزة لخالتها دون أمیر المؤمنین (علیه السلام) و جعفر و قد طالبا بها لأنّها ابنة عمها، و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إنّ عندی ابنة النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی أحقّ بها، فقال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): ادفعوها إلی خالتها فإن الخالة أمّ».

ص:443


1- الانفال 75

قلت: الأصل فی ما قال الإسکافیّ ما رواه سنن أبی داود «عن نافع بن عجیر، عن أبیه، عن علیّ (علیه السلام) قال: خرج زید بن حارثة إلی مکّة فقدم بابنه حمزة فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحقّ بها ابنة عمّی و عندی خالتها و إنّما الخالة أمّ، فقال علیّ: أنا أحقّ بها ابنة عمّی و عندی ابنة النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی أحقّ بها فقال زید: أنا أحقّ بها أنا خرجت إلیها و سافرت و قدمت بها، فخرج النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فذکر حدیثا، قال «و أمّا الجاریة فأقضی بها لجعفر تکون مع خالتها و إنّما الخالة أمّ»(1) و رواه بإسناد آخر و فیه «و قضی بها لجعفر، و قال: إنّ خالتها عنده» ثمّ «عن هانی و هبیرة عن علی قال: لمّا خرجنا من مکّة تبعتنا بنت حمزة تنادی یا عمّ یا عمّ فتناولها علیّ فأخذ بیدها و قال: دونک بنت عمّک فحملتها فقصّ- الخبر» قال:و قال جعفر ابنة عمّی و خالتها تحتی فقضی بها النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لخالتها و قال:الخالة بمنزلة الأمّ» .

و روی أمالی ابن الشّیخ بسند ضعیف عن الرّضا، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قضی بابنة حمزة لخالتها و قال: الخالة والدة»(2)و الظاهر أنّه إشارة إلی ما فی السّنن و سندهه ضعیف وهو مخالف للکتاب وموافق للعامة کما فی المبسوط إنّ کون الخالة بمنزلة الأمّ مشتهر بین العامّة . فلا عبرة به.

ص:444


1- سنن أبی داود (فی باب من أحقّ بالولد، 742 منه فی خبره 3)
2- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 460ب73ح4

و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها

(و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها)

لخبر المنقریّ، عمّن ذکره، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن الرّجل یطلّق امرأته و بینهما ولد أیّهما أحقّ بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» و قد تقدم ضعفه وقلنا ان الام احق بولدها مدة الرضاع وان تزوجت لاطلاق صحیح ابن داود و اما بعد الفطام فالحضانة للاب نعم مع فقد الاب فالحضانة لها تزوجت ام لم تتزوج , و بذلک یظهر ضعف قول المصنف: (فان طلقت عادت) الذی ذکره المبسوطان و ابن حمزة، و مثله فی الضعف  قول الحلیّ بعدم عودها فان الحضانة لها مع فقد الاب تزوجت ام لم تتزوج.

سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشیدا

(و إذا بلغ الولد رشیدا سقطت الحضانة عنه)

کما فی صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل مات و ترک امرأته و معها منه ولد فألقتها علی خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصیّ،

ص:445

فقال: لها أجر مثلها و لیس للوصیّ أن یخرجه من حجرها حتّی یدرک و یدفع إلیه ماله»(1).

و اما قوله «رشیدا» فلا علاقة له بالحضانة و لا دلیل علیه من حیثها .

ثم ان الحضانة حقّ و هل لصاحبها إسقاط حقّه منها ام هی حکم؟ الظاهر من صحیح داود المتقدم انها من الحقوق ففیه: «فإن وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم و قالت الأمّ لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنّ له أن ینزعه منها إلّا أنّ ذلک خیر له و أرفق به أن یترکه مع أمّه»(2) و یؤید ذلک صحیح أیّوب بن نوح المتقدم قال: کتب إلیه بعض أصحابه أنّه کانت لی امرأة و لی منها ولد و خلّیت سبیلها؟ فکتب (علیه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین، إلّا أن تشاء المرأة» و بروایته الاخری «فإن أخذه فله وإن ترکه فله»(3) لکنه تقدم الاشکال فیه.

حصیلة البحث:

الأمّ لها الحق بحضانة الولد مدّة الرّضاع و إن کان ذکراً إذا کانت حرّةً مسلمةً أو کانا رقیقین أو کافرین، و یشترط أن لا تکون فیها مرض معد مما یترتب خوف الضرر علی الولد بحضانتها و کذا فی المجنونة إلّا إذا کانت جنونها یزول سریعا

ص:446


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 41ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 45ح4
3- وسائل الشیعة، ج 21، ص: 47ح7

بحیث لا یضر بحضانتها عرفا, و کذا یعتبر فی الأب الذی له حق الحضانة جمیع ذلک ایضا و کذلک لا حضانة للعبد مع وجود الحر , و الولد ما دام فی الرّضاع فهو بین الأبوین بالسّویّة فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة، و الوصیّ، فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن فقد أبو الأب فالأقارب الأقرب منهم فالأقرب، و لو تزوّجت الأمّ لم تسقط حضانتها، و إذا بلغ الولد سقطت الحضانة عنه و الحضانة حقّ و لصاحبها إسقاط حقّه منها.

 (النظر الثانی فی النفقات)

(و أسبابها الزوجیة و القرابة و الملک)

وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل

(فالأول تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم)

کما دل علیه الکتاب و السنة و إجماع المسلمین إن لم یکن من ضرورة الدین قال تعالی{الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِم}(1) و قال تعالی {و عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(2) إلی غیر ذلک من الآیات الشریفة، و من السنة روایات کثیرة هی فوق حد التواتر، فمنها ما عن الصادق

ص:447


1- سورة النساء: 34
2- سورة البقرة: 233

(علیه السلام) فی معتبرة فضیل بن یسار فی قوله تعالی {ومَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ} قال: إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و إلّا فرّق بینهما»(1) و عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام) فی معتبرة أبی بصیر: «من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الإمام أن یفرّق بینهما»(2).

و أما اشتراط أن تکون الزوجة دائمة فللضرورة من المذهب و النص الدال علی عدم وجوب النفقة فی النکاح المنقطع کما تقدم .

(بشرط التمکین الکامل)

کما فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتّی ترجع»(3).

هذا و قد تقدم انها مع التمکین یمکن سقوط نفقتها بما إذا أراد طلاقها أو التزوّج علیها و صالحت من نفقتها علی ترکهما کما فی صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «عن المهاریة یشترط علیها عند عقدة النکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهر و کلّ جمعة یوما و من النّفقة کذا و کذا، قال: لیس ذلک الشّرط بشی ء، و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة، و لکنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا

ص:448


1- الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحدیث: 1
2- الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحدیث: 2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 514ح5

أو خافت أن یتزوّج علیها أو یطلّقها فصالحته من حقّها علی شی ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(1).

(فی کلّ زمان و مکان یسوغ فیه الاستمتاع)

لانه إذا أراد الزّوج الاستمتاع منها فی وقت حیضها أو نفاسها أو فی شهر رمضان أو فی المساجد لا یجوز لها إجابتها فضلا عن عدم وجوبها.

و حیث کان مشروطا بالتمکین (فلا نفقة للصغیرة) التی لم تبلغ تسع سنین لفقد الشرط و هو التمکین من الاستمتاع لأن النکاح بحکم المعاوضة من هذه الجهة و إن لم یکن مثلها من سائر الجهات، فینتفی المشروط بانتفاء شرطه، و لأصالة البراءة عند الشک فی الوجوب.

هذا و لم یذکر المصنف حکم العکس و هو إن کان الزّوج صغیرا لکن المسألة ذات أقوال: أحدها التفصیل بین الصغیرة و الصغیر و به قال الإسکافیّ اما لو کانت صغیرة فلعدم التمکین و اما لو کان الزوج صغیرا فلوجود المقتضی و انتفاء المانع لأن الصغر لا یصلح للمنع کما فی نفقة الأقارب.

و الثانی النفقة فی الصورتین و هو للحلّیّ.

ص:449


1- الکافی (فی باب الشرط فی النکاح، 66 من نکاحه فی خبره 4)

و الثالث عدمها فیهما، ذهب إلیه المبسوطان و القاضی و الحلبیّ و ابن حمزة و ابن زهرة، بل الدّیلمیّ حیث قال: «إنّما تجب النفقة إذا أمکنت المرأة من نفسها» و فی الصورتین لا یتصوّر إمکان ذلک.

و هو الاقوی و یستدل لعدم وجوب النفقة للصغیر و علی الصغیر بالأخبار الواردة فی تزویج الولیّ للصغیرین حیث إنّه لیس فیها ذکر من النّفقة و المقام مقام بیان, مضافا الی ان عقدهما متزلزل و ذلک لانهما لهما الخیار اذا ادرکا کما تقدم فی صحیح أبی عبیدة ففیه: «إلَّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا»(1) و مثله ایضا صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الصبیّ یتزوّج الصبیّة؟ قال: إذا کان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز، و لکن لهما الخیار إذا أدرکا- الخبر»(2) و دلیل النفقة قاصرة عن شموله للعقد المتزلزل.

هذا، و استثنی الشّیخ و القاضی من صغر الزّوجة بما إذا کانت مراهقة تصلح للوطی لکنّه کما تری، فإنّ الزّوجة ما لم تبلغ تسعا لا یجوز وطیها.

(و لا للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج)

ص:450


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 132ح1 تقدم فی ج11 من الدرر ص543
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 382ح19

کما تقدم فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتّی ترجع»(1) فان الخروج من البیت احد مصادیق النشوز و لا خصوصیة له.

و یؤیده مرسل التّحف عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فی خطبة وداعه: «إنّ لنسائکم علیکم حقّا- إلی- فإذا انتهین و أطعنکم فعلیکم رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف»(2).

(و لا للساکتة بعد العقد ما لم تعرض التمکین علیه)

عند المصنف بأن تقول سلمت نفسی إلیک فی أی مکان شئت و نحوه و تعمل بمقتضی قولها حیث یطلب و مقتضی ذلک أن التمکین الفعلی خاصة غیر کاف و أنه لا فرق فی ذلک بین الجاهلة بالحال و العالمة و لا بین من طلب منها التمکین و طالبته بالتسلیم و غیره , قیل: و هذا هو المشهور بین الأصحاب و استدلوا علیه بأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة .

قلت: یکفی فی التمکین کل ما یعد عرفا تمکینا لفظا او فعلا و لا شهرة بین الاصحاب فی ما قاله المصنف و إنّما قال: المبسوط: «إنّ المرأة لو قالت للزّوج أمکّنک فی هذا المکان دون مکان آخر لیس هذا بتمکین تامّ», و لم یقل: «إنّه یشترط أن تقول له قولا سلّمت نفسی إلیک فی کلّ مکان، و لا یکفی التمکین

ص:451


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 514ح5
2- تحف العقول ص 33

الفعلیّ» فقال: «و التّمکین الکامل هو أن تمکّنه من نفسها علی الإطلاق من غیر اعتراض علیه- إلی أن قال- فأمّا إن لم تمکّنه التمکین الکامل مثل أن قالت: أسلّم نفسی إلیک فی بیت أبی أو فی بیت أمّی أو فی محلّة دون محلّة أو بلد دون بلد فلا نفقة لها لأنّ التمکین الکامل ما وجد کما قلناه فی الأمة إذا أسلمت نفسها لیلا و انصرفت نهارا- إلی أن قال- فأمّا إن لم یوجد واحد من التمکین الکامل و الناقص مثل أن عقد النکاح و تساکتا من غیر مطالبة بتمکین و لا إنفاق فإنّ النفقة لا تجب و لو بقیا سنین علی هذه الصورة سواء کان کلّ منهما علی صفة متی طولب بما یجب من جهة بادر به أو لم یکن کذلک لأنّ النفقة إنّما یجب بوجود التمکین لا بإمکان التمکین» و قریب منه کلام القاضی فی المهذّب، و أین هو ممّا قاله من اشتراط قول المرأة ما قال و لو زفّت إلیه و لم تمتنع علیه أصلا، و قال الدّیلمیّ، «و إنّما تجب النّفقة إذا أمکنت من نفسها فإن امتنعت فلا نفقة لها».

و یشهد لذلک ما فی صحیح زرارة «عن الصّادق (علیه السلام): إنّ اللّٰه تعالی لمّا خلق آدم من طین و أمر الملائکة فسجدوا له ألقی علیه السّبات، ثمّ ابتدع له حوّاء فجعلها فی موضع النّقرة الّتی بین ورکه و ذلک لکی تکون المرأة تبعا للرّجل فأقبلت تتحرّک فانتبه لتحرکها فلمّا انتبه نودیت أن تنحّی عنه، فلمّا نظر إلیها نظر إلی خلق حسن یشبه صورته غیر أنّها أنثی فکلّمها و کلّمته بلغته، فقال لها من أنت؟ قالت: خلق خلقنی اللّٰه کما تری، فقال آدم عند ذلک: یا ربّ ما هذا الخلق الحسن الذی قد أنسی قربه، و النظر إلیه، فقال تعالی: یا آدم هذه أمتی حوّاء أ فتحبّ أن تکون معک تؤنسک و تحدّثک و تکون تبعا لأمرک؟ قال:نعم یا ربّ و لک علیّ بذلک

ص:452

الحمد و الشکر ما بقیت، فقال له تعالی: فاخطبها إلیّ فإنّها أمتی و قد تصلح لک أیضا زوجة للشهوة و ألقی اللّٰه علیه الشّهوة، و قد علّمه قبل ذلک المعرفة بکلّ شی ء، فقال: یا ربّ فإنّی أخطبها إلیک فما رضاک بذلک، فقال تعالی: رضائی أن تعلّمها معالم دینی، فقال ذلک لک علیّ یا ربّ إن شئت ذلک، فقال تعالی: و قد شئت ذلک و قد زوّجتکها فضمّها إلیک، فقال لها آدم: فأقبلی فقالت له: بل أنت فأقبل إلیّ فأمر اللّٰه تعالی آدم أن یقوم إلیها، لو لا ذلک لکان النساء یذهبن إلی الرّجال حتّی یخطبن إلی أنفسهنّ» فالصحیحة ظاهرة فی کفایة عدم امتناعها فی تحقق التمکین لا ان تقول ما قاله المصنف.

و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة

(و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة) التی تجب نفقتها (من طعام و إدام و کسوة و إسکان و إخدام و آلة الدهن و التنظیف)

من المشط و الدهن و الصابون دون الکحل و الطیب و الحمام إلّا مع الحاجة إلیه لبرد و نحوه, و اما تعمیم الانفاق الواجب لغیر الطعام و الملابس فللتمسک باطلاق الامر بالمعاشرة بالمعروف من غیر تقییده له بمقید.

(تبعا لعادة أمثالها من بلدها) المقیمة به، وتقریبه ببیانین:

ص:453

1- التمسک بالاطلاق المقامی، بان یقال: ان اثبات وجوب الانفاق من دون تحدیده کما و کیفا یدل علی احالة الامر فی المسألة الی العرف و ما هو المتعارف عنده.

2- ان التقیید بکلمة «بالمعروف» فیقوله تعالی {وعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(1) یدل بوضوح علی المطلوب فانه شامل لجمیع الجهات و الخصوصیات و الأزمنة و الأمکنة و الحالات و سائر الأمور.

و ظواهر النصوص مثل قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح إسحاق بن عمار: «یشبعها و یکسوها»(2).

(والمرجع فی الإطعام إلی سد الخلة) بفتح الخاء و هی الحاجة , حسب الفهم العرفی.

و یجب الخادم إذا کانت من أهلها

 (و یجب الخادم إذا کانت من أهله) فی بیت أبیها (أو کانت مریضة) تحتاج إلی الخادم (و جنس المأدوم و الملبوس و المسکن یتبع عادة أمثالها)

ص:454


1- سورة النساء: 19
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 510ح1

فی بلد السکنی لا فی بیت أهلها و لو تعدد القوت فی البلد اعتبر الغالب فإن اختلف الغالب فیها أو قوتها من غیر غالب وجب اللائق به (و لها المنع من مشارکة غیر الزوج) فی المسکن لما فی مشارکة غیره من الضرر, قال تعالی{أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُم}(1) المنزّل علی المتعارف المعتاد بحسب شأن أمثالها.

و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة للیقظة

 (و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة) بالقطن مثلا (للیقظة و اللحاف للنوم) إن اعتید ذلک فی البلد (و لو کان فی بلد یعتاد فیه الفرو للنساء وجب) علی الزوج بذله(و یرجع فی جنسه) من حریر أو کتان أو قطن أو فی جنس الفرو من غنم و سنجاب و غیرهما (إلی عادة أمثالها) فی البلد.

(و کذا لو احتیج إلی تعدد اللحاف) لشدة البرد أو لاختلاف الفصول فیه و لکن هنا لا یجب إبقاء المستغنی عنه فی الوقت الآخر عندها (و تزاد المتجملة ثیاب التجمل بحسب العادة) لأمثالها فی تلک البلدة.

(و لو دخل بها و استمرت تأکل معه علی العادة فلیس لها مطالبته بمدة مؤاکلته) ای بنفقة تلک المدة لحصول الغرض و إطباق الناس علیه فی سائر الأعصار وکل

ص:455


1- سورة الطلاق: 6

ما تقدم لقوله تعالی {وعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(1) الشامل لجمیع الجهات و الخصوصیات.

و قد یقال: أنّ للمرأة النفقة تملّکا و انه یجوز لها مطالبته بالنفقة لأنه لم یؤد عین الواجب و تطوع بغیره لأن المعتبر من المؤونة التملیک فی صبیحة کل یوم وان کان المعتبر من المسکن الإمتاع لا التملیک بالاتفاق.

قلت: لم یذکر ذلک منّا غیر المبسوط، مع أنّ ما ذکره خلاف العرف و خلاف الأخبار المستفیضة کصحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی حقّ المرأة قال: «یشبعها و یکسوها- الخبر»(2).

و صحیح جمیل بن درّاج وهو من اصحاب الاجماع - فی خبر- روی عنبسة، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «إذا کساها ما یواری عورتها و یطعم ما یقیم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها»(3) و غیرهما.

و أمّا ما فی المرسل عن شهاب بن عبد ربه عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و لا ینبغی أن یفقر بیته من ثلاثة أشیاء: دهن الرّأس و الخلّ و الزّیت و یقوتهنّ بالمدّ فإنّی أقوت به نفسی و عیالی و لیقدّر لکلّ إنسان منهم قوته فإن شاء أکله و إن شاء

ص:456


1- سورة النساء: 19
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 510ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 512ح8

وهبه و إن شاء تصدّق به و لا تکون فاکهة عامّة إلّا أطعم عیاله منها و لا یدع أن یکون للعید عندهم فضل فی الطعام- الخبر»(1) فمضافا الی ارساله انه ظاهر فی بیان الآداب، و لم یعلم إرادة الزّوجات بقرینة ما فی صدره «قلت: ما حقّ المرأة علی زوجها؟ قال: یسدّ جوعها، و یستر عورتها، و لا یقبّح لها وجها، فإذا فعل فقد و اللّٰه أدّی حقّها».

حکم امتناع الزوج من الانفاق

و لو امتنع الزوج من الانفاق حق للزوجة ان ترفع امرها الی الحاکم الشرعی لیلزمه باحد الامرین و یشهد لذلک صحیحة ابی بصیر: «سمعت ابا جعفر علیه السّلام یقول: من کان عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرّق بینهما»(2)، و صحیحة ربعی بن عبد اللّه و الفضیل بن یسار جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قوله تعالی: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ(3) قال: ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و الّا فرّق بینهما»(4) و غیرهما.

ص:457


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 510ح5
2- وسائل الشیعة 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 2.
3- الطلاق: 7.
4- وسائل الشیعة 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 1.

و التقیید بثبوت الولایة لخصوص الحاکم باعتبار ان الصحیحة الاولی دلت علی ثبوت الولایة لمنصب الامامة، و القدر المتیقن فی المنتقل الیه المنصب المذکور هو الحاکم الشرعی. و الصحیحة الثانیة لا اطلاق لها، اذ هی لیست فی صدد بیان من یقوم بالتفریق فینبغی الاقتصار علی القدر المتیقن و هو الامام علیه السّلام او الحاکم الشرعی.

و التقیید بامتناعه من الانفاق باعتبار انه مع انصیاعه للإنفاق یصدق علیه آنذاک عنوان «انفق علیها» الوارد فی الصحیحة الثانیة.

و التقیید بامتناع الزوج من الطلاق باعتبار انه مع استعداده للتصدی للطلاق بنفسه لا یحتمل وصول النوبة الی الحاکم الشرعی.

و کذلک یجوز للحاکم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه و ذلک لما تقدم من ثبوت الولایة للحاکم الشرعی عند الامتناع من الطلاق و الانفاق .

حصیلة البحث:

تجب نفقة الزّوجة بالعقد الدّائم بشرط التّمکین الکامل فی کلّ زمانٍ و مکانٍ یسوغ فیه الاستمتاع، فلا نفقة للصّغیرة و لا للنّاشزة و لا علی الصغیر، و یکفی فی التمکین کل ما یعد عرفا تمکینا لفظا او فعلا , و الواجب القیام بما تحتاج إلیه

ص:458

المرأة من طعامٍ و إدامٍ و کسوةٍ و إسکانٍ و إخدامٍ و آلة الدهن و التّنظیف تبعاً لعادة أمثالها من بلدها، و المرجع فی الإطعام إلی سدّ الخلّة، و یجب الخادم إذا کانت من أهله أو کانت مریضةً، و جنس المأدوم و الملبوس و المسکن یتبع عادة أمثالها، و لها المنع من مشارکة غیر الزّوج، و یزید فی الشّتاء المحشوّة للیقظة و اللّحاف للنّوم، و لو کان فی بلدٍ یعتاد فیها الفرو للنّساء وجب و یرجع فی جنسه إلی عادة أمثالها، و کذا لو احتیج إلی تعدّد اللّحاف، و تزاد المتجمّلة ثیاب التّجمّل بحسب العادة، و لو دخل بها و استمرّت تأکل معه علی العادة فلیس لها مطالبته بنفقة مدّة مؤاکلته و لو امتنع الزوج من الانفاق حق للزوجة ان ترفع امرها الی الحاکم الشرعی لیلزمه بالانفاق او الطلاق و کذلک یجوز للحاکم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه .

الثانی القرابة

و تجب النفقة علی الأبوین

(و تجب النفقة علی الأبوین فصاعدا و ان علوا و الأولاد فنازلا) عند المصنف.

اقول: الأب و الأمّ فی النکاح یشمل الأجداد و الجدّات بالاتّفاق، و کذلک الأولاد فیه یشمل أولاد الأولاد بالاتّفاق کما أنّه فی المیراث لا یشمل واحد منهما

ص:459

لغیرهما بالاتّفاق، و أمّا هنا فظاهر النصوص المعتبرة العدم ففی صحیح جمیل بن درّاج قال: «لا یجبر الرّجل إلّا علی نفقة الأبوین و الولد- الخبر»(1).

و صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت له: من الذی أحنن علیه و تلزمنی نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزّوجة»(2).

و خبر محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «قلت له: من یلزم الرّجل من قرابته ممّن ینفق علیه؟ قال: الوالدان و الولد و الزّوجة»(3).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر «قلت: فمن ذا الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتّی لا أحسب الزکاة علیهم؟ فقال: أبوک و أمّک، قلت: أبی و أمّی؟ قال: الوالدان و الولد»(4).

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة لا یعطون من الزّکاة شیئا، الأب و الأمّ و الولد و المملوک و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له»(5).

ص:460


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 512ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 13ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 13ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 551ح1
5- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 552ح5

مضافا الی قصور المقتضی لشمول غیر الوالدین قال تعالی {و وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلیٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْن}(1) و قال تعالی {و وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ إِحْسٰاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً}(2) و ذلک لاختصاصهما بالوالدین بشخصهما.

و اما خبر زید الشحّام، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الزکاة یعطی منها الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة و لا یعطی الجدّ و الجدّة»(3) فضعیف سندا بابی جمیلة ولا یقوی فی معارضة ما تقدم.

و یؤید عدم الشمول لأولاد الأولاد خبر محمّد بن جزک قال: «سألت الصّادق (علیه السلام): أدفع عشر مالی إلی ولد ابنتی؟ قال نعم لا بأس»(4).

ثمّ ان مورد الصحیح الأوّل و الثالث الرّجل، و مورد الثانی و الرّابع السائل الذی کان رجلا. واما الخامس فإطلاقه أیضا منصرف إلی الرجل وعلیه فوجوب نفقة الأبوین و الولد علی المرأة غیر ثابت من النصوص المتقدمة.

ص:461


1- لقمان ایة 14
2- الأحقاف ایة 15
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 552ح6
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 552ح10

و یؤید ذلک ما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی خبر «و له أن یقع علی جاریة ابنه إن لم یکن الابن وقع علیها»(1) ثمّ قال الصدوق: «و فی خبر آخر: لا یجوز له أن یقع علی جاریة ابنته إلّا بإذنها» فالظاهر ان الفرق بین الولد والبنت هو عدم وجوب النفقة علیها.

ثم ان النفقة هل تختص بالکبیر ام تشمل الصغیر؟ قیل: أنّ المتیقّن من الأخبار الوجوب علی الرّجل- و الرّجل من کان کبیرا- فلا یشمل الغلام الصغیر استنادا الی اطلاق الاخبار مثل صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی الحبلی المتوفّی عنها زوجها أنّه لا نفقة لها»(2).

و خبر زرارة، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة الحامل المتوفّی عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا»(3) و غیرهما.

و فیه: ان المفهوم و المنصرف من هذه الاخبار انها لانفقة لها من مال زوجها بموته فلا اطلاق لها من ناحیة الولد و علیه فاطلاق صحیح عبد الرحمن المتقدم لا معارض له بل هو باق علی حاله و شامل للصغیر صاحب المال و انهم عیاله من حیث الحکم الوضعی و ان لم یکن التکلیف موجها الیه لصغره بل لولیه . 

ص:462


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 452
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 115ح9

مضافا الی انها معارضة بخبر أبی الصبّاح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «المرأة الحبلی المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها»(1) و هو اخص مطلقا منها و الخاص یتقدم علی المطلق, نعم هو ضعیف من جهة محمد بن الفضیل لکن الراوی عنه ابن بزیع و هو ثقة ثقة کما و ان الکلینی مال الیه فانه قال روی.. ثم قال رواه محمد بن یحیی... و به عمل الإسکافیّ و الشیخ و الحلبیّان و ابن حمزة و القاضی , و به افتی الفقیه فقال بعد نقله: «و فی روایة السّکونیّ قال علیّ (علیه السلام): نفقة الحامل المتوفّی عنها زوجها من جمیع المال حتّی تضع» و الذی نفتی به روایة الکنانی»(2) .

و مثله الشیخ فی التّهذیب أیضا فروی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال: المتوفَّی عنها زوجُها یُنفق علیها من ماله»(3) و قال: لأنَّ قوله (علیه السلام) ینفقُ علیها من ماله نحمله علی أنَّه یُنفقُ علیها من مال الولد إذا کانت حاملا واستشهد له بخبر الکنانی و صحیح ابن مسلم الاخر «قال: سألتُهُ عن المتوفَّی عنها زوجها ألها نفقةٌ قال لا یُنفقُ علیها من مالها»(4) قلت: و قرینة حمله انه لا معنی لقوله من ماله فی الصحیح الاول ومن مالها فی الصحیح الثانی - مع القطع بانها لانفقة لها ان لم تکن حاملا- غیر ما قاله وعلیه فخبر الکنانی موثوق به.

ص:463


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 115ح10
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 510
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 151ح124
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 152ح126

و اما موثق السّکونی بروایة الشیخ(1) الذی نسبه الفقیه الی الروایة الظاهر فی کون النفقة من مال المتوفی فشاذ و معارض بما تقدم من الاخبار المستفیضة من عدم النفقة لها.

حصیلة البحث:

تجب النّفقة علی الأبوین و الولد و الزّوجة لا غیر، و لا یختص وجوب النفقة بالکبیر بل تشمل الصغیر و ان لم یکن التکلیف موجها الیه لصغره بل لولیه

استحباب النفقة علی باقی الأقارب

(و یستحبّ النفقة علی باقی الأقارب)

و غیرهم لما ورد فی صحیح معاویة بن وهب وغیره عن الصادق (علیه السلام) انه قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) کل معروف صدقة»(2).

و یؤید ذلک فی الأختین أو العمّتین أو الخالتین خبر زکریّا المؤمن رفعه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «من عال ابنتین أو أختین أو عمّتین أو خالتین حجبتاه من النّار بإذن اللّٰه»(3).

ص:464


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 152ح127
2- الکافی (ط - الإسلامیة)  ج 4ص 26
3- الخصال، ج 1، ص: 37

(و یتأکد فی الوارث منهم)

کما فی موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام): «أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بیتیم، فقال: خذوا بنفقته أقرب النّاس إلیه من العشیرة کما یأکل میراثه»(1).

و فی صحیح محمّد بن علیّ الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: من الذی أجبر علی نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزّوج و الزّوجة و الوارث الصغیر یعنی الأخ و ابن الأخ و غیره»(2) و لا یخفی انه لا دلالة فیه علی وجوب النفقة علی الوارث الصغیر یعنی الأخ و ابن الأخ و غیره و انما هو للاستحباب بقرینة ما تقدم من النصوص علی عدم وجوبه.

و انما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التکسب

(و انما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التکسب)

و اما لو کان مالکا مؤونة سنة أو قادرا علی تحصیلها بالکسب تدریجا لم یجب الإنفاق علیه و لا یشترط عدالته و لا إسلامه بل یجب (و إن کان فاسقا أو کافرا) للاطلاق.

ص:465


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 4، ص: 13ح2
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 105

قیل: «و یجب تقیید الکافر بکونه محقون الدّم فلو کان حربیّا لم یجب لجواز إتلافه فترک الإنفاق لا یزید علیه» . و فیه: ان جواز القتل أعمّ.

و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته

(و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته)

لأنّ المرأة مقدّمة کما تقدم فی صحیح جمیل، عن عنبسة، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها» ومثله فی الدلالة غیره.

(و الواجب قدر الکفایة من الإطعام و الکسوة و المسکن)

أی فی الولد و الوالدین لانه هو المتیقن و لا دلیل علی الزائد.

و لا یجب إعفاف واجب النفقة

 (و لا یجب إعفاف واجب النفقة)

أی تزویجه لیصیر ذا عفة و إن کان أبا و لا النفقة علی زوجته للأصل و کذا لا یجب إخدامه و لا النفقة علی خادمه إلّا مع الزمانة المحوجة إلیه.

ص:466

و تقضی نفقة الزوجة

 (و تقضی نفقة الزوجة)

لأنها حق مالی وجب فی مقابلة الاستمتاع فکانت کالعوض اللازم فی المعاوضة و الزّوجة واجبة النّفقة و لو مع یسارها، وأمّا الباقون فلا تجب نفقتهم إلّا مع الإعسار.

 (لا نفقة الأقارب)

لأنها وجبت من باب سد الخلة لا التملیک فلا تستقر فی الذمة و إنما یأثم بترکها (و لو قدرها الحاکم) لأن التقدیر لا یفید الاستقرار.

(نعم لو أذن) الحاکم للقریب (فی الاستدانة) لغیبته أو مدافعته بها (أو أمره الحاکم) بالإنفاق (قضی)

لأنها تصیر دینا فی الذمة بذلک , بل الاقوی إنّ الولد لو استدان لنفقته و لم یمکنه الأداء یجب علی الاب أداء دینه بعد کونه واجب نفقته و لو کان استدانته بدون اطّلاع الحاکم و مثله الوالدان.

حصیلة البحث:

ص:467

یستحبّ علی باقی الأقارب و غیرهم و یتأکّد فی الوارث منهم، و إنّما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التّکسّب و إن کان فاسقاً أو کافراً، و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته، و الواجب قدر الکفایة من الإطعام و الکسوة و المسکن، و لا یجب إعفاف واجب النّفقة و یقضی نفقة الزّوجة لا نفقة الأقارب، و لو قدّرها الحاکم نعم لو أذن فی الاستدانة أو أمره الحاکم قضی، و الاقوی إنّ الولد لو استدان لنفقته و لم یمکنه الأداء یجب علی الاب أداء دینه بعد کونه واجب نفقته و لو کان استدانته بدون اطّلاع الحاکم و مثله الوالدان.

و هل الأب مقدم فی الإنفاق

(و الأب مقدم) علی الأم و غیرها (فی) کون (الإنفاق)

علی الولد مع وجوده و یساره و لم یذکر وجه الاقدمیة بل فی صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: جاء رجل إلی النَّبیّ ص فقال یا رسول اللَّه من أبَرُّ قال أمَّک قال ثمَّ من قال أمَّک قال ثمَّ من قال أمَّک قال ثمَّ من قال أباک»(1) الدال علی تقدم الام و الّا فهو مخیر.

(و مع عدمه أو فقره فعلی أب الأب فصاعدا) یقدم الأقرب منهم فالأقرب عند المصنف و تقدم ضعفه (فان عدمت الإباء أو کانوا معسرین فعلی الامّ) .

ص:468


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 2، ص: 159ح9

و یرده مضافا لما تقدم قوله تعالی {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الدال باطلاقه علی وجوب الاجرة علی الأب العادم للنفقة و الأمّ الواجدة لها .

(ثم علی أبویها بالسویّة، و الأقرب فی کلّ مرتبة مقدّم علی الأبعد، و أما ترتیب المنفق علیهم فالأبوان و الأولاد سواء و هم أولی من آبائهم و أولادهم و کل طبقة أولی من الّتی بعدها) و لم یقل بما قاله المصنف من القدماء غیر الشیخ فی مبسوطیه، و لم یذکره فی نهایته.

و لو کان للعاجز أب و ابن قادران فعلیهما نفقته

(و لو کان للعاجز أب وابن قادران فعلیهما) نفقته (بالسویّة) لتساویها فی المرتبة بالنسبة إلیه کما هو مقتضی القاعدة.

(و یجبر الحاکم الممتنع عن الإنفاق) لأنّ وظیفة الحاکم إجراء الواجبات و الکفّ عن المحرّمات.

(و ان کان له مال باعه الحاکم و أنفق منه) بمقتضی وظیفته.

حصیلة البحث:

ص:469

الام مقدّمة فی الإنفاق و الّا فهو مخیّر، و لو کان للعاجز أبٌ و ابنٌ قادران فعلیهما بالسّویّة، و یجبر الحاکم الممتنع عن الإنفاق و إن کان له مالٌ باعه الحاکم و أنفق منه.

(الثالث الملک)

وجوب النفقة علی الرقیق و البهیمة

(و تجب النفقة علی الرقیق و البهیمة)

اما المملوک فلما تقدم فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الأب و الأمّ و الولد و المملوک و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له».

و أمّا البهیمة فلمعتبر إسماعیل بن أبی زیاد عن الصادق (علیه السلام) قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): للدّابّة علی صاحبها خصال یبدء بعلفها إذا نزل و یعرض علیها الماء إذا مرّ به- الخبر»(1).

ص:470


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 537 و من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 286

و لو کان للرقیق کسب جاز للمولی أن یکله الیه

(و لو کان للرقیق کسب جاز للمولی أن یکله إلیه فإن کفاه) الکسب بجمیع ما یحتاج إلیه من النفقة (اقتصر علیه و إلّا یکفیه أتم له)

قدر کفایته و یشهد لذلک ما فی صحیح عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل أراد أن یعتق مملوکا له، و قد کان مولاه یأخذ منه ضریبة فرضها علیه فی کلّ سنة و رضی بذلک منه المولی فأصاب المملوک فی تجارته مالا سوی ما کان یعطی مولاه من الضّریبة، فقال: إذا أدّی إلی سیّده ما کان فرض علیه فما اکتسب بعد الفریضة فهو للمملوک- الخبر»(1).

و یرجع فی جنس ذلک الی عادة ممالیک أمثال السیّد

(و یرجع فی جنس ذلک الی عادة ممالیک أمثال السیّد من أهل بلده)

بحسب شرفه وضعته و إعساره و یساره و لا یکفی ساتر العورة فی اللباس ببلادنا و إن اکتفی به فی بلاد الرقیق, یشهد لذلک صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام)

ص:471


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 126

فی خبر «أنّ علیّا (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضا و ریاحا و علیهم عمالة - کذا و کذا - سنة، و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف فی تلک السنین»(1).

و یجبر السید علی الإنفاق أو البیع

(و یجبر السید علی الإنفاق أو البیع)

مع إمکانهما و إلّا أجبر علی الممکن منهما خاصة امتثالا للاحکام الالهیةکما أنّ الزّوج یجبر علی الإنفاق أو الطلاق.

(و لا فرق) فی الرقیق (بین القنّ)

و أصله الذی ملک هو و أبواه و المراد هنا المملوک الخالص غیر المتشبث بالحریة بتدبیر و لا کتابة و لا استیلاد (و المدبر و أم الولد) لاشتراک الجمیع فی المملوکیة و أن تشبث الأخیران بالحریة و أما المکاتب فنفقته فی کسبه و إن کان مشروطا أو لم یؤد شیئا ویشهد لذلک ما فی معتبر معاویة بن وهب، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه قال فی مملوک کاتب علی نفسه و ماله و له أمة و قد شرط علیه أن لا یتزوّج

ص:472


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 127

فأعتق الأمة و تزوّجها، قال: لا یصلح له أن یحدث فی ماله إلّا الأکلة من الطّعام و نکاحه فاسد مردود- الخبر»(1).

و کذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة

(و کذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة الّا أن تجتزئ بالرعی فإن امتنع أجبر علی الإنفاق أو البیع أو الذبح ان کانت مقصودة بالذّبح)

أمّا الإجبار علی أحد الثلاثة فلأنّ الواجب أحدها.

و أمّا قتل غیر المقصودة بالذّبح فإن کان بلا وجه فقیل بالحرمة استنادا الی مرسلة مکارم الطبرسیّ عن محاسن البرقیّ عن الصّادق (علیه السلام): «أقذر الذّنوب ثلاثة: قتل البهیمة، و حبس مهر المرأة، و منع الأجیر أجره»(2).

و فیه: انها ضعیفة السند و مقتضی قوله تعالی {خلق لکم ما فی الارض جمیعا} هو الجواز.

ص:473


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 130
2- وسائل الشیعة ج 11 باب 53 عدم جواز قتل الهرة و البهیمة إلّا ما استثنی ص: 544

و أمّا جواز قتلها مع الوجه ففی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): إذا حرنت علی أحدکم دابّته فی أرض العدوّ فی سبیل اللّٰه فلیذبحها و لا یعرقبها»(1).

(و ان کان لها ولد وفّر علیه من لبنها ما یکفیه الّا أن یقوم بکفایته) من غیر اللبن حیث یکتفی به .

حصیلة البحث:

تجب النّفقة علی الرّقیق و البهیمة، و لو کان للرّقیق کسبٌ جاز للمولی أن یکله إلیه فإن کفاه و إلّا أتمّ له قدر کفایته، و یرجع فی جنس ذلک إلی عادة ممالیک أمثال السّیّد من أهل بلده و یجبر السّیّد علی الإنفاق أو البیع، و لا فرق بین القنّ و المدبّر و أمّ الولد، و کذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة المملوکة إلّا أن تجتزئ بالرّعی، فإن امتنع أجبر علی الإنفاق أو البیع أو الذّبح إن کانت مقصودةً بالذّبح و یجوز قتل غیر المقصودة بالذّبح، و إن کان لها ولدٌ وفّر علیه من لبنها ما یکفیه إلّا أن یقوم بکفایته.

ص:474


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 49ح8 وفرس حرون الذی لا ینقاد و إذا اشتد به الجری وقف و قد حرن یحرن حرونا، و حرن بالضم , صار حرونا. (الصحاح) وعرقوب الدابّة فی رجلها بمنزلة الرکبة فی یدها یقال: عرقبت الدابّة: قطعت عرقوبها. (الصحاح)

(کتاب الطلاق)

اشارة

حقیقة الطلاق: الطلاق ایقاع یتضمّن إنشاء الزوج للفرقة بعد تحقّق الزوجیة الدائمة.

اما انه ایقاع متقوّم بالایجاب بلا مدخلیة للقبول فی تحققه فهو من بدیهیات الفقه والنصوص المعتبرة الآتیة.

و اما انه لا یکون الّا من الزوج فقط إلّا فی موارد خاصّة فلما سیأتی.

هذا و مشروعیته من ضروریات دین الإسلام. و یدل علی ذلک أیضا ترتیب الاحکام الخاصة علیه فی الکتاب الکریم. قال تعالی: {وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ ...}(1){الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ ...}(2){وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ...}(3).

(و فیه فصول)

الفصل الأول فی أرکانه

اشارة

(الأول فی أرکانه و هی: الصیغة و المطلّق و المطلّقة و الاشهاد) وشرائطه .

ص:475


1- البقرة: 228
2- البقرة: 229.
3- البقرة: 231

شرائط صحة الطلاق

یلزم لوقوع الطلاق صحیحا توفر الشروط التالیة:

صیغة الطلاق

الشرط الاول: صیغة الطلاق (واللفظ الصریح) فیها (أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتی مثلا طالق)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم «أنّه سأل أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علیّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بریّة أو خلیّة؟ قال: هذا کلّه لیس بشی ء، إنّما الطّلاق أن یقول لها فی قبل العدّة بعد ما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها: «أنت طالق» أو «اعتدّی» یرید بذلک الطّلاق، و یشهد علی ذلک رجلین عدلین»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «الطلاق أن یقول لها: «اعتدّی أو یقول لها: «أنت طالق»(2).

ص:476


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 69ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 69ح2

و صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق للعدّة أن یطلّق الرّجل امرأته عند کلّ طهر، یرسل إلیها «أن اعتدّی» فإنّ فلانا قد طلّقک؟ قال:و هو أملک برجعتها ما لم تنقض عدّتها»(1).

و المذکور فیها جملة: «انت طالق» و لکنه یتعدّی إلی غیرها مما اشتمل علی کلمة «طالق» من جهة انه فی الطلاق لا یلزم ان یواجه الزوج به زوجته و یخاطبها به بل یجوز ایقاعه عند غیبتها التی لا یتأتی معها الخطاب بضمیر «أنت».

و هل یتحقق الطلاق بجملة «اعتدی» تمسکا بهذه الصحاح؟ الاقوی ذلک و بها عمل الإسکافیّ فقال: الطّلاق لا یقع: إلّا بلفظ الطلاق أو قول «اعتدّی» فأمّا ما عدا ذلک فلا یقع به» و نقل الکلینی عن الطاطری الاجماع علیه.

و المخالف انما هو ابن سماعة و نسبه الی بکیر و قال بعدم کفایة غیر «أنت طالق» فروی الکلینی عن حمید عن ابن سماعة، عن علیّ بن الحسن الطّاطریّ  قال: الذی أجمع علیه فی الطّلاق أن یقول: «أنت طالق» أو «اعتدّی»، و ذکر أنّه قال لمحمّد بن أبی حمزة کیف یشهد علی قوله: «اعتدّی» قال: یقول: «اشهدوا اعتدّی»، قال ابن سماعة: «غلط محمّد بن أبی حمزة أن یقول: «اشهدوا اعتدّی» قال الحسن بن سماعة: «ینبغی أن یجی ء بالشهود إلی حجلتها، أو یذهب بها إلی الشّهود إلی منازلهم، و هذا المحال الذی لا یکون، و لم یوجب اللّٰه عزّ و جلّ هذا علی العباد،

ص:477


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 70ح3

و قال الحسن: لیس الطّلاق إلّا کما روی بکیر بن أعین أن یقول لها و هی طاهر من غیر جماع: «أنت طالق» و یشهد شاهدین عدلین و کلّ ما سوی ذلک فهو ملغی».

قلت: و معنی قول ابن سماعة «ینبغی- إلی- علی العباد» بیان لوجه غلط محمّد بن أبی حمزة فی قوله: «أشهدوا اعتدّی» بأنّه حیث إنّه خطاب للشهود و خطاب للمرأة الّتی یرید طلاقها فلازمه أن یجمع بین المرأة و الشهود، إمّا بذهابهم إلیها أو بذهابها إلیهم و هو تکلیف شاقّ لم یجعله تعالی فی الدّین.

و فیه: انه لا عبرة بکلام ابن سماعة فهو اجتهاد قبال النص فان الرّوایات الأولی الثلاثة و التی هی صحیحة کلّها دالّة علی کفایة «اعتدّی» کأنت طالق و لم یعرض عنها الاصحاب فقد اعتمدها ابن ابی عمیر وحماد و محمد بن مسلم و هم من اصحاب الاجماع و قد عرفت ان الطاطری ادعی الاجماع علیه فلا وجه لطرحها.

هذا و هل تجزی الترجمة عند تعذر النطق بالعربیة؟ الاقوی ذلک لان الطلاق لم یشرّع لخصوص العرب.

و هل یلزم توکیل العربی ان أمکن؟ الاقوی هو العدم لو قلنا بکفایة کل لفظ مفهم یدل علیه کما هو الظاهر فی باب العقود و اما لو قلنا بتعبدیة صیغته کما هو القدر المتیقن منه فلا یکفی وقوفا علی موضع النص و استصحابا للزوجیة و علیه فلابد من التوکیل.

ص:478

(فلا یکفی أنت طلاق) و إن صح إطلاق المصدر علی اسم الفاعل و قصده فصار بمعنی طالق (و) کذلک (لا من المطلّقات و لا مطلّقة) لانها لیست بصریحة فیه هذا لو قلنا بکفایة کل لفظ مفهم یدل علیه کما هو الظاهر فی باب العقود واما لو قلنا بتعبدیة صیغته کما هو القدر المتیقن منه فلا یکفی وقوفا علی موضع النص و استصحابا للزوجیة.

و قد یقال: بالاول لصحیحة حفص الاتیة الدالة علی کفایة الاخبار بذلک و یتعدی منها الی کل لفظ مفهم بالفهم العرفی.

و فیه: اننا لو قبلناها فحیث انها خلاف القاعدة فیقتصر علی موردها و هو ما اذا وقع الطلاق من قبل المخالف بلا توفر الشرائط.

(ولا) یکفی (طلّقت فلانة علی قول)

و فیه: ان القائل و هو الشیخ فی النّهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة و هو لم یقل بعدم کفایة «طلّقت فلانة» بل قال: «إن قیل للرّجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم کان الطّلاق واقعا». و فی المبسوط إذا قیل للرّجل: «هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، یلزم الطلاق، فإن کان صادقا لزمه ظاهرا و باطنا و إن کان کاذبا لزمه فی الحکم، و تبعه الحلیّ فقال: «إن قیل للرّجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم کان ذلک إقرارا بطلاق شرعیّ» , ولا یخفی ان کلامه لا علاقة له بانشاء الطلاق وانما یرتبط بالاقرار به.

ص:479

و الأصل فی ذلک صحیح حفص بن البختریّ، عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن یتزوّجها کیف یصنع؟ قال: یدعها حتّی تحیض و تطهر ثمّ یأتیه ثانیة و معه رجلان شاهدان فیقول: أ طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم ترکها ثلاثة أشهر، ثمّ خطبها إلی نفسها»(1), و ظاهره کفایة الأخبار فی تحقق الطلاق الّا ان  یقال: إنّه متضمّن لإنشاء ضمنیّ.

و فیه: انه خلاف الظاهر و ذلک لانه فی مقام الجواب عن ما سئل, لکنها معارضة بروایات قاعدة الالزام الاتیة و انها خلاف القاعدة فیقتصر علی موردها و هو ما اذا وقع الطلاق من قبل المخالف بلا توفر الشرائط اذا ما قبلناها و سیاتی الکلام عنها فی البحث عن قاعدة الالزام.

و مثله فی الدلالة و الجواب موثق السّکونیّ، عن جعفر عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «فی الرّجل یقال له: أ طلّقت امرأتک؟ فیقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حینئذ»(2).

ص:480


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح3 و التّهذیب (فی 113 من أحکام طلاقه) عن کتاب علیّ بن فضّال، عن حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطة و الفقیه فی باب ما أحلّ اللّٰه عزّ و جلّ من النکاح، فی خبره 4، مع اختلاف لفظی.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 38ح30

قاعدة الالزام

ثم أنّه وردت أخبار أنّ العامّة لمّا کان مذهبهم صحة الطلاق یلزمون به، و أفتی بذلک التّهذیب فقال: «و من طلَّق امرأته و کان مخالفاً و لم یستوف شرائط الطَّلاق إلَّا أنَّه یعتقد أنَّه یقع به البینونة لزمه ذلک» و استند الی تسع اخبار تدل علی ذلک منها:

صحیح إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ قال: «کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) مع بعض أصحابنا و أتانی الجواب بخطّه: فهمت ما ذکرت من أمر ابنتک و زوجها، فأمّا ما ذکرت من حنثه بطلاقها غیر مرّة، فانظر فإن کان ممّن یتوالانا و یقول بقولنا فلا طلاق علیه لأنّه لم یأت أمرا جهله، و إن کان ممّن لا یتوالانا و لا یقول بقولنا فاختلعها منه، فإنّما نوی الفراق بعینه»(1) وهو دال علی حصول الطلاق لاجل اعتقاده بذلک.

و مرسل الهیثم بن أبی مسروق قال: «ذکر عند الرّضا (علیه السلام) بعض العلویّین ممّن کان یتنقصه، فقال: أما إنّه مقیم علی حرام، قلت:و کیف و هی امرأته، قال: لأنّه

ص:481


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 57ح105

قد طلّقها، قلت: کیف طلّقها؟ قال: طلّقها و ذلک دینه فحرمت علیه»(1) و هو کسابقه.

و صحیح عبد اللّٰه بن سنان: «سألته عن رجل طلّق امرأته بغیر عدّة، ثمّ أمسک عنها حتّی انقضت عدّتها هل یصلح لی أن أتزوّجها؟ قال: نعم لا تترک المرأة بغیر زوج»(2) وهو منطبق علی سابقیه.

و خبر علیّ بن أبی حمزة أنّه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن المطلّقة علی غیر السّنّة أ یتزوّجها الرّجل؟ فقال: «ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم، و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلک، قال الحسن بن محمد بن سماعة: و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلّقت علی غیر السّنّة ألی أن أتزوّجها؟ فقال: نعم، فقلت له: أ لیس تعلم أن علیّ بن حنظلة روی: إیّاکم و المطلّقات ثلاثا علی غیر السّنّة فإنّهنّ ذوات أزواج؟ فقال: یا بنیّ روایة علیّ بن أبی حمزة أوسع علی النّاس- الخبر»(3) و دلالته اوضح من الکل ففیه: «ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم» وغیرها.

لکن یعارضها ما تقدم من صحیح حفص بن البختریّ، عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن یتزوّجها کیف یصنع؟قال:

ص:482


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 57ح106
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 57ح108
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 58ح109

یدعها حتّی تحیض و تطهر ثمّ یأتیه ثانیة و معه رجلان شاهدان فیقول: أ طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم ترکها ثلاثة أشهر، ثمّ خطبها إلی نفسها»(1) الدال علی عدم کفایة طلاقهم بل لابد من ان یفعل بما تضمنه الصحیح.

و ردّ الشیخ دلالته و حمله علی ما إذا کان المطلّق لم یعتقد الثلاث و کان طلاقه فی الحیض جمعا بینه و بین تلک الاخبار التسعة, و لا یخفی ان جمعه تبرعی لا شاهد علیه.

و المفهوم من الکافی عدم جواز تزوّج المطلّقات ثلاثا إلّا بما تضمنه صحیح اسحاق وخبر عثمان بن عیسی المتقدّمین مقتصرا علیهما ولم یرو ما یعارضهما.

بل زادهما بروایتین فروی صحیح شعیب الحدّاد «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل من موالیک و قد أراد أن یتزوّج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها، و قد کان لها زوج فطلّقها ثلاثا علی غیر السّنّة، و قد کره أن یقدم علی تزویجها حتّی یستأمرک فتکون أنت تأمره؟ فقال (علیه السلام): هو الفرج، و أمر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوّجها»(2).

ص:483


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح3 و التّهذیب (فی 113 من أحکام طلاقه) عن کتاب علیّ بن فضّال، عن حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطة , و الفقیه فی باب ما أحلّ اللّٰه عزّ و جلّ من النکاح، فی خبره 4، مع اختلاف لفظی.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 423ح2

و خبر علیّ بن حنظلة، عن الصّادق (علیه السلام): «إیّاک و المطلّقات ثلاثا فی مجلس فإنّهنّ ذوات أزواج»(1), فإنّ روایته للأخبار الأربعة لا بدّ اما أن یقول بالجمع بینها و إمّا بالتوقّف, لکنه فی باب الارث لم یتردد فروی صحیحة عمر بن اذینة عن عبد اللّه بن محرز قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام):  رجل ترک ابنته وأخته لأبیه وأمّه فقال (علیه السلام): المال کلّه لابنته ولیس للأخت من الأب والأمّ شی ء، فقلت:  انّا قد احتجنا الی ذلک و الرجل المیت من هؤلاء الناس، و أخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف خذوا منهم مایأخذون منکم فی سنتهم وأحکامهم، قال ابن أذینة: فذکرت ذلک لزرارة، فقال: ان علی ما جاء به ابن محرز لنوراً(2).

و یدل علی القاعدة ایضا صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الاحکام، قال: یجوز علی أهل کل ذی دین مایستحلّون»(3).

و صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن میّت ترک امّه واخوه وأخوات، فقسّم هؤلاء میراثه، فأعطوا الأمّ السدس، وأعطوا الاخوة و الأخوات ما بقی، فمات الأخوات، فأصابنی من میراثه، فأحببت أن أسألک: هل یجوز لی أخذ ما أصابنی من میراثها علی هذه القسمة أم لا؟ فقال: بلی، فقلت: ان

ص:484


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 100ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 322ح11

أمّ المیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الأمر، أعنی: الدین، فسکت قلیلًا، ثم قال: خذه(1).

اقول: و لا ریب فی المسالة فی باب الارث فلا تعارض فی البین وکلام زرارة و محمد بن مسلم و هما من اصحاب الاجماع هو القول الفصل فی القاعدة وانها صحیحة لاریب فیها  والاخبار بها فوق حد الاستفاضة ولا شک فی صدور هذه القاعدة منهم علیهم السلام فالإشکال من جهة المدرک والمستند لا سبیل إلیه أصلاً و لابد من معرفة الوجه فی ما ورد فی باب الطلاق مما ظاهره المنافاة مع القاعدة و هی کالتالی:

1- موثق السّکونیّ، عن جعفر عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «فی الرّجل یقال له: أ طلّقت امرأتک؟ فیقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حینئذ»(2) وفیه: انه لا منافاة له مع القاعدة وان من یقر یلزم باقراره.

2- صحیح شعیب الحدّاد «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل من موالیک و قد أراد أن یتزوّج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها، و قد کان لها زوج فطلّقها ثلاثا علی غیر السّنّة، و قد کره أن یقدم علی تزویجها حتّی یستأمرک فتکون أنت تأمره؟ فقال (علیه السلام): هو الفرج، و أمر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط

ص:485


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 323ح17
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 38ح30

فلا یتزوّجها»(1). وفیه: انه لا یخلو من اجمال والامام (علیه السلام) یامر بالاحتیاط وهو التحفظ من هذه المرأة فلعلها ذات بعل لعدم تحقق طلاقها ولعلها مطلقة فلا اشکال بالتزوج بها ومن هنا یظهر ان ترجیح الامام عدم التزوج بها لا ینافی وقوع طلاقها وعلیه فالروایة لیست فی مقام بیان الحکم الواقعی لحکمة یعلمها الامام فلا تعارض روایات قاعدة الالزام الدالة علی الحکم الواقعی.

3- خبر علیّ بن حنظلة، عن الصّادق (علیه السلام): «إیّاک و المطلّقات ثلاثا فی مجلس فإنّهنّ ذوات أزواج»(2). وفیه: ما ورد فی الجواب عن ذلک فی صحیح الهمدانی المتقدم «فانظر فإن کان ممّن یتوالانا و یقول بقولنا فلا طلاق علیه لأنّه لم یأت أمرا جهله، و إن کان ممّن لا یتوالانا و لا یقول بقولنا فاختلعها منه» والمطلق یحمل علی المقید فلا تعارض فی البین.

4- صحیح حفص بن البختریّ، عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن یتزوّجها کیف یصنع؟قال: یدعها حتّی تحیض و تطهر ثمّ یأتیه ثانیة و معه رجلان شاهدان فیقول: أ طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم

ص:486


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 423ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح4

ترکها ثلاثة أشهر، ثمّ خطبها إلی نفسها»(1) وظاهره عدم کفایة طلاقهم ولابد من تجدید صیغة الطلاق مع شروط الطلاق حتی تحل للثانی والامام علمه طریق ذلک والامام (علیه السلام) لم یصرح بعدم کفایة طلاقهم وانما لازم کلامه (علیه السلام) هو ذلک وهذا الظاهر یتعارض مع صریح روایات قاعدة الالزام ومقتضی القاعدة تقدم النص علی الظاهر فلعل المراد بها ما ورد فی صحیح شعیب من الاحتیاط وقلنا انه لحکمة یعلمها الامام (علیه السلام) .

5- مرسل عثمان بن عیسی عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه قال: إیّاکم و ذوات الأزواج المطلّقات علی غیر السّنّة، قال: قلت له: فرجل طلّق امرأته من هؤلاء ولی بها حاجة، قال:فتلقاه بعد ما طلّقها و انقضت عدّتها عند صاحبها فتقول له: أ طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فقد صار تطلیقة علی طهر فدعها من حین طلّقها تلک التطلیقة حتّی تنقضی عدّتها، ثمّ تزوّجها فقد صارت تطلیقة بائنة»(2). والجواب عنه کسابقه مضافا الی ضعفه سندا, و بذلک یظهر صحة قاعدة الالزام و لا معارض لها.

(و لا عبرة) عندنا (بالسراح و الفراق)

ص:487


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 424ح3 و التّهذیب (فی 113 من أحکام طلاقه) عن کتاب علیّ بن فضّال، عن حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطة و الفقیه فی باب ما أحلّ اللّٰه عزّ و جلّ من النکاح، فی خبره 4، مع اختلاف لفظی.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 423ح1

قیل: و إن عبر عن الطلاق بهما فی القرآن الکریم بقوله تعالی{أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان} وقوله تعالی{أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} لأنهما عند الإطلاق لا یطلقان علیه فکانا کنایة عنه لا صراحة فیهما و التعبیر بهما لا یدل علی جواز إیقاعه بهما.

وفیه: انه لیس المراد من التسریح فی قوله تعالی{وإِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف} الطّلاق، بل المراد إن قرب أجلهنّ إمّا یمسکها بمعروف بالمراجعة إلیها مع رعایة حقوقها و إمّا یسرّحها بتخلیتها، وکذلک قوله تعالی{الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان} لم یستعمل التسریح بدلا عن الطلاق و ذلک لان المراد به أنّ فی کلّ من المرّتین یطلّقها، له الحقّ أن یراجعها و یمسکها بمعروف أو یسرّحها بإحسان بأن یترکها حتی تنقضی عدّتها و یکون لها الاختیار فی نفسها، فقال فی الآیة بعدها «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» و المعنی فإن راجعها بعد المرّة الثانیة أو فی العدّة أو عقد علیها بعد انقضاء عدّتها ثمّ طلّقها ثالثة، تحتاج إلی المحلّل.

و کذلک آیة تخییر النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لنسائه {فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا} و طلاقهنّ کان باختیارهنّ أنفسهنّ لا بتسریحه (صلی الله علیه و آله) لهنّ.

و کذلک قوله تعالی {فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُم} لم یستعمل الفراق بدلا عن الطلاق بل المرادانه عند قرب انقضاء الأجل یتخیّر بین مراجعتها بالمعروف و تخلیتها بالمعروف و یشترط أوّلا

ص:488

أیضا إشهاد العدلین، و حینئذ فالقرآن فی الآیات الثلاثة لم یأت بغیر لفظ الطّلاق و به صرّح المرتضی فی انتصاره.

(و) کذا (الخلیة و البریة و غیرهما) من الکنایات کالبتة و بریة و حرام و بائن (و إن قصد الطلاق)

لما تقدم فی صحیح محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته: «أنت علیّ حرام» أو «بائنة» أو «بتّة» أو «بریّة» أو «خلیّة» قال: هذا کلّه لیس بشی ء إنّما الطّلاق أن یقول لها فی قبل العدّة بعد ما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها: «أنت طالق» أو «اعتدّی» یرید بذلک الطّلاق، و یشهد علی ذلک رجلین عدلین» وغیرها من الاخبار ولأصالة بقاء النکاح إلی أن یثبت شرعا ما یزیله.

و فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «قلت له: ما تقول فی رجل قال لامرأته: أنت علیّ حرام فإنّما نروّی بالعراق أنّ علیّا (علیه السلام) جعلها ثلاثا، فقال: کذبوا لم یجعلها طلاقا و لو کان لی سلطان علیه لأوجعت رأسه، ثمّ أقول: إنّه تعالی أحلّها لک فما ذا حرّمها علیک؟! ما زدت علی أن کذبت فقلت لشی ء أحلّه اللّٰه لک إنّه حرام»(1) و الروایات بذلک مستفیضة.

حصیلة البحث:

ص:489


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 135ح2

اللّفظ الصّریح فی الطلاق: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتی مثلاً طالقٌ, و یجوز طلّقت فلانة و اعتدّی , فلا یکفی: أنت طلاقٌ، و لا مطلّقةٌ، و لا عبرة بالسّراح و الفراق و الخلیّة و البریّة و إن قصد الطّلاق، و تجزی الترجمة عند تعذر النطق بالعربیة و لا یلزم توکیل العربی و ان أمکن, و الاقوی کفایة کل لفظ مفهم یدل علیه . و اما طلاق المخالفین و الکفار فیجوز علیهم مایستحلّون و یلزمون بما الزموا به انفسهم .

و طلاق الأخرس بالإشارة او إلقاء القناع علی رأسها

(و طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء القناع علی رأسها)

اقول: اکتفی الصدوقان بإلقاء القناع خاصّة، و زادا رجوعه بکشفه فقالا: «الأخرس إذا أراد أن یطلّق امرأته ألقی علی رأسها قناعها یری أنّها قد حرمت علیه، و إذا أراد مراجعتها کشف القناع عنها.

و یشهد لإلقاء القناع خاصّة معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام): طلاق الأخرس أن یأخذ مقنعتها فیضعها علی رأسها و یعتزلها»(1) و مثله خبر أبی بصیر(2).

ص:490


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح3
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 3 ص 301 باب175 طلاق الأخرس

و خبر أبان بن عثمان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن طلاق الخرساء، قال: یلفّ قناعها علی رأسها و یجذبه»(1) لکنه ضعیف سندا بصالح بن السندی.

و أمّا الإشارة فیدل علیها صحیح البزنطیّ سألت أبا الحسن (علیه السلام) «عن الرّجل تکون عنده المرأة، ثمّ یصمت فلا یتکلّم، قال: یکون أخرس؟ قلت: نعم فیعلم منه بغض لامرأته و کراهته لها أ یجوز أن یطلّق عنه ولیّه؟ قال: لا، و لکن یکتب و یشهد علی ذلک، قلت: لا یکتب و لا یسمع کیف یطلّقها، فقال: بالّذی یعرف به من فعاله مثل ما ذکرت من کراهیته و بغضه لها»(2) و قد دلّ علی کفایة الإشارة و تقدّم الکتابة علیها لو کان ذا کتابة .

و یدلّ علی کفایة الکتاب منه معتبر یونس «فی رجل أخرس کتب فی الأرض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل ذلک فی قبل الطهر بشهود و فهم عنه کما یفهم عن مثله و یرید الطلاق جاز طلاقه علی السّنّة»(3). قلت: و الجمع بین هذه الاخبار وقوع طلاق الاخرس بکل ما یفهم ذلک.

ص:491


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح4

وقوع الطلاق بالکتابة وعدمه

(و لا یقع الطلاق بالکتب حاضرا کان أو غائبا)

و ذلک لاطلاق صحیح زرارة قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل کتب بطلاق امرأته أو بعتق غلام ثمّ بدا له فمحاه؟ قال: لیس ذلک بطلاق و لا عتاق حتّی یکلّم به»(1).

و مثله صحیحه الاخر قال:«سألته عن رجل کتب إلی امرأته بطلاقها أو کتب بعتق مملوک و لم ینطق به لسانه، قال: لیس بشی ء حتّی ینطق به»(2) ولا یبعد أن یکون الأصل فیه و فی ما مرّ واحدا.

و یعارض اطلاقهما فی الغائب صحیح أبی حمزة الثّمالی عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل قال لرجل: اکتب یا فلان إلی امرأتی بطلاقها أو قال: اکتب إلی عبدی بعتقه أ یکون ذلک طلاقا أو عتقا؟ قال: لا یکون طلاق و لا عتق حتّی ینطق به اللّسان أو یخطّ بیده و هو یرید الطّلاق أو العتق و یکون ذلک منه بالأهلّة و الشهود و یکون غائبا عن أهله»(3) و مقتضی القاعدة هو التقیید و هو المفهوم من الفقیه

ص:492


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 64ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 453ح23
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 64ح1

حیث اقتصر علیه(1) و هو المفهوم من الکافی أیضا حیث جمع بینهما و به عمل الشیخ فی نهایته و أنکره فی مبسوطیه وعمل به القاضی فی کامله و أنکره فی مهذّبه، و أنکره الإسکافیّ و الحلّی، لإطلاق صحیح زرارة المتقدم.

ثمّ علی العمل به، قیل: ان الصحیح تضمّن اشتراط کتابته بنفسه لا بوکیله فلم أطلقوا صحة الکتابة به؟ قلت: لا یفهم العرف موضوعیة للکتابة بیده و انما الملاک فی ذلک انشاء الطلاق وارادته کما صرح بذلک الصحیح و هو یحصل بکتابة وکیله لانه کالاصیل.

(و لا بالتّخییر و ان اختارت نفسها فی الحال)

اقول: اختلف الاصحاب فی جواز تفویض الزوج أمر الطلاق الی المرأة و تخییرها فی نفسها ناویا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها، فذهب جماعة منهم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و السیّد و ظاهر ابن بابویه الی وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخییره لها علی الفور مع اجتماع شرائط الطلاق حیث قال: «فمن الطّلاق طلاق السنّة و طلاق العدّة- إلی- و التخییر، و أمّا التخییر فأصل ذلک أنّ اللّٰه تعالی أنف لنبیّه ما قالها بعض نسائه: أ تری محمّدا لو طلّقنا لا نجد أکفاءنا من قریش یتزوّجونا- إلخ».و نقله الحلیّ عن المرتضی أیضا، و الظاهر أنّه أراد به قوله

ص:493


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 503

فی جواب مسائل الموصل الثانیة حیث نقل کلام علیّ بن بابویه، و صحیح محمّد بن مسلم الاتی الدال علی الجواز.

و ظاهر الصدوق فی الفقیه التّوقّف لانه جمع بین روایة الطائفتین.

و ذهب الشیخ و المتأخرون ومنهم المصنف الی عدم وقوعه بذلک، و وجه الخلاف اختلاف الروایات، ففی صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الخیار، فقال: و ما هو و ما ذاک إنّما ذاک شی ء کان لرسول اللّٰه (صلی الله علیه و آله) »(1) وبذلک استفاضت النصوص.

و یشهد للجواز صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام): «إذا خیّرها أو جعل أمرها بیدها فی غیر قُبُل عدّتها من غیر أن یشهد شاهدین فلیس بشی ء و إن خیّرها أو جعل أمرها بیدها بشهادة شاهدین فی قبل عدّتها فهی بالخیار ما لم یتفرّق فإن اختارت نفسها فهی واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فلیس بطلاق»(2) و غیره من النصوص و هی مستفیضة ایضا.

و حمل التّهذیب أخبار التخییر الدالة علی الوقوع علی التقیة لاتفاق العامة علیه . و فیه: انه لا شاهد له، و حملها العلامة فی المختلف علی ما إذا طلقت بعد التخییر و هو کما تری خلاف ظاهرها.

ص:494


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 136ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 518 ح4811

اقول: و حیث لا مرجح لاحدی الطائفتین علی الاخری فیتعارضان و یتساقطان و مقتضی عمومات الوکالة صحته و لولاها فالاصل عدم تحقق الطلاق.

هذ و اختلف القائلون بوقوعه فی أنّه هل یقع رجعیا أو بائنا فقال ابن أبی عقیل: یقع رجعیا، و فصل ابن الجنید فقال: ان کان التخییر بعوض کان بائنا و الّا کان رجعیا، و ذلک لاختلاف مفاد الاخبار فموثق زرارة «لو اخترن أنفسهنَّ کانت واحدةً بائنة»(1) دالّ علی أنّه طلاق بائن و مثله غیره، و صحیح محمّد بن مسلم المتقدم «فإن اختارت نفسها فهی واحدةٌ و هو أحقُّ برجعتها» و صحیح الفضیل دالّان علی أنّه طلاق رجعة، لکن لم أقف علی من قال بالأولی مطلقا و الإسکافیّ فصّل و استثنی ما إذا کان عن عوض کالخلعی.

و اما تفویض الطلاق الی الزوجة بان تکون هی صاحبة الاختیار اصالة لا وکالة فالظاهر انه خلاف القران و السنة کما یشهد لذلک مرسل هارون بن مسلم عنه (علیه السلام) قال: «قلت له: ما تقول فی رجل جعل أمر امرأته بیدها؟ فقال: ولّی الأمر من لیس أهله، و خالف السّنّة و لم یجز النکاح»(2).

ص:495


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 137ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 137ح4

و خبر إبراهیم بن محرز: «سأل أبا جعفر (علیه السلام) رجل و إنا عنده, فقال: رجل قال لامرأته: أمرک بیدک قال: أنّی یکون هذا و اللّٰه یقول{الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ} لیس هذا بشی ء»(1).

الشرط الثانی: التنجیز کما قال المصنف: (ولا) یقع الطلاق (معلقا علی شرط)

و هو ما أمکن وقوعه و عدمه کقدوم المسافر و دخولها الدار و هو موضع وفاق منا إلا أن یکون الشرط معلوم الوقوع له حال الصیغة کما لو قال أنت طالق إن کان الطلاق یقع بک و هو یعلم وقوعه علی الأقوی لأنه حینئذ غیر معلق , و من الشرط تعلیقه علی مشیئة الله تعالی.

و یشهد لعدم صحته موثق أبی أسامة الشّحّام عنه (علیه السلام) قلت: «إنّ قریبا لی أو صهرا لی حلف إن خرجت امرأته من الباب فهی طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّٰه من المشقة فأمرنی أن أسألک فأصغی إلیّ فقال: مره فلیمسکها فلیس بشی ء، ثمّ التفت إلی القوم فقال: سبحان اللّٰه یأمرونها أن تزوّج و لها زوج»(2) وقد یشکل فی سنده من جهة الشحام والاقوی وثاقته لتوثیق المفید له مضافا الی وقوع صفوان و هو من اصحاب الاجماع فی سنده و هو یکفی فی موثوقیته.

ص:496


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 88ح221
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 57ح104

و أمّا خبر السیّاری، عن أبی الحسن (علیه السلام) یرفعه قال: «جاء رجل إلی عمر فقال: إنّ امرأته نازعته فقالت له: یا سفلة، فقال لها: إن کان سفلة فهی طالق، فقال له عمر إن کنت ممّن تتبع القصاص و تمشی فی غیر حاجة و تأتی أبواب السّلطان فقد بانت منک، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): لیس کما قلت- إلی- فقال له عمر: ائتیه فاسمع ما یفتیک فأتاه فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): إن کنت لا تبالی ما قلت و ما قیل لک فأنت سفلة، و إلّا فلا شی ء علیک»(1) الظاهر فی صحة التّعلیق فمضافا الی ارساله ضعیف بالسیاری.

(أو صفة)

و هو ما قطع بحصوله عادة کقولک «إذا طلعت الشّمس أو غربت فهی طالق» ولم یرد فیه نصّ بالخصوص لکن یکفی فی عدم صحّته موثق أبی أسامة المتقدم انفا الوارد فی عدم صحة التعلیق بالشرط وذلک لعدم الخصوصیة للشرط حسب الفهم العرفی.

هذا و قد تمسک صاحب الجواهربهذین الوجهین و هما:

1- منافاة التعلیق لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته.

ص:497


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 6، ص: 295ح28

2- ان ظاهر الروایات فعلیة الطلاق بمجرد تحقق الصیغة، و اشتراط تأخره الی حصول المعلق علیه شرع جدید(1).

قلت: و فیهما ما لایخفی , اما فی الاول فمضافا للاشکال فی اصل المبنی فی عالم الاعتبار ان العلة لیست هی الصیغة بمجردها بل مع الشرط فلا تأخر.

و اما فی الثانی فلانه لا توجد روایة تدل بوضوح علی ذلک.

هذا کله اذا فرض وجود مطلقات تدل علی مشروعیة الطلاق المعلق و الّا کفی القصور فی المقتضی حیث یجری آنذاک استصحاب بقاء النکاح بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و عدم معارضة استصحاب بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد کما هو المختار.

بل یمکن تقریب جریان الاستصحاب حتی بناء علی مبنی صاحب الرأی المذکور، بان یستصحب بقاء اباحة الاستمتاعات، فان القائل بالمنع من جریان الاستصحاب فی الاحکام یخصّص ذلک بالاحکام الالزامیة دون الترخیصیة، اذ لا جعل فیها لیعارض استصحاب بقائها باستصحاب عدم الجعل الزائد.

هذا و قد یتوهم صحة التعلیق فی الطلاق قیاسا علی الظهار .

و فیه: بطلان القیاس عندنا بالضرورة من المذهب.

ص:498


1- جواهر الکلام 32: 78

و لو فسّر الطلقة بأزید من الواحدة لغا التفسیر

(و لو فسّر الطلقة بأزید من الواحدة لغا التفسیر)

ذهب إلی عدم الوقوع العمانیّ و هو المفهوم من الدّیلمیّ و ابن حمزة، و ذهب إلی صحّة الواحدة الشیخ و القاضی و ابن زهرة و الحلیّ، و به قال المرتضی فی ناصریّاته و انتصاره(1).

ص:499


1- و نسبةُ المختلف إلی انتصاره العدم وهمٌ، و ذکر النجعة ج9 ص 218 فی وجه التوهم: أنّه رأی فی صدر کلامه ما یوهمه لکن مراده أنّ الثلاث بعنوان الثلاث لا یقع، فقال فی جملة کلامه: «فإن تعلّقوا أیضا بما رووه من أنّ عبد الرّحمن طلّق امرأته «تماضر» ثلاثا فجوابه أنّه یجوز أن یکون طلّقها فی أطهار ثلاثة، و قال أیضا: و روی عن ابن عبّاس أنّ الطلاق کان علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و عهد أبی بکر و صدر من إمارة عمر طلاق الثلاث واحدة ثمّ جعلها عمر بعد ذلک ثلاثا». و قال: و روی عکرمة عن ابن عبّاس أنّ رکانة بن عبد یزید طلّق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیها حزنا شدیدا فسأله النّبیّ (صلی الله علیه و آله) کیف طلّقتها لعلّک طلّقتها ثلاثا فی مجلس واحد؟ قال: نعم، قال (صلی الله علیه و آله): فإنّما تلک واحدة فراجعها إن شئت، فراجعها». هذا، و ما قاله المرتضی رووا أنّ عبد الرّحمن طلّق امرأته «تماضر» ثلاثا» مراده بعبد الرّحمن فی الخبر عبد الرّحمن بن عوف فصرّح الفیّومی بأنّ تماضر کانت امرأة ابن عوف. و فی الخلاف (فی مسألة طلاق المریض) «و روی أنّ عبد الرّحمن ابن عوف طلّق زوجته تماضر الکلبیّة فی مرضه فترافعوا إلی عثمان فورثها منه». و جعله الحلیّ عبد الرّحمن بن أبی بکر وهو وهمٌ.

و یشهد للوقوع واحدة صحیح زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فی مجلس أو أکثر و هی طاهر؟ قال هی واحدة»(1).

و صحیحه الاخر عن أحدهما علیهما السّلام أیضا: «سألته عن الذی یطلّق فی حال طهر فی مجلس ثلاثا قال هی واحدة»(2).

و صحیح أبی بصیر الأسدیّ، و محمّد بن علیّ الحلبیّ، و عمر بن حنظلة، عن الصّادق (علیه السلام): «الطلاق ثلاثا فی غیر عدّة إن کانت علی طهر فواحدة و إن لم تکن علی طهر فلیس بشی ء»(3) و غیرها من الاخبار و هی فوق حد الاستفاضة.

و اما خبر محمّد بن سعید الأمویّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق ثلاثا فی مقعد واحد، فقال: أمّا أنا فأراه قد لزمه، و أمّا أبی فکان یری ذلک واحدة»(4), فمضافا الی ضعفه سندا ظاهر فی التقیة لانهم (علیه السلام) لم یکونوا یختلفون أوّلهم و آخرهم فلا بدّ أنّ قوله (علیه السلام):«أمّا أنا- إلخ» تقیّة و یکفینا قوله (علیه السلام): إنّ أباه یراه واحدة.

و اما موثق إسحاق بن عمّار الصّیرفیّ، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: إذا طلّق الرّجل المرأة قبل أن یدخل بها ثلاثا فی کلمة واحدة

ص:500


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 70ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 71ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 71ح3
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 53ح93

فقد بانت منه، و لا میراث بینهما و لا رجعة، و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، و إن قال: هی طالق هی طالق هی طالق فقد بانت منه بالأولی و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت نکحته نکاحا جدیدا و إن شاءت لم تفعل»(1).

فمحمول علی التقیة ایضا بقرینة ان الراوی عن إسحاق وهو غیاث عامّیّ مضافا الی انه لا قائل بما تضمنه من تفصیل احد منا فهو معرض عنه کما ولا یقاوم تلک الاخبار المتعددة الدالة علی وقوع الطلاق مرة لا اکثر بکلا الصیغتین.

 و بهذا الجواب یجاب عما فی خبر علیّ بن إسماعیل قال: «کتب عبد اللّٰه بن محمّد إلی أبی الحسن (علیه السلام): جعلت فداک روی أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الرّجل یطلّق امرأته ثلاثا بکلمة واحدة علی طهر بغیر جماع بشاهدین إنّه یلزمه تطلیقة واحدة؟ فوقّع بخطّه (علیه السلام): أخطأ علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، إنّه لا یلزمه الطّلاق و یردّ إلی الکتاب و السنّة»(2).

و یشهد للحمل علی التقیة صحیح البزنطی عن أبی الحسن (علیه السلام): «سأله رجل- و أنا حاضر- عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، فقال لی أبو الحسن (علیه السلام): من طلّق امرأته ثلاثا للسنّة فقد بانت منه، قال: ثمّ التفت إلیّ فقال: فلان لا یحسن

ص:501


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 54ح94
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 56ح101

أن یقول مثل هذا»(1) فان الظاهر من قوله: «فلان لا یحسن أن یقول مثل هذا»أنّه لا یحسن أن یورّی فی الجواب فی مثل هذا الموضع مثل ما ورّیت بما لا ینافی الحقّ».

و اما ما فی موثق حفص بن البختریّ، عنه (علیه السلام): «إیّاکم و المطلّقات ثلاثا فإنّهنّ ذوات أزواج»(2) ومثله غیره فمحمول علی کون الطّلاق بلا توفر شرائطه کان یکون بلا شاهدین او فی الحیض و نحوه کما هو الغالب عند العامة.

هذا و فی صحیح أبی أیّوب الخزّاز، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «کنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثا، قال: بانت منه، قال: فذهب، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا فقال رجل: طلّق امرأته ثلاثا فقال: تطلیقة واحدة، و جاء آخر فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثا فقال: لیس بشی ء، ثمّ نظر إلیّ فقال:هو ما تری، قلت: کیف هذا؟ فقال: هذا یری إنّ من طلّق امرأته ثلاثا حرمت علیه و أنا أری أنّ من طلّق امرأته ثلاثا علی السّنّة فقد بانت منه، و رجل طلّق امرأته ثلاثا و هی علی طهر فإنّما هی واحدة، و رجل طلّق امرأته ثلاثا علی غیر طهر فلیس بشی ء»(3) دلالة علی ان جواب الامام (علیه السلام) للسائل الاول کان من باب الزموهم بما الزموا

ص:502


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 290ح19
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 259ح17
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 54ح95

انفسهم فان قوله (علیه السلام) «هذا یری إنّ من طلّق امرأته ثلاثا حرمت علیه و أنا أری أنّ من طلّق امرأته ثلاثا علی السّنّة فقد بانت منه» و مثله غیره.

و اما ما فی نوادر أحمد الأشعریّ «عن سماعة: سألته عن رجل یطلّق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد فقیل له: إنّها واحدة، فقال لها: أنت امرأتی، فقالت: لا أرجع إلیک أبدا، فقال: لا یحلّ لأحد أن یتزوّجها غیره» فمحمول علی رجوعه الیها فی العدة و علیه فلا ظهور لها فی المدعی من عدم الوقوع مرة.

و مثله معتبر یحیی الأزرق، عن أبی الحسن (علیه السلام): «المطلّقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت فی عدّتها»(1) و المراد به ثلاثا فی مجلس واحد فتقع واحدة رجعیّة فیتوارثان.

و اما خبر الحسن بن زیاد الصّیقل. عن الصّادق: «لا تشهد لمن طلّق ثلاثا فی مجلس واحد»(2) قلت: هو أعمّ من بطلانه رأسا، لان من المحتمل ان النهی عن الشهادة فیه لاجل النهی عن المنکر لأنّ من یفعل ذلک یأت بعمل غیر مشروع و یمکن أن یکون سببا لمنع زوجها من مراجعتها فی العدّة أو تزوّجها بعدها بدون زوج آخر.

حصیلة البحث:

ص:503


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 291ح20
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 56ح100

و اما طلاق الأخرس فالظاهر وقوع بکل ما یفهم ذلک وتتقدم الکتابة علی الإشارة او إلقاء القناع، و لا یقع بالکتب حاضراً لا غائباً, و لا یصح تفویض الطلاق الی الزوجة بان تکون هی صاحبة الاختیار اصالة لا وکالة، و لا یقع معلّقاً علی شرطٍ أو صفةٍ و لو فسّر الطّلقة بأزید من الواحدة وقع واحدة و لغی التّفسیر.

و یعتبر فی المطلق البلوغ

الشرط الثالث: من شرائط صحة الطلاق البلوغ مطلقا فلا یکفی بلوغ الصبی عشرا عند المصنف فقال:

(و یعتبر فی المطلق البلوغ) کما هو المشهور بین المتأخرین خلافا للمشهور بین القدماء لعدة امور:

1- التمسک بحدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم(1) فان مقتضی اطلاقه الشمول لقلم الوضع أیضا, و ضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب.

و فیه: انه ظاهر فی رفع المؤخذة و لا ظهور له فی رفع الاحکام الوضعیة وقد تقدم تفصیل الجواب فی کتاب البیع .

ص:504


1- وسائل الشیعة 1: 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات

2- اجماع الاصحاب علی اعتبار البلوغ فی باب البیع و سائر المعاملات المالیة. و الطلاق ان لم یکن اولی باعتبار ذلک فیه فلا أقلّ من عدم الفرق بینهما.

و فیه: عدم تحقق الاجماع , کیف و المشهور بین المتقدمین صحته.

3- خبر الکنانی «لیس طلاق الصبی بشیء»(1).

و فیه: مضافا الی ضعفه بمحمد بن الفضیل محمول علی من لم یبلغ عشراً لان النسبة بینه وبین ما سیاتی مما یدل علی الصحة بالاطلاق والتقیید والمطلق یحمل علی المقید, ومثله معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «کلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوة أو الصبیّ أو مبرسم أو مجنون أو مکره»(2) لا یمتنع من التقیید.

4- موثق الحسین بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیهم السّلام: «لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتلم»(3) و الحسین ثقة لان ظاهر کلام النجاشی: «الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی. و اخوه الحسن یکنی ابا محمد ثقة رویا عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) ...»(4) رجوع التوثیق الی الحسین دون الحسن.

ص:505


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 76ح175
2- الکافی ج 6، ص: 126ح6 والبرسام: هو التهاب فی الحجاب الذی بین الکبد و القلب.
3- وسائل الشیعة 15: 325 باب 32 من ابواب مقدمات الطلاق حدیث 8
4- رجال النجاشی: 38 منشورات مکتبة الداوری

و فیه: انه لم یروه المشایخ الثلاثة بل اختص بروایته الحمیری(1) کما وان الاصحاب اعرضوا عنه فذهب إلی صحّة طلاق الصبیّ علیّ ابن بابویه إذا طلّق للسنّة، و الإسکافیّ إذا کان یعقل الطّلاق، و یضع الأمور مواضعها، و هو المفهوم من الفقیه حیث روی موثقة سماعة: «سألته عن طلاق الغلام و لم یحتلم و صدقته؟ فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصّدقة فی موضعها و حقّها فلا بأس، و هو جائز»(2) وبه قال الشیخان ایضا(3).

و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمد موثق محمد بن مسلم المروی بثلاث اسانید احدها موثق و هو احد سندی الکلینی فی الکافی و فیه «یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته ووصیته و ان لم یحتلم»(4).

و موثق عن ابن بکیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «یجوز طلاق الصبی اذا بلغ عشر سنین»(5).

ص:506


1-   قرب الإسناد (ط - الحدیثة)  ص: 9
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 504 باب طلاق الغلام.
3- جواهر الکلام 32: 5.وفی تهذیب الاحکام ج 8 ص 75 ما نصه: «طلاق الصبی جائز اذا عقل الطلاق و حدّ ذلک عشر سنین. یدل علی ذلک ما رواه ...».
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 182ح8
5- تهذیب الاحکام ج 8 ص 75 ح 173

و صحیح ابن ابی عمیر عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «یجوز طلاق الصبی اذا بلغ عشر سنین»(1) و لا یضر الارسال فی السند بعد کون المرسل ابن ابی عمیر کما هو المشهور من حجیة مراسیله من دون تفصیل و اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح منه.

لکن النسخ قد اختلفت فی کیفیة نقل متن الروایة، ففی بعضها: «لا یجوز طلاق الصبی اذا بلغ عشر سنین» و فی بعضها الآخر: «یجوز» بدون کلمة النفی والسیاق یشهد للثانی و الّا فلا معنی للقید باذا بلغ... کما لایخفی.

و اما خبر الکناسی الوارد هذه الزیادة فیه فی کتاب المشیخة للحسن بن محبوب السراد و قد تضمن التفصیل فی الطلاق ففیه: «فإن طلّقها فی تلک الحال و لم یکن أدرک أ یجوز طلاقه قال إن کان مسّها فی الفرج فإنّ طلاقها جائزٌ علیها و علیه و إن لم یمسّها فی الفرج و لم تلذّ منه فإنّها تعزل عنه و تصیر إلی أهلها فلا یراها و لا تقربه حتّی یدرک فیسأل و یقال له إنّک کنت طلّقت امرأتک فلانة فإن هو أقرّ بذلک و أجاز الطّلاق کانت تطلیقةً بائنة»(2) فلم یعمل به احد فیرد علمه الی اهله.

و اما ما فی صحیح الحلبیّ: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الغلام له عشر سنین فتزوّجه أبوه فی صغره أ یجوز طلاقه و هو ابن عشر سنین، قال: فقال: أمّا التزویج فصحیح،

ص:507


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 124ح5
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 383ح20

و أمّا طلاقه فینبغی أن تحبس علیه امرأته حتّی یدرک، فیعلم أنّه قد کان طلّق، فإن أقرّ بذلک و أمضاه فهی واحدة بائنة، و هو خاطب من الخطّاب و إن أنکر ذلک و أبی أن یمضیه فهی امرأته- الخبر»(1) فقد یتوهم منه عدم صحة طلاقه .

و فیه: انه لا منافاة فیه لوقوع الطلاق لأنّه دالّ علی أنّه إذا عقل و هو ابن عشر و دلیله إقراره بعد البلوغ, یکون طلاقه صحیحا و إن أبی إیقاعه الطّلاق فلیس بصحیح . و هذا التفصیل لایخلو من غموض فالصحیح رد علمه الی اهله.

الشرط الرابع: (و) هو (العقل)

و ذلک لعدم تحقق القصد منه و للروایات الخاصة، کصحیحة الحلبی: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق السکران و عتقه فقال: لا یجوز. قال: و سألته عن طلاق المعتوه قال: و ما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا یجوز»(2) و غیرها.

و أمّا صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن المعتوه أ یجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ قلت: الأحمق الذّاهب العقل، قال: نعم»(3). فلم یعلم ان المراد به نفوذ طلاقه بتوسطه هو و لعل المراد نفوذ طلاقه بواسطة ولیه فوقع السؤال عن جواز اصل

ص:508


1- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 310ح5665
2- وسائل الشیعة 15: 328 الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 5
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 505 ح 4771

طلاقه و علی هذا المعنی حمل الصدوق و الشیخ الخبر(1), و بشهادة صحیحة أبی خالد القماط الآتیة.

و یطلّق الولیّ عن المجنون المطبق

(و یطلّق الولیّ عن المجنون المطبق)

لیس فی الأخبار التقیید بالإطباق, و وجه تقییده أنّ غیره یمکن رفعه فیطلّق الزّوج بنفسه, و الیه اشیر فی صحیحة القماط الاتیة حیث قال (علیه السلام): «و لم لا یطلق هو؟» فسؤاله (علیه السلام) ناظر الی فرض عدم زوال العقل بشکل کامل او الی حالة الجنون الادواری مع فرض الافاقة.

و الإطباق هو المفهوم من الإسکافیّ فقال: «و من کان لا یثبت عقله إلیه لم یکن طلاقه طلاقا- إلی- فإذا أراد الطّلاق طلّق عنه ولیّه».

و اما جواز الطلاق لولی المجنون فهو المشهور لصحیحة أبی خالد القماط: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل الاحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیّه علیه؟ قال: و لم لا یطلق هو؟ قلت: لا یؤمن إن طلّق هو ان یقول غدا:لم أطلق أو لا یحسن ان

ص:509


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 75ح171

یطلّق قال: ما أری ولیّه الا بمنزلة السلطان»(1)وذلالتها واضحة لا تخفی علی احد , و غیرها.

هذا و قد نسب الخلاف فی المسألة إلی ابن ادریس تمسکا بان الاصل بقاء العقد و بالنبوی: «الطلاق بید من اخذ بالساق»(2).

و فیه: ان الاصل لا مجال له مع الدلیل الاجتهادی. و النبوی علی تقدیر تمامیته سندا قابل للتقیید بصحیحة القماط و غیرها.

هذا و لابد من تقیید جواز طلاق ولی المجنون بما اذا کان المجنون بالغا و ذلک لانه بدون فرض ذلک یکون مشمولا لإطلاق صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة علی ان الاب لا یجوز له الطلاق بالولایة.

و اذا قیل: کما ان لصحیحة ابن مسلم اطلاقا کذلک لصحیحة القماط اطلاق فلما ذا تقدیم الاطلاق الاول؟ قلنا: انه یمکن التشکیک فی ثبوت الاطلاق لصحیحة القماط لأنها منصرفة الی المورد الذی یکون للمجنون الحق فی الطلاق لو لا جنونه، و ذلک لا یتم الا اذا کان المجنون بالغا بناء علی عدم ثبوت الحق لغیر البالغ فی الطلاق.

ص:510


1- وسائل الشیعة 15: 329 الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 1
2- السرائر  ج 2 ص 600 باب العقد علی الإماء و العبید و ما فی ذلک من الأحکام

ثم انه مع التنزل و فرض تعارض الاطلاقین و تساقطهما یلزم الرجوع إلی الاصل و هو یقتضی عدم ترتب الاثر علی طلاق الولی.

هذا و قد تقدم ان ولایة الولی علی المجنون نافذة مطلقا لکنه هو مکلف برعایة مصلحته.

و (لا) ولایة لولی الصبی (عن الصبیّ)

فی الطلاق و ذلک لقصور المقتضی, و مع التنزل یمکن التمسک بالروایات الخاصة کصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام):«الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ فقال: اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم, فقلت: فهل یجوز طلاق الاب؟ قال: لا»(1) و غیرها.

(و لا) یُطلق (عن السکران)

و کذا المغمی علیه و شارب المرقد کالنائم لانه لا ولایة له علیهم و لأن عذرهم متوقع الزوال.

الشرط الخامس: (و) هو (الاختیار، فلا یقع طلاق المکره)

ص:511


1- ال وسائل 14: 220 ب 12 من عقد النکاح ح1 و 15: 326 ب 33 من مقدمات الطلاق.

کما هو مقتضی حدیث الرفع(1) و یشهد له ایضا صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «عن طلاق المکره و عتقه، فقال: لیس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق، فقلت: إنّی رجل تاجر أمرّ بالعشّار و معی مال؟ فقال: غیّبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: و إن حلّفنی بالطّلاق و العتاق؟فقال: احلف له، ثمّ أخذ تمرة فحفن بها من زبد کان قدّامه فقال: ما أبالی حلفت لهم بالطّلاق و العتاق أو أکلتها»(2) و غیره.

الشرط السادس: (و) هو(القصد و لا عبرة بعبارة السّاهی و النائم و الغالط)

و الهازل و غیرهم ممن لا قصد لهم و ذلک لمعلومیة تبعیة العقود و الایقاعات للقصد. هذا مضافا الی موثق هشام بن سالم عن الصّادق (علیه السلام): «لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق»(3) وبذلک استفاضت الاخبار.

حصیلة البحث:

یعتبر فی المطلّق البلوغ نعم یصح طلاق البالغ عشرا, و العقل، و یطلّق الولیّ عن المجنون اذا کان المجنون بالغا و لا یصح طلاقه عن الصّبیّ و لا عن السّکران، و الاختیار فلا یقع طلاق المکره، و القصد فلا عبرة بعبارة السّاهی و النّائم و الغالط .

ص:512


1- وسائل الشیعة 11: 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 127ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 51ح80

و یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها

(و یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها)

اما اصل التوکیل فیدل علیه صحیح سعید الأعرج عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل یجعل أمر امرأته إلی رجل فقال: أشهدوا أنّی قد جعلت أمر فلانة إلی فلان فیطلّقها أ یجوز ذلک للرّجل؟ قال: نعم»(1) و غیره من الاخبار و هی مستفیضة.

و اما خبر زرارة عن الصّادق (علیه السلام): «لا تجوز الوکالة فی الطّلاق»(2) فمضافا الی ضعفه سندا لم یعرف القول به عدا ما نقله الکلینی حیث قال: قال الحسن بن سماعة و بهذا الحدیث نأخذ(3) واما حمل الشیخ للخبر علی حضور الزّوج وما تقدم علی غیبته(4) فتبرعی ولا شاهد له.

و فی صحیح محمّد بن عیسی الیقطینیّ قال: «بعث إلیّ أبو الحسن الرّضا (علیه السلام) رزم ثیاب و غلمانا و حجّة لی و حجّة لأخی موسی بن عبید- إلی- و أمر بدفع ثلاثمائة دینار إلی رحم امرأة کانت له و أمرنی أن أطلّقها عنه و أمتّعها بهذا المال،

ص:513


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 129ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 130ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 130
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 40

و أمرنی أن أشهد علی طلاقها صفوان بن یحیی و آخر نسی محمّد بن عیسی اسمه»(1).

و الی جواز التوکیل مطلقا ذهب الإسکافیّ فی إطلاقه و الحلیّ فی صریحه، و هو المفهوم من الصّدوق و کذا الکلینیّ علی ما عرفت.

و هل یجوز توکیل الزّوجة غیرها؟ لم یتعرض الاصحاب لهذا الفرع، و مقتضی العمومات جوازه اذا کانت وکالتها شاملة لذلک .

نعم قال الشیخ فی الخلاف: «إذا قال: طلّقی نفسک ثلاثا فطلّقت واحدة لم یقع, و الوجه عندی وقوع الواحدة» و قال فیه أیضا: «لو قال لها: طلّقی نفسک واحدة، فطلّقت ثلاثا وقعت عند الشّافعی واحدة، و عند مالک لا یقع و هو مذهبنا».

و اما قوله فی المبسوط: «و إن أراد أن یجعل الأمر إلیها فعندنا لا یجوز علی الصحیح من المذهب» فمراده تخییر المرأة فی اختیار نفسها أو زوجها وتقدم الخلاف فیه.

الشرط الثامن: ان یکون الزواج دائما فلا یقع بالمتمتع بها بل تتحقق الفرقة بانتهاء المدة او هبة المقدار المتبقّی منها کما قال المصنف:

(و یعتبر فی المطلّقة الزّوجیّة)

ص:514


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 40 ح40

کما فی صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانّه فهی طالق، و إن اشتریت فلانا فهو حرّ، و إن اشتریت هذا الثوب فهو للمساکین، فقال: لیس بشی ء لا یطلّق إلّا ما یملک، و لا یعتق إلّا ما یملک و لا یتصدّق إلّا بما یملک»(1).

و موثق سماعة: «سألته عن الرّجل یقول: یوم أتزوّج فلانة فهی طالق فقال: لیس بشی ء إنّه لا یکون طلاق حتّی یملک عقدة النکاح»(2) وغیرهما.

کما و ان اختصاص مشروعیة الطلاق بالزوج من الضروریات التی لا تحتاج الی دلیل , بل ان القصور فی مقتضی التعمیم کاف وحده لإثبات الاختصاص.

و یشهد للاختصاص صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «أنّه قضی فی رجل تزوّج امرأة و أصدقته هی و اشترطت علیه أنّ بیدها الجماع و الطلاق؟ قال: خالفت السّنّة و ولیت حقّا لیست بأهله، فقضی أنّ علیه الصّداق و بیده الجماع و الطّلاق و ذلک السّنّة»(3).

 (و الدّوام)

ص:515


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 63ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 63ح2
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 425

کما تقدم فی مباحث النکاح المنقطع کما فی صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإذا انقضی الأجل بانت منه بغیر طلاق- الخبر»(1).

و فی صحیحة صفوان عن ابن مسکان و هما من اصحاب الاجماع عن الحسن الصیقل عن ابی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: «و المتعة لیس فیها طلاق»(2)  کما و ان الصیقل وان لم یوثق صریحا الّا ان اعتماد الصدوق علی کتابه بعنوان انه من الکتب التی الیها المرجع وعلیها المعول قد یدل علی وثاقة الرجل او علی الاقل علی موثوقیة کتابه.

و مضمونها ینفی امکان وجود سبب ثان لتحقق الفرقة- أثناء المدة- و هو الطلاق و یؤید ذلک روایة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «المتعة لیست من الاربع لأنها لا تطلق و لا ترث و انما هی مستأجرة»(3).

الشرط التاسع: (و) هو ان تکون الزوجة فی حالة (الطهر من الحیض و النفاس)

و لم یواقعها فیه و ذلک للنصوص المستفیضة، کصحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان یطلق امرأته فلینتظر بها

ص:516


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 451ح6
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 34ح22
3- وسائل الشیعة 14: 495 الباب 43 من أبواب المتعة الحدیث 1 ضعیفة بالقاسم بن عروة

حتی تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین ...»(1).

و صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «اذا طلّق الرجل فی دم النفاس او طلّقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها بطلاق»(2) و غیرهما.

بل قد یستفاد ذلک من قوله تعالی{یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(3) فان المقصود اذا أردتم طلاق النساء فطلقوهنّ لزمان عدتهن بحیث یأخذ زمان العدة بالشروع من حین تحقق الطلاق، و لیس ذلک الّا بان یقع الطلاق فی طهر لا مواقعة فیه فان العدة کما یأتی هی ثلاثة قروء بمعنی ثلاثة اطهار، فلو وقع الطلاق فی الحیض لم یمکن شروع العدة- بالمعنی المذکور- من حین الطلاق کما هو واضح، و لو وقع فی طهر المواقعة لم یمکن ذلک أیضا لان المقصود من الاطهار الثلاثة هی الاطهار الخالیة من المواقعة، و معه فیحتاج إلی مرور ثلاثة اطهار جدیدة منفصلة عن الطلاق.

(إذا کانت مدخولا بها حائلا )

ص:517


1- وسائل الشیعة 15: 280 الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 4
2- وسائل الشیعة 15: 279 الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق الحدیث 1
3- الطلاق: 1

للروایات المتعددة کصحیح محمد بن مسلم وزرارة وغیرهما: «خمس یطلقهن أزواجهن متی شاءوا: الحامل المستبین حملها، و الجاریة التی لم تحض، و المرأة التی قعدت من المحیض، و الغائب عنها زوجها، و التی لم یدخل بها»(1) ولا تخفی دلالتها علی حکم الحامل المستبین حملها فیصح طلاقها و ان لم تکن علی طهر او کانت فی طهر المواقعة تمسکا باطلاق الروایات المذکورة بل و للتصریح بالتعمیم فیها بلفظ «متی شاءوا»، علی انه قد یقال بان الطهر واقعا لو کان معتبرا یلزم عدم ثبوت الخصوصیة لعنوان غیبة المطلّق.

کما لا تخفی دلالتها علی حکم غیر المدخول بها و الصغیرة و الیائس.

و اذا قیل: لم نحمل فقرة «و الجاریة التی لم تحض» علی خصوص الصغیرة و لا نحملها علی مطلق الجاریة التی لا تحیض و لو کانت فی سن من تحیض، کما هو المنسوب إلی شرح النافع(2)؟ قلنا: ان الوارد فی الفقرة المتقدمة: «و الجاریة التی لم تحض» لا «و الجاریة التی لا تحیض»، و التعبیر المذکور ظاهر فی الجاریة التی لم یحن وقت حیضها , مضافا الی ان الوارد فی بعض روایات المسألة: «و التی لم تبلغ المحیض»(3) و هو صریح فی المدعی.

ص:518


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)ج 8 ح70 باب أحکام الطلاق 3 ص25
2- الحدائق الناضرة 25: 179
3- وسائل الشیعة 15: 306 الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 5

(حاضرا زوجها معها)

لنفس الروایات المتقدمة کصحیح محمد بن مسلم وزرارة وغیرهما: «خمس یطلقهن أزواجهن متی شاءوا: الحامل المستبین حملها، و الجاریة التی لم تحض، و المرأة التی قعدت من المحیض، و الغائب عنها زوجها، و التی لم یدخل بها»(1).

و قد اطلق الحکم بالغیبة علیّ بن بابویه: «و اعلم أنّ خمسا یطلّقن علی کلّ حال, و عدّها: الیائسة، و الّتی لم تبلغ المحیض، و غیر المدخولة، و الحامل، و الغائب عنها زوجها»، و مثله ابنه فی مقنعه و کذا أطلق العمانیّ و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ فلم یذکروا لها حدّا.

و الباقون ذکروا لها حدّا و اختلفوا فقال الصّدوق فی فقیهه: «و إذا أراد الغائب أن یطلّق امرأته فحدّ غیبته الّتی إذا غابها کان له أن یطلّق متی شاء: أقصاه خمسة أشهر أو ستّة أشهر، و أوسطه ثلاثة أشهر، و أدناه شهر، ثمّ روی شاهدا له:

أوّلا: صحیح صفوان عن إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الغائب الذی یطلّق کم غیبته، قال: خمسة أشهر أو ستّة أشهر، قلت: حدّ فیه دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر»(2).

ص:519


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)ج 8 ح70 باب أحکام الطلاق 3 ص25
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 503

و ثانیا: خبر محمّد بن أبی حمزة عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «الغائب إذا أراد أن یطلّق امرأته ترکها شهرا» ولم یذکر سنده الیه لکن الاستبصار رواه بسند موثق(1). وفیه: انه لم یذکر شاهدا للجمع بینهما فان صحیح جمیل یصرح بعدم کفایة الاقل من ثلاثة اشهر.

و أمّا الشیخ فی النهایة و القاضی فجمعا بین المطلقات و المقیّدات بأنّه إن کان خرج إلی السّفر و کانت زوجته فی طهر غیر المواقعة طلّقها أیّ وقت کان، و إن کانت فی طهر المواقعة لا یطلّقها حتّی یمضی ما بین شهر إلی ثلاثة أشهر.

و قال فی الاستبصار بعد نقل الاخبار المطلقة: «هذه الأخبار مطلقة و ینبغی تقییدها». ثمّ روی صحیح إسحاق بن عمّار وموثقه المتقدّمین وصحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «الرّجل إذا خرج من منزله إلی السّفر فلیس له أن یطلّق حتّی تمضی ثلاثة أشهر»(2) و قال فی الجمع بین المقیّدات: «الحکم یختلف باختلاف عادة النّساء فی الحیض فمن علم حال امرأته أنّها تحیض فی کلّ شهر، یطلّق بعد الشهر و من یعلم أنّها لا تحیض إلّا کل ثلاثة أشهر أو خمسة، لا یطلّقها إلّا بعد مضیّ هذه المدّة فکان المراعی مضیّ حیضته و انتقالها إلی طهر لم یقربها

ص:520


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 295ح4
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 295ح5

بجماع، و ذلک یختلف علی ما قلناه». و بمثله جمع فی التهذیب(1). و فیه: ان جمع تبرعی لا شاهد له.

و قال الإسکافیّ: «و الغائب لا یطلّق حتّی یعلم أنّ المرأة بریئة من الحمل أو هی حامل» و قال: «و ینتظر الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا کانت ممّن تحمل».

و أمّا الکافی فاعتمد علی موثق اسحاق المتضمن للشهر الواحد و لم یرو غیره, نعم روی صحیح بکیر قال: «أشهد علی أبی جعفر (علیه السلام) أنّی سمعته یقول: الغائب یطلّق بالأهلة و الشهود»(2) و صحیح الثمالی «الغائب یطلّق بالأهلة و الشهور»(3)وفی نسخة «الشهود» و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها و هی فی منزل اهله و قد اراد ان یطلقها و لیس یصل الیها فیعلم طمثها اذا طمثت و لا یعلم بطهرها اذا طهرت فقال: هذا مثل الغائب عن اهله یطلّق بالاهلة و الشهور, قلت: أرأیت إن کان یصل إلیها الأحیان و الأحیان لا یصل إلیها فیعلم حالها کیف یطلّقها فقال إذا مضی له شهر لا یصل إلیها فیه یُطلِّقها إذا نظر إلی غرَّة الشَّهر الاخر بشهود»(4). ولا شک فی ظهورها من

ص:521


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 63
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 79ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 64ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 86ح1

حیث مدّة الغیبة لا من حیث مدّة العدّة. و فیه دلالة علی عدم التنافی بین قوله بالاهلة و الشهور و بین مضی شهر واحد و لو بقرینة موثق اسحاق.

نعم التعارض باق بین موثق اسحاق و صحیح جمیل و لا مرجح فی البین فیتساقطان و المرجع العام الفوقانی و هو صحیح ابن مسلم و زرارة من صحة طلاق الغائب و لولاه فالمرجع اصالة العدم.

و الحاصل انه یستثنی من ان تکون الزوجة فی حالة طهر ما اذا کان المطلّق غائبا، فان الطلاق یقع صحیحا منه حتی مع اتضاح عدم طهرها حالته بشرطین:

1- عدم امکان معرفته لحالها و ذلک لاجل التمسک باطلاق الروایات المذکورة بل و للتصریح بالتعمیم فیها بلفظ «متی شاءوا»، علی انه قد یقال بان الطهر واقعا لو کان معتبرا یلزم عدم ثبوت الخصوصیة لعنوان غیبة المطلّق.

2- و مضی فترة یعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر الی آخر بعد عدم ثبوت الشهر او الاشهر الثلاثة و ذلک لانه لا یحتمل اعتبار عنوان الغیبة بنحو الموضوعیة و لا یحتمل ان مجرد غیبة الزوج فی الساعات الاولی کاف لجواز الطلاق حتی مع امکان تحصیل العلم بسهولة او فرض العلم ببقاء طهر المواقعة او کونها فی حالة حیض او نفاس.

ص:522

هذا و فی حکم الغائب الحاضر من لا یمکنه معرفة حال زوجته کالمسجون لنفس الدلیل المتقدم انفا من عدم الموضوعیة لغیبة المطلّق بل الخصوصیة لعدم امکان معرفة حال الزوجة الملازم عادة للغیبة و علیه فیسری حکم الغیبة إلی الحضور الذی هو بمنزلتها.

و مما یدل علی ذلک أیضا صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها و هی فی منزل اهله و قد اراد ان یطلقها و لیس یصل الیها فیعلم طمثها اذا طمثت و لا یعلم بطهرها اذا طهرت فقال: هذا مثل الغائب عن اهله یطلّق بالاهلة و الشهور...»(1).

و یبقی حکم المسترابة و هی من کانت فی سن من تحیض و لا تحیض لخلقة او لعارض اتفاقی من رضاع أو مرض طارئ و ما شاکل ذلک, فانه یجوز طلاقها و ان کان ذلک فی طهر المجامعة بشرط مضی ثلاثة اشهر علی المواقعة الاخیرة, بلا خلاف لأحد فی ذلک و یدل علیه صحیح اسماعیل بن سعد الاشعری: «سألت الرضا (علیه السلام) عن المسترابة من المحیض کیف تطلّق؟ قال: تطلق بالشهور»(2).

ص:523


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 86ح1
2- وسائل الشیعة 15: 414 الباب 4 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 17

و اذا کان فی المراد من کلمة «الشهور» اجمال لعدم تشخص عدد الاشهر فیمکن من خلال مراجعة روایات عدة المرأة المسترابة(1) تحصیل الاطمئان بارادة ثلاثة أشهر.

و یؤیده ما فی مرسلة داود بن ابی یزید العطار عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المرأة یستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحیض و قد واقعها زوجها کیف یطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: لیمسک عنها ثلاثة أشهر ثم یطلقها»(2) التصریح بذلک.

هذا و الاقوی ان کلمة «الشهور» جمع یصدق علی الثلاثة، و ارادة الاقل غیر محتملة، و ارادة ما زاد تحتاج الی دلیل، و مقتضی الاطلاق الاکتفاء بالثلاثة.

الشرط العاشر: (و) هو (التعیین)

کما اختاره المرتضی و الشّیخان، واستدل للتعیین بانه مع عدم التعیین اما ان یقع الطلاق بالواحدة المرددة من الزوجات او بالواحدة بنحو الکلی فی المعین , و کلاهما لا یمکن المصیر الیه, اما الاول فلعدم معقولیة الفرد المردد, و اما الثانی فلان ثبوت الطلاق للواحدة الکلیة و ان کان امرا ممکنا- کتعلق البیع بکیلو مثلا کلی من صبرة معینة- غایته تعیّن تلک الواحدة الکلیة بواسطة القرعة الّا ان ذلک

ص:524


1- وسائل الشیعة 15: 410 الباب 4 من أبواب العدد
2- وسائل الشیعة 15: 335 الباب 40 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 1

یحتاج الی دلیل یدل علیه، و لا دلیل یدل علی صحة طلاق الواحدة الکلیة مع تعیینها بالقرعة.

و تؤید اعتبار التعیین روایة محمد بن احمد بن مطهر: «کتبت إلی ابی الحسن صاحب العسکر (علیه السلام) انی تزوجت اربع نسوة و لم اسأل عن اسمائهن ثم انی اردت طلاق احداهن و تزویج امرأة اخری فکتب (علیه السلام) انظر الی علامة ان کانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التی بها علامة کذا و کذا هی طالق ثم تزوّج الاخری اذا انقضت العدّة»(1).

و للشیخ قول فی المبسوط من وقوع الطلاق صحیحا مع عدم التعیین و اختاره القاضی و المحقق و العلامة لوجهین: اصالة عدم الاشتراط، و عموم مشروعیة الطلاق(2).

و فیه: ما لا یخفی , اما بالنسبة الی الاصل المذکور فلانه لا اساس له ان لم یرجع الی التمسک بالعموم الذی هو الوجه الثانی , و اما العموم فهو غیر مستفاد من النصوص.

و أمّا ما فی صحیح حمّاد بن عثمان «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ و هو غائب عنهنّ متی یجوز له أن یتزوّج؟ قال: بعد

ص:525


1- وسائل الشیعة 14: 400 الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد الحدیث 3
2- الحدائق الناضرة 25: 181

تسعة أشهر و فیها فساد الحیض و الحمل»(1) فأعمّ بل الظاهر منه أنّه طلّق واحدة معیّنة و لم یذکر فیه ذلک لعدم ارتباطه بأصل المقصد.

الشرط الحادی عشر: اشهاد رجلین عادلین, و لا یلزم ان یعرفا المطلقة بنحو یصح منهما الشهادة علیها.

اما اعتبار الاشهاد فی الطلاق فهو من شعار الامامیة, و یدل علی ذلک قوله تعالی:{یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ...* فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُم}(2).

و احتمال رجوع الامر بالاشهاد الی الامساک و الرجعة بعید لتخلل الفاصل المانع من ذلک.

و الروایات فی المسألة کثیرة کادت تبلغ حدّ التواتر، کصحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «... و ان طلقها فی استقبال عدتها طاهرا من غیر جماع و لم یشهد علی ذلک رجلین عدلین فلیس طلاقه ایاها بطلاق»(3) و غیرها.

ص:526


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 80ح6
2- الطلاق: 1- 2
3- وسائل الشیعة 15: 282 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 3

ثم انه ورد فی بعض الروایات ما یوهم بعدم اعتبار العدالة فی الشاهدین، کما فی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): رجل طلّق امرأته و اشهد شاهدین ناصبیین، قال: کل من ولد علی الفطرة و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته»(1) و علی منوالها صحیحة البزنطی(2).

و فیهما: ان الامام (علیه السلام) لم یجز شهادتهما وانما اجاب بامر عام و هو کل من عرف بالصلاح قبلت شهادته و الناصبی لم یعرف بالصلاح و ای صلاح فی معاداة اهل البیت فالجواب لا یخلو من تقیة و الّا یلزم طرحهما لمخالفتهما لصریح القرآن الکریم.

و اما عدم اعتبار تشخیص المطلقة بنحو تصح الشهادة علیها فخالف فیه صاحب المدارک قائلا: «... فما اشتهر بین أهل زماننا من الاکتفاء بمجرد سماع العدلین صیغة الطلاق و ان لم یعلما المطلق و المطلقة بوجه بعید جدا بل الظاهر انه لا أصل له فی المذهب، فان النص و الفتوی متطابقان علی اعتبار الاشهاد. و مجرد سماع صیغة لا یعرف قائلها لا یسمی اشهادا قطعا»(3).

ص:527


1- وسائل الشیعة 14: 478 الباب 25 من أبواب المتعة الحدیث 1
2- جواهر الکلام 32: 28
3- وسائل الشیعة 14: 495 الباب 43 من أبواب المتعة الحدیث 1

و فیه: انه لا دلیل علی اعتبار المعرفة التفصیلیة بل الدلیل علی عدمه، و هو اطلاق أدلة اعتبار الشهادة.

و دعوی عدم صدق الاشهاد بدون المعرفة التفصیلیة مدفوعة بان الاشهاد بمرتبته العالیة و ان لم یکن صادقا و لکنه بمرتبة ما صادق، و هو کاف، لعدم الدلیل علی اعتبار الاکثر.

و یظهر من صاحب الجواهر عدم اعتبار المعرفة الاجمالیة أیضا، فلو کان لشخص عدة زوجات و قال: زوجتی طالق قاصدا لمعینة لا یعرفها الشاهدان کفی ذلک تمسکا باطلاق الادلة(1).

هذا و یمکن أن یضاف الی التمسک بالاطلاق النصوص الخاصة، کصحیحة صفوان عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام): «سئل عن رجل طهرت امرأته من حیضها فقال: فلانة طالق و قوم یسمعون کلامه و لم یقل لهم اشهدوا أیقع الطلاق علیها؟ قال: نعم هذه شهادة»(2) و صحیحة ابی بصیر: «سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة فی عقدة واحدة أو قال فی مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال: جائز له و لهن. قلت:أ رأیت ان هو خرج الی بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و اشهد علی طلاقها قوما من أهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأة ثم تزوج امرأة

ص:528


1- جواهر الکلام 32: 106
2- وسائل الشیعة 15: 302 الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 2

من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها کیف یقسّم میراثه؟ قال: ان کان له ولد ...»(1) و غیرهما.

حصیلة البحث:

یجوز توکیل الزّوجة فی طلاق نفسها و غیرها، و یعتبر فی المطلّقة الزّوجیّة و الدّوام و التعیین و الطّهر من الحیض و النّفاس و لم یواقعها فیه إذا کانت مدخولًا بها حائلًا حاضراً زوجها معها، ویستثنی من ان تکون الزوجة فی حالة طهر ما اذا کان المطلّق غائبا، فان الطلاق یقع صحیحا منه حتی مع اتضاح عدم طهرها حالته بشرط عدم امکان معرفته لحالها و مضی فترة یعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر الی آخر, و فی حکم الغائب الحاضر من لا یمکنه معرفة حال زوجته کالمسجون, و اما المسترابة و هی من کانت فی سن من تحیض و لا تحیض لخلقة او لعارض اتفاقی من رضاع أو مرض طارئ و ما شاکل ذلک, فانه یجوز طلاقها و ان کان ذلک فی طهر المجامعة بشرط مضی ثلاثة اشهر علی المواقعة الاخیرة  ویشترط فی الطلاق ایضا اشهاد رجلین عادلین, و لا یلزم ان یعرفا المطلقة بنحو یصح منهما الشهادة علیها.

ص:529


1- وسائل الشیعة 15: 303 الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 1

الفصل الثانی فی أقسامه

و هو اما حرام

(و هو اما حرام و هو طلاق الحائض إلّا مع المصحح له)

و هو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعنی عدم الدخول أو الحمل أو الغیبة.

وأمّا الحائض فلا یصح طلاقها لما تقدم فی صحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین ...»(1).

(و کذا) لا یصح طلاق (النفساء، و فی طهر واقعها فیه)

و هی غیر صغیرة و لا یائسة و لا حامل , و ذلک لصحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «اذا طلّق الرجل فی دم النفاس او طلّقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها بطلاق»(2) و غیرها.

(و الثلاث من غیر رجعة)

ص:530


1- وسائل الشیعة 15: 280 الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 4
2- وسائل الشیعة 15: 279 الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق الحدیث 1

من الطلاق المحرم لان ترتیب الاثر علی ما لیس بمؤثر تشریع محرم ویدل علی الحرمة ما فی صحیح بکیر، عن الباقر (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدین عدلین فی قبل عدّتها فلیس له أن یطلّقها حتّی تنقضی عدّتها إلّا أن یراجعها»(1).

و معتبر زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل یطلّق امرأته تطلیقة، ثمّ یدعها حتّی تمضی ثلاثة أشهر إلّا یوما، ثمّ یراجعها فی مجلس ثمّ یطلّقها، ثمّ فعل ذلک فی آخر الثلاثة الأشهر أیضا؟ قال: فقال:إذا أدخل الرّجعة اعتدّت بالتّطلیقة الأخیرة، و إذا طلّق بغیر رجعة لم یکن له طلاق»(2).

و أمّا خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته تطلیقة علی طهر، ثمّ أمسکها فی منزله حتّی حاضت حیضتین و طهرت، ثمّ طلّقها تطلیقة علی طهر؟ قال: هذه إذا حاضت ثلاث حیض من یوم طلّقها التّطلیقة الأولی فقد حلّت للرّجال و لکن کیف أصنع أو أقول هذا و فی کتاب علیّ بن أبی طالب (علیه السلام): إنّ امرأة أتت النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقالت: أفتنی فی نفسی، فقال لها: فی ما أفتیک؟ قالت: إنّ زوجی طلّقنی و أنا طاهر ثمّ أمسکنی لا یمسّنی إلّا أنّه یستخدمنی و یری شعری و نحری و جسدی حتّی إذا طمثت و طهرت الثّالثة طلّقنی التطلیقة الثالثة، قال: فقال لها (صلی الله علیه و آله): أیّتها المرأة لا تزوّجی حتّی تحیضی ثلاث حیضات مستأنفات

ص:531


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 74ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 75ح1

فإنّ الثلاث حیض الّتی حضنها و أنت فی منزله إنّما حضتها و أنت فی حباله»(1) فاول ما فیه انه مرسل لان روایة محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب وهو من الطبقة السابعة عن محمّد بن مسلم وهو من الطبقة الرابعة غریبة جدا هذا من جهة السند واما متنه فقال الشیخ فیه: «ما تضمّنه صدر الخبر محمول علی أنّه طلّقها بغیر مراجعة و ما حکاه فی آخر الخبر ممّا وجده فی کتاب علیّ (علیه السلام) إمّا یحمل علی أنّه راجع ثمّ طلّق، و إمّا علی التّقیّة لأنّ فی الفقهاء من یجوّز الثلاث کلّ واحدة عند کلّ حیضة و إن لم یراجع» .

قلت: الوجه الأوّل غیر صحیح بعد تضمّن الخبر مخالفة الصّدر و الذّیل و لو کانا غیر منافیین لما قال: «و لکن کیف أصنع أو أقول هذا و فی کتاب علیّ (علیه السلام) - إلخ» واما الوجه الثانی وهو الحمل علی التقیة فهو الصحیح وکلام الامام (علیه السلام) ظاهر فیه.

(و کله) أی الطلاق المحرم بجمیع أقسامه (لا یقع) بل یبطل (لکن یقع فی) الطلقات (الثلاث) من غیر رجعة (واحدة) و هی الأولی أو الثانیة علی تقدیر وقوع خلل فی الأولی أو الثالثة علی تقدیر فساد الأولین.

ص:532


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 81ح197

و اما مکروه

(و اما مکروه و هو الطلاق مع التیام الأخلاق)

أی أخلاق الزوجین کما استفاضت بذلک الاخبار ففی صحیح ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن الصّادق (علیه السلام) ما من شی ء ممّا أحلّه اللّٰه عزّ و جلّ أبغض إلیه من الطّلاق و أنّ اللّٰه یبغض المطلاق الذّوّاق»(1).

و فی معتبر طلحة بن زید عنه (علیه السلام): سمعت أبی (علیه السلام) یقول: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یبغض کلّ مطلاق ذوّاق»(2).

و إما واجب

 (و امّا واجب و هو طلاق المولی  و المظاهر)

فإنه یجب علیه أحد الأمرین الفئة أو الطلاق کما سیأتی فکل واحد منها یوصف بالوجوب التخییری.

اما الاول فقال تعالی{لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیم}.

ص:533


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 54ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 55ح4

و اما الثانی فقال جل و علا {والَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ لِلْکٰافِرِینَ عَذٰابٌ أَلِیم}(1) لأنّه لا یجوز أن لا یفیی ء و لا یطلّق، و لا یکفّر و لا یطلّق فالواجب أحدهما.

و إما سنة

(و امّا سنّة و هو الطلاق مع الشقاق) بینهما (و عدم رجاء الاجتماع) و الوفاق و کذا المؤذیة زوجها و مسیئة الخلق ففی معتبر محمّد بن حمّاد الحارثیّ، عن الصّادق (علیه السلام) عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) خمس لا یستجاب لهم: رجل جعل بیده طلاق امرأته و هی تؤذیه و عنده ما یعطیها و لم یخل سبیلها- الخبر»(2).

وفی خبر خطّاب بن سلمة قال: «دخلت علیه, یعنی أبا الحسن موسی (علیه السلام) و أنا أرید أن أشکو إلیه ما ألقی من امرأتی من سوء خلقها، فابتدأنی فقال:إنّ أبی کان

ص:534


1- المجادلة: 4
2- الخصال، ج 1، ص: 299ح71

زوّجنی بامرأة سیّئة الخلق فشکوت ذلک إلیه فقال لی: ما یمنعک من فراقها قد جعل اللّٰه ذلک إلیک، فقلت فی ما بینی و بین نفسی. قد فرّجت عنّی»(1).

(و الخوف من الوقوع فی المعصیة)

لا شاهد له بالخصوص لکن لو علم بالوقوع فی الحرام وجب لان مقدمة الواجب واجبة عقلا تخلصا عن الوقوع فی الحرام.

حصیلة البحث:

و الطلاق إمّا حرامٌ و هو طلاق الحائض إلّا مع المصحّح له و هو أحد الأمور الثلاثة أعنی عدم الدخول أو الحمل أو الغیبة, و کذا النّفساء و فی طهرٍ جامعها فیه و هی غیر صغیرة و لا یائسة و لا حامل, و الثّلاث من غیر رجعةٍ و کلّه لا یقع لکن یقع فی الثّلاث واحدة. و إمّا مکروهٌ و هو الطّلاق مع التئام الأخلاق, و إمّا واجبٌ و هو طلاق المولی و المظاهر. و إمّا سنّةٌ و هو الطّلاق مع الشّقاق و عدم رجاء الاجتماع و کذا المؤذیة زوجها و مسیئة الخلق و اما الطلاق لاجل ان لا یقع فی المعصیة فواجب من باب المقدمة.

ص:535


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 55ح3

و یطلق الطلاق السّنّی علی کلّ طلاق جائز شرعا

(و یطلق الطلاق السّنّی) المنسوب إلی السنة الشریفة (علی کلّ طلاق جائز شرعا)

و المراد به الجائز بالمعنی الأعم کما تقدم فی صحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل ان یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین ...»(1) و صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: «اذا طلّق الرجل فی دم النفاس او طلّقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها بطلاق»(2) و غیرهما.

 (و هو ما قابل الحرام)

و یقال له طلاق السنة بالمعنی الأعم و یقابله البدعی و هو الحرام و یطلق السنی علی معنی أخص من الأول و هو أن یطلق علی الشرائط ثم یترکها حتی تخرج من العدة و یعقد علیها ثانیا و یقال له طلاق السنة بالمعنی الأخص و سیأتی ما یختلف من حکمهما.

ص:536


1- وسائل الشیعة 15: 280 الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث 4
2- وسائل الشیعة 15: 279 الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق الحدیث 1

و هو ثلاثة

(و هو) أی الطلاق السنی بالمعنی الأعم (ثلاثة) اقسام:

الاول: (بائن) لا یمکن للمطلق الرجوع فیه ابتداء.

(و هو ستة)1- (طلاق غیر المدخول بها) 2- (و الیائسة) من الحیض3- (و الصغیرة) إذ لا عدة لهذه الثلاث و لا رجوع إلّا فی عدة.

و یدل علی کون طلاق غیر المدخول بها و الیائسة و الصغیرة بائن االنصوص المستفیضة کما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام):«سألته عن الرّجل إذا طلّق امرأته و لم یدخل بها، فقال: قد بانت منه و تزوّج إن شاءت من ساعتها»(1).

و صحیح جمیل وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یطلّق الصبیّة الّتی لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد کان دخل بها، و المرأة الّتی قد یئست من المحیض و ارتفع حیضها و لا تلد مثلها، قال: لیس علیهما عدّة و إن دخل بهما»(2).

ص:537


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 83ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 85ح1

و خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال الّتی لم تحض و مثلها لا تحیض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتی لها أقلّ من تسع سنین، و الّتی لم یدخل بها، و الّتی قد یئست من المحیض، قلت و ما حدّها؟ قال: إذا کان لها خمسون سنة»(1) وغیرها.

و اما روایة أبی بصیر قال: «عِدَّةُ الَّتی لم تبلغ المحیض ثلاثة أشهر و الَّتی قد قعدت من المحیض ثلاثة أشهر»(2) فقد نسبه الکلینی الی الروایة ولم یُسنده ابو بصیر الی المعصوم مضافا الی اعراض الاصحاب عنه وعملهم بما تقدم لکن قال الکلینی: «وکان ابن سماعة یأخذُ بها و یقول إنَّ ذلک فی الإماء لا یُستَبرأن إذا لم یَکُنَّ بَلَغنَ المحیض فأمَّا الحرَائِرُ فحکمهنَّ فی القرآن یقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ{واللَّائِی یَئِسْنَ مِن المَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْن} وکان معاویة بن حکیم یقول لیس علیهنَّ عدَّةٌ و ما احتجَّ به ابن سماعة فإنَّما قال اللَّه عزَّ و جلَّ{إن ارْتَبْتُم} وإنَّما ذلکإذا وقعت الریبة بأن قد یئسن أو لم یئسن فأمَّا إذا جازت الحدَّ و ارتفع الشَّک بأنَّها قد یئست أو لم تکن الجاریة بَلَغَت الحدَّ فلیسَ عَلیهنَّ عدَّة.

4- (و) طلاق (المختلعة) 5- (و المبارأة)

ص:538


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 85ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 86ح6

و تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الخلع و المباراة تطلیقة بائن و هو خاطب من الخطاب»(1).

(ما لم یرجعا فی البذل)

لانه مع رجوعهما یحق للزوج الرجوع أیضا، کما تدل علیه صحیحة البقباق عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «المختلعة انرجعت فی شی ء من الصلح یقول لارجعن فی بضعک»(2)وصحیح عبد الله بن سنان«لا علی المُبارئة إلَّا أن یبدو للمرأة فیردُّ علیها ما أخذ منها»(3).

6- (و المطلقة ثلاثة بعد رجعتین) قال تعالی {الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ- إلی- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه}.

و من البائن ایضا طلاق الحاکم فان للحاکم ان یطلق زوجة الممتنع من الانفاق و یکون الطلاق بائنا و ذلک لان النصوص و ان لم تدل علی ذلک بل دلت علی ثبوت الولایة فی الطلاق، کما فی صحیحة ابی بصیر: «سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعم ما یقیم صلبها

ص:539


1- وسائل الشیعة 15: 417 الباب 8 من أبواب العدد الحدیث 1
2- وسائل الشیعة 15: 499 الباب 7 من أبواب الخلع و المباراة الحدیث 3
3- وسائل الشیعة 15: 499 الباب 7 من أبواب الخلع و المباراة الحدیث 4

کان حقا علی الامام ان یفرّق بینهما»(1) و غیرها، فانه هو المفهوم من النص عرفا و الّا یلزم نقض الغرض و عدم الفائدة فی طلاق الحاکم.

(و) الثانی: (رجعی و هو ما للمطلق فیه الرجعة) سواء (رجع أو لا)

(و) الثالث: (طلاق العدة) قلت: جعله قسیم الرّجعی غیر صحیح و کان علی المصنف أن یجعل الطّلاق قسمین باینا لا رجعة فیه و رجعیّا فیه الرّجعة، ثمّ یقسم الطّلاق الرّجعیّ إلی عدّی و سنّی بالمعنی الأخصّ.

(و هو أن یطلق علی الشرائط ثم یرجع فی العدة و یطأ، ثم یطلق فی طهر آخر و هذه) أعنی المطلقة للعدة (تحرم فی التاسعة أبدا)

إذا کانت حرة و قد تقدم أنها تحرم فی کل ثالثة حتی تنکح زوجا غیره بلا فرق بین کون طلاقها للعدة ام للسنة بخلاف المطلّقة تسعا فانها لا تحرم الا اذا کان الطلاق للعدة عند المصنف وقد تقدم ان الاقوی حرمتها بالطلاق التاسع ولو کان للسنة.

(و ما عداه) من أقسام الطلاق الصحیح و هو ما إذا رجع فیها و تجرد عن الوطء أو بعدها بعقد جدید و إن وطئ (تحرم فی کل ثالثة للحرة ,و فی کل ثانیة للأمة) کما تقدم.

ص:540


1- وسائل الشیعة 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 2

و لا یخفی ما فی عبارة المصنف من قوله: «و ما عداه» من اشکال و ذلک لانه یتوهم منه ان طلاق العدّة لا یوجب التحریم و هو غیر صحیح بل لم یقل به احد .

حصیلة البحث:

یطلق الطّلاق السّنّیّ علی کلّ طلاقٍ جائزٍ شرعاً و هو ما قابل الحرام و هو ثلاثةٌ: بائنٌ و هو ستّةٌ: طلاق غیر المدخول بها، و الیائسة، و الصّغیرة إذ لا عدة لهذه الثلاث و لا رجوع إلّا فی عدة، و المختلعة، و المبارأة ما لم یرجعا فی البذل، و المطلّقة ثالثةً بعد رجعتین, و من البائن ایضا طلاق الحاکم فان للحاکم ان یطلق زوجة الممتنع من الانفاق .

و الثانی: رجعی و هو ما للمطلق فیه الرجعة سواء رجع أو لا .

و الثالث: طلاق العدّة و هو أن یطلّق علی الشّرائط ثمّ یرجع فی العدّة و یطأ ثمّ یطلّق فی طهرٍ آخر و هذه تحرم فی التّاسعة أبدا و ما عداه و هو ما إذا رجع فیها و تجرد عن الوطء أو بعدها بعقد جدید و إن وطئ تحرم فی کلّ ثالثةٍ للحرّة. و فی کلّ ثانیةٍ للأمة .

ص:541

و الأفضل فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط المعتبرة، ثم یترکها

(و الأفضل) عند المصنف (فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط) المعتبرة فی صحته (ثم یترکها حتّی یخرج من العدّة ثم یتزوّجها ان شاء و علی هذا) و هذا هو طلاق السنة بالمعنی الأخص و لا تحرم المطلقة به مؤبدا أبدا عند المصنف و الاقوی انه موجب للتحریم ایضا .

و یستدل للافضلیة بصحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «کلّ طلاق لا یکون علی السّنّة أو طلاق علی العدّة فلیس بشی ء, قال زرارة فقلت لأبی جعفر (علیه السلام): فسّر لی طلاق السّنّة و طلاق العدّة، فقال: أمّا طلاق السّنّة فإذا أراد الرّجل أن یطلّق امرأته فلینتظر بها حتّی تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین علی ذلک، ثمّ یدعها حتّی تطمث طمثتین فتنقضی عدّتها بثلاث حیض و قد بانت منه و یکون خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تتزوّجه و علیه نفقتها و السکنی ما دامت فی عدّتها وهما یتوارثان حتّی تنقضی العدّة، قال: و أمّا طلاق العدّة الذی قال اللّٰه عزّ و جلّ:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة} فإذا أراد الرّجل منکم أن یطلّق امرأته طلاق العدّة فلینتظر بها حتّی تحیض و تخرج من حیضها، ثمّ یطلّقها تطلیقة من غیر جماع و یشهد شاهدین عدلین و یراجعها من یومه ذلک إن أحبّ أو بعد ذلک بأیّام قبل أن تحیض و یشهد علی رجعتها و یواقعها حتّی تحیض فإذا حاضت و خرجت من حیضها طلّقها

ص:542

تطلیقة أخری من غیر جماع و یشهد علی ذلک ثمّ یراجعها أیضا متی شاء قبل أن تحیض و یشهد علی رجعتها و یواقعها و تکون معه إلی أن تحیض الحیضة الثالثة فإذا خرجت من حیضتها الثالثة طلّقها التطلیقة الثالثة بغیر جماع و یشهد علی ذلک فإذا فعل ذلک فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، قیل له: فإن کانت ممّن لا تحیض؟ قال: مثل هذا تطلّق طلاق السّنّة»(1).

و فیه: انه لا دلالة فیه علی أفضلیّة السّنّة، و غایة ما فیه أنّ الطّلاق المشروع قسمان.

هذا و اشکل فی النجعة علی الصحیح بإشکالات کلها مردودة و هی:

ألاول: فی قوله «حتّی تطمث طمثتین فتنقضی عدّتها بثلاث حیض» فلا یصحّ لفظه و لا معناه و الصّواب أن یکون «حتّی تطمث طمثتین فإذا دخلت فی الثالثة انقضت عدّتها بثلاثة أطهار». وفیه: ان المراد منه واضح ولو بقرینة باقی الاخبار فالمراد من قوله «فتنقضی عدّتها بثلاث حیض»الدخول فی الحیضة الثالثة.

الثانی: فی قوله: «و أمّا طلاق العدّة الذی قال اللّٰه- إلخ» فکیف یمکن أن یکون طلاق السّنّة علی خلاف طلاق عدّة ذکره اللّٰه تعالی، فکلّ ما خالف القرآن زخرف یضرب به الجدار، و إنّما السّنّة تفصیل ما أجمل فی الکتاب لا علی خلافه... وفیه: انه لا دلالة فیه علی کون طلاق السّنّة علی خلاف القران فهو غیر طلاق العدة لکنه لا یخالف القران.

ص:543


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 65ح2

الثالث: فی قوله فیه مرّتین: «و یشهد علی رجعتها» فالمفهوم منه وجوب الإشهاد علی الرّجعة مع أنّه لیس بواجب. وفیه: انه لو ثبت عدم وجوبه بای دلیل کان فهو قرینة علی استحبابه.

الرّابع: فی قوله «و تحیض الحیضة الثالثة» فلا یشترط فی طلاقها الثانی مضیّ ثلاث حیضات بل یکفی طهرها بحیضة واحدة. وفیه: ان المراد من الحیضة الثالثة هی الحیضة التی سبقتها حیضتان اولاهما قبل الطلاق الاول وثانیهما قبل الطلاق الثانی فلا ربط له بما قال. 

الخامس قوله: «مثل هذا تطلّق طلاق السّنّة» فطلاق السّنّة أیضا ذکر طمثها کالعدّة فکیف خصّ من لا تحیض بطلاق السّنّة. وفیه: انه لایتحقق طلاق العدة فی من لا تحیض کما هو واضح.

السادس: فی قوله (أوّلا: و یراجعها- إلی- قبل أن تحیض. و ثانیا: ثمّ یراجعها أیضا متی شاء قبل أن تحیض) فهل الطهر شرط فی جواز الرّجوع إلی المرأة کما هو شرط فی الطّلاق؟. وفیه: ان المراد به تفسیر طلاق العدة بان یرجع ویواقع و المواقعة غیر ممکنة فی ایام الحیض.

السابع: فی قوله: «و یواقعها حتّی تحیض- إلی- فإذا خرجت من حیضتها الثالثة» فهل یشترط فی الرّجوع بقاؤها عنده حیضة واحدة فیکون الخروج من الحیضة الثالثة شرطا فی الطّلاق الثالث کما یکون الدّخول فی الحیضة الثالثة شرطا فی

ص:544

انقضاء العدّة؟. و فیه: ان المراد به تفسیر طلاق العدة کیف تحصل الطلقات الثلاث.

ثمّ قال: و ظاهره اختصاص الطلاق المحتاج إلی المحلّل بالعدّی . وفیه: انه من مفهوم اللقب ولا حجیة فیه.

و یستدل للافضلیة بموثق ابن بکیر عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «أحبّ للرّجل الفقیه إذا أراد أن یطلّق امرأته یطلّقها طلاق السّنّة. ثمّ قال: و هو الذی قال اللّٰه عزّ و جلّ {لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً} یعنی بعد الطلاق و انقضاء العدّة التزویج لها من قبل أن تزوّج زوجا غیره، قال: و ما أعدله و أوسعه لهما جمیعا أن یطلّقها علی طهر من غیر جماع تطلیقة بشهود ثمّ یدعها حتّی یخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ یکون خاطبا من الخطّاب»(1).

و فیه: انه لا وثوق به لاشتماله علی التعلیل بقوله «و هو الذی قال اللّٰه- إلخ» وهومقطوع البطلان فإنّ ظاهر الآیة أنّ قوله تعالی{لَعَلَّ اللّٰه} علّة لقوله جلّ و علا {لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ} بمعنی أن تبقی المرأة عنده فلعلّه یرجع إلیها فی العدّة.

ص:545


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 65ح3

مضافا الی الاشکال فی قوله: «و ما أعدله- إلخ» فانه أیّ عدل لهما أن یدع المرأة ثمّ یخطبها بعد العدّة؟ فلیس ذلک عدلا للرّجل لأنّه یحتاج أن یخسر مهرا جدیدا و لعلّه إذا رغب فیها لا تقبل، و لیس عدلا للمرأة أن تبقی مدّة بلا زوج فیعیّرها النّاس بذلک و حینئذ فأیّ محبوبیّة للفقیه أن یفعل ذلک.

و یستدل للافضلیة بموثقه الاخر عن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق الذی یحبّه اللّٰه و الذی یطلّق الفقیه و هو العدل بین المرأة و الرّجل أن یطلّقها فی استقبال الطهر بشهادة شاهدین و إرادة من القلب، ثمّ یترکها حتّی یمضی ثلاثة قروء فإذا رأت الدّم فی أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء- لأنّ الأقراء الأطهار- فقد بانت منه و هی أملک بنفسها فإن شاءت تزوّجت و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج»(1).

و فیه: انه قد تقدم الاشکال فیه وانه قد طعن فیه الشیخ بکون الرّاوی عن زرارة ابن بکیر الفطحیّ و قال: «قد قدّمنا من الأخبار ما تضمّن أنّه قال حین سئل عن هذه المسألة هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی و لو کان سمع ذلک من زرارة لکان یقول حین سأله الحسین بن هاشم و غیره عن ذلک و أنّه هل عندک فی ذلک شی ءٌ کان یقول نعم روایة زرارة و لا یقول نعم روایة رفاعة حتّی قال له السّائل إنّ روایة رفاعة تتضمّن أنّه إذا کان بینهما زوجٌ فقال هو عند ذلک هذا ممّا رزق اللّه تعالی

ص:546


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8  ص: 35ح26

من الرّأی فعدل عن قوله إنّ هذا فی روایة رفاعة إلی أن قال الزّوج و غیر الزّوج سواء عندی فلمّا ألحّ علیه السّائل قال هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی و من هذه صورته فیجوز أن یکون أسند ذلک إلی روایة زرارة نصرةً لمذهبه الّذی کان أفتی به و أنّه لمّا أن رأی أنّ أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه أسنده إلی من رواه عن أبی جعفر (علیه السلام) ..»(1) و علیه فلا وثوق فی الخبر کما و قد تضمّن عدم الأثر فی الطلاق إذا لم یراجع فی العدّة مع أنّه خلاف القرآن و یرد علیه أیضا قوله: «لأنّ الأقراء هی الأطهار» فإنّ القروء کما هو لفظ القرآن «الاطهار» لا «الأقراء» و هی الحیضات لقول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) للمرأة «دعی الصّلاة أیّام أقرائک».

و بذلک یظهر انه لا دلیل علی ما قاله المصنّف من ان الأفضل فی الطلاق هو طلاق السنة.

(و قال بعض الأصحاب)

قیل: المراد به هو عبد الله بن بکیر استنادا الی دعوی الکشی من کونه احد من اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و تصدیقهم لما یقولون و أقروا لهم بالفقه(2). و فیه: انه صرح الشیخ فی فهرسته انه: «فطحیّ المذهب إلّا أنّه ثقة» وقال فی العدّة: «إنّ الطائفة عملت بما رواه الشّیعة غیر الإمامیّة کابن بکیر و غیره فی ما

ص:547


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 35ح26
2- رجال الکشی - مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادی ج 2، ص: 673

لم یکن له معارض من أخبار الإمامیّة و لا إعراض عن الطائفة» و علیه فهو لیس من اصحابنا.

و لعل مراد المصنّف عبد اللّٰه بن سنان لصحیحه الاتی و لا ریب فی کونه إمامیّا من أصحابنا.

و علی ای حال فقد افتی ابن بکیر فی (ان هذا الطلاق لا یحتاج الی محلّل بعد الثلاث) بل استیفاء العدة الثالثة یهدم التحریم و قد مر الجواب عن ما قال مفصلا.

و اما لو کان المراد ابن سنان فلما رواه صحیحا عن الصادق (علیه السلام) تارة(1) و بدون اسناد إلی أحدهم علیهم السّلام اخری و هو: قال: «إذا طلّق الرّجل امرأته فلیطلّق علی طهر بغیر جماع بشهود، فإن تزوّجها بعد ذلک فهی عنده علی ثلاث، و بطلت التطلیقة الأولی، و إن طلّقها اثنتین ثمّ کفّ عنها حتّی تمضی الحیضة الثالثة بانت منه بثنتین و هو خاطب من الخطّاب، فإن تزوّجها بعد ذلک فهی عنده علی ثلاث تطلیقات و بطلت الاثنتان، فإن طلّقها ثلاث تطلیقات علی العدّة لم تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره»(2).

ص:548


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 31ح10
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 30ح9

ففیه: مضافا لما تقدم من انه معارض بما تقدم و مخالف للکتاب انه متناقض و ذلک لان قوله «بانت منه بثنتین» دال علی عدم الانهدام و هو مناقض لصدره و ذیله الدالین علی انهدام طلاقه و علیه فلا عبرة به .

(و الأصح احتیاجه إلیه) أی إلی المحلل.

حصیلة البحث:

قیل: و الأفضل فی الطّلاق أن یطلّق علی الشّرائط ثمّ یترکها حتّی تخرج من العدّة ثمّ یتزوّجها إن شاء و علی هذا، قلت: لم تثبت افضلیته و قیل: إنّ هذا الطّلاق لا یحتاج إلی محلّلٍ بعد الثّلاث، و الأصحّ احتیاجه إلیه.

و یجوز طلاق الحامل أزید من مرة

(و یجوز طلاق الحامل أزید من مرة)

مطلقا علی الأقوی لاطلاق الادلة و لصحیح إسحاق بن عمّار «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الحامل یطلّقها زوجها ثمّ یراجعها، ثمّ یطلّقها الثالثة؟ فقال: تبین منه و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره»(1) الدال علی عدم الفرق بین الحامل و غیرها.

ص:549


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 71ح156

و مثله صحیحه الاخر «عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام): سألته عن الحبلی تطلّق الطّلاق الذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، قال: نعم قلت: أ لست قلت لی: إذا جامع لم یکن له أن یطلّق؟ قال: إنّ الطلاق لا یکون إلّا فی طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها»(1).

و مثلهما موثق ابن بکیر، عن بعضهم قال: «فی الرّجل تکون له المرأة الحامل و هو یرید أن یطلّقها؟ قال: إذا أراد الطلاق بعینه یطلّقها بشهادة الشّهود، فإن بدا له فی یومه أو من بعد ذلک أن یراجعها یرید الرّجعة بعینها فلیراجع و یواقع، ثمّ یبدو له فیطلّق أیضا، ثمّ یبدو له فیراجع کما یراجع أوّلا، ثمّ یبدو له فیطلّق فهی الّتی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره إذا کان إذا راجع یرید المواقعة و الإمساک و یواقع»(2) و غیرها(3).

اقول: و المسألة ذات اقوال:

الاول: قول الدّیلمیّ حیث انکر جواز طلاقها اکثر من مرة فقال: «و البائن طلاق من لم یدخل بها و من لم یبلغ المحیض و الیائسة منه و الحامل المستبین حملها و إن دخل بها و معنی البائن أنّه متی طلّقها تملک نفسها و لا یجوز أن یراجعها إلّا

ص:550


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 72ح158
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 72ح160
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 72ح161

بعقد جدید» فتری جعله له کطلاق غیر المدخول بها و غیر البالغة و کطلاق الیائسة، و هو الظاهر من شیخه المفید فقال «و الحامل المستبین حملها تطلّق بواحدة فی أیّ وقت شاء الإنسان» لکن کلامه أعمّ من عدم جواز الرّجوع إلیها، و الدّیلمی منع من جواز الرّجوع و هو متفرّد فی ذلک.

و یستدل علی عدم امکان طلاقها اکثر من مرة بما فی موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «الحبلی تطلّق تطلیقة واحدة»(1).

و صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت منه»(2).

و صحیح إسماعیل الجعفیّ، عن الباقر (علیه السلام): «طلاق الحبلی واحدة فإذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت»(3).

و صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «طلاق الحبلی واحدة و أجلها أن تضع حملها، و هو أقرب الأجلین»(4) و غیرها و هی مستفیضة.

ص:551


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 81ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 509
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 81ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح6

و فیه: ان هذه النصوص ساکتة عن جواز مراجعتها و عدم المراجعة و الظاهر انها ناظرة الی ان طلاقها حین الحمل و الوضع یعد واحدا ولیست فی مقام بیان انه لا یمکنه طلاقها اکثر من مرة و یکفی احتمال ذلک فلا ظهور لها بما یدعی.

الثانی: قول الإسکافی فی الطلاق الثانی و الثالث باشتراط جماعها و مضیّ شهر فقال:«و الحبلی إذا طلّقها زوجها وقع الطلاق و له أن یرتجعها فإن أراد طلاقها ترکها شهرا من حال جماعها فی الرّجعة. ثمّ طلّقها فإن ارتجعها الثانیة و أراد طلاقها طلّقها کذلک فإذا ارتجعها، ثمّ طلّقها کذلک لم تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» و یشهد له صحیح (بناء علی اتحاد یزید الکناسی مع ابی خالد القماط) یزید الکناسیّ قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن طلاق الحبلی فقال: یطلّقها واحدة للعدّة بالشّهود و الشّهور، قلت: فله أن یراجعها؟ قال: نعم و هی امرأته، قلت: فإن راجعها و مسّها ثمّ أراد أن یطلّقها تطلیقة أخری؟ قال: لا یطلّقها حتّی یمضی لها بعد ما مسّها شهر، قلت: فإن طلّقها ثانیة و أشهد ثمّ راجعها و أشهد علی رجعتها و مسّها، ثمّ طلّقها التطلیقة الثالثة و أشهد علی طلاقها لکلّ عدّة شهر [ا ظ] هل تبین منه کما تبین المطلّقة للعدّة الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره؟ قال: نعم قلت: فما عدّتها؟قال: عدّتها أن تضع ما فی بطنها، ثمّ قد حلّت للأزواج»(1).

و فیه: انه مع غض النظر عن المعارض مما اعرض عنه الاصحاب ولم یعمل به الّا الاسکافی.

ص:552


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح12

الثالث: ما فی رسالة علیّ بن بابویه: فإن راجع الحبلی قبل أن تضع ما فی بطنها أو تمضی لها ثلاثة أشهر ثمّ أراد طلاقها، فلیس له ذلک حتّی تضع ما فی بطنها و تطهر ثمّ یطلّقها». قال: و لم یفصّل و کذا قال ابنه فی المقنع لکنه قال قبل ذلک: «و إذا مضت بالحامل ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه و لا تحلّ للزّواج حتّی تضع» و حینئذ فذکر ثلاثة أشهر کذکر وضع الحمل فی الخروج من العدّة» فیکون المعنی لو راجعها مرّة قبل انقضاء العدّة لم یجر طلاقها ثانیة إلّا بعد الوضع و طهارتها فیکون الحاصل عدم جواز طلاقها الثانی. ویشهد له خبر محمّد بن منصور الصیقل، عن أبیه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته و هی حبلی، قال: یطلّقها، قلت: فیراجعها قال: نعم یراجعها، قلت: فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن یطلّقها؟ قال: لا حتّی تضع»(1).

و فیه: انه مع غض النظر عن المعارض ضعیف السند بالصیقل و ابیه.

هذا و فی المقنع بعد التعبیر بمثل ما عن أبیه بلا فصل «و سئل الصّادق (علیه السلام) عن المرأة الحامل یطلّقها زوجها ثمّ یراجعها، ثمّ یطلّقها ثمّ یراجعها، ثمّ یطلّقها الثالثة فقال: قد بانت منه و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» و هو کالتناقض، ومثله قال فی فقیهه.

ص:553


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 511

الرابع: ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة من جواز طلاقها مرّة و مراجعتها و جوّز طلاقها ثانیة للعدّة دون السّنّة جمعا منه للاخبار بذلک، و هو کما تری جمع تبرعی , هذا و لم یتعرّض أبو الصلاح و ابن زهرة للمسألة و لم ینقل عن العمانیّ فیها شی ء ایضا.

و اما موثق إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام): قلت له: رجل طلّق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود تبین منه؟ قال: نعم، قلت: کلّ ذلک فی طهر واحد، قال: تبین منه، قلت: فإن فعل ذلک بامرأة حامل تبین منه؟ قال: لیس هذا مثل هذا»(1) فقد تضمّن الرّجوع فی الطّلاق الثالث و هو مخالف للکتاب فلا عبرة به.

(و یکون طلاق عدة إن وطئ)

بعد الرجعة ثم طلق کما هو مدلول صحیح اسحاق المتقدم «قال: إنّ الطلاق لا یکون إلّا فی طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها»(2) الدال علی ان حکم الحمل البین حکم الطهر , و إلّا یطأ بعدها (فسنة بمعناه الأعم) و ذلک لان طلاق السنة بالمعنی الأخص لا یقع بها لأنه مشروط بانقضاء العدة ثم التزوج بها

ص:554


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 92ح236
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 72ح158

ثانیا کما سبق و عدة الحامل لا تنقضی إلّا بالوضع و به تخرج عن کونها حاملا فلا یصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنی الأخص ما دامت حاملا .

و الأولی تفریق الطلقات علی الأطهار

(والاولی تفریق الطلقات علی الاطهار) بأن یوقع کل طلقة فی طهر غیر طهر الطلقة السابقة (لمن أراد أن یطلق و یراجع) أزید من مرة, و ظاهره حصر الخلاف فی التطلیق مرّات فی طهر واحد دون أطهار مع أنّه فی الأطهار لو لم یکن وقاع، أیضا خلاف، فقال العمانیّ: «فلو طلّقها من غیر جماع بتدنیس مواقعة بعد المراجعة لم یجز ذلک لأنّه طلّقها من غیر أن ینقضی الطّهر الأوّل و لا تنقضی الطّهر الأوّل إلّا بتدنیس المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن یطلّق الطلیقة الثانیة بلا طهر جاز أن یطلّق کلّ تطلیقة بلا طهر، و لو جاز ذلک لما وضع اللّٰه الطهر».

و لم یجز العمانیّ أیضا الطلاق فی السفر إذا کان الرّجوع فی السّفر لعدم وقوع وقاع، فقال: «و لو طلّقها ثمّ خرج إلی سفر فأشهد علی رجعتها شاهدی عدل و هو غائب عنها فی سفره، ثمّ طلّقها و هو فی سفره لم یجز ذلک».

و هو المفهوم من انتصار المرتضی فقال فی ضمن مسألة «إنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا یقع»: «فإن قیل: إذا ثبت وجوب تفریق الطّلاق فلا فرق بین أن یکون فی

ص:555

طهر واحد أو طهرین، و أنتم لا تجوّزون تفریقه فی طهر واحد، قلنا: إذا ثبت وجوب التّفریق فکلّ من أوجبه یذهب إلی أنّه لا یکون إلّا فی طهرین».

و مثلهما الکلینیّ فروی روایات متعددة فی ذلک منها موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «المراجعة هی فی الجماع، و إلّا فإنّما هی واحدة»(1)

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام) قال: فی رجل طلّق امرأته: له أن یراجع، و قال: لا یطلّق التطلیقة الأخری حتّی یمسّها»(2).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن رجل یطلّق امرأته فی طهر من غیر جماع، ثمّ یراجعها فی یومه ذلک ثمّ یطلّقها تبین منه بثلاث تطلیقات فی طهر واحد؟ فقال: خالف السّنّة، قلت: فلیس ینبغی له إذا هو راجعها أن یطلّقها إلّا فی طهر؟ قال: نعم، قلت: حتّی یجامع؟ قال: نعم»(3)و صحیح زرارة(4) و قد تقدم و بمضمونه عبّر الفقیه و مثله فی مقنعه , و یدلّ علی اشتراط الوقاع فی الرّجوع غیرها أیضا

ص:556


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 73ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 73ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 74ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 65ح2

و لکن یعارضها صحیح عبد الحمید بن عوّاض، و محمّد بن مسلم قالا: «سألنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد علی رجعتها و لم یجامع، ثمّ طلّق فی طهر آخر علی السّنّة أ تثبت التطلیقة الثانیة بغیر جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد علی الرّجعة و لم یجامع کانت التطلیقة ثابتة»(1).

و صحیح البزنطیّ: سألت الرّضا (علیه السلام) «عن رجل طلّق امرأته بشاهدین ثمّ راجعها و لم یجامعها بعد الرّجعة حتّی طهرت من حیضها، ثمّ طلّقها علی طهر بشاهدین أ تقع علیها التطلیقة الثانیة و قد راجعها و لم یجامعها؟ قال: نعم»(2).

و خبر أبی علیّ بن راشد: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدین علی طهر، ثمّ سافر و أشهد علی رجعتها، فلمّا قدم طلّقها من غیر جماع أ یجوز ذلک له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها»(3) و علیه فتقع المعارضة بین ما تقدم و هذه الاخبار و قد تضمّن الاول منها اشتراط الإشهاد فی الرّجعة و لا نقول به , و الاخیر لا دلالة فیه علی انه یحسب طلاق ثان فیبقی صحیح البزنطی و هو مضافا الی ان معارضه فوق حد الاستفاضة اعرض عنه الاصحاب و علیه فالاقوی هو ان الرجوع لا یؤثر بلا وقاع .

ص:557


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 45ح58
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 45ح59
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 45ح60

و أمّا ما فی صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «الرجعة بغیر جماع تکون رجعة؟ قال: نعم»(1) و مثله غیره(2) فلا دلالة فیهما إلّا علی أنّ أصل الرّجوع بدون أن یتعقّبه طلاق لا یشترط فیه وقاع، و به صرّح الشّیخ أیضا, و حمل المختلف له علی أنّ المراد به طلاق العدّة بلا وجه.

و لو طلق مرات فی طهر واحد

(و لو طلق مرات فی طهر واحد) بأن یطلق و یراجع ثم یطلق و یراجع و هکذا ثلاثا (فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بین کل طلاقین و تقدم ان الاقوی انه یحسب طلاقا واحدا هذا اذا کانت مدخولا بها .

هذا و قیل: ان النهی لا یدلّ علی بطلانه نظرا إلی أنّ النّهی فی غیر العبادة لا یفسد. وفیه: انه صحیح اذا کان النّهی عن أمر غیر دخیل کما فی قوله تعالی {لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ} حیث نهی عن إخراج المطلّقة، و إخراجها لیس بدخیل فی صحّة طلاقها، و أمّا إذا کان دخیلا کالنهی عن طلاق الحائض و طلاق الطاهر فی طهر المواقعة فالنّهی یفسده و هنا کالثانی لا الأوّل.

ص:558


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 45ح57
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 44ح56

طلاق غیر المدخول بها ثلاثا

ثم ان الشیخ قال باحتیاجها الی المحلل حتی لو لم تکن مدخولا بها اذا طلقها ثلاثا, قلت: و یشهد له مضافا الی اطلاق الایة المبارکة صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن یدخل بها، قال: لا تحلّ حتّی تنکح زوجا غیره»(1).

و صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن ابن رئاب عن طربال، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل طلّق امرأته تطلیقة قبل أن یدخل بها و أشهد علی ذلک و أعلمها، قال: قد بانت منه ساعة طلّقها و هو خاطب من الخطّاب، قلت: فإن تزوّجها، ثمّ طلّقها تطلیقة أخری قبل أن یدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، قلت: فإن تزوّجها من ساعته أیضا، ثمّ طلّقها تطلیقة؟ قال: قد بانت منه و لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره»(2)

ص:559


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 65ح132
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 65ح135

و صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع، عن الرّضا (علیه السلام) قال: البکر إذا طلّقت ثلاث مرّات و تزوّجت من غیر نکاح فقد بانت و لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره»(1).

و اما ما فی معتبر الفضل بن شاذان، عنه (علیه السلام): و إذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره، و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): اتّقوا تزویج المطلّقات ثلاثا فی موضع واحد فإنّهنّ ذوات أزواج- الخبر»(2) فیحتمل ان یکون المراد من العدة ما فی قوله تعالی فی سورة الطلاق {إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} لا المراجعة فی العدّة , و مثله غیره(3).

و تحتاج مطلقا مع کمال الثلاث

(و تحتاج) المطلقة مطلقا (مع کمال) الطلقات (الثلاث إلی المحلل للنص) کما تقدم تحقیقه و یکفی فی ذلک ظاهر الکتاب.

ص:560


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 65ح136
2- العیون باب 34 (فی ما کتبه الرّضا (علیه السلام) للمأمون فی محض الإسلام)
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 2، ص: 85ح27

و لا یلزم الطلاق بالشک فیه

(و لا یلزم الطلاق بالشک فیه)

حتی تندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه بل یبقی علی حکم الزوجیة لأصالة عدمه و بقاء النکاح, و الأصل فیه أنّ الخلاف قال: «مع الشّکّ لا یلزمه الطّلاق لا وجوبا و لا استحبابا، و قال الشافعی: یستحبّ أن یلزم نفسها واحدة- إلخ».

حصیلة البحث:

یجوز طلاق الحامل أزید من مرّةٍ و یکون طلاق عدّةٍ إن وطئ بعد الرجعة ثم طلق , و إلّا یطأ بعدها فسنّةٌ بمعناه الأعمّ، و لو طلّق مرّاتٍ فی طهرٍ بأن یطلق و یراجع ثم یطلق و یراجع و هکذا ثلاثا فالاقوی انه یحسب طلاقا واحدا هذا اذا کانت مدخولا بها، و لو لم تکن مدخولا بها و طلقها ثلاثا بعد العقد علیها ثلاثا فلا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره, و لا یلزم الطّلاق بالشّک حتی تندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه بل یبقی علی حکم الزوجیة .

و یکره للمریض الطلاق

(و یکره للمریض الطلاق)

ص:561

للنهی عنه فی موثق عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن المریض أ لهُ أن یطلّق امرأته فی تلک الحال قال لا»(1) المحمول علی الکراهة جمعا بینه و بین ما دل علی وقوعه صریحا کصحیح الحلبی « هل یجوز طلاقها قال نعم»(2).

(فإن فعل توارثا فی) العدة (الرجعیة)

من الجانبین کغیره خلافا للشّیخ فی النّهایة و التّهذیبین و ابن حمزة بتوارثهما فی العدّة فی الرجعیّة و غیرها و قد رجع عنه فی مبسوطیه و یدل علی توارثهما فی الرجعیة مضافا الی انها ما دامت فی العدة فهی زوجته موثق محمد بن قیس الاتی و صحیح صفوان عن یحیی الازرق عن عبد الرّحمن، عن الکاظم (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل یطلّق امرأته آخر طلاقها؟ قال: نعم یتوارثان فی العدّة»(3).

نعم لا یتوارثان بعد التطلیقة الثالثة اذا کان صحیحا غیر مریض کما فی موثق محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضی فی المرأة إذا طلّقها، ثمّ توفّی عنها زوجها و هی فی عدّة منه ما لم تحرم علیه فإنّها ترثه و یرثها ما دامت فی الدّم من

ص:562


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 121ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 123ح11
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 80ح191

حیضتها الثالثة فی التطلیقتین الأولیین، فإن طلّقها ثلاثا فإنّها لا ترث زوجها و لا یرث منها- الخبر»(1) و لا یخفی ان مورد الموثق هو الصحیح لا المریض.

و اما ما فی صحیح الحلبیّ: «سئل عن الرّجل یحضره الموت فیطلّق امرأته هل یجوز طلاقه؟ قال: نعم و إن مات ورثته، و إن ماتت لم یرثها»(2) الدال علی عدم ارثه لها فالمراد به بعد الخروج من العدة کما یشهد له خبر الحلبیّ، و أبی بصیر، و أبی العبّاس جمیعا، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه قال: ترثه و لا یرثها إذا انقضت العدّة»(3).

 (و ترثه هی فی البائن و الرجعی إلی سنة)

من حین الطلاق کما فی الاخبار المستفیضة و اختلف الاصحاب فی ان ثبوت الارث للمطلقة فی المرض هل هو مترتب علی مجرد الطلاق فیه او معلل بتهمته فذهب الشیخ فی بعض کتبه و الاکثر الی الأول لإطلاق النصوص و ذهب فی الاستبصار إلی الثانی لموثق سماعة و رجحه العلامة فی المختلف و الإرشاد و السر فی ذلک ان النصوص مطلقة عدا خبر یونس و موثق سماعة فانهما مقیدان بما اذا کان بحال الاضرار قال سماعة: «سألته (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته و هو

ص:563


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 80ح194
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 79ح187
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 134ح6

مریض؟ قال: ترثه ما دامت فی عدّتها و إن طلّقها فی حال إضرار فهی ترثه إلی سنة، فإن زاد علی السّنة یوما واحدا لم ترثه و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفی عنها زوجها»(1) و القاعدة فی مثله تقتضی حمل المطلق علی المقید , و الیه ذهب الشیخ فی الاستبصار و ذکر انه مع عدم التّهمة لا ترث بعد العدّة الرّجعیّة، و ذهب إلیه الإسکافیّ، و هو ظاهر الکلینیّ حیث روی موثق سماعة المتقدّم، و هو المفهوم من الصّدوق فی الفقیه حیث افتی بخبر یونس، عن بعض رجاله، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته ما العلّة الّتی من أجلها إذا طلّق الرّجل امرأته و هو مریض فی حال الإضرار ورثته و لم یرثها؟ فقال هو الإضرار و معنی الإضرار منعه إیّاها میراثها منه فالزم المیراث عقوبة»(2).

(ما لم تتزوج) بغیره (أو یبرأ من مرضه)

فینتفی إرثها بعد العدة الرجعیة و إن مات فی أثناء السنة کما فی صحیح ابی العباس عنه (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل المرأة فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه ذلک، و إن انقضت عدّتها إلّا أن یصحّ منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بینه و بین سنة»(3).

ص:564


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 122 و الإستبصار، ج 3، ص: 307
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 311ح5670
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 122ح7

و صحیح صفوان بن یحیی عن عبد الرَّحمن بن الحجَّاج عمَّن حدَّثه عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) فی الرَّجل المریض یُطلِّق امرأته و هو مریضٌ قال إن مات فی مرضه ذلک و هی مقیمة علیه لم تتزوَّج ورثته و إن کانتقد تزوَّجت فقد رضیت الَّذی صنع و لا میراث لها»(1) الدال علی عدم ارثها لو تزوجت.

حصیلة البحث:

یکره للمریض الطّلاق فإن فعل توارثا فی الرّجعیّة نعم لا یتوارثان بعد التطلیقة الثالثة اذا کان صحیحا غیر مریض , و ترثه هی فی البائن و الرّجعیّ إذا طلّقها فی حال إضرار إلی سنة، ما لم تتزوّج أو یبرأ من مرضه .

و الرجعة تکون بالقول و بالفعل

(و الرجعة تکون بالقول مثل رجعت و ارتجعت، و بالفعل کالوطی و التقبیل و اللمس بشهوة)

لدلالته علی الرجعة کالقول و ربما کان أقوی منه و لا تتوقف إباحته علی تقدم رجعة لأنها زوجة.

ص:565


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 7، ص: 134ح7

هذا و ذهب إلی عدم کفایة الفعل، الشّافعیّ فاشترط تقدّم القول فی حلّیّة الوطی، و ذهب مالک إلی کفایة الفعل، لکن مع نیّة الرّجوع و ردّهما «الخلاف» بقوله تعالی {وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فسمّی المطلّق الرّجعی بعلا.

و یدلّ علی کون الفعل رجعة قهرا صحیح الحسن بن محبوب عن محمّد بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام): «من غشی امرأته بعد انقضاء العدّة جلّد الحدّ و إن غشیها قبل انقضاء العدّة کان غشیانه لها رجعة لها به»(1) و علیه فالفعل مطلقا یعد رجوع شرعا لعدم الخصوصیة للغشیان , و بذلک یظهر ضعف ما قیل: «و ینبغی تقیید الفعل بقصد الرّجوع به أو بعدم قصد غیره لأنّه أعمّ خصوصا لو وقع منه سهوا و الأجود اعتبار الأوّل» فهو اجتهاد قبال النص و قد عرفت أنّه مذهب مالک.

و إنکار الطلاق رجعة

(و إنکار الطلاق رجعة)

کما یشهد لذلک صحیح أبی ولّاد الحنّاط، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة ادّعت علی زوجها أنّه طلّقها تطلیقة طلاق العدّة طلاقا صحیحا یعنی علی طهر من غیر جماع و أشهد لها شهودا علی ذلک ثمّ أنکر الزّوج بعد ذلک، فقال: إن کان

ص:566


1- من لا یحضره الفقیه  ج 4  ص27  باب ما یجب به التعزیر و الحد و الرجم و القتل..

إنکاره الطّلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنکاره للطّلاق رجعة لها- الخبر»(1) و به افتی الفقیه(2).

و لو طلق الذمّیة جاز مراجعتها

(و لو طلق الذمّیة جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نکاحها دواما)

لما تقدم من أن الرجعة ترفع حکم الطلاق فیستصحب حکم الزوجیة السابقة لا أنها تحدث حکم نکاح جدید و من ثم أمکن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها استصحابا لحکم الدخول السابق و بدلیل جواز استدامة نکاحها لو أسلم زوجها دونها و لو منع من ابتدائه لأنّ علاقة الزّوجیّة بعد الطّلاق ما لم تنقض العدّة باقیة بدلیل ارثهما و بدلیل أنّ المدخول به إذا طلّقها ثمّ راجعها کرارا بغیر دخول تعتدّ بعد الطّلاق الأخیر کما هو المفهوم من معتبر زرارة عن أحدهما (علیه السلام) «فی رجل یطلِّق امرأته تطلیقةً ثمَّ یدعها حتَّی تمضی ثلاثة أشهر إلَّا یوماً ثمَّ یراجعها فی مجلس ثمَّ یطلِّقها ثمَّ فعل ذلک فی آخر الثَّلاثة الأشهر أیضاً قال فقال إذا أدخل الرَّجعة اعتدَّت بالتَّطلیقَة الأخیرة و إذا طلَّق بغیر رجعة لم یکن له طلاق»(3).

ص:567


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 74ح1
2- الفقیه فی 18 من باب ما یجب به التعزیر و الحد.
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 75ح1

و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق قدّم قولها

(و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق) لتمنعه من الرجعة (قدّم قولها و حلفت) لأصالة عدم الدخول و لصحیح أبی ولّاد الحنّاط، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأة ادّعت علی زوجها أنّه طلّقها تطلیقة طلاق العدّة طلاقا صحیحا - یعنی علی طهر من غیر جماع - و أشهد لها شهودا علی ذلک، ثمّ أنکر الزّوج بعد ذلک، فقال: إن کان إنکاره الطّلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنکاره للطّلاق رجعة لها و إن کان إنکاره الطّلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ علی الإمام أن یفرّق بینهما بعد شهادة الشّهود بعد أن تستحلف أنّ إنکاره للطّلاق بعد انقضاء العدّة و هو خاطب من الخطّاب»(1) و مورده و إن کان إنکار الرّجل لأصل الطّلاق و ثبوته بشهود الطّلاق و کون الإنکار مثل رجوع لکن تدّعی المرأة أنّ هذا الرّجوع الذی حصل من إنکاره کان بعد العدّة - و أمر العدّة إلیها کما سیاتی- فیقبل قولها لکن تستحلف وکذلک انکارها للدخول فأنّ الأصل عدم الدّخول.

و الأصل فی قول المصنّف ما فی المبسوط فی کتاب رجعته «إذا طلّقها طلقة رجعیّة ثمّ اختلفا فی الإصابة فقال الزّوج: طلّقتک بعد ما أصبتک فلی علیک الرجعة و لک کمال المهر و علیک العدّة، و قالت هی: طلّقتنی قبل الإصابة فلیس علیّ العدّة و لا لک علیّ رجعة و لی علیک نصف المهر، فالقول قولها مع یمینها، لأنّ

ص:568


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 74ح1

الطّلاق إذا کان فی نکاح لا یعلم فیه الإصابة فالظاهر أنّ الفرقة قد وقعت فإذا ادّعی الإصابة ادّعی أمرا باطنا یرید أن یرفع به الظّاهر فإذا حلفت سقطت دعوی الزّوج- إلخ».

حصیلة البحث:

و الرّجعة یکون بالقول مثل رجعت و ارتجعت، و بالفعل کالوطئ و التّقبیل و اللّمس بشهوةٍ، و إنکار الطّلاق رجعةٌ، و لو طلّق الذّمّیّة جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نکاحها دواماً لجواز استدامة نکاحها لو أسلم زوجها دونها لأن الرجعة ترفع حکم الطلاق، و لو أنکرت الدّخول عقیب الطّلاق حلفت.

و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها و أخذ القناع عن رأسها

(و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها و أخذ القناع عن رأسها)

لما تقدم من أن وضعه علیها إشارة إلی الطلاق و ضد العلامة علامة الضد ولا نص هنا علیه بخصوصه والرّجعة لیست فوق الطّلاق، وورد فی طلاقهأنه یأخذ مقنعتها فیضعها علی رأسها و یعتزلها کما فیمعتبر السّکونی(1) و مثله خبر أبی بصیر(2) , و یمکنه الرّجعة بالفعل کغیره لما تقدم.

ص:569


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 128ح3
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 3 ص 301 باب175 طلاق الأخرس

و یقبل قولها فی انقضاء العدّة

(و یقبل قولها فی انقضاء العدّة فی الزمان المحتمل) لانقضائها فیه (و أقلّه ستّة و عشرون یوما و لحظتان)

إن کانت معتدة بالأقراء و ذلک بأن یطلق و قد بقی من الطهر لحظة ثم تحیض أقل الحیض ثلاثة أیام ثم تطهر أقل الطهر عشرة ثم تحیض و تطهر کذلک ثم تطعن فی الحیض لحظة .هذا إذا کانت حرة و لو کانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر یوما و لحظتان.

(و) فی هذه اللحظة (الأخیرة دلالة علی الخروج) من العدة أو من الطهر الثالث لاستبانته بها (لا جزء) من العدة لأنها ثلاثة قروء و قد انقضت قبله فلا تصح الرجعة فیها و یصح العقد.

و أمّا قبول قولها فی زمان لم یعلم کذبها فیدل علیه صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «قال: العدّة و الحیض للنّساء إذا ادّعت صدّقت»(1).

قلت: لکن ورد فی خبر زرارة ان المرأة التی تحیض فی الشهر ثلاث مرات تکون عدتها ثلاثة اشهر ففیه: «إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر فإذا کانت لا

ص:570


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 101ح1

یستقیم لها حیض تحیض فی الشّهر مرارا فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر و إذا کانت تحیض حیضا مستقیما فهو فی کلّ شهر حیضة بین کلّ حیضتین شهر و ذلک القرء»(1) و فیه: انه لم نقف علی من افتی به فلا عبرة به.

(و ظاهر الروایات أنه لا یقبل منها غیر المعتاد إلّا بشهادة أربع من النساء المطّلعات علی باطن أمرها و هو قریب)

عملا بالأصل و استصحابا لحکم العدة و لموثق السّکونیّ عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّا (علیه السلام) «قال: فی امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حیض فی شهر، فقال: کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حیضها کان فی ما مضی علی ما ادّعت فإن شهدن صدّقت و إلّا فهی کاذبة»(2) و فیه قال الشیخ: «الوجهُ فی هذا الخبر أن نحملهُ علی من کانت متَّهمةً فی قولها»(3) و هو القدر المتیقن من الموثق و هو الاقوی فلا وجه لطرحه.

و اما قول المصنف «لا یقبل منها.. إلّا بشهادة أربع من النساء» ففیه: انه غیر دالّ علی اشتراط الأربع بل لا یبعد أن یکون المراد من قوله «نسوة من بطانتها» الجنس فیکفی فیها الواحدة و لو أرید به الجمع فأقلّه ثلاثة. و الحاصل انه یقبل قولها الّا اذا کانت متهمة .

ص:571


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص 100 باب عدة المسترابة
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 356ح2
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 357

حصیلة البحث:

و رجعة الأخرس بالإشارة و أخذ القناع و یقبل قولها فی انقضاء العدّة فی الزّمان المحتمل و أقلّه ستّةٌ و عشرون یوماً و لحظتان، و الأخیرة دلالةٌ علی الخروج لا جزءٌ، و یقبل منها قولها فی غیر المعتاد الّا اذا کانت متهمة .

الفصل الثالث فی العدد

اشارة

و العدد بالکسر فالفتح جمع عدّة, و العدة هی بمعنی وجوب التربص علی المرأة فترة معینة بترک الزواج فیها سواء جاز لزوجها الرجوع الیها أم لا.

و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج إلّا فی الوفاة

(و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج)

کما یدل علیه قوله تعالی: {... ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها}(1) و الروایات الشریفة، کصحیحة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «اذا طلق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها تطلیقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها ان شاءت»(2) و غیرها.

ص:572


1- الاحزاب ایة 49
2- وسائل الشیعة 15: 404 الباب 1 من أبواب العدد الحدیث 3

(إلّا فی الوفاة، فیجب أربعة أشهر و عشرة أیام ان کانت حرّة)

اما ان عدة المتوفی زوجها اربعة اشهر و عشرة ایام فیدل علی ذلک قوله تعالی: {وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً}(1).

و اما ما قد یقال من ان قوله تعالی {وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِیَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَی الْحَوْل غَیْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف}(2) تضمّنان عدتها حول ففیه: انه ربما لم یکن هذا أجلا لعدة الوفاة علی کل حال بل ان شاءت ان تبقی فی بیت زوجها فلها الإنفاق و الإسکان بحسب الوصیة حولا و علی فرض صحة هذا المعنی فهو تشریع قبل نزول آیة العدة و منسوخ بها اتفاقا.

و الروایات فی المسألة کثیرة، کصحیحة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «ان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قال للنساء: اف لکن قد کنتنّ قبل ان ابعث فیکن و ان المرأة منکن اذا توفی عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا امتشط و لا اکتحل و لا اختضب حولا کاملا و انما امرتکن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن»(3) و غیرها.

ص:573


1- البقرة: 234
2- البقرة: 240
3- وسائل الشیعة 15: 451 الباب 30 من أبواب العدد الحدیث 1

و اما ثبوت العدة للزوجة من دون فرق بین حالات الزوج من کونه کبیرا أو صغیرا , و من دون فرق بین حالات الزوجة من کونها صغیرة أو کبیرة، یائسا او لا، مدخولا بها او لا، دائمة أو متمتعا بها فلإطلاق ما تقدم من الآیة الکریمة و الروایات الشریفة.

و اما خبر محمد بن عمر الساباطی: «سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان یدخل بها قال: لا عدة علیها. و سألته عن المتوفی عنها زوجها من قبل ان یدخل بها قال: لا عدة علیها، هما سواء»(1)الدال علی اشتراط الدخول فی ثبوت عدة الوفاة، فمضافا الی ضعف سندهما بالساباطی نفسه ساقطة عن الحجیة لهجران الاصحاب لمضمونها.

هذا فی غیر الحامل و اما الحامل فعدتها أبعد الأجلین کما سیاتی.

قال فی ردّ العامّة «بأنّ المتعة لو کانت حرّة لکانت عدّتها أربعة أشهر و عشرا، فأمّا ما ذکروه من الاعتداد فهم یخصّون الأمة فی عدّة المتوفّی عنها زوجها لأنّ الأمة عندهم زوجة و عدّتها شهران و خمسة أیّام و إذا جاز تخصیص ذلک بالدّلیل خصّصتها المتمتع بها بمثله.

(و نصفها ان کانت أمة)

ص:574


1- وسائل الشیعة 15: 462 الباب 35 من أبواب العدد الحدیث 4

عند المصنف کما استفاضت بذلک النصوص مثل صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام): طلاق العبد للأمة تطلیقتان- إلی- فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران و خمسة أیّام»(1) و غیره.

و إلی هذا التفصیل ذهب العمانیّ و الإسکافی و المفید و الدّیلمیّ و ابن حمزة  المرتضی.

لکن یعارض ذلک صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام):«أنّ الأمة و الحرّة کلتیهما إذا مات عنهما زوجاهما فی العدّة سواء إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»(2).

و صحیح وهب بن عبد ربّه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما، ثمّ إنّ الرّجل مات فرجعت إلی سیّدها أله أن یطأها؟ قال: تعتدّ من الزّوج أربعة أشهر و عشرا، ثمّ یطأها بالملک بغیر نکاح»(3) و غیرهما.

و فصل التّهذیبان بین أمة أمّ ولد فکالحرّة و أمة غیر أمّ ولد فعدّتها نصف الحرّة و استند فیه إلی صحیح وهب المتقدم وغیره، و مورد کلام الشیخ أمّ ولد مولاها و

ص:575


1- التّهذیب فی 136 من أخبار عدد نسائه
2- التّهذیب فی 128 من أخبار عدد نسائه
3- التّهذیب فی 130 من أخبار عدد نسائه

مثله ابن حمزة، و قال القاضی بکونها مثل الحرّة إذا کانت أمّ ولد من مولاها أو من زوجها و لا معنی لنسبة أمّ ولد إلی غیر المولی کما لا یخفی.

قلت: لا وجه لهذین التفصیلین و مجرد مورد الصحیح ام الولد لا یوجب اختصاصه بها و علیه فتقع المعارضة بین الطائفة الثانیة وبین الطائفة الاولی و الترجیح للطائفة الثانیة و هی ان عدتها کالحرة و ذلک لشهرتها بین الاصحاب و مخالفتها للعامة(1), نعم علی فرض التساقط فمقتضی البراءة الاخذ بالاقل.

(و فی باقی الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقیمة الحیض)

و هی من تحیض فی کلّ شهر مرّة فی مقابل ذات الشهور کما جعلها المصنف قبال ذات الشهور .

و ما قیل: من ان المراد من مستقیمة الحیض ما إذا کانت عادتها مضبوطة وقتا. ففیه: انه خلاف  الظاهر , و یؤید ذلک خبر عبد الرّحمن ففیه «قلت: فإن عجّل الدّم علیها قبل ایام قرئها فقال إذا کان الدَّم قبل عشرة أیَّام فهو أملک بها و هو من الحیضة الَّتی طهرت منها و إن کان الدَّم بعد العشرة الأیَّام فهو من الحیضة الثَّالثة و هی أملکُ بنفسها»(2).

ص:576


1-  الوسائل ج22 ص 262
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 88ح10

(مع الدخول بها بثلاثة أطهار)

و ذلک لصریح الآیة الکریمة: {وَالمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ ...}(1) الدالة علی کون العدة ثلاثة قروء.

و اما ان القرء فهل هو بمعنی الطهر او الحیض؟ فاستفاضت النصوص علی انه بمعنی الطهر عدا روایات لم ینقلها غیر الشیخ و انما نقلها الشیخ للرد علیها.

ففی صحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام): «الاقراء هی الاطهار»(2) و فی صحیحته الاخری: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): سمعت ربیعة الرأی یقول: من رأیی ان الاقراء التی سمی اللّه عز و جل فی القرآن انما هو الطهر فیما بین الحیضتین فقال: کذب، لم یقل برأیه و لکنه انما بلغه عن علی (علیه السلام) . فقلت: کان علی (علیه السلام) یقول ذلک؟ فقال: نعم، انما القرء الطهر الذی یقرؤ فیه الدم فیجمعه فاذا جاء المحیض دفعه»(3).

و صحیحه الثالث عن الباقر (علیه السلام) - إلی أن قال - فقال: إذا دخلت فی الحیضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قلت له: أصلحک اللّٰه إنّ أهل العراق

ص:577


1- البقرة: 228
2- وسائل الشیعة 15: 424 الباب 4 من أبواب العدد الحدیث 3
3- وسائل الشیعة 15: 224 الباب 14 من أبواب العدد الحدیث 4

یروون عن علیّ (علیه السلام) أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحیضة الثالثة فقال: کذبوا»(1)و غیرها.

و اما الروایات الدالة علی ان القرء بمعنی الحیض فهی صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «عدة التی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثة اقراء، و هی ثلاث حیض»(2) و مثلها صحیحة ابی بصیر(3) و حملهما الشیخ علی التقیة وعلی بعض المحامل و هی وان کانت تبرعیة الّا ان حمله ایة شذوذها و عدم موثوقیتها, قلت: و تضمّنتا کون العدّة ثلاثة أقراء أی الحیض، و التعبیر صحیح لکن الأصل غیر صحیح فالعدّة لیست بالأقراء بل بالقروء کما هو نص الکتاب وعلیه فتکون مخالفة للکتاب.

فلم تبق منها الّا ثلاث روایات و هی: صحیحة رفاعة، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المطلّقة حین تحیض، لصاحبها علیها رجعة؟ قال: نعم حتّی تطهر»(4). و صحیحة محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی الرّجل یطلّق امرأته تطلیقة علی طهر من غیر جماع: یدعها حتّی تدخل فی قرئها الثالث و یحضر غسلها، ثمّ یراجعها و

ص:578


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 86ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 126ح33
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 126ح34
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 126ح35

یشهد علی رجعتها، قال: هو أملک بها ما لم تحلّ لها الصلاة»(1). وخبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام) قال: هی ترث و تورث ما کان له الرّجعة بین التطلیقتین الأوّلتین حتّی تغتسل»(2) وقد ردها الشیخ وحمل الاخیرین منها علی التقیة و قلنا انه آیة عدم موثوقیتها.

کما و ان الطائفة الاولی مضافا الی عمل الاصحاب بها موافقة للکتاب الکریم اما ببیان ان القرء عبارة عن الجمع، و جمع الدم و حبسه یتحقق فی حالة الطهر- کما تشیر إلی ذلک صحیحة زرارة المتقدمة - فیکون القرء متحققا حالة الطهر أو ببیان ان ظاهر الآیة الکریمة ان مدة التربص التی هی ثلاثة قروء تبتدئ من حین الطلاق، و ذلک لا یتم الّا بتفسیر القرء بالطهر.

و أمّا خبرعبد اللّٰه بن میمون، عن الصّادق (علیه السلام)، عن أبیه علیهما السّلام: قال علیّ (علیه السلام): إذا طلّق الرّجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة»(3).

و مرسل إسحاق بن عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «جاءت امرأة إلی عمر تسأله عن طلاقها، قال: اذهبی إلی هذا فاسألیه - یعنی علیّا (علیه السلام) - فقالت لعلیّ (علیه السلام): إنّ زوجی قد طلّقنی، قال: غسلت فرجک فرجعت إلی عمر، فقالت: أرسلتنی إلی

ص:579


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 127ح36
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 127ح37
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 125ح31

رجل یلعب، قال: فردّها إلیه مرّتین، فی کلّ ذلک ترجع فتقول: یلعب، فقال لها: انطلقی إلیه فإنّه أعلمنا قال:فقال لها علیّ (علیه السلام): غسلت فرجک؟ قالت: لا، قال: فزوجک أحقّ ببضعک ما لم تغسلی فرجک»(1).

فمضافا لضعفهما سندا یردّهما الأخبار المتقدّمة من أنّ مذهبه (علیه السلام) ثلاثة أطهار و أنّ ربیعة الرّأی کذب فی کون ذلک رأیه، و آثار الوضع علی الأخیر ظاهر مع أنّ الخبرین من أخبار علیّ بن فضّال الذی یروی الشواذّ غالبا.

هذا، و التّهذیب نقل عن شیخه أی المفید الجمع بین أخبار الأطهار و أخبار الحیض بحمل الأولی علی ما لو طلّقها فی أوّل طهرها، و الأخیرة علی ما لو طلّقها فی آخر طهرها، لکن لا شاهد له.

و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد

(و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد و هی فی سنّ الحیض تعتد بثلاثة أشهر)

و هی المسترابة ویدل علی عدتها قوله تعالی: {واللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ ...}(2) و الارتیاب فی التی لا تحیض لا

ص:580


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 125ح32
2- الطلاق: 4

یتصور الّا فی المسترابة کما وان قوله تعالی{والمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوء}(1) المراد به حائض مستقیمة الحیض تحیض فی کلّ شهر مرّة، بخلاف الاولی فالمراد به من یرتاب بها فلعلها حامل فاذا مضت ثلاثة اشهر اما ان یتبین حملها والّا فقد بانت و ظاهر الایة یرتبط بالتی یشک بحملها او یأسها و تشمل مطلق المسترابة بالاولویة ومعونة الاخبار.

و الاخبار فی المسألة کثیرة، مثل صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «أمران أیّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة تستریب الحیض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بیض لیس فیها دم بانت به و إن مرّت بها ثلاث حیض لیس بین الحیضتین ثلاثة أشهر بانت بالحیض»(2) و لا یخفی انه لیس المراد من قوله: بانت بالحیض انها تعتد بثلاث حیضات فانه مخالف لصحاح زرارة المتقدمة بل المراد هو انها بدخولها بالحیض الثالث تنتهی عدتها وبقرینة صدرها وهی المسترابة التی لا یکون الحیض ملاکا فی عدتها.

و اما حد المسترابة فقال ابن أبی عمیر بعد روایته للصحیح المتقدم, قال جمیل: و تفسیر ذلک إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا یوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا یوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحیض علی هذا الوجه، ولا تعتدّ بالشهور، و إن مرّت

ص:581


1- البقرة ایة 228
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 98ح1

بها ثلاثة أشهر بیض لم تحض فیها فقد بانت ,وعلیه فالمراد بالمسترابة من لا تحیض ثلاثة اشهر .

و تعارضها صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «عدة المرأة التی لا تحیض و المستحاضة التی لا تطهر ثلاثة اشهر و عدّة الّتی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثة قروء، و سألته عن قوله تعالی {إِنِ ارْتَبْتُم} ما الرّیبة؟ فقال: ما زاد علی شهر فهو ریبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترک الحیض، و ما کان فی الشّهر لم یزد فی الحیض علی ثلاث حیض فعدّتها ثلاث حیض»(1) الدالة علی ان المسترابة هی من زاد حیضها علی شهر وهو ریبة , وعلیه فیقع التعارض بینهما ولا شک فی تقدم الاولی لانها موافقة للکتاب فهی القدر المتیقن من قوله تعالی {إِنِ ارْتَبْتُم}وعلی فرض التساقط فالمرجع هو الایة ایضا ولابد من احراز الموضوع وهو الارتیاب وهو لا یحرز الّا ما لو لم تحض ثلاثة اشهر والّا کان تمسکا بالعام فی الشبهات المصداقیة وعلیه فتخرج عن کونها مسترابة موضوعا و تکون عدتها بالقروء لعموم ایة القروء لها.

و لا یخفی ان ذیلها وهو «فعدّتها ثلاث حیض» مشکل کما تقدم و لعل المراد به تحقق الاطهار الثلاث بثلاث حیض یعنی بالدخول فی الحیض الثالث بقرینة صدرها وهی المسترابة التی لا یکون الحیض ملاکا فی عدتها وبقرینة باقی النصوص والایة والّا کانت مخالفة للکتاب.

ص:582


1- وسائل الشیعة 15: 412 الباب 4 من أبواب العدد الحدیث 7

عدة الأمة

(و الأمة تعتدّ بطهرین أو خمسة و أربعین یوما)

عند المصنف کما أفتی به المفید والعمانی، فقال الاول فی الأمة «و فی الطّلاق: إن کانت تحیض فطهران و حیضة مستقیمة، فإذا رأت الدّم فی الحیضة الثانیة حلّت للأزواج» و یشهد له صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة کم طلاقها و کم عدّتها؟ فقال: السّنّة فی النساء فی الطّلاق، فإن کانت حرّة فطلاقها ثلاث و عدّتها ثلاثة أقراء، و إن کان حرّ تحته أمة فطلاقها تطلیقتان و عدّتها قرءان»(1)حیث جعل عدّة الحرّة ثلاثة أقراء و عدّة الأمة قرءین، و الأقراء فی الحرّة الأطهار، و عبّر بأنّ عدّة الأمة قرءان و هما طهران.

و فیه: انّ الأقراء هی الحیضات ففی الخبر الذی رواه الخاصّة و العامّة أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال لحائض مضطربة: «دعی الصّلاة أیّام أقرائک» کما وان القروء کما هو لفظ القرآن الاطهار , وعلیه فیکون الصحیح من جملة الاخبار المعارضة لکون عدة الحرة بالاطهار وقد تقدم الجواب علیها , وعلی الاقل یکون مجملا.

خلافا للدّیلمیّ والإسکافیّ فافتیا بالحیضتین و هو الاقوی و تشهد لهما الروایات المستفیضة منها صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام): «طلاق العبد للأمة

ص:583


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  167    

تطلیقتان و أجلها حیضتان إن کانت ممن تحیض و إن کانت لا تحیض فأجلها شهر و نصف»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) قال: «عدّة الأمة حیضتان و قال: إذا لم تکن تحیض فنصف عدّة الحرّة »(2) و غیرهما.

و لا یعارضها صحیح زرارة المتقدم لاجماله وأخبار الحیضتین مفصّلة و القاعدة تقتضی حمل  المجمل علی المبین.

و اما خبر لیث بن البختریّ المرادی: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): کم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال: حیضة»(3) فضعیف سندا و قد اعرض الاصحاب عنه.

و مثله فی اعراض الاصحاب عنه صحیح سلیمان بن خالد عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حیضتان أو شهران حتّی تحیض- الخبر»(4).

حکم من تأخر حیضها

 (و لو رأت الحرة الدم فی الأشهر مرة أو مرتین انتظرت تمام الأقراء فإن تمّت)

ص:584


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  169     
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح4
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 135ح67
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 8ص 153     

لعموم ما دل علی ان ذات الاقراء تعتد بالاقراء کما هو مقتضی صحیح زرارة الاتی و قد تضمّن أنّه إن مرّت ثلاثة أشهر إلّا یوما فحاضت انتظرت تمام الأقراء(1) نعم انها تأخذ باقراء بعض نسائها لو تاخر علیها الحیض کما سیعلم.

و تحقیق المسألة انه علم مما تقدم ان المراد بالمسترابة هی من یرتاب بها فلعلها حامل فاذا مضت ثلاثة اشهر اما ان یتبین حملها و الّا فقد بانت فالقدر المتیقن من المسترابة هی من لا تحیض ثلاثة اشهر علی  الاقل و علیه فغیر المسترابة مشمولة لعموم قوله تعالی {والمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوء}(2) و بذلک یظهر حکم من تحیض لکن تاخر حیضها الّا ان الذی دلت علیه مجموعة من النصوص هو انها تأخذ باقراء بعض نسائها کما فی معتبر محمد بن مسلم(3) انه «سأل عن عدّة المستحاضة فقال: تنتظر قدر أقرائها أو تنقص یوما فإن لم تحض فلتنظر إلی بعض نسائها فلتعتدّ بأقرائها»(4) و به عمل الفقیه(5) و هو لا یتنافی مع ما دل علی ان عدتها ثلاثة قروء بل هی حاکمة علیها و مفسرة لها.

ص:585


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 118ح8
2- البقرة ایة 228
3- و سند الصدوق الیه ضعیف ب علیّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی عن أبیه وهما مهملان , الا ان الشیخ والصدوق نقلا الخبر بلفظ وسأل محمد بن مسلم فنقله عنه بشکل قطعی مضافا الی ان الصدوق ینقل عن الکتب التی هی ثابتة ومقطوعة وعلیه فلا اشکال فی سنده.
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8  ص121 ح17
5- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 514

و یؤیده خبر أبی الصبّاح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الّتی تحیض کلّ ثلاثة أشهر مرّة کیف تعتدّ؟ فقال: تنتظر مثل قرئها الذی کانت تحیض فیه فی الاستقامة فلتعتدّ ثلاثة قروء ثمّ لتتزوّج إن شاءت»(1) الّا ان الشیخ رواه بلفظ «عن الّتی لا تحیض کلّ ثلاثة سنین إلّا مرّة واحدة کیف تعتدّ؟ قال: تنتظر مثل قروئها الّتی کانت تحیض فی استقامتها و لتعتدّ بثلاثة قروء ثمّ لتتزوّج إن شاءت»(2) و رواه الفقیه مثل التهذیب(3) و الأصل فیها واحد قطعا و لم یقل أحد بالعمل به فی ما إذا کانت تحیض فی کلّ ثلاث سنین بل لا ریب أنّ فی مثله تعتدّ بثلاثة أشهر لانها من مصادیق قوله تعالی{واللّٰائِی لَمْ یَحِضْن..} و عدتهن ثلاثة اشهر و علیه فنسخة ثلاث سنین مخالفة للکتاب العزیز وبذلک یظهر الجواب عن صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) فی الّتی لا تحیض إلّا فی ثلاث سنین أو أکثر من ذلک، قال: فقال: مثل قروئها الّتی کانت تحیض فی استقامتها و لتعتدّ ثلاثة قروء و تتزوّج إن شاءت»(4).

و صحیح الحلبی: سئل الصّادق (علیه السلام) «عن الّتی لا تحیض کلّ ثلاثة سنین إلّا مرّة واحدة کیف تعتدّ؟ قال: تنتظر مثل قروئها الّتی کانت تحیض فی استقامتها و لتعتدّ

ص:586


1- الکافی (ط - الإسلامیة)ج 6ص 99 باب عدة المسترابة
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8  ص122ح19
3- الفقیه (فی 8 من أخبار التاسع من أبواب طلاقه)
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8  ص121 ج18

بثلاثة قروء، ثمّ لتتزوّج إن شاءت»(1) وغیرهما ومن المظنون قویا انها وقع فیها تصحیف کما حصل فی خبر الکنانی وان الصحیح «ثلاثة اشهر» بدلا عن ثلاثة سنین.

نعم تتعارض مع طائفة من الاخبار مثل صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه قال فی الّتی تحیض فی کلّ ثلاثة أشهر مرّة أو فی ستّة أو فی سبعة أشهر، و المستحاضة الّتی لم تبلغ الحیض، و الّتی تحیض مرّة و ترتفع مرّة، و الّتی لا تطمع فی الولد، و الّتی قد ارتفع حیضها و زعمت أنّها لم تیأس، و الّتی تری الصفرة من حیض لیس بمستقیم فذکر أن عدّة هؤلاء کلّهنّ ثلاثة أشهر»(2) الدال علی ان عدتها ثلاثة اشهر.

و فیه: انه لا یخلو من تشویش و ابهام فرواه الفقیه و فیه بدل «أو فی ستّة أو فی سبعة أشهر» «أو فی کلّ سنّة مرّة»، و فیه «و المستحاضة، و الّتی لم تبلغ، و الّتی تحیض مرّة و یرتفع حیضها مرّة»(3)، و رواه التّهذیب لکن فیه «أشهر» بعد «ستّة» فی نسخة و فیه «و المستحاضة، و الّتی لم تبلغ المحیض، و الّتی تحیض مرّة و یرتفع مرّة»(4) وفیه ایضا امور مبهمة فهل الّتی لم تبلغ حکمها ان تعتد ثلاثة اشهر؟ وما

ص:587


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8  ص122ح20
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 99ح5
3- الفقیه فی 6 من طلاق الّتی لم تبلغ المحیض، 9 من طلاقه.
4- ا لتّهذیب فی 11 من عدده.

المراد بالّتی لا تطمع فی الولد حتی تعتد ثلاثة اشهر؟ مضافا الی انه جعل الملاک الحیض فی الثلاثة اشهر و هو معارض بما تقدم الذی قلنا بموافقته للکتاب و علیه فلا وثوق به .

و مثله فی الدلالة صحیح أبی بصیر «الّتی یطلّقها زوجها و هی تحیض کلّ ثلاثة أشهر حیضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها یحسب لها لکلّ شهر حیضة»(1).

و صحیح أبی مریم، عن الصّادق (علیه السلام): «عن الرّجل کیف یطلّق امرأته و هی تحیض فی کلّ ثلاثة أشهر حیضة واحدة؟ قال: یطلّقها تطلیقة واحدة فی غرّة الشّهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من یوم طلّقها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب»(2).

اقول: و هی مخالفة للکتاب کما تقدم من ان عدة المطلقة اما بالقروء ان لم تکن مسترابة او بالاشهر اذا کانت مسترابة هذا و حملها التّهذیب علی امرأة کانت لها عادة تحیض فی کلّ شهر حیضة. قلت: وهو حمل تبرعی لکنه یکشف عن کون هذه الروایات لم تکن معروفة ومعتبرة والّا لما ردها الشیخ.

ص:588


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6ص  99 باب عدة المسترابة
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)ج 8  ص120 باب6 عدد النساء

(و الّا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فان وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاک، و الّا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر الّا أن یتمّ الأقراء قبلها)

استدلّ الشیخ فی التّهذیب لما فی المتن بموثق عمّار السّاباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سئل عن رجل عنده امرأة شابّة و هی تحیض فی کلّ شهرین أو ثلاثة أشهر حیضة واحدة کیف یطلّقها زوجها؟ فقال: أمرها شدید، تطلّق طلاق السّنّة تطلیقة واحدة علی طهر من غیر جماع بشهود، ثمّ تترک حتّی تحیض ثلاث حیض متی حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدّتها، قیل له: و إن مضت سنة و لم تحض فیها ثلاث حیض؟ قال: إذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حیض یتربّص بها بعد السّنة ثلاثة أشهر، ثمّ قد انقضت عدّتها، قیل: فإن مات أو ماتت؟ فقال:أیّهما مات ورث صاحبه ما بینه و بین خمسة عشر شهرا»(1) وقد تضمّن انتظار السّنّة، ثمّ انتظار ثلاثة أشهر، و بالجمیع أی «خمسة عشر شهرا» تنقضی عدّتها.

و فیه: مضافا الی اعراض الاصحاب عنها  ان اخباره شاذة لا یوثق بها .

و استدل ایضا بخبر سورة بن کلیب: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته تطلیقة علی طهر من غیر جماع بشهود طلاق السّنّة و هی ممّن تحیض فمضی ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حیضة واحدة، ثمّ ارتفعت حیضتها حتّی مضت ثلاثة أشهر أخری و لم تدر ما رفع حیضتها؟ قال: إن کانت شابّة مستقیمة الطّمث فلم

ص:589


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 98ح1

تطمث فی ثلاثة أشهر إلّا حیضة، ثمّ ارتفع طمثها فلا تدری ما رفعها فإنّها تتربّص تسعة أشهر من یوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلک ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت»(1)وقد تضمّن الاعتداد بثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر و هی العدّة و تضمّن أنّها لو حاضت فی ثلاثة أشهر مرّة ثمّ ارتفع حیضها لم تکتف بثلاثة أشهر بیض، بل لا بدّ من مضیّ تسعة أشهر، ثمّ الاعتداد بثلاثة.

و فیه: انه لم یعمل به أحد حتّی الشیخ الذی جعله مستنده .

هذا و قد تضمن خبر عمّار أنّ ثلاثة قروء الّتی هی العدّة لو طالت إلی خمسة عشر شهرا تکون الخمسة عشر من تلک الحیثیّة عدّة، و تضمن خبر سورة تضمّن أنّ التسعة الأولی لا أثر لها لو لم تحض فیها ثلاثة، و إنّما تکون العدّة بثلاثة أشهر بیض بعدها، وکلاهما شاذان.

و بالجملة الخبران تضمّنا الجمع بین مدّة أکثر الحمل و هو التسعة فی الصحیح و أقلّه و هو ستّة مع أنّ العدّة إنّما هو لتبیّن هل هی حامل أم لا، و الحمل یتبیّن فی ثلاثة أشهر.

حصیلة البحث:

ص:590


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 323ح2

لا عدّة علی من لم یدخل بها الزّوج إلّا فی الوفاة فتجب أربعة أشهرٍ و عشرة أیّامٍ سواءً کانت حرّةً ام أمةً و سواءٌ دخل بها أم لا، و فی باقی الأسباب تعتدّ ذات الأقراء المستقیمة الحیض « و هی من تحیض فی کلّ شهر مرّة فی مقابل ذات الشهور » مع الدّخول بثلاثة أطهارٍ، و ذات الشّهور و هی الّتی لا یحصل بها الحیض المعتاد و هی فی سنّ الحیض بثلاثة أشهرٍ و هی المسترابة، و الأمة بحیضتین أو خمسةٍ و أربعین یوماً، و لو رأت الدّم فی الأشهر مرّةً أو مرّتین انتظرت تمام الأقراء، فذات الاقراء تعتد بالاقراء , نعم انها تأخذ باقراء بعض نسائها لو تاخر علیها الحیض .

عدة الغائب عنها زوجها

قال الشیخ فی نهایته: «و إذا طلّقها و هو غائب فلتعتدّ من یوم طلّقها و یکون عدّتها بالشهور ثلاثة أشهر فإن کان قد انقضی ثلاثة أشهر من یوم طلّقها جاز لها أن تتزوّج فی الحال و إن لم یکن قد انقضی ذلک کان علیها أن تستوفی المدّة و قد بانت منه، هذا إذا قامت البیّنة لها علی أنّه طلّقها فی یوم معلوم فإن لم یقم لها بیّنة بأکثر من أنّه طلّقها کان علیها أن تعتدّ من یوم بلغها»(1).

ص:591


1- النهایة اخر باب العدة ص 538

و تبعه القاضی فی المهذّب و ابن حمزة فی الوسیلة. قال الأوّل: «و إذا أراد طلاقها طلّقها تطلیقة واحدة فإن فعل ذلک کان أملک برجعته ما لم تخرج من عدّتها و هی ثلاثة أشهر إن کانت ممّن تحیض»(1).

و قال الثانی: «و الغائب عنها زوجها و إن کانت من ذوات الأقراء کان علیها مثل عدّة الشهور من یوم طلّقها ما لم تشتبه- إلخ»(2) و هو المفهوم من الکافی و الفقیه.

و قال المفید فی مقنعته ما معناه «إذا بلغها طلاق زوجها الغائب و قد حاضت ثلاث حیض من یوم طلّقها فقد خرجت من عدّتها»(3) و هو ظاهر الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهرة و به قال الحلیّ.

و الاقوی قول الشیخ لاستفاضة اخباره کما فی صحیح بکیر قال: «أشهد علی أبی جعفر (علیه السلام) أنّی سمعته یقول: الغائب تطلّق بالأهلّة و الشهود»(4).

و صحیح أبی حمزة الثّمالیّ قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لرجل: اکتب یا فلان إلی امرأتی بطلاقها- أو أکتب إلی عبدی بعتقه- یکون ذلک طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا یکون ذلک بطلاق و لا عتق حتّی ینطق به لسانه أو یخطّه بیده و

ص:592


1- المهذب فی باب طلاق الغائب، ج2، ص 287
2- الوسیلة ص 327
3- النجعة ج9 ص 295
4- الکافی (فی أوّل باب طلاق الغائب، 20 من طلاقه)

هو یرید الطّلاق أو العتق و یکون ذلک منه بالأهلّة و الشّهود، و یکون غائبا عن أهله»(1) و به عمل الفقیه(2).

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هی فی منزل أهلها و قد أراد أن یطلّقها و لیس یصل إلیها فیعلم طمثها إذا طمثت و لا یعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله یطلّقها بالأهلّة و الشهود قلت: أ رأیت إن کان یصل إلیها الأحیان و الأحیان لا یصل إلیها فیعلم حالها کیف یطلّقها؟ فقال: إذا مضی له شهر لا یصل إلیها فیه یطلّقها إذا نظر إلی غرّة الشّهر الآخر بشهود و یکتب الشّهر الذی یطلّقها فیه و یشهد علی طلاقها رجلین، فإذا مضی ثلاثة أشهر فقد بانت منه- الخبر»(3) وبه عمل الفقیه ایضا.

و لا یعارضها ذلک الّا صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل و هو غائب فلیشهد علی ذلک فإذا مضی ثلاثة أقراء من ذلک الیوم فقد انقضت عدّتها»(4) الدال علی کون عدّتها الأقراء وهو بعینه رواه الشیخ صحیحا عن محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل امرأته و هو غائب عنها فلیشهد عند

ص:593


1- الکافی (فی أوّل باب الرّجل یکتب بطلاق امرأته، 7 من طلاقه)
2- الفقیه فی أوّل طلاق الغائب
3- الکافی (فی باب فی الّتی تخفی حیضها، 24 من طلاقه)
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 111ح5

ذلک فإذا مضی ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها- الخبر»(1) بلفظ ثلاثة أشهر بدل اقراء و علیه فلا وثوق به ولا تصل النوبة الی التعارض. 

حصیلة البحث:

و اما عدة الغائب عنها زوجها فتکون بالشهور ثلاثة أشهر فإن کان قد انقضی ثلاثة أشهر من یوم طلّقها جاز لها أن تتزوّج فی الحال و إن لم یکن قد انقضی ذلک کان علیها أن تستوفی المدّة و قد بانت منه، هذا إذا قامت البیّنة لها علی أنّه طلّقها فی یوم معلوم فإن لم یقم لها بیّنة بأکثر من أنّه طلّقها کان علیها أن تعتدّ من یوم بلغها .

و عدة الحامل وضع الحمل

(و عدة الحامل وضع الحمل) لقوله تعالی{وأُولٰاتُ الأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(2).

و اختلف فی مقامین: أحدهما أنّ العدّة خصوص الوضع أو أقرب الأجلین من الوضع و مضیّ ثلاثة أشهر، و المشهور الأوّل ذهب إلیه القمّی و العمانیّ و

ص:594


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 61ح118
2- الطلاق ایة 4

الشیخان و المرتضی و الحلبیّان و القاضی و الحلیّ، و ذهب إلی الثانی الصدوق فی المقنع و ابن حمزة.

و یشهد للمشهور النصوص المستفیضة مثل موثق إسماعیل الجعفیّ، عن الباقر (علیه السلام): «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت منه»(1).

و منها صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «طلاق الحبلی (الحامل) واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین»(2).

 و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): طلاق الحبلی واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین»(3) و غیرها.

و لا دلیل للقول الثانی عدا خبر أبی الصبّاح «و عدّتها أقرب الأجلین»(4).

و فیه: مضافا لضعفه سندا و اعراض المشهور عنه المراد به الوضع الذی أقربهما بشهادة صحیحی أبی بصیر والحلبیّ المتقدمین ففیهما «و أجلها أن تضع حملها و

ص:595


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 81ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح8
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 81ح2

هو أقرب الأجلین» یعنی هو أقرب فی أقلّه فیمکن أن یکون وضع الحمل بعد لحظة، و أمّا الأشهر الثلاثة فلیس لها أقل و أکثر.

هذا و قال المرتضی فی انتصاره: «لیس القول بالأقرب إجماعنا بل أکثر أصحابنا یفتی بخلافه و إنّما عوّل من خالف علی خبر یرویه زرارة عن الباقر (علیه السلام)، و قال: قلنا فی المسائل الموصلیّة الفقهیّة لیس بحجّة و علی تسلیمه تأوّلناه» .

قلت: و ما ذکر من خبر زرارة لا وجود له فی المجامیع الروائیة و علیه فهو مرسل کما و انه معرض عنه کما عرفت مما مر.

و ثانیهما: أنّه یشترط فی انقضاء العدّة بالوضع- الذی هو إجماعیّ- وضعه أجمع أم یکفی وضع أحد التوأمین و إن لم یجز لها التزوّج إلّا بعد وضع الأخیر؟

ذهب إلی الوضع أجمع الشّیخ فی خلافه و الحلّی و هو ظاهر من لم یتعرّض لکفایة وضع أحدهما کالصدوق و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهرة، و من لم ینقل عنه خلاف کالعمانی و علیّ بن بابویه، و هو الاقوی.

و ذهب إلی الکفایة الشّیخ فی نهایته و القاضی فی کتابیه و ابن حمزة، و به قال الإسکافیّ و هو ظاهر الکافی حیث روی خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته و هی حبلی و کان فی بطنها اثنان

ص:596

فوضعت واحدا و بقی واحد؟ قال: تبین بالأوّل و لا تحلّ للأزواج حتّی تضع ما فی بطنها»(1).

و فیه: انه ضعیف سندا وأنّه بوضع الواحد لا یصدق وضع حملهنّ کما هو لفظ الآیة.

(و ان کان علقة)

لصدق وضع حملهنّ بوضعه و لو کان سقطا او مضغة أو علقة کما دل علیه موثق عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن الحبلی إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطا تمّ أو لم یتمّ أو وضعته مضغة، قال: کلّ شی ء وضعته یستبین إمّا حمل تمّ أو لم یتمّ فقد أنقضت و إن کانت مضغة»(2).

و أمّا بالنسبة إلی الوفاة فالواجب الجمع بین آیة {وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰال} و آیة {یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً} امتثالا لهما, و استناد العمانیّ إلی الأولی فقط بلا وجه و لو أردنا الاقتصار علی إحدیهما کان علی الأخیرة أولی لأنّ موردها خصوص الوفاة بخلاف الأولی فإنّها أعمّ.

ص:597


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح10
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 82ح9

و بذلک استفاضت النصوص کما فی موثق سماعة قال: قال: «المتوفّی عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلین إذا کانت حبلی فتمّت لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فإنّ عدّتها إلی أن تضع، و إن کانت تضع حملها قبل أن یتمّ لها أربعة أشهر و عشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و ذلک أبعد الأجلین»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «قال فی المتوفّی عنها زوجها: تنقضی عدّتها آخر الأجلین»(2) وغیرهما.

و اما صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة توفّی عنها و هی حبلی فولدت قبل أن تنقضی أربعة أشهر و عشر فتزوّجت فقضی أن یخلّی عنها، ثمّ لا یخطبها حتّی ینقضی آخر الأجلین- الخبر»(3) فیحمل إجماله علی تفصیل صحیح محمّد بن مسلم: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «المرأة الحبلی المتوفّی عنها زوجها تضع و تزوّج قبل أن تخلو أربعة أشهر و عشر؟ قال: إن کان زوجها الذی تزوّجها دخل بها فرّق بینهما و اعتدّت ما بقی من عدّتها

ص:598


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 113ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح5

الأولی و عدّة أخری من الأخیر. و إن لم یکن دخل بها فرّق بینهما و اعتدّت ما بقی من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب»(1).

هذا (فی غیر الوفاة و فیها بأبعد الأجلین من وضعه و من الأشهر الأربعة و العشرة الأیام)

و قد یستدل له بانه مقتضی الجمع بین قوله تعالی:{وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً }(2) و قوله تعالی{وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(3) بتقریب ان الحامل مشمولة لکلتا الآیتین الکریمتین، و امتثال الامر فیهما لا یحصل الّا بالاعتداد بأبعد الاجلین.

و فیه: ان آیة الاحمال ناظرة إلی خصوص المطلقة فلاحظ.

نعم ثبت الحکم فی الاخبار کما فی صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الحامل المتوفی عنها زوجها تنقضی عدتها آخر الاجلین»(4) و غیرها.

ص:599


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح7
2- البقرة: 234
3- الطلاق ایة 4
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح2

هذا و لا خلاف من أحد فی کون عدّة الوفاة أبعد الأجلین سوی العمانیّ فقال: «و فی الحمل فی الوجهین جمیعا أعنی فی الوفاة و الطلاق فعدّتها أن تضع حملها فإذا وضعت حملها حلّ نکاحها» ولا شاهد له.

عدة الصغیرة و الیائس

و اما الصغیرة و الیائس فالمشهور بین الاصحاب عدم ثبوت العدة علیهما. و خالف فی ذلک المرتضی فأثبتها علیهما(1), و منشأ الخلاف فی ذلک أمران: الآیة الکریمة و الروایات.

اما الآیة الکریمة: {وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ ..} فقد استدل بها المرتضی  بتقریب انها تدل علی ثبوت العدة ثلاثة أشهر للآیسات و اللائی لم یحضن. و لا یوجد ما یحول دون الاخذ بذلک سوی الشرط{إِنِ ارْتَبْتُمْ} فانه لا یتلاءم مع افتراض عدم بلوغ سن الحیض او تجاوزه و لکنه یمکن تفسیره بالجهل، ای ان عدتهن ثلاثة أشهر ان کنتم جاهلین و غیر عالمین بمقدارها.

ص:600


1- الحدائق الناضرة 25: 431

و یؤیده ما ورد فی شأن النزول من ان البعض سأل النبی (صلی الله علیه و آله) عن السبب فی عدم ذکر عدد بعض النساء- کالکبار و الصغار و اولات الاحمال- فی القرآن الکریم فنزلت الآیة الکریمة.

هذا هو المقصود من الارتیاب. و لیس المقصود الارتیاب فی انها یائس أو لا، اذ فرض فی الآیة الکریمة الیأس من الحیض، و مع الارتیاب بالمعنی المذکور لا یأس.هذا توضیح ما أفاده قدّس سرّه(1).

و اما الروایات فهی علی طائفتین، فهناک مجموعة تبلغ أربعا أو أکثر دلت علی عدم ثبوت العدة للیائس و الصغیرة، کصحیحة حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن التی قد یئست من المحیض و التی لا یحیض مثلها، قال: لیس علیها عدة»(2) و غیرها.

و هناک مجموعة تقرب من مقدار الطائفة الاولی دلت علی ثبوت العدة علیهما و انها ثلاثة اشهر، کصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام):«عدة المرأة التی لا تحیض و المستحاضة التی لا تطهر و الجاریة التی قد یئست و لم تدرک الحیض ثلاثة أشهر ...»(3).

ص:601


1- الحدائق الناضرة 25: 433
2- وسائل الشیعة 15: 404 الباب 1 من أبواب العدد الحدیث 3
3- وسائل الشیعة 15: 408 الباب 2 من أبواب العدد الحدیث 8

و فیه: اما بالنسبة إلی الآیة الکریمة فالمناسب- لو کان المقصود هو ما ذکره المرتضی فی تفسیر معنی الارتیاب- التعبیر بالجهل دون الارتیاب.

و علیه یتعین ان یکون المقصود: ان ارتبتم فی تحقق الیأس لهن واقعا و عدمه فعدتهن ... و لازم ذلک انه مع عدم الارتیاب- بان کان یجزم بالیأس- فلا عدة علیهن لا بالاقراء و لا بالاشهر اذ لا یحتمل ثبوت العدة علیهن بشکل آخر.

و التعبیر عنهن ب اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ وجیه بعد افتراض انهن اشرفن علی سن الیأس و احتمل ذلک فی حقهن.

و اما قوله: {وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ} فلیس من البعید أن یکون المراد منه: و اللائی لم یحضن ممن دخلتم بهن فعدتهن ثلاثة اشهر لانه لا یجوز الدخول بغیر البالغة وعلیه فالایة لا تشمل عن غیر البالغة بالانصراف عنها لاجل حرمة الدخول بها.

و اما بالنسبة الی الروایات فاذا أمکن الجمع بحمل الثانیة علی الاستحباب بقرینة الاولی فلا اشکال.

و اذا لم یمکن ذلک لعدم عرفیة الجمع المذکور یلزم ترجیح الاولی لموافقة الثانیة للتقیة فنقل الجزیری ان الحنفیة قالوا بثبوت العدة علی الصغیرة. و هکذا المالکیة و الشافعیة قالت بثبوت العدة علیها لو کانت تطیق الوطء(1).

ص:602


1- الفقه علی المذاهب الأربعة 4: 482

و مع التنزل یلزم التعارض و التساقط. و من ثمّ لا یبقی دلیل علی لزوم العدة علی الیائس و الصغیرة و یکون المرجع هو اطلاقات جواز النکاح. و علی جمیع التقادیر تکون النتیجة واحدة.

وجوب الحداد علی الزوجة المتوفی عنها زوجها

(و یجب الحداد) وهو لغة: من الحدّ بمعنی المنع، فان الزوجة حیث تمنع نفسها من التزین فهی حادة, فیلزم (علی الزوجة المتوفی عنها زوجها) اذا کانت کبیرة عاقلة الحداد خلال عدة الوفاة .

(و هو ترک الزینة من الثیاب و الادهان و الطیب الکحل الأسود و الحنّاء)

یعنی کل ما یعدّ زینة بحسب العرف الاجتماعی الذی تعیشه، فیلزم ترک التزین بالکحل و الطیب و الخضاب و الحمرة و الملابس التی تعدّ زینة عرفا و ما شاکل ذلک.

کما دلت علیه صحیحة ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المتوفی عنها زوجها قال: لا تکتحل للزینة و لا تطیب و لا تلبس ثوبا مصبوغا ...»(1) و غیرها, و قد فهم منها الاصحاب حرمة کل ما یعدّ زینة.

ص:603


1- وسائل الشیعة 15: 450 الباب 29 من أبواب العدد الحدیث 2

و یجوز مثل تنظیف البدن و تمشیط الشعر و ما شاکل ذلک مما لا یعدّ زینة , و ذلک لان الأصل البراءة بعد قصور المقتضی للتحریم. هذا لو لم یستفد من اخبار الحداد نفسها جواز ذلک و الا کانت هی الدلیل، لعدم وصول النوبة الی الاصل العملی بعد فرض وجود الدلیل الاجتهادی.

هذا و قیّد بعض العلماء التزین المنهی عنه بما یعدّ زینة للزوج, و لعله استند فی ذلک الی موثقة عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سأله عن المرأة یموت عنها زوجها هل یحل لها ان تخرج من منزلها فی عدتها؟ قال: نعم و تختضب و تکتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغیر زینة لزوج»(1) لکن کما تقدم ان روایات عمار شاذة لا یعول علیهاکما فی المقام فانها مرمیة بهجران الاصحاب لها لاشتمالها علی جواز صنع ما شاءت بشرط ان لا یکون معدودا من مصادیق الزینة للزوج، و هو مما لا یقول به الاصحاب.

و اما تقیید وجوب الحداد بما اذا کانت الزوجة کبیرة عاقلة فلأن غیرها لا تکلیف علیها، و وجوب الحداد تکلیفی.

و أمّا ما قیل: من عدم الفرق بین الزّوجة الکبیرة و الصغیرة فی وجوب الحداد. فالأصل فیه المبسوطان و تبعهما القاضی و ابن زهرة و استدلّ المبسوطان له بما روی العامّة، ففی سنن أبی داود عن بنت أمّ سلمة عن أمّها عنه (صلی الله علیه و آله) أنّ امرأة

ص:604


1- وسائل الشیعة 15: 451 الباب 29 من أبواب العدد الحدیث 7

أتت النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقال: إنّ ابنتی توفّی عنها زوجها و قد اشتکت عینها فأکحلها؟ فقال: لا»(1) و لم یسأله هل هی صغیرة أو کبیرة و هو کما تری فان المنصرف منه کأخبارنا، الکبیرة.

(و فی الأمة قولان المروی أنها لا تحدّ)

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «أنّ الأمة و الحرّة کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»(2)و به أفتی الإسکافیّ و الشیخ فی نهایته و القاضی فی کتابیه، و ذهب فی الخلاف(3) و المبسوط(4) و تبعه الحلّی و کذا ابن حمزة إلی وجوبه علیها أیضا استنادا إلی قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا تحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه و الیوم الآخر أن تحدّ علی میّت فوق ثلاث لیال إلّا علی الزّوج أربعة أشهر و عشرا» و لم یفرّق، و أجاب عنه المختلف بأنّه لم یصل الخبر إلینا مسندا و إنّما رواه الشیخ مرسلا.

قلت: الخبر مسند لکنه عامیّ رواه أبو داود فی سننه «عن ابن القاسم، عن مالک، عن عبد اللّٰه بن أبی بکر، عن حمید بن نافع، عن زینب بنت أبی سلمة، عن أمّ

ص:605


1- النجعة ج9 ص303
2- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 6، ص: 170؛ باب عدة الأمة المتوفی عنها زوجها.
3- الخلاف؛ ج 5، ص: 74
4- المبسوط 6: 60

حبیبة، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله)، و عن زینب بنت جحش، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) » و لفظ کلّ منهما «إلّا علی زوج» منکّرا و حینئذ فالصّواب فی الجواب أن یقال: إنّه لو کان من أخبارنا و کان صحیح السّند یخصّص بذاک الخاصّ فکیف و هو عامّی.

و أمّا خبر مسمع بن عبد الملک، عن الصّادق، عن علیّ علیهما السّلام المطلّقة تحدّ کما تحد المتوفّی عنها زوجها و لا تکتحل و لا تطیّب و لا تختضب و لا تمتشط»(1) الدال علی وجوب الحداد علی المطلقة فهو مضافا الی ضعف سنده شاذ مضافا الی ان الشیخ نقله عن الکافی و لا وجود له فیه و عدم حداد المطلّقة مسلّم بل المستحبّ لها الزّینة إذا کانت رجعیّة کما فی معتبر أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه (ع) فی المطلَّقة تعتدُّ فی بیتها و تُظهِر له زینتها لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْرا»(2) و غیره.

حصیلة البحث:

و عدّة الحامل وضع الحمل و إن کان علقةً فی غیر الوفاة و فیها بأبعد الأجلین من وضعه و من الأشهر، و المراد من بالوضع وضعه أجمع فلا یکفی وضع أحد التوأمین, و یجب الحداد علی الزّوجة المتوفّی عنها زوجها اذا کانت کبیرة عاقلة

ص:606


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 8ص  160      
2- وسائل الشیعة، ج 22، ص: 217باب21 من ابواب العدد ح1والایة من سورة الطلاق ایة1

و هو ترک الزّینة من الثّیاب و الأدهان و الطّیب و الکحل الأسود، و لا حداد علی الأمة, و لا عدة علی الصغیرة و الیائس .

و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التربص

(و المفقود إذا جهل خبره) و کان لزوجته من ینفق علیها (وجب علیها التربص) إلی أن یحضر أو تثبت وفاته أو ما یقوم مقامها کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضی له أربع سنین بعث الوالی أو یکتب إلی الناحیة الّتی هو غائب فیها، فإن لم یوجد له أثر أمر الوالی ولیّه أن ینفق علیها فما أنفق علیها فهی امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول أرید ما ترید النّساء؟ قال: لیس لها ذلک و لا کرامة، فإن لم ینفق علیها ولیّه أو وکیله أمره أن یطلّقها فکان ذلک علیها طلاقا واجبا»(1).

(و إن لم یکن لها ولی ینفق علیها) و لا متبرع فإن صبرت فلا کلام و إن رفعت أمرها إلی الحاکم بحث عن أمره (و طلب أربع سنین) من حین رفع أمرها إلیه (ثم یطلقها الحاکم بعدها)

أی بعد المدة و رجوع الرسل أو ما فی حکمه عند المصنف و لا دلیل علیه عدا عموم ولایة الحاکم و الاقوی ان الحاکم یأمر ولی المفقود به لأنه مدلول الأخبار الصحیحة نعم لو امتنع طلق الحاکم لانه ولی الممتنع و یؤید ذلک خبر أبی الصبّاح

ص:607


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 147ح1

الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأة غاب عنها زوجها أربع سنین و لم ینفق علیها و لا تدری أ حیّ هو أم میّت أ یجبر ولیّه علی أن یطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم یکن له ولیّ طلّقها السّلطان، قلت: فإن قال الولیّ أنا أنفق علیها، قال: فلا یجبر علی طلاقها، قال: قلت: أ رأیت إن قالت: أنا أرید ما ترید النّساء و لا أصبر و لا أقعد کما أنا، قال: لیس لها ذلک و لا کرامة إذا أنفق علیها»(1).

(و تعتد) بعد الطلاق و یدل علی ذلک صحیح الحلبی المتقدم و صحیح برید بن معاویة: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المفقود کیف یصنع بامرأته؟ قال: ما سکتت عنه و صبرت یخلّی عنها فإن هی رفعت أمرها إلی الوالی أجّلها أربع سنین، ثمّ یکتب إلی الصقع الذی فقد فیه فلیسئل عنه، فإن خبّر عنه بحیاة صبرت و إن لم یخبر عنه بشی حتّی یمضی الأربع سنین دعی ولیّ الزّوج المفقود فقیل له: هل للمفقود مال؟ فإن کان له مال أنفق علیها حتّی یعلم حیاته من موته، و إن لم یکن له مال قیل للولیّ: أنفق علیها فإن فعل فلا سبیل لها إلی أن تتزوّج ما أنفق علیها و إن لم ینفق علیها أجبره الوالی علی أن یطلّق تطلیقة فی استقبال العدّة و هی طاهر فیصیر طلاق الولیّ طلاق الزّوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضی عدّتها من یوم طلّقها الولیّ فبدا له أن یراجعها فهی امرأته و هی عنده علی تطلیقتین، فإن انقضت

ص:608


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 148ح3

العدّة قبل أن یجی ء أو یراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبیل له علیها»(1) وبه عمل الفقیه(2) وغیرها من الاخبار.

(و المشهور) بین الأصحاب (أنها تعتد عدة الوفاة)

بدلیل موثق سماعة: «سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه فی أرض فهی منتظرة له أبدا حتّی یأتیها موته أو یأتیها طلاقه و إن لم تعلم أین هو من الأرض و لم یأتها منه کتاب و لا خبر فإنّها تأتی الإمام فیأمرها أن تنتظر أربع سنین فیطلب فی الأرض فإن لم یوجد له أثر حتّی تمضی الأربع سنین أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، ثمّ تحلّ للرّجال فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدّتها فلیس له علیها رجعة و إن قدم و هی فی عدّتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملک برجعتها»(3) الدالة علی عدم احتیاجها الی الطلاق.

و اما ما نسبه الفقیه إلی الروایة فقال: «و فی روایة أخری أنّه إن لم یکن للزوج ولیّ طلّقها الوالی و یشهد شاهدین عدلین فیکون طلاق الوالی طلاق الزّوج و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، ثمّ تتزوّج إن شاءت»(4) و لم یعمل به فی الفقیه و انما

ص:609


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 147ح2
2- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 547 باب طلاق المفقود
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 148ح4
4- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 547 باب طلاق المفقود

عمل بصحیح برید و أفتی به فی المقنع فقال: «إن لم یکن له ولیّ، طلّقها السّلطان و اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أیّام» و تبعه ابن حمزة. فهو قول اخر و مستنده مرسل وضعیف.

و بظاهر موثق سماعة عمل الشّیخان و الدّیلمیّ و القاضی و الحلیّ فقالوا: إن لم یعرف له خبر بعد طلب الوالی له أربع سنین، و لیس له ولیّ ینفق علی الزّوجة أمرها السّلطان بعدّة الوفاة، ثمّ تتزوّج.

اقول: و لضعف مستنده نسب المصنف القول به إلی الشهرة و ذلک لان موثق سماعة معارض بصحیحی الحلبی و برید و خبر أبی الصبّاح و هی تدل علی کون عدّتها عدّة الطلاق لا الوفاة و بها أفتی الإسکافیّ فقال: «إن لم یأت خبره بعد أربع سنین و لم ینفق ولیّه أمره السّلطان بالطّلاق فإن طلّق کان کطلاق الزّوج» و زاد فقال: «و إن لم یطلّق، أمرها ولیّ المسلمین أن تعتدّ، فإن جاء الزّوج فی العدّة فهو أحقّ بها و کانت عنده علی تطلیقتین باقیتین، فإن انقضت عدّتها قبل أن یجی ء أو یراجع فقد حلّت للأزواج» لکن لاقیمة لهذه الشهرة و ذلک لعدم اعراض الاصحاب عن صحیحی الحلبی و برید مع ان الراوی لهما ابن ابی عمیر وحماد و برید و هم من اصحاب الاجماع ورواهما المشایخ الثلاثة کما وانهما هما الموافقان للکتاب دون موثق سماعة و ذلک لان المفقود غائب و لیس بمیت و لا دلیل علی ان حکمه حکم المیت و بذلک یظهر ضعف موثق سماعة لمخالفته للکتاب , و علیه فالاقوی ان عدتها عدة المطلقة الغائب عنها زوجها وقد تقدمت.

ص:610

(و تباح) بعد العدة (للأزواج)

لدلالة الأخبار المتقدمة علیه و لأن ذلک هو فائدة الطلاق .

(فإن جاء) المفقود (فی العدة فهو أملک بها و إلّا) یجی ء فی العدة (فلا سبیل له علیها) سواء وجدها قد (تزوجت) بغیره (أو لا)

خلافا للمفید و الشیخ فی نهایته و خلافه و القاضی فقالوا: «إن جاء الزّوج و لم تتزوّج کان أملک بها» و ذهب الإسکافیّ و الصّدوق و الدّیلمیّ و الشیخ فی مبسوطه و ابن حمزة و الحلّی إلی عدم سبیله علیها بعد العدّة، و هو الصحیح لعدم دلیل علی حقّ رجوع له بعد العدّة، بل دلّ صحیح برید علی عدم حقّ رجوعه بعد العدّة.

(و علی الإمام أن ینفق علیها من بیت المال طول المدة)

أی مدة الغیبة إن صبرت و مدة البحث إن لم تصبر کما دل علی ذلک صحیح برید فقد تضمّن انّه إن کان للزّوج مال ینفق علیها من ماله و لو لم یکن له مال أنفق الولیّ فلا تحتاج إلی بیت المال، نعم لو لم یکن له مال و لم ینفق الولیّ نقول بالعمومات من أن الامام ینفق علیها.

ص:611

فرعان

1- و یجب علی زوجة المفقود خبره الصبر و لیس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حیا و یکفی لإثباته القصور فی مقتضی ثبوت الولایة للحاکم. و مع التنزل فالمانع ثابت و هو صحیحة برید بن معاویة المتقدمة.

2- و یجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الی مراجعة الحاکم نعم لا یجوز لمن یرید الزواج بها الاعتماد علی علمها, و ذلک لحجیة العلم و شمول أدلة جواز تزوج المتوفی زوجها بعد العدة لها.

و اما انه لا یجوز لمن یرید الزواج بها الاعتماد علی علمها فلان علم کل شخص حجة فی حق نفسه خاصة، و استصحاب بقاء الزوج علی قید الحیاة جار فی حقه.

حصیلة البحث:

و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التّربّص إلی أن یحضر أو تثبت وفاته, فإذا مضی له أربع سنین بعث الوالی أو یکتب إلی الناحیة الّتی هو غائب فیها، فإن لم یوجد له أثر أمر الوالی ولیّه أن ینفق علیها فما أنفق علیها فهی امرأته فإن لم ینفق علیها ولیّه أو وکیله أمره أن یطلّقها و کان ذلک علیها طلاقا واجبا نعم لو امتنع طلق الحاکم , و الاقوی ان عدتها عدة المطلقة الغائب عنها زوجها و تباح للأزواج،

ص:612

فإن جاء فی العدّة فهو أملک بها و إلّا فلا سبیل له علیها تزوّجت أم لا، و علی الإمام أن ینفق علیها من بیت المال طول المدّة, و یجب علی زوجة المفقود خبره الصبر و لیس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حیا , و یجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الی مراجعة الحاکم نعم لا یجوز لمن یرید الزواج بها الاعتماد علی علمها .

و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدّة الحرّة

(و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدّة الحرّة ان کان الطلاق رجعیا)

عند المصنف و یدلّ علی جمیع ما ذکره صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی أمة طلّقت، ثمّ أعتقت قبل أن تنقضی عدّتها، قال: تعتدّ بثلاث حیض فإن مات عنها زوجها، ثمّ أعتقت قبل أن تنقضی عدّتها فإن عدّتها أربعة أشهر و عشرا»(1).

و فیه: انه من جملة ما دل علی ان العدة بثلاث حیضات و قد تقدم ان الاقوی خلافه کما و انه معارض بصحیح الحسن بن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن مهزم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی أمة تحت حرّ طلّقها علی طهر بغیر جماع تطلیقة، ثمّ أعتقت بعد ما طلّقها بثلاثین یوم [یوما ظ] و لم تنقض عدّتها، فقال: إذا أعتقت

ص:613


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 543 باب طلاق العبد

قبل أن تنقضی عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من الیوم الذی طلّقها فیه و له علیها الرّجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلّقها تطلیقتین واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها، فلا رجعة له علیها و عدّتها عدّة الأمة»(1) الدال علی التفصیل فی عتقها فی الأثناء بین الطّلاق الرّجعی فکالحرّة و غیره فکالأمة و به عمل الشیخ فی التهذیب و جعله شاهدا لحمله، و إنّما حکم بعدم الرّجوع فی التّطلیقة الثانیة لأنّ طلاق الأمة مرّتان، لکن یلزم تقیید المطلقة الرجعیة التی له علیها الرّجعة قبل انقضاء العدّة بما إذا شاءت المعتقة، لأنّها لو أعتقت و لم تطلّق یکون لها الخیار کما تقدم الکلام عنه(2).

و یکون شاهد جمع بین صحیح جمیل، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الأمة کانت تحت رجل فطلّقها، ثمّ أعتقت؟ قال: تعتدّ عدّة الحرّة»(3) بحمله علی الرجعی لان النسبة بینه و بین الاول العموم و الخصوص المطلق و الخاص یخصص العام.

و موثق محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «إذا طلّق الحرّ المملوکة، فاعتدّت بعض عدّتها منه، ثمّ أعتقت فإنّها تعتدّ عدّة المملوکة»(4) بحمله علی غیر الرجعی لان النسبة بینه و بین الاول العموم و الخصوص المطلق و الخاص یخصص العام و علیه فالاقوی ما فصله الشیخ.

ص:614


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 136ح70
2- ص 202-204
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 135ح68
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 135ح69

(أو عدة وفاة)

حتی علی القول بان عدة الامة المتوفی عنها زوجها نصف الحرة فانها حیث اعتقت کانت عدتها عدة الحرة .

عدة الذمّیة فی الطلاق

(و الذمّیة کالحرّة فی الطلاق)

عند المصنف قال فی الجواهر: «بلا خلاف محقق أجده و إن نسبه الفاضل إلی بعض الأصحاب، و لکن قد اعترف غیر واحد بعدم معرفته، بل عن بعضهم الإجماع علیه، لإطلاق الأدلة - الی ان قال- و إلیها أشار المصنف بقوله:

(و فی روایة تعتد عدة الأمة و هی) روایة (شاذة) لم نتحقق بها عاملا، بل ظاهر الجمیع أو صریحهم خلافها، فلا تصلح مقیدة لإطلاق الأدلة من الکتاب و السنة المؤید بالاحتیاط و الاستصحاب، فما فی الحدائق تبعا لما حکاه عن سید المدارک من الإشکال فی ذلک فی غیر محله، بل هو ناش عن اختلال الطریقة»(1).

اقول: ما قاله صاحب الجواهر من عدم الخلاف فصحیح بین المتأخرین و اما المتقدمین فلم یتعرضوا للمسألة و ان تعرض الشیخ بالنسبة الی المتوفی عنها

ص:615


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 32، ص: 313

زوجها اذا کانت یهودیة او نصرانیة, و اما المطلقة فلم یعنونوها اصلا بل الظاهر من الکلینی ان عدتها عدة الامة لروایته صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن نصرانیّة فطلّقها هل علیها عدّة منه مثل عدّة المسلمة، فقال: لا لأنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام ألّا تری أنّهم یؤدّون الجزیة کما یؤدی العبد الضریبة إلی مولاه، قال: و من أسلم منهم حرّ تطرح عنه الجزیة، قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن یتزوّجها، قال: عدّتها عدّة الأمة حیضتان أو خمسة و أربعون یوما قبل أن تسلم»(1) الدال علی ان عدتها کعدة الامة و لا معارض له إلّا عموم الأدلة من الکتاب و السنة المتضمنة لاعتداد المطلقة بثلاثة قروء، أعم من أن تکون مسلمة أو ذمیة، و تخصیص هذه العمومات بالصحیحة المذکورة غیر عزیز , و علیه فالاقوی ان عدتها عدة الامة.

عدة الذمّیة فی الوفاة

 (و الوفاة علی الأشهر)

ص:616


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح1

لا اختلاف فی کون عدّة الذمیة فی الوفاة کالمسلمة الحرّة کما فی صحیح یعقوب السرّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن النّصرانیّة مات عنها زوجها و هو نصرانیّ ما عدّتها؟ قال: عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر و عشرا»(1) و غیره.

حصیلة البحث:

لو أعتقت الأمة فی أثناء العدّة أکملت عدّة الحرّة إن کان الطّلاق رجعیّاً أو عدّة وفاةٍ،  فإن طلّقها تطلیقتین واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها، فلا رجعة له علیها و عدّتها عدّة الأمة , و الذّمّیّة کالامة فی الطّلاق و الوفاة .

عدة الامة من وفاة زوجها و سیّدها عدّة الحرة

(و تعتد أم الولد من وفاة زوجها و سیّدها عدّة الحرة)

بل الاقوی مطلق الامة المزوجة او التی یطأها سیدها, أمّا من الزّوج فیشهد لذلک اطلاق صحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «أنّ الأمة والحرة إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»(2) الشامل لام الولد وغیرها.

ص:617


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 175ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 170ح1

و یدل علی خصوص ذات الولد صحیح سلیمان بن خالد عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأمة: إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حیضتان أو شهران حتّی تحیض، قلت: فإن توفّی عنها زوجها؟ فقال:إنّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد: لا یتزوّجن حتّی یعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء»(1).

و فیه: انه اشتمل علی ان عدتها شهران اذا لم تحض و قد تقدم اعراض الاصحاب عنه کما و ان الاستدلال به باختصاص ذلک بام الولد غیر صحیح و انه من مفهوم اللقب فانّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد ذلک و سکت عن غیرهن , و علی فرض ظهوره لا یعارض صحیح زرارة الذی دلالته بالنص.

و أمّا من السیّد فاستدلّ لاختصاص الحکم بام الولد بصحیح إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الأمة یموت سیّدها؟ قال تعتدّ عدّة المتوفّی عنها زوجها- الخبر»(2) و بالاختصاص أفتی الحلبیّان و کذا ابن حمزة.

و فیه: انه لیس فیه اسم من أمّ الولد بل مورده مطلق الأمة و یختص بالتی یطأها سیدها للانصراف، کما قاله الشیخ فی التّهذیب علی ما إذا کان المولی یطأها،

ص:618


1- الکافی ج 6، ص: 170ح2 و التّهذیب ج8 ص153 بدون «حتّی تحیض» ومثله الاستبصار.
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 171ح2

فقال فی عدده: «و إذا کان تحت الرّجل أمة یطأها بملک الیمین فمات عنها أو أعتقها بعد وفاته وجب علیها عدّة الحرّة المتوفّی عنها زوجها»(1).

و لیس من خبر اخر فی اختصاص العدة بأمّ الولد عدا ما قاله المبسوط بعد نقل أقوال العامّة فیها: «و الذی رواه أصحابنا أنّها تعتدّ عدّة الحرّة من الوفاة - إلی- و من قال منهم: تعتدّ بقرء قال بعض منهم: هو طهر و هو مذهبنا» و رد علیه ابن ادریس فقال: «الأولی أن لا عدّة علیها لأنّها لیست زوجه بل باقیة علی الملک إلی الوفاة- إلخ». و یرده صحیح اسحاق المتقدم انفا و علیه فالاقوی ثبوت الحکم لمطلق الامة التی یطأها سیدها.

و کذلک المدبّرة الموطوءة و یدل علی ذلک مضافا لعموم ما تقدم صحیح ابن محبوب عن داود الرّقی، عن الصّادق (علیه السلام) فی المدبّرة إذا مات مولاها أنّ عدّتها أربعة أشهر و عشرا من یوم یموت سیّدها إذا کان یطأها- الخبر»(2)و نازع ابن إدریس فی ذلک لان جعل عتقها بعد موته لا یصدق علیها انها زوجة و العدة مختصة بها کما تدل علیه الآیة. و فیه: انه اجتهاد قبال النص فلا عبرة به.

ص:619


1- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ج 8 ص 155    
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 172ح8

و لو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء

(و لو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء)

اقول: اختلفت الاخبار فی مقدار عدتها ففی معتبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) «فی الأمة إذا غشیها سیّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حیض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشر»(1) و لا اشکال فی سنده الّا من جهة موسی بن بکر و قد تقدم ان الاقوی وثاقته و نسب الی المشهور بین الاصحاب العمل بمضمونه و نازع ابن إدریس فی ذلک لان المعتقة غیر مطلقة فلا یلزمها عدة المطلقة . و فیه: انه اجتهاد قبال النص.

و فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام) فی خبر: و سألته عن رجل أعتق ولیدته و هو حیّ و قد کان یطأها، فقال: عدّتها عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء»(2) و القروء هی الاطهار.

و فی صحیح ابن محبوب عن داود الرّقّی، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «قیل له: فالرّجل یعتق مملوکته قبل موته بساعة أو یوم ثمّ یموت، قال: فقال: هذه تعتدّ

ص:620


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6  ص 171      
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6ص 172 ولا اشکال فی سنده الّا من جهة البطائنی وقد تقدم القول بوثاقته.

بثلاث حیض أو ثلاث قروء من یوم أعنقها سیّدها»(1) و هو دال علی التخییر بین ثلاثة قروء «وهی ثلاثة اطهار» او ثلاث حیضات , و یکون شاهد جمع بین معتبر زرارة و معتبر ابی بصیر لکن قیل: و کأنّ الرّاوی کان متردّدا فی سماعه لفظ «قروء» أو «حیض» فجمع بینهما. قلت: هو خلاف الظاهر فلا یصار الیه.

و فی صحیح الحلبی عنه (علیه السلام) «فی رجل کانت له أمة فوطئها، ثمّ أعتقها و قد حاضت عنده حیضة بعد ما وطئها، فقال: تعتدّ بحیضتین، قال ابن أبی عمیر: قلت: و هو الرّاوی عن حمّاد عن الحلبی: و فی حدیث آخر تعتدّ بثلاث حیض»(2).

قلت: ولا تنافی بینهما لأنّه إذا کانت حیضة عنده قبل عتقها و تحیض بعدها حیضتین تصیر ثلاثا أیضا.

و وردت العدة بالاشهر ایضا کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: الرّجل تکون تحته السّریّة فیعتقها، فقال: لا یصلح لها أن تنکح حتّی تنقضی عدّتها ثلاثة أشهر، و إن توفّی عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر و عشر»(3) و غیره. و یجمع بینها و بین ما تقدم بحمل الاولی علی من تحیض وحمل الثانیة علی من لا تحیض.

ص:621


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 172ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 171ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 171ح3

قلت: و لا شاهد لهذا الحمل الّا قیاس ذلک علی الحرة و هو باطل عندنا و الاقوی الحمل علی التخییر و علیه فالاقوی الحکم بالتخییر بین ثلاثة اطهار و ثلاث حیضات او ثلاثة اشهر نعم لو ثبت اعراض المشهور عن بعضها فهو و الّا فالاقوی التخییر.

و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله

(و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله بحیضة ان کانت تحیض أو بخمسة و أربعین یوما إذا کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض)

اما اصل وجوب الاستبراء علی البایع فیدل علیه صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و قال فی رجل یبیع الأمة من رجل؟ فقال: علیه أن یستبرئ من قبل أن یبیع»(1) و غیره.

و اما علی المشتری فصحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یشتری الجاریة فیعتقها ثمّ یتزوّجها هل یقع علیها قبل أن یستبرء رحمها؟ قال: یستبرء رحمها بحیضة. قلت: فإن وقع علیها؟ قال: لا بأس»(2).

ص:622


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 175ح36

و صحیح الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح، عن الصّادق (علیه السلام) «نادی منادی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فی النّاس یوم أوطاس أن استبرؤوا سبایاکم بحیضة»(1).

و اما ما فی صحیح سعد بن سعد الأشعریّ، عن الرّضا (علیه السلام) «سألته عن رجل یبیع جاریة کان یعزل عنها هل علیه فیها استبراء؟ قال: نعم، و عن أدنی ما یجزی من الاستبراء للمشتری و البائع؟قال: أهل المدینة یقولون: حیضة، و کان جعفر (علیه السلام) یقول: حیضتان»(2).

و حمل الشیخ الحیضتین علی الاستحباب لکنّه کما تری, فظاهر الخبر الإیجاب و الصحیح  رده بالشّذوذ کیف و تضمن الاستبراء علی البکر الّتی لم یدخل بها.

و مثله فی الشذوذ ایضا صحیح محمّد بن إسماعیل «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یشتری الجاریة من رجل مسلم یزعم أنّه قد استبرأها أ یجزی ذلک أم لابدّ من استبرائها؟ قال: استبرئها بحیضتین.قلت: هل للمشتری ملامستها؟ قال: نعم و لا یقرب فرجها»(3).

و یدل علی مضی خمسة و أربعین یوما فی من لا تحیض و هی فی سن من تحیض موثق سماعة «سألته (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریة و لم یکن لها زوج

ص:623


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 175ح39
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 171ح18
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 173ح29

أیستبرء رحمها؟ قال: نعم, قلت: فإن کانت لم تحض؟ فقال: أمرها شدید فإن هو أتاها فلا ینزل الماء حتّی یستبین أ حبلی هی أم لا؟ قلت: و فی کم یستبین له؟ قال: فی خمسة و أربعین یوما»(1).

و فی صحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام) «فی رجل ابتاع جاریة و لم تطمث؟ قال: إن کانت صغیرة لا یتخوّف علیها الحبل فلیس له علیها عدّة و لیطأها إن شاء و إن کانت قد بلغت و لم تطمث فإنّ علیها العدّة وسألته عن رجل اشتری جاریة و هی حائض قال إذا طهرت فلیمسَّها إن شاء »(2).

و المراد من العدة مدة الاستبراء بقرینة ذیله کما و ان الظّاهر أنّ المراد بها أنّه إذا اشتری جاریة لم تبلغ لیس علیها استبراء و إن کانوا وطأوها و یجوز له وطیها إذا صارت بالغة بعد شراءها،فلا دلالة فیه علی جواز وطی غیر البالغة و لو کانت مملوکته کما یتراءی فی بادی النّظر.

و فی موثق سماعة الاخر «سألته عن رجل اشتری جاریة و هی طامث أ یستبرء رحمها بحیضة أخری أم تکفیه هذه الحیضة؟ قال: لا بل تکفیه هذه الحیضة، فإن استبرأها بأخری فلا بأس، هی بمنزلة فضل»(3) و قد دلّ هذا الموثق وصحیح الحلبی

ص:624


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح8

المتقدم علی أنّه لو کانت حیضتها باقیة وقت الشّراء تکفی و لا یجب علیه استیناف حیضة لها .

کما و ان وجوب الاستبراء للوطی لا للتمتّعات الاخری کما فی موثق سماعة المتقدم اولا و صحیح الحلبی المتقدم انفا و یؤید ذلک خبر حمران، عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن رجل اشتری أمة هل یصیب منها دون الغشیان و لم یستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها و صارت من ماله، فإن ماتت کانت من ماله»(1).

ثمّ إنّ المصنّف قال: «أو مضیّ خمسة و أربعین یوما» کما فی موثق سماعة المتقدم، و لکن الوارد فی صحیح الحلبیّ المتقدّم وسائر النصوص هو: «خمس و أربعین لیلة» و الجمع بینهما یقتضی التخییر .

هذا، و المقنعة قال: بدل «خمسة و أربعین یوما أو خمس و أربعین لیلة» بثلاثة أشهر و لم یظهر له مستند و إنّما ثلاثة أشهر بدل ثلاثة قروء فی الطّلاق.

و أمّا صحیح عبد اللّه بن سنان عنه (علیه السلام) «سألته (علیه السلام) عن الرّجل یشتری الجاریة و لم تحض؟ قال: یعتزلها شهرا إن کانت قد مسّت.قال: أ فرأیت إن ابتاعها و هی طاهر و زعم صاحبها أنّه لم یطأها منذ طهرت؟ قال: إن کان عندک أمینا فمسّها. و قال: إنّ ذا الأمر شدید، فإن کنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزل علیها»(2) الدال علی

ص:625


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح7

کفایة اعتزال شهر عمّن لم تحض فقد حمله الشّیخ علی أنّها تحیض أوّلا فی کلّ شهر حیضة. و هو کما تری حمل تبرعی وخلاف الظّاهر من قوله: «یشتری الجاریة و لم تحض» فان ظاهره عدم حیضها أصلا ولم یعمل به احد فلا وثوق به .

نعم یکفی اخبار الثقة بالاستبراءکما فی صحیح حفص بن البختریّ، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یشتری الأمة من رجل فیقول: إنّی لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن یأتیها»(1).

و اما صحیح عبد اللّه بن سنان عنه (علیه السلام) «قلت له: أشتری الجاریة من الرّجل المأمون فخبّرنی أنّه لم یمسّها منذ طمثت عنده و طهرت عنده؟ قال: لیس بجائز أن یأتیها حتّی یستبرئها بحیضة و لکن یجوز ما دون الفرج، إنّ الّذین یشترون الإماء، ثمّ یأتوهنّ قبل أن یستبرئهنّ فأولئک الزّناة بأموالهم»(2) الدال علی عدم کفایة خبر الثقة فمعارض بصحیحه الاخر المتقدم و صحیح الحلبی , و علی کفایة خبر الثقة عمل الاصحاب .

ص:626


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 472ح4
2- الفقیه فی أوّل استبراء إمائه 37 من نکاحه

ثمّ إنّ الاخبار دلّت علی سقوط الاستبراء فی ما إذا کان بائعها مرأة کما فی صحیح رفاعة «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الأمة تکون لامرأة»، فتبیعها؟ فقال: لا بأس بأن یطأها من غیر أن یستبرئها»(1) وغیره(2) .

هذا و تقدم فی کتاب البیع ان استبراء الحامل بوضع الحمل و لا یحرم فی مدة الاستبراء غیر الوطی کما فی صحیح رفاعة، عن الکاظم (علیه السلام) «سألته فقلت: أشتری الجاریة فتمکث عندی الأشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر فأریها النّساء، فیقلن: لیس بها حبل، أفلی أن أنکحها فی فرجها؟ فقال: إنّ الطمث قد تحسبه الرّیح من غیر حبل فلا بأس أن تمسّها فی الفرج. قلت: فإن کانت حبلی فمالی منها إن أردت؟ قال: لک ما دون الفرج»(3).

و فی بعض نسخ الکافی زیادة «إلی أن یبلغ فی حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام فلا بأس بنکاحها فی الفرج» .

و نقل فی التّهذیب الخبر ثم قال: «و قد روی أنّه إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أیّام جاز له وطیها فی الفرج»(4) و رواه کاملا مع تلک الزیادة و زاد «قلت: إنّ

ص:627


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 174ح31
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 174ح32
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح2
4- التهذیب ح46 فی باب لحوق أولاده، 7 من ابواب الطلاق

المغیرة و أصحابه یقولون: لا ینبغی للرّجل أن ینکح امرأته و هی حامل و قد استبان حملها حتّی تضع فتغذو ولده، قال: هذا من أفعال الیهود»(1). ومن المحتمل أنّ نسخة من الکافی نقلت الزّیادة عن التّهذیب و یشهد لذلک أنّ الفقیه رواه مرسلا بدون تلک الزّیادة، و أنّ الوافی و الوسائل نقلاه بدونها و أنّ نسخة الکافی أیضا نقلتها فی الحاشیة بتوهّم سقوطها من المتن. و الحاصل انه لا وثوق بتلک الزیادة بل یردها صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «فی الولیدة یشتریها الرّجل و هی حبلی، قال: لا یقربها حتّی تضع ولدها»(2).

و قد استفاضت النصوص بحرمة وطئ الحامل و به قال الکلینی و هو المفهوم من الصّدوق حیث اعتمد فی الفقیه صحیح إسحاق بن عمّار « قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریة حاملا قد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع فقلت ما تقول فیها قال عزل عنها أم لا قلت أجبنی فی الوجهین فقال إن کان عزل عنها فلیتَّقِ اللَّه و لا یعد»(3) و قال فی هدایته: «یحرم من الإماء عشر» و نقل مضمون خبر مسعدة الذی رواه التهذیب الدال علی حرمة الوطی, و لم نقف علی من قال بالتّحدید إلی أربعة أشهر و عشرة أیّام سوی النّهایة و تبعه القاضی و ابن حمزة. و

ص:628


1- التهذیب ح86 من زیادات فقه النکاح
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 475ح3
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 447 ح4550

ذهب فی الخلاف و تبعه الحلیّ الی عدم التّحدید أصلا و لعلّهما استندا إلی إطلاق قوله تعالی {أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ}.

و ذهب المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّان الی الاکتفاء بأربعة أشهر، و لیس لهم من دلیل .

و أمّا موثق عمّار، عن الصّادق «فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمّی ثمّ افترقا، قال: وجب البیع و لیس له أن یطأها و هی عندها صاحبها حتّی یقبضها و یعلم صاحبها- الخبر»(1) الدالّ علی اکتفاء المشتری بإعلام البائع بأنّه یرید وطیها، فمن أخبار عمّار الشاذّة.

ثمّ لو لم یستبرء أحدهما و استبان حملها عند الأخیر فالولد له لأنّه الفراش کما یشهد له صحیح ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن الحسن الصیقل عن الصّادق (علیه السلام): «و سئل عن رجل اشتری جاریة ثمّ وقع علیها قبل أن یستبرئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع یستغفر اللّٰه و لا یعود، قلت: فإنّه باعها من آخر و لم یستبرء رحمها، ثمّ باعها الثانی من رجل آخر فوقع علیها و لم یستبرء رحمها

ص:629


1- الکافی (ط - الإسلامیة)  ج 5 ص  474ح10

فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): الولد للفراش و للعاهر الحجر»(1) و به عمل الفقیه(2).

حصیلة البحث:

و تعتدّ مطلق الامة المزوجة او التی یطأها سیدها من وفاة زوجها أو من وفاة سیّدها عدّة الحرّة، و کذلک المدبّرة الموطوءة , و لو أعتق السّیّد أمته فثلاثة أقراءٍو یحتمل التخییر بینه و بین ثلاثة اطهار او ثلاثة اشهر، و لو أعتقها و قد حاضت عنده حیضة بعد ما وطئها  اعتدّت بحیضتین, و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله بحیضةٍ إن کانت تحیض أو بخمسةٍ و أربعین یوماً او لیلة إذا کانت لا تحیض و هی فی سنّ المحیض , و یکفی اخبار الثقة بالاستبراء و یسقط الاستبراء إذا کان بائعها امرأة, و استبراء الحامل بوضع الحمل و لا یحرم فی مدة الاستبراء غیر الوطی , و لو لم یستبرء أحدهما و استبان حملها عند الأخیر فالولد له .

الفصل الرابع: فی الأحکام

وجوب الإنفاق علی الزوجة فی العدة الرجعیة

(یجب الإنفاق علی الزوجة فی العدة الرجعیة کما کان فی صلب النکاح)

ص:630


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 491ح2
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص451؛ باب أحکام الممالیک و الإماء.

کما فی صحیحة سعد بن أبی خلف، عن الکاظم (علیه السلام): إذا طلّق الرّجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلاقها و ملکت نفسها و لا سبیل له علیها، و تعتدّ حیث شاءت و لا نفقة لها- إلی- و المرأة الّتی یطلّقها الرّجل تطلیقة، ثمّ یدعها حتّی تخلو أجلها فهذه أیضا تقعد فی منزل زوجها و لها النفقة و السکنی حتّی تنقضی عدّتها»(1).

(و یحرم علیها الخروج)

و لها النفقة مع عدم نشوزها قبل الطلاق و فی زمن العدة کما تقدم فی معتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتّی ترجع»(2).

(من منزل الطلاق)

و هو المنزل الذی طلقت و هی فیه إذا کان مسکن أمثالها و إن لم یکن مسکنها الأول عند المصنف و لا دلیل علیه و الظاهر من قوله تعالی {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ} هو منزلها الذی تسکن فیه لا منزل الطلاق.

(کما کان فی صلب النکاح)

ص:631


1- وسائل الشیعة 15: 436 الباب 20 من أبواب العدد الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 514ح5

شروطا و کمیة و کیفیة للایة المتقدمة و لانها زوجته و یحرم علی الزوجة الخروج من المنزل کما تقدم فی معتبر السّکونیّ انفا.

(و یحرم علیه الإخراج)

لتعلق النهی بهما فی الآیة و لوجوب نفقتها علیه و المسکن منها کما تقدم.

(الّا أن تأتی بفاحشة یجب بها الحد أو تؤذی أهله بالقول أو الفعل)

أمّا المعنی الأوّل للفاحشة فهو ظاهر الآیة ویدل علیه مرفوع الفقیه عن الصّادق (علیه السلام) انه قال: «إلّا أن تزنی فتخرج و یقام علیها الحدّ»(1) و به قال المفید و القاضی و الشیخ فی نهایته.

و اما المعنی الثانی ففیه روایتان مرسلتان و الآیة غیر ظاهرة فیه لکنه مشهور بین الأصحاب وهو المفهوم من الکافی حیث اعتمد المرسلتین فروی عن إبراهیم بن هاشم، عن بعض أصحابه، عن الرّضا (علیه السلام) «فی قوله عزّ و جلّ «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» قال: أذاها لأهل الرّجل و سوء خلقها»(2).

ص:632


1- من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 499     
2- الکافی (ط - الإسلامیة)ج 6 ص 97     

وخبر محمّد بن علیّ بن جعفر قال: «سأل المأمون الرّضا (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» قال:یعنی بالفاحشة المبیّنة أن تؤذی أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن یخرجها من قبل أن تنقضی عدّتها فعل»(1)

و مثله الشیخ فی تبیانه فقال فی تفسیر الفاحشة المبیّنة: «قال ابن عبّاس: هی الإیذاء علی أهلها و هو المرویّ عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السّلام».

و الیه مال الشیخ فی خلافه استنادا إلی أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لما اخرج فاطمة بنت قیس لما بدت علی بیت أحمائها و شتمتهم(2).

قلت: إنّما روی سنن أبی داود فی أخبار کثیرة أنّ فاطمة بنت قیس طلّقها زوجها ثلاثا و لم یجعل لها النّبیّ (صلی الله علیه و آله) نفقة و لا سکنی و أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) أمرها بالانتقال من بیت زوجها إلی بیت ابن أمّ مکتوم, و روی أنّ عمر و عائشة أنکرا علیها ذلک و أنّها حاجّت فی جواز انتقالها بقوله تعالی: {لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً} و أنّ بعد الثلاث لیس إحداث- إلخ»(3) و علیه فلا علاقة له بالمقام.

ص:633


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  97  
2- الخلاف، ج 5، ص: 70
3- السنن الکبری 7: 433

هذا و جمع الإسکافیّ و الحلبیّان و ابن حمزة و الحلّی بین المعینین و کذا القمّیّ و زاد تفسیر ما یوجب الحدّ الزّنا و السرقة . قلت: و هو الاقوی لان المرسلتین و ان کانتا ضعیفتین الّا ان عمل الاصحاب جابر لهما فیثبت المعنی الثانی و المعنی الاول هو ظاهر الایة فالجمع بین المعنیین هو الاقوی.

و أمّا خبر سعد عن العسکریّ (علیه السلام) فی خبر طویل قلت: «فأخبرنی عن الفاحشة المبیّنة الّتی إذا أتت المرأة بها فی عدّتها حلّ للزّوج أن یخرجها من بیته؟ قال: الفاحشة المبیّنة هی السحق دون الزّنا فإنّ المرأة إذا زنت و أقیم علیها الحدّ لیس لمن أرادها أن یمتنع بعد ذلک من التزوّج بها لأجل الحدّ و إذا سحقت وجب علیها الرّجم و الرّجم خزی من قد أمر اللّٰه برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فلیس لأحد أن یقربه»(1) فهو ضعیف سندا فرجال السند بعضهم مجهول الحال و بعضهم مهمل،، و الفقرة المذکورة «من انها اذا سحقت الخ» مقطوعة البطلان لانها تخالف ما صح عنهم علیهم السلام. مضافا الی أن الواسطة بین الصدوق و سعد بن عبد اللّه فی جمیع کتبه واحدة ابوه أو محمّد بن الحسن ابن أحمد بن الولید کما هو المحقق عند من تتبّع کتبه و مشیخته و هنا بین الصدوق و سعد خمس وسائط. و قد رواه الطبریّ فی الدلائل بثلاث وسائط غیر ما فی الاکمال.

ص:634


1- کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 454ح21

و یجب الإنفاق فی الرجعیّة علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلا

(و یجب الإنفاق فی الرجعیّة) من قبل زوجها (علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلا و نهارا)

کما فی المبسوط حیث قال: «التمکین الکامل هو أن تمکنه من نفسها علی الإطلاق من غیر اعتراض علیه فی موضع مثلها و نقلها إلیه، بدلیل أن الرجل یزوج أمته ثم یرسلها إلی زوجها لیلا فأمسکها لخدمة نفسه نهارا لا نفقة لعدم التمکین الکامل»(1).

و لا نفقة للبائن

(و لا نفقة للبائن إلّا أن تکون حاملًا)

فتجب لها النفقة و السکنی حتی تضع لقوله تعالی {وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} و بذلک استفاضت الاخبار کما فی موثق سماعة: «قلت: المطلّقة ثلاثا لها سکنی أو نفقة؟ فقال: حبلی هی؟ فقلت: لا، قال: لیس لها سکنی و لا نفقة»(2).

ص:635


1- المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج 6، ص: 11
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 104ح5

و صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «الحامل أجلها أن تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتّی تضع حملها»(1) و غیرهما.

نفقة الحامل من مال ولدها

نعم نفقة الام تکون علی الولد اذا کان له مال علی الاقوی و عند المصنف لا تجب و بالعدم صرّح العمانیّ و الحلیّ و نقله عن تمهید المفید و هو ظاهر الکافی فروی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الحبلی المتوفّی عنها زوجها أنّه لا نفقة لها»(2) و غیره.

ثمّ قال: «و روی أیضا أنّ نفقها من مال ولدها الذی فی بطنها» ثمّ روی خبر أبی الصبّاح، عنه (علیه السلام): «المرأة الحبلی المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها»(3) و به عمل الإسکافیّ و الشیخ و الحلبیّان و ابن حمزة و القاضی, وهو اخص مطلقا من صحیح الحلبی المتقدم و ما بمعناه والخاص یتقدم علی المطلق, نعم هو ضعیف من جهة محمد بن الفضیل لکن الراوی عنه ابن بزیع وهو ثقة ثقة کما و ان الکلینی مال الیه فانه قال روی.. ثم قال رواه محمد بن یحیی...

ص:636


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 103ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 114ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 115ح10

و به افتی الفقیه فقال بعد نقله: «و فی روایة السّکونیّ قال علیّ (علیه السلام): نفقة الحامل المتوفّی عنها زوجها من جمیع المال حتّی تضع» و الذی نفتی به روایة الکنانی»(1) و مثله الشیخ فی التّهذیب أیضا فروی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال: «المتوفَّی عنها زوجُها یُنفق علیها من ماله»(2) وقال: لأنَّ قوله (علیه السلام) ینفقُ علیها من ماله نحمله علی أنَّه یُنفقُ علیها من مال الولد إذا کانت حاملا و استشهد له بخبر الکنانی وصحیح ابن مسلم الاخر «قال:سألته عن المتوفَّی عنها زوجُها ألها نفقةٌ قال لا یُنفقُ علیها من مالها»(3), قلت: و قرینة حمله انه لا معنی لقوله من ماله فی الصحیح الاول و من مالها فی الصحیح الثانی - مع القطع بانها لا نفقة لها ان لم تکن حاملا- غیر ما قاله و علیه فخبر الکنانی موثوق به.

و یدل علی ذلک ایضا اطلاق صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسة لا یعطون من الزّکاة شیئا، الأب و الأمّ و الولد و المملوک و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له»(4), واطلاقه لا معارض له بل هو باق علی حاله و شامل للصغیر صاحب المال و انهم عیاله من حیث الحکم الوضعی و ان لم یکن التکلیف موجها الیه لصغره بل لولیه . هذا و علم مما تقدم ان نفقة الام تکون علی الولد اذا کان له مال, کما و ان نفقة الولد تکون علیه اذا کان له مال.

ص:637


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 510
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 151ح124
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 152ح126
4- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 3، ص: 552ح5

و أمّا موثق السّکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام قال: «فی نفقة الحامل المتوفّی عنها زوجها من جمیع المال حتّی تضع»(1) فشاذّ ورده الصدوق کما تقدم و معارض بما تقدم من الاخبار المستفیضة من عدم النفقة لها.

(و لو انهدم المسکن) الذی طلقت فیه (أو کان مستعارا فرجع مالکه) فی العاریة (أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلی مسکن یناسبها) لان ذلک من النفقة الواجبة علیه کما تقدم.

(و کذا لو طلقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها إلی مسکن مناسب) و هذه الفروع لیست بها نصوص و إنّما الأصل فی عنوانها العامّة و تعرّض لها المبسوطان.

والمفهوم من قوله تعالی{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَة} عدم فصلها عن الزّوج فلو أخرجها معه إلی منزل آخر بل و لو إلی سفر لیس فیه مخالفة فقد قال تعالی بعد {لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً} بکون الغایة من الحکم هو حصول رغبة للزوج فی المطلّقة ثانیة إذا کانت عنده.

ص:638


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 152ح127

و لو مات فورث المسکن جماعة

(و لو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته) حیث ینافی القسمة سکناها لسبق حقها إلّا مع انقضاء عدتها (هذا إذا کانت حاملا و قلنا لها السکنی، و الّا) تکن حاملا أو قلنا لا سکنی للحامل المتوفی عنها (جازت القسمة) لعدم المانع منها حینئذ.

اقول: الأصل فی قول المصنّف کلام المبسوط «إذا طلّق زوجته فاستحقّت السّکنی فی منزله المملوک، ثمّ مات المطلّق فی أثناء العدّة و ورثه جماعة من الورثة فلیس لهم أن یقتسموا بالدّار حتّی تنقضی عدّة المطلّقة لأنّها استحقّت السکنی فی الدّار علی الصفة الّتی هی علیها، فإذا قسمت کان فی قسمتها ضررا علیها فلم تجز ذلک کما لو اکتری جماعة دارا من رجل ثمّ أرادوا قسمتها لم یکن لهم ذلک لأنّ المستأجر استحقّ منفعتها علی صفتها و فی قسمتها ضرر علیه» و هو أیضا کما تری فإنّ المطلّق إذا مات فی أثناء العدّة تنقلب عدّة الطّلاق بعدّة الوفاة، و ترثه المطلّقة و لا نفقة لها و لا سکنی و لکل وارث حق المطالبة بحقه, کما أنّ تشبیهه باکتراء جمع دارا أیضا لا علاقة له بالمقام.

ص:639

و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب

(و تعتد زوجة الحاضر)

الموجب للعدة من طلاق أو فسخ و إن لم تعلم به (من حین السبب) لقاعدة اتصال العدة بسببها، و لصدق تربصها المدة المزبورة، بناء علی أن المراد منه جلوسها عن النکاح المدة المزبورة، کصدق مضی ذلک، فیندرجان حینئذ فی إطلاق ما دل علی ذلک.

و تعتد زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته

 (و زوجة الغائب، فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته)

للنصوص المستفیضة مثل صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتدّ من یوم یبلغها وفاته»(1).

و صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، و برید، عن الباقر (علیه السلام) قال: فی الغائب عنها زوجها إذا توفّی، قال: المتوفّی عنها تعتدّ من یوم یأتیها الخبر لأنّها تحدّ علیه»(2).

ص:640


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 112ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 112ح3

و أمّا خبر أبی البختریّ وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: إنّ علیّا (علیه السلام) سئل عن المتوفّی عنها زوجها إذا بلغها ذلک و قد انقضت عدّتها فالحداد یجب علیها؟ فقال علیّ (علیه السلام): إذا لم یبلغها حتّی تنقضی عدّتها فقد ذهب ذلک کلّه و تنکح من أحبّت»(1) الدل علی انقضاء العدة وان لم یبلغها الخبر فمضافا الی ضعفه شاذّ و وهب عامّیّ کذّاب.

(و فی الطلاق من حین الطلاق)

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یطلّق امرأته و هو غائب عنها من أیّ یوم تعتدّ؟ فقال: إن قامت لها بیّنة عدل أنّها طلّقت فی یوم معلوم و تیقّنت فلتعدّ من یوم طلّقت و إن لم تحفظ فی أیّ یوم و أیّ شهر فلتعتدّ من یوم یبلغها»(2).

و صحیح زرارة، و محمّد بن مسلم، و برید بن معاویة، عن الباقر (علیه السلام) «قال فی الغائب إذا طلّق امرأته أنّها تعتدّ من الیوم الذی طلّقها»(3).

و اما ما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّه سئل عن المطلّقة یطلّقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ و إلّا فلتعتدّ من

ص:641


1- التّهذیب (فی 87 من أخبار زیادات فقه نکاحه)
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 110ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 110ح2

یوم یبلغها»(1) فالمراد به انه ثبت بشهادة العدلین فمن حین مفاد الشهادة تعتد والّا فمن یوم یحصل لها العلم بتاریخ الطّلاق.

و مثله فی الدلالة صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام) «قال: فی المطلّقة إذا قامت البیّنة أنّه قد طلّقها منذ کذا و کذا فکانت عدّتها قد انقضت فقد بانت»(2) و غیرهما.

و أمّا خبر الحسین بن زیاد: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المطلّقة یطلّقها زوجها و لا تعلم إلّا بعد سنة و المتوفّی عنها زوجها فلا تعلم بموته إلّا بعد سنة؟ قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان و إلّا تعتدّان»(3) و المراد ان ثبت الموت بشهادة العدلین فقد انقضت العدة وان لم یثبت الموت فمن یوم بلغها الموت تعتد. ففیه: انه اعرض الاصحاب عنه فلا فرق بین الامرین فی الاعتداد من یوم بلغها کما تشهد به النصوص المستفیضة.

و مثله فی الاشکال صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت: امرأة بلغها نعی زوجها بعد سنة أو نحو ذلک، فقال: إن کانت حبلی فأجلها أن تضع حملها، و إن کانت لیست بحبلی فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البیّنة أنّه مات فی یوم کذا و

ص:642


1- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6 ص  111     
2- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 6ص111      
3- تهذیب الأحکام ج 8 ص: 164ح169 ورواه الإستبصار عن الحسن بن زیاد و هو المعروف.

کذا، و إن لم یکن لها بیّنة فلتعتدّ من یوم سمعت»(1) و قد حکم الشیخ بشذوذهما، و احتمل توهم الراوی بتبدیل حکم المطلّقة بالمتوفّی عنها زوجها, قلت: و لا یعارضان الاخبار المستفیضة و قد اعرض الاصحاب عنهما.

و أمّا ما فی صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأة یموت زوجها أو یطلّقها و هو غائب؟ قال: إن کان مسیرة أیّام فمن یوم یموت زوجها تعتدّ، و إن کان من بعد فمن یوم یأتیها الخبر لأنّها لا بدّ من أن تحدّ له»(2) فلم یعمل به احد عدا الشیخ فی التهذیب ونسبه فی الاستبصار الی الروایة فقال «و قد روی أنّه إذا کانت المسافة قریبة جاز لها أن تبنی من یوم یموت الرّجل»(3).

عدة وطء الشبهة

و اما ثبوت العدة فی وطء الشبهة فلصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع فی رجلین شهدا علی رجل غائب عند امرأته بأنَّهُ طلَّقها فاعتدَّت المرأة و تزوَّجت ثمَّ إنَّ الزَّوج الغائب قدم فزعم أنَّهُ لم یطلّقها و أکذب نفسه أحد الشاهدین فقال لا سبیل للأخیر علیها و یؤخذ الصَّداق من الَّذی شهد و رجع فیردُّ علی الأخیر و

ص:643


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 164ح170
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 165ح171
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار  ج 3 ص 356    

یفرَّق بینهما و تعتدُّ من الأخیر و لا یقربها الأوَّل حتَّی تنقضی عدَّتها»(1), و هو مقتضی النصوص الاتیة ففی صحیح زرارة الاتی «و تعتدّ عدّة واحدة منهما جمیعا»(2).

وانما الکلام فی تداخل العدتین وعدمه ومقتضی الاصل عدم تداخل عدة وطی الشبهة و النکاح الصحیح فتعتد لکل منهما عدة، و لکن ظاهر بعض النصوص أن تعدّد العدة مذهب العامّة کما فی صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی المرأة تزوّجت قبل أن تنقضی عدّتها؟ قال: یفرّق بینهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جمیعا»(3).

و مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السّلام فی المرأة تزوّج فی عدّتها؟ قال: یفرّق بینهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جمیعا، و إن جاءت بولد لستّة أشهر أو أکثر فهو للأخیر و إن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل»(4).

و خبر زرارة، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن امرأة نعی إلیها زوجها فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر، کم تعتدّ للناس؟ فقال: ثلاثة

ص:644


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 60
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص  308   
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص  308   
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7 ص 309     

قروء، و إنّما یستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس کلّهم»(1) قال زرارة: و ذلک أنّ ناسا قالوا: تعتدّ عدّتین من کلّ واحد عدّة، فأبی ذلک أبو جعفر (علیه السلام)، و قال: تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرّجال(2) و غیرها.

و اطلاقها شامل لکل الصور فیشمل المتوفی عنها زوجها و غیره وما ذکر من تفصیل او توجیه لا شاهد له ولا دلیل علیه , نعم نقول بتخصیصها فی الحبلی المتوفی عنها زوجها لصحیح الحلبی عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المرأة الحبلی یموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضی لها اربعة اشهر و عشرا فقال: ان کان دخل بها فرّق بینهما و لم تحل له ابدا و اعتدت ما بقی علیها من الاول و استقبلت عدة اخری من الآخر ثلاثة قروء ...»(3) و مثله موثق محمد بن مسلم(4), فهما اخص مطلقا من الطائفة الاولی حیث ان موردهما الحبلی المتوفی عنها زوجها و علیه فتقید الطائفة الاولی بهما.

و اما صحیح علیّ بن بشیر النبّال عن الصّادق (علیه السلام) «عن رجل تزوّج امرأة فی عدّتها و لم یعلم و کانت هی قد علمت أنّه بقی من عدّتها و أنّه قذفها بعد علمه بذلک، فقال: إن کانت علمت أنّ الذی صنعت محرّم علیها فقدمت علی ذلک فإنّ

ص:645


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 548
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 548
3- وسائل الشیعة 14: 346 الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث 6
4- الکافی (ط - الإسلامیة) ج 5   ص 427      

علیها الحدّ حدّ الزّانی و لا أری علی زوجها حین قذفها شیئا، و إن فعلت ذلک بجهالة منها، ثمّ قذفها بالزّنا ضرب قاذفها الحدّ، و فرّق بینهما، و تعتدّ ما بقی من عدّتها الأولی و تعتدّ بعد ذلک عدّة کاملة»(1) الدال علی ان للزنا عدة فشاذ لان الزنا لاعدة له مضافا الی انه لایعارض ما تقدم من النصوص المتقدمة المستفیضة والتی عمل بها الاصحاب.

عدة المفسوخ عقدها والمرتد زوجها

و اما وجوب العدة علی المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ فیستدل لها بصحیح أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): فی خبر «فإن تزوّج علیهما حرّةً مسلمةً و لم تعلم أنّ له امرأةً نصرانیّةً و یهودیّةً ثمّ دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقیم بعد معه أقامت و إن شاءت تذهب إلی أهلها ذهبت و إذا حاضت ثلاثة حیضٍ أو مرّت لها ثلاثة أشهرٍ حلّت للأزواج قلت فإن طلّق علیها الیهودیّة و النّصرانیّة قبل أن تنقضی عدّة المسلمة له علیها سبیلٌ أن یردّها إلی منزله قال نعم»(2) و قد دلت علی ان عدتها ثلاثة حیض او ثلاثة اشهر.

و معتبر منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل مجوسیّ أو مشرک من غیر أهل الکتاب کانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ینتظر بذلک انقضاء

ص:646


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 7  ص 309    
2- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 358ح11

العدّة، و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل، و إن هو لم یسلم حتّی تنقضی العدّة، فقد بانت منه»(1) لعدم الفرق عرفا بین الفسخ و الانفساخ.

قلت: فی سنده عبد الله بن محمد والظاهر انه بنان اخو احمد الاشعری الذی لم یستثنه ابن الولید من نوادر الحکمة و علیه فالسند لا اشکال فیه , کما و ان الشیخ رواه باسناد اخر(2) و لا اشکال فیه الّا من جهة محمد الطیالسی و هو ممدوح, وهذا مما یکفی فی الموثوقیة علی فرض ضعف السند الاول.

هذا و یستدل لهذا الفرع ایضا بصحیحة حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «اذا التقی الختانان وجب المهر و العدة و الغسل»(3) و غیرها، فانها باطلاقها تشمل وطء الشبهة والفسخ, و اما الزنا فخرج بالمخصص.

و اما ان عدة المرتد زوجها عن فطرة هی عدة الوفاة فلصحیح ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن هشام بن سالم وهو ثقة ثقة عن عمّار السّاباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «کلّ مسلم بین المسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّدا (صلی الله علیه و آله) نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتدّ فلا

ص:647


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 5، ص: 435ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 301ح16 و فیه «و إن هی لم تسلم».
3- وسائل الشیعة 15: 65 الباب 54 من أبواب المهور الحدیث 4

تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفی عنها زوجها و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه»(1) و به افتی الاصحاب و علیه فلا یضر کون عمّار راویه و ان کثیرا من روایاته من الشواذّ.

و اما عدة المرتد زوجها عن ملة فعدتها عدة المطلّقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّة علیها منه، و تعتدّ منه لغیره، و إن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّی عنها زوجها یشهد لذلک ما فی معتبر أبی بکر الحضرمیّ، عنه علیه السّلام: إذا ارتدّ الرّجل عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلّقة ثلاثا، و تعتدّ منه کما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّة علیها منه، و تعتدّ منه لغیره، و إن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّی عنها زوجها و هی ترثه فی العدّة و لا یرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام»(2), و به عمل الفقیه و الشیخ و فی سنده ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع, و ظاهره نفی الأولویة و إن أسلم فی العدة بدلیل قوله: «و لا عدة علیها منه، و لتعتد منه لغیره» الصریح فی کونها لم تنقض عدتها.

ص:648


1- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 174ح1
2-   من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 332 و تهذیب الأحکام ج 9 ص 373

و اجاب عنه فی الجواهر: أنه یمکن حمل البینونة علی أنه لیس له الرجوع ما دام علی الکفر، و التوبة قبل التزویج علیها علی ما قبله بعد العدة(1).

و فیه: انه لا شاهد لهذا الحمل و علیه فالاقوی انه إن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب لا انه احق بها فی العدة .

حصیلة البحث:

یجب الإنفاق فی العدّة الرّجعیّة مع عدم نشوزها قبل الطّلاق و فی زمن العدّة کما کان فی صلب النّکاح، و یحرم علیها الخروج من منزلها الذی تسکن، و یحرم علیه الإخراج إلّا أن تأتی بفاحشةٍ یجب بها الحدّ أو تؤذی أهله، و یجب الإنفاق فی الرّجعیّة علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلًا و نهاراً، و لا نفقة للبائن إلّا أن تکون حاملًا فتجب لها النفقة و السکنی حتی تضع نعم تکون نفقة الام علی الولد اذا کان له مال, کما و ان نفقة الولد تکون علیه اذا کان له مال، و لو انهدم المسکن أو کان مستعاراً فرجع مالکه أو مستأجراً انقضت مدّته أخرجها إلی مسکنٍ یناسبها، و کذا لو طلّقت فی مسکنٍ لا یناسبها أخرجها إلی مسکنٍ مناسبٍ و له أن یخرجها معه إلی منزل آخر بل و لو إلی سفر، و لو مات فورث المسکن جماعةٌ تنقلب عدّة الطّلاق الی عدّة الوفاة، و ترثه المطلّقة و لا نفقة لها و لا سکنی ولکل

ص:649


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 39، ص: 35

وارث حق المطالبة بحقه. و تعتدّ زوجة الحاضر من حین السّبب و زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته، و فی الطّلاق من حین الطّلاق, و تجب العدة فی وطء الشبهة و لا یقربها الأوَّل حتَّی تنقضی عدَّتها, و لو کانت فی العدة و وطئت بالشبهة تداخلت العدّتان الّا فی الحبلی المتوفی عنها زوجها فعلیها عدّتان , و تجب العدة علی المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ و عدتها ثلاثة حیض او ثلاثة اشهر, و عدة المرتد زوجها عن فطرة هی عدة الوفاة و عدة المرتد زوجها عن ملة عدة المطلّقة، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّة علیها منه، و تعتدّ منه لغیره، و إن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّی عنها زوجها .

تم الجزء الثانی عشر ویلیه الجزء الثالث عشر اوله کتاب الخلع والمبارأة والحمد لله اولا واخرا.                       قم المقدسة- 3شوال1436هجریة- ماجد الکاظمی

ص:650

الفهرس

(الفصل الثالث فی المحرمات و توابعها)3

اسباب التحریم3

محرمات النسب3

محرمات الرضاع6

(و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب)6

شروط الرضاع المحرم6

استحبابّ اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع32

کراهة أن یسترضع من ولادتها عن الزنا34

و إذا کملت الشرائط صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا35

جواز ان ینکح اخوة المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا45

ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق47

و لا تقبل الشهادة به الّا مفصلة48

محرمات المصاهرة49

حکم ملموسة الابن و منظورته علی الأب69

(مسائل عشرون)73

حکم تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد73

عدم جواز تزوّج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها78

حکم من تزوج امرأة فی عدتها83

حکم الزواج بذات البعل87

حکم المزنی بها ذات البعل و غیرها90

حکم الزواج بالمعتدة92

حکم الزنا بالمعتدة الرجعیة94

حکم الزنا بالبائنة او المعتدة بعدة الوفاة95

حکم من أوقب غلاما أو رجلا102

لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة علی أنثی عالما بالتحریم105

ص:651

لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی الأربع حرائر108

إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما114

لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا الّا بالمحلل118

(أما المطلقة تسعا للعدة)119

حرمة الملاعنة أبدا و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها128

حرمة الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم130

لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل150

لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه152

الکفاءة معتبرة فی النکاح153

لیس التمکن من النفقة شرطا فی صحّة العقد158

کراهة تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر160

حکم التعریض بالعقد لذات البعل162

حرمة الخطبة بعد اجابة الغیر164

کراهة العقد علی القابلة المربیة165

العشرون: نکاح الشغار باطل169

(الفصل الرابع)171

(فی نکاح المتعة)171

و لا خلاف فی شرعیّته171

و إیجابه کالدائم178

و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف179

و لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة179

حکم ما لو وهبها المدة181

و لو أخلت بشی ء من المدّة قاصّها182

حکم ما لو أخلّ بالأجل183

حکم تجدید العقد قبل انقضاء المدة185

و یلحق به الولد و ان عزل190

و یجوز اشتراط السائغ فی العقد191

ص:652

و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان194

لا نفقة للمتمتع بها195

حکم الارث فی العقد الموقت196

و یقع بها الظهار200

عدة المتمتع بها202

(الفصل الخامس فی نکاح الإماء)211

لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما211

و إذا کانا رقّا فالولد رقّ214

و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ215

و لو شرط مولی الرّقّ منهما رقّیته جاز216

و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله221

و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبی221

و لو حلل أحدهما لصاحبه222

و لو أعتقت المملوکة فلها الفسخ225

و یجوز جعل عتق أمته صداقها228

و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار232

و لیس للعبد طلاق أمة سیّده الّا برضاه235

اباحة الأمة بالتحلیل238

کراهة تحلیل الرجل جاریته240

حکم وطی الأمة و فی البیت آخر246

حکم وطی الأمة الفاجرة249

(الفصل السّادس فی المهر)251

کلّ ما یصحّ أن یملک، عینا کان أو منفعة یصحّ إمهاره251

و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا صح253

و لا تقدیر فی المهر قلة و لا کثرة255

حکم التجاوز عن مهر السنة258

حکم مشاهدة المهر بدلاً عن اعتباره259

ص:653

و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی261

صحة العقد الدائم من غیر ذکر المهر262

و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز269

و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی ء271

الصداق یملک بالعقد273

لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه279

لو أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقها قبل الدخول288

یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح290

لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول298

لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها299

لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول301

للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها303

إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال305

لو اختلفا فی التسمیة حلف المنکر307

(الفصل السابع فی العیوب و التدلیس)314

عیوب الرجل314

و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره318

و فی معنی الخصاء الوجاء319

و شرط الجبّ أن لا یبقی ما یمکنه معه من الوطی320

و شرط العنة أن یعجز عن الوطئ320

و شرط الجذام تحقّقه324

و عیوب المرأة تسعة328

و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد335

و خیار العیب علی الفور336

و لا یشترط فیه الحاکم337

و لیس الفسخ بطلاق338

و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة338

ص:654

و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنة338

و لا مهر للزوجة ان کان الفسخ قبل الدخول340

إلّا فی العنّة فنصفه341

حکم ما لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة343

و لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة344

حکم ما لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا346

(الفصل الثامن)349

(فی القسم و النشوز و الشقاق)349

فی القسم349

و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع349

و تسقط القسمة بالنشوز353

و یختصّ الوجوب باللّیل354

و للأمة نصف القسم358

و لا قسمة للصغیرة و لا المجنونة المطبقة360

و یقسم الولی للمجنون360

و لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرة الّا برضاء364

و لا یزور الزّوج الضرّة فی لیلة ضرتها366

و الواجب المضاجعة لا المواقعة366

حکم النشوز367

فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم لحوائجه368

ولو نشز الزّوج بمنع حقوقها لها المطالبة بها370

حکم الشقاق373

النظر الأوّل فی الأولاد377

و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول377

و مضیّ ستّة أشهر381

و لو فجر بها فالولد للزوج386

و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج387

ص:655

و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط یلحق به388

و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل392

و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط393

و یجب کفایة استبداد النساء بالمرأة عند الولادة394

استحباب غسل المولود و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری395

العقیقة والحلق و الختان و ثقب الاذن409

و تکره القنازع412

و یجب الختان عند البلوغ413

استحباب خفض النساء و ان بلغن413

و العقیقة شاة أو جزور414

و الدعاء عند ذبحها418

و لا یکفی الصدقة بثمنها420

و لتخص القابلة بالرّجل و الورک421

و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه423

و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط424

هل یکره للوالدین أن یأکلا من العقیقة424

و یستحب أن یدعی لها المؤمنون428

و أن تطبخ بالماء و الملح430

هل یجب علی الأمّ إرضاع اللّباء؟431

استحباب ارضاع الأمّ الولد طول المدة434

و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع437

فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع438

فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب443

و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها445

سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشیدا445

(النظر الثانی فی النفقات)447

(و أسبابها الزوجیة و القرابة و الملک)447

ص:656

وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل447

و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة453

و یجب الخادم إذا کانت من أهلها454

و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة للیقظة455

حکم امتناع الزوج من الانفاق457

الثانی القرابة459

و تجب النفقة علی الأبوین459

استحباب النفقة علی باقی الأقارب464

و انما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التکسب465

و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته466

و لا یجب إعفاف واجب النفقة466

و تقضی نفقة الزوجة467

و هل الأب مقدم فی الإنفاق468

و لو کان للعاجز أب و ابن قادران فعلیهما نفقته469

(الثالث الملک)470

وجوب النفقة علی الرقیق و البهیمة470

و لو کان للرقیق کسب جاز للمولی أن یکله الیه471

و یرجع فی جنس ذلک الی عادة ممالیک أمثال السیّد471

و یجبر السید علی الإنفاق أو البیع472

و کذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة473

(کتاب الطلاق)475

الفصل الأول فی أرکانه476

شرائط صحة الطلاق476

صیغة الطلاق476

قاعدة الالزام481

و طلاق الأخرس بالإشارة او إلقاء القناع علی رأسها490

وقوع الطلاق بالکتابة وعدمه492

ص:657

و لو فسّر الطلقة بأزید من الواحدة لغا التفسیر499

و یعتبر فی المطلق البلوغ504

و یطلّق الولیّ عن المجنون المطبق509

و یجوز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها و غیرها513

(الفصل الثانی فی أقسامه)530

و هو اما حرام530

و اما مکروه533

و إما واجب533

و إما سنة534

و یطلق الطلاق السّنّی علی کلّ طلاق جائز شرعا536

و هو ثلاثة537

و الأفضل فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط المعتبرة، ثم یترکها542

و یجوز طلاق الحامل أزید من مرة549

و الأولی تفریق الطلقات علی الأطهار555

و لو طلق مرات فی طهر واحد558

طلاق غیر المدخول بها ثلاثا559

و تحتاج مطلقا مع کمال الثلاث560

و لا یلزم الطلاق بالشک فیه561

و یکره للمریض الطلاق561

و الرجعة تکون بالقول و بالفعل565

و إنکار الطلاق رجعة566

و لو طلق الذمّیة جاز مراجعتها567

و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق قدّم قولها568

و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها و أخذ القناع عن رأسها569

و یقبل قولها فی انقضاء العدّة570

(الفصل الثالث فی العدد)572

و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج إلّا فی الوفاة572

ص:658

و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد580

عدة الأمة583

حکم من تأخر حیضها584

عدة الغائب عنها زوجها591

و عدة الحامل وضع الحمل594

عدة الصغیرة و الیائس600

وجوب الحداد علی الزوجة المتوفی عنها زوجها603

و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التربص607

فرعان612

و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدّة الحرّة613

عدة الذمّیة فی الطلاق615

عدة الذمّیة فی الوفاة616

عدة الامة من وفاة زوجها و سیّدها عدّة الحرة617

و لو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء620

و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله622

(الفصل الرابع: فی الأحکام)630

وجوب الإنفاق علی الزوجة فی العدة الرجعیة630

و یجب الإنفاق فی الرجعیّة علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلا635

و لا نفقة للبائن635

نفقة الحامل من مال ولدها636

و لو مات فورث المسکن جماعة639

و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب640

و تعتد زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته640

عدة وطء الشبهة643

عدة المفسوخ عقدها والمرتد زوجها646

الفهرس650

ص:659

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.